Решение от 4 октября 2018 г. по делу № А76-8852/2018АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ____________________________________________________________________________________________________________________ Именем Российской Федерации Дело № А76-8852/2018 04 октября 2018 года г. Челябинск Резолютивная часть решения объявлена 28 сентября 2018 года. Полный текст решения изготовлен 04 октября 2018 года. Судья Арбитражного суда Челябинской области Скрыль С.М., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО2, г. Магнитогорск Челябинской области, к страховому акционерному обществу «ВСК» в лице Челябинского филиала, г. Челябинск, при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Магнитогорской городской общественной организации по защите прав автовладельцев «Автооценка», г. Магнитогорск Челябинской области, ФИО3, г. Магнитогорск Челябинской области, о взыскании 41 017 руб. 76 коп., при участии в судебном заседании: от ответчика: ФИО4 – представителя, действующего на основании доверенности от 16.01.2018, личность удостоверена паспортом, индивидуальный предприниматель ФИО2, г. Магнитогорск Челябинской области (далее – истец, ИП ФИО2), обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к страховому акционерному обществу «ВСК» в лице Челябинского филиала, г. Челябинск (далее – ответчик, САО «ВСК»), о взыскании 41 017 руб., 76 коп., судебных расходов. Определениями арбитражного суда от 03.04.2018, от 16.08.2018 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Магнитогорская городская общественная организация по защите прав автовладельцев «Автооценка», г. Магнитогорск Челябинской области (далее – МГОО «Автооценка»), ФИО3, г. Магнитогорск Челябинской области. В письменном отзыве на исковое заявление и в судебном заседании 24.09.2018 САО «ВСК» заявленные требования не признало, просило в их удовлетворении отказать, полагая, что иск заявлен ненадлежащим истцом, требования основаны на недопустимом доказательстве, ответчик не допустил нарушение сроков выплаты страхового возмещения и нарушение срока направления потерпевшему мотивированного отказа в страховой выплате, страховое возмещение выплачено ответчиком в полном объеме в установленный законом срок. Также ответчиком заявлено ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения, поскольку соответствующей претензии от нового цессионария (ИП ФИО2) в САО «ВСК» не поступало (л.д. 45-49). Истец, третьи лица в судебное заседание не явились, о рассмотрении дела извещены надлежащим образом в порядке части 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Согласно части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта. Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» (далее - Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12) разъяснено, что при применении данного положения судам следует исходить из части 6 статьи 121, части 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми арбитражный суд к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия должен располагать сведениями о получении лицом, участвующим в деле, иным участником арбитражного процесса копии первого судебного акта по делу либо иными сведениями, указанными в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Первым судебным актом для лица, участвующего в деле, является определение о принятии искового заявления (заявления) к производству и возбуждении производства по делу (часть 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации); для лица, вступившего в дело позднее, - определение об удовлетворении ходатайства о вступлении в дело, определение о привлечении в качестве третьего лица к участию в деле; для лица, не участвовавшего в деле, но обжаловавшего принятый о его правах и обязанностях судебный акт (статья 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), - определение о принятии апелляционной (кассационной) жалобы, заявления или представления о пересмотре судебного акта в порядке надзора. В силу пункта 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12 при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что лица, участвующие в деле, извещены надлежащим образом о времени и месте рассмотрения искового заявления с соблюдением требований статей 121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Исковое заявление рассматривается по правилам частей 3, 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей участвующих в деле лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте рассмотрения дела, по имеющимся в деле доказательствам. В судебном заседании, назначенном на 24.09.2018, объявлялся перерыв до 28.09.2018 до 10 час. 00 мин. Информация о перерыве размещена на официальном сайте Арбитражного суда Челябинской области в сети Интернет и в Картотеке арбитражных дел. Исследовав и оценив доказательства, представленные в материалы дела в соответствии со статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд приходит к выводу о том, что исковые требования не подлежат удовлетворению в силу следующего. Как следует из материалов дела 13.02.2017 произошло дорожно-транспортное происшествие (далее – ДТП) с участием двух транспортных средств: автомобиля Камаз 541127 с прицепом Маз 938662, государственный регистрационный знак <***> под управлением водителя ФИО5 и автомобиля ВАЗ-217230, государственный регистрационный знак <***> под управлением водителя и собственника ФИО3, что подтверждается справкой о ДТП от 13.02.2017 (л.д. 11). Виновным в совершении ДТП был признан водитель автомобиля Камаз, что подтверждается справкой о ДТП от 13.02.2017, определением об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. В результате ДТП автомобилю ВАЗ-217230 причинены механические повреждения, отраженные в справке о ДТП от 13.02.2017, актах осмотра. 13.02.2017 между ФИО3 (далее – цедент) и МГОО «Автооценка» (далее – цессионарий) заключен договор уступки права (требования) № Б758-2017, в соответствии с условиями которого цедент уступает, а цессионарий принимает право (требование) к любым лицам на возмещение ущерба, вытекающего из повреждения транспортного средства цедента - ВАЗ-217230, г/н <***> в ходе произошедшего 13.02.2017 ДТП. Согласно пункту 1.2 договора право требования возмещения ущерба передается в полном объеме, включая права, связанные с требованием (в том числе право на уплату неустойки, суммы финансовой санкции и штрафа) – (л.д. 25). В связи с повреждением транспортного средства ВАЗ-217230 МГОО «Автооценка» 15.02.2017 обратилось в страховую компанию с заявлением о прямом возмещении убытков (л.д. 12, 14). Одновременно с заявлением МГОО «Автооценка» уведомило САО «ВСК» об организации осмотра транспортного средства 17.02.2017 (л.д. 14-15). Страховщиком организованы осмотр и оценка транспортного средства. Согласно акту осмотра транспортного средства от 21.02.2017 транспортное средство ВАЗ-217230, г/н <***> имеет повреждения, отраженные в акте, на основании данного акта ООО «РАНЭ» был составлен отчет № ОСАГО241706 от 21.02.2017, в соответствии с которым стоимость восстановления с учетом износа АМТС составляет 11 802 руб. (л.д. 51-62, 72-85). Платежным поручением № 15992 от 03.03.2017 САО «ВСК» перечислило на счет МГОО «Автооценка» 11 802 руб. 00 коп. (л.д. 13, 67). Не согласившись с оценкой САО «ВСК», МГОО «Автооценка» самостоятельно, до обращения в страховую компанию, организовало осмотр и оценку поврежденного транспортного средства, о чем свидетельствует уведомление, датированное ранее даты получения заявления о прямом возмещении убытков (14.02.2017 – л.д. 14-15). 17.02.2017 ИП ФИО6 проведен осмотр поврежденного транспортного средства ВАЗ-217230, государственный регистрационный знак <***> о чем свидетельствует акт осмотра транспортного средства (л.д. 20). Согласно заключению № 17.158 от 07.03.2017 эксперта ИП ФИО6 (ИНН744513083903, ОГРН <***>) стоимость восстановления поврежденного транспортного средства с учетом износа АМТС составляет 18 961 руб. 50 коп. (л.д. 16-22). За составление отчета о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства потерпевший ФИО3 уплатил 7 000 руб. (квитанция № 821716 от 07.03.2017 – л.д. 23), за дефектовку – 800 руб. (л.д. 24). 15.03.2017 МГОО «Автооценка» вручило САО «ВСК» претензию с требованием оплатить недостающую часть страхового возмещения и стоимость услуг по оценке и дефектовке, к которой приложило вышеуказанное заключение эксперта (л.д. 27). В ответе на претензию от 15.03.2017 (исх. № 96859/15 – л.д. 28-29, 65-66) САО «ВСК» уведомило истца, что считает свои обязательства по выплате страхового возмещения исполненными. 01.03.2018 между МГОО «Автооценка» (далее – цедент) и ИП ФИО2 (далее – цессионарий) заключен договор уступки права (требования) № Б758-2018, в соответствии с условиями которого цедент уступает, а цессионарий принимает право (требование) к любым лицам на возмещение ущерба, вытекающего из повреждения транспортного средства цедента - ВАЗ-217230, г/н <***> в ходе произошедшего 13.02.2017 ДТП. Согласно пункту 1.2 договора право требования возмещения ущерба передается в полном объеме, включая права, связанные с требованием (в том числе право на уплату неустойки, суммы финансовой санкции и штрафа) – (л.д. 26). Поскольку в удовлетворении требований ответчиком было отказано, истец обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением. Ответчиком заявлено ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения, поскольку соответствующей претензии от нового цессионария (ИП ФИО2) в САО «ВСК» не поступало. В соответствии с положениями статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, за исключением случаев, если его соблюдение не предусмотрено федеральным законом. В части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что спор, возникающий из гражданских правоотношений, может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом либо договором, за исключением дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, дел о несостоятельности (банкротстве), дел по корпоративным спорам, дел о защите прав и законных интересов группы лиц, дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, дел об оспаривании решений третейских судов. Из указанной нормы процессуального законодательства следует, что обязательным условием для рассмотрения дела в суде является соблюдение досудебного порядка урегулирования спора в отношении любого спора, возникающего из гражданских правоотношений. Под претензионным или иным досудебным порядком урегулирования спора понимается одна из форм защиты гражданских прав, которая заключается в попытке урегулирования спорных вопросов непосредственно между предполагаемыми кредитором и должником по обязательству до передачи дела в суд. целью установления претензионного порядка является побуждение сторон конфликта к его разрешению мирно, без обращения в суд, с сохранением между сторонами партнерских отношений. Помимо указанного целями данной досудебной процедуры принято рассматривать и экономию средств и времени сторон. При этом досудебный порядок не должен являться препятствием защиты лицом своих прав в судебном порядке. С учетом изложенного, формальные препятствия для признания соблюденным претензионного порядка урегулирования спора не должны автоматически влечь оставление заявления без рассмотрения. Суд должен исходить из реальной возможности урегулирования конфликта между сторонами в таком порядке. Согласно пункту 73 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 58 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» при переходе прав выгодоприобретателя (потерпевшего) к другому лицу (например, уступка права требования, суброгация) это лицо может получить возмещение при соблюдении тех же условий, которые действовали в отношении первоначального выгодоприобретателя (пункт 1 статьи 384 ГК РФ), в частности, приобретатель должен уведомить страховую компанию о наступлении страхового случая, подать заявление о страховой выплате с приложением всех необходимых документов, представить поврежденное имущество для осмотра и (или) проведения независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (осмотра), направить претензию, если эти действия не были совершены ранее предыдущим выгодоприобретателем (потерпевшим). В настоящем случае ответчик, зная о настоящем споре от первого цессионария (МГОО «Автооценка»), какие-либо действия по погашению задолженности не осуществил. Отсутствие у ответчика сведений о состоявшейся 01.03.2018 уступке права в пользу ИП ФИО2 не лишало САО «ВСК» исполнить свои обязательства (при их наличии) в пользу МГОО «Автооценка». Из изложенного следует, что у ответчика отсутствовало намерение урегулировать спорную ситуацию во внесудебном порядке. Судом также учтена правовая позиция, изложенная в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 № 306-ЭС15-1364, о том, что правовые основания для оставления иска без рассмотрения по ходатайству одной из сторон отсутствуют, если удовлетворение такого ходатайства приведет к необоснованному затягиванию разрешения спора и ущемлению прав другой стороны. Как указал Верховный Суд Российской Федерации, по смыслу пункта 8 части 2 статьи 125, части 7 статьи 126, пункта 2 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации претензионный порядок урегулирования спора в судебной практике является способом, который позволяет добровольно без дополнительных расходов на уплату госпошлины со значительным сокращением времени восстановить нарушенные права и законные интересы. Такой порядок урегулирования спора направлен на его оперативное разрешение и служит дополнительной гарантией защиты прав. В силу этого, учитывая отсутствие доказательств реального намерения САО «ВСК» решить спор во внесудебном порядке, непринятие ответчиком мер по урегулированию спора, в том числе после подачи иска, во избежание порождения новых исков, суд не находит оснований для признания досудебного порядка урегулирования споров несоблюденным. На основании изложенного, довод ответчика об оставлении искового заявления без рассмотрения подлежит отклонению, и дело надлежит рассмотреть по существу. Правоотношения по договору обязательного страхования регулируются нормами главы 48 Гражданского кодекса Российской Федерации и специальными законами, в частности Федеральным законом №40-ФЗ от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Пунктом 1 статьи 12 Федерального закона №40-ФЗ от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее – Закон об ОСАГО) предусмотрено, что потерпевший вправе предъявить страховщику требование о возмещении вреда, причиненного его жизни, здоровью или имуществу при использовании транспортного средства, в пределах страховой суммы, установленной настоящим Федеральным законом, путем предъявления страховщику заявления о страховой выплате или прямом возмещении убытков и документов, предусмотренных правилами обязательного страхования. Согласно пункту 1 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации, право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона. Если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на неуплаченные проценты (статья 384 Гражданского кодекса Российской Федерации). В пункте 3 статьи 931 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 1 Закона об ОСАГО указано, что договор страхования риска ответственности за причинение вреда заключается в пользу лиц, которым может быть причинен вред (выгодоприобретателей). Из анализа указанных норм, регулирующих обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств следует, что потерпевший одновременно является и выгодоприобретателем. Выгодоприобретатель (потерпевший) в рамках отношений обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств является кредитором в части требования возмещения ущерба с причинителя вреда или страховщика. Уступка права требования в обязательстве, возникшем из причинения вреда в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, допустима применительно к рассматриваемым правоотношениям, в силу чего выгодоприобретатель (потерпевший) может передать свое право требования иным лицам, в данном случае истцу. Из представленных в материалы дела договоров уступки права от 13.02.2017, от 01.03.2018 следует, что ФИО3, как владелец поврежденного в результате дорожно-транспортного происшествия транспортного средства, уступил истцу право требования выплаты страхового возмещения от ответчика. Объем, состав и обстоятельства возникновения перешедшего к истцу права требования указаны в пунктах 1.1 и 1.2 договора уступки права. Изложенное свидетельствует о состоявшейся уступке права требования от потерпевшего лица к ИП ФИО2 Доводы ответчика о том, что договор уступки незаключен, отклоняются судом, поскольку: - уступаемые по договорам цессии права поименованы в пунктах 1.1 и 1.2 договоров (право требования возмещения ущерба передается в полном объеме, включая права, связанные с требованием (в том числе право на уплату неустойки, суммы финансовой санкции и штрафа…); - предмет договора также является определимым. т.е. возможно установить, в отношении какого права (из какого договора страхования) произведена уступка. Поскольку материалы дела не содержат сведений о наличии в момент ДТП у водителя транспортного средства ВАЗ-217230, г/н <***> иных действующих договоров страхования гражданской ответственности, указание на марку, модель и государственный номер транспортного средства виновника аварии исключает возможность двоякого толкования привязки страхового случая к конкретному договору страхования. В силу пункта 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, вред, причинённый личности или имуществу гражданина, а также вред, причинённый имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. В силу статьи 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Владелец источника повышенной опасности может быть освобожден судом от ответственности полностью или частично также по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 1083 настоящего Кодекса. В соответствии с пунктом 4 статьи 931 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда ответственность за причинение вреда застрахована в силу того, что ее страхование обязательно, лицо, в пользу которого считается заключенным договор страхования, вправе предъявить непосредственно страховщику требование о возмещение вреда в пределах страховой суммы. В соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). На основании изложенных положений и пунктом 60 Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2003 №263, в случае причинения вреда имуществу потерпевшего, возмещению в пределах страховой суммы подлежит реальный ущерб, в том числе вызванный утратой товарной стоимости автомобиля, а также иные расходы, произведенные потерпевшим в связи с причиненным вредом. Статья 3 Федерального закона от 25.04.2002 №40 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее – Закон об ОСАГО) устанавливает, что основным принципом обязательного страхования являются, в том числе, гарантия возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу потерпевших, в пределах установленных настоящим Законом. Пределы возмещения вреда, причиненного имуществу потерпевшего, определены в пункте 18 статьи 12 Закона об ОСАГО, введенным в действие с 01.09.2014 Федеральным законом от 21.07.2014 №223-ФЗ. В соответствии с пунктом 63 Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 07.05.2003 № 263 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 29.02.2008 № 131), размер страховой выплаты в случае причинения вреда имуществу потерпевшего определяется также в размере расходов, необходимых для приведения имущества в состояние, в котором оно находилось до наступления страхового случая, - восстановительных расходов, при определении размера которых учитываются износ частей, узлов, агрегатов и деталей. Согласно пункту 19 статьи 12 Закона об ОСАГО к указанным в подпункте "б" пункта 18 настоящей статьи расходам относятся также расходы на материалы и запасные части, необходимые для восстановительного ремонта, расходы на оплату работ, связанных с таким ремонтом. Размер расходов на запасные части (в том числе в случае возмещения причиненного вреда в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 15 настоящей статьи) определяется с учетом износа комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов), подлежащих замене при восстановительном ремонте. При этом на указанные комплектующие изделия (детали, узлы и агрегаты) не может начисляться износ свыше 50 процентов их стоимости. Размер расходов на материалы и запасные части, необходимые для восстановительного ремонта транспортного средства, расходов на оплату связанных с таким ремонтом работ и стоимость годных остатков определяются в порядке, установленном Банком России. В силу положений пункта 14 статьи 12 Закона об ОСАГО стоимость независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки), на основании которой осуществляется страховая выплата, включается в состав убытков, подлежащих возмещению страховщиком по договору обязательного страхования. Согласно положениям статьи 9 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее - Закон № 4015-1) страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам. Факт наступления страхового случая подтверждается материалами дела. В соответствии с пунктами 10-13 статьи 12 Закона об ОСАГО страховщик обязан осмотреть поврежденное транспортное средство, иное имущество или его остатки и (или) организовать их независимую техническую экспертизу, независимую экспертизу (оценку) в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления потерпевшим поврежденного имущества для осмотра и ознакомить потерпевшего с результатами осмотра и независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки), если иной срок не согласован страховщиком с потерпевшим. Если страховщик не осмотрел поврежденное имущество или его остатки и (или) не организовал независимую техническую экспертизу, независимую экспертизу (оценку) поврежденного имущества или его остатков в установленный пунктом 11 настоящей статьи срок, потерпевший вправе обратиться самостоятельно за технической экспертизой или экспертизой (оценкой). В таком случае результаты самостоятельно организованной потерпевшим независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) принимаются страховщиком для определения размера страховой выплаты. Материалами дела подтверждено, что САО «ВСК» в установленный законом срок (21.02.2017) организовал осмотр и оценку поврежденного транспортного средства. Для проверки достоверности и подлинности отчета оценщика судом по ходатайству лица, участвующего в деле, может быть назначена экспертиза (статьи 82-87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Стороны о назначении судебной экспертизы не ходатайствовали. В соответствии с пунктом 21 статьи 12 Федерального закона от 25.04.2002 N40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» страховщик в течение 20 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня принятия к рассмотрению заявления потерпевшего о страховой выплате или прямом возмещении убытков и приложенных к нему документов, предусмотренных правилами обязательного страхования, обязан произвести страховую выплату потерпевшему или выдать ему направление на ремонт транспортного средства с указанием срока ремонта либо направить потерпевшему мотивированный отказ в страховой выплате. При несоблюдении срока осуществления страховой выплаты или возмещения причиненного вреда в натуре страховщик за каждый день просрочки уплачивает потерпевшему неустойку (пеню) в размере одного процента от определенного в соответствии с настоящим Федеральным законом размера страховой выплаты по виду причиненного вреда каждому потерпевшему. Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 78 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 58 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» размер неустойки за несоблюдение срока осуществления страховой выплаты или срока выдачи потерпевшему направления на ремонт транспортного средства определяется в размере 1 процента, а за несоблюдение срока проведения восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства определяется в размере 0,5 процента за каждый день просрочки от суммы страхового возмещения, подлежащего выплате потерпевшему по конкретному страховому случаю, за вычетом сумм, выплаченных страховой компанией в добровольном порядке в сроки, установленные статьей 12 Закона об ОСАГО (абзац второй пункта 21 статьи 12 Закона об ОСАГО). Неустойка исчисляется со дня, следующего за днем, установленным для принятия решения о выплате страхового возмещения, т.е. с 21-го дня после получения страховщиком заявления потерпевшего о страховой выплате и документов, предусмотренных Правилами, и до дня фактического исполнения страховщиком обязательства по договору включительно. Материалами дела подтверждается, что установленный законом 20-дневный срок (до 10.03.2017) САО «ВСК» перечислило на счет потерпевшего 11 802 руб. 00 коп. Заключение проведенной ответчиком экспертизы в силу статей 64, 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимается судом в качестве надлежащего доказательства по делу. Истцом не представлено доказательств того, что его обращение в суд в действительности обусловлено неисполнением или ненадлежащим исполнением страховщиком принятых обязательств и как следствие, нарушением законных прав и интересов истца ответчиком. Напротив, фактические обстоятельства дела свидетельствуют о том, что нарушения со стороны ответчика отсутствовали. При этом к заключению экспертизы, проведенной истцом, суд относится критически, исходя из следующего: - в нарушение пункта 6 «Положения о правилах проведения независимой технической экспертизы транспортного средства» (утверждено Банком России 19.09.2014 № 433-П) ИП ФИО6 (ИНН744513083903, ОГРН <***>), проводивший техническую экспертизу транспортного средства, является учредителем истца – МГОО «Автооценка», что отражено в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, при этом экспертиза проводилась 17.02.2017, то есть после состоявшейся 13.02.2017 уступки прав. На тот момент право требования выплаты страхового возмещения и дополнительных выплат принадлежало МГОО «Автооценка». Более того, новый цессионарий – ИП ФИО2, также является учредителем МГОО «Автооценка». Изложенное позволяет суду усомниться в объективности и независимости эксперта, проводившего оценку. На основании изложенного, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении требования о взыскании недостающего размера страховой выплаты. Поскольку страховое возмещение выплачено ответчиком в предусмотренный Законом об ОСАГО 20-дневный срок основания для взыскания неустойки у суда также отсутствуют. При рассмотрении вопроса об удовлетворении требования о возмещении истцу убытков, связанных с оплатой услуг независимого оценщика, в сумме 7 000 руб. и дефектовки в сумме 800 руб., суд принимает во внимание то обстоятельство, что заявление о выплате страхового возмещения поступило страховщику 15.02.2017, а уведомление о времени и месте проведения осмотра поврежденного транспортного средства подписано МГОО «Автооценка» 14.02.2017, то есть за день до обращения в страховую компанию с заявлением о прямом возмещении убытков (при таких обстоятельствах, на момент подписания уведомления об осмотре оснований для несогласия с размером выплаченного страхового возмещения у истца, у МГОО «Автооценка» и потерпевшего лица не имелось). Само по себе несение истцом расходов на оплату услуг независимого оценщика не создает безусловной обязанности по их возмещению ответчиком. Такая обязанность возникает только при наличии в совокупности двух условий: что указанные расходы в действительности направлены на восстановление нарушенного права, а также, что полученный отчет достоверно подтверждает обоснованность заявленных правопритязаний потерпевшего (выгодоприобретателя). Из пункта 30 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.12.2017 N 58 "О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", следует, что страховщик обязан осмотреть поврежденное транспортное средство, иное имущество или его остатки в срок не более чем пять рабочих дней со дня поступления заявления о страховом возмещении или прямом возмещении убытков с приложенными документами, предусмотренными Правилами, если иной срок не согласован страховщиком с потерпевшим (абзац первый пункта 11 статьи 12 Закона об ОСАГО). Под надлежащим исполнением обязанности страховщика по организации независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) следует понимать направление в названный срок уведомления с указанием даты, времени и места проведения такой экспертизы (пункт 3.11 Правил). Возможность самостоятельного обращения потерпевшего за экспертизой (оценкой) в силу положений пункта 13 статьи 12 Закона об ОСАГО допускается в том случае, если страховщик не осмотрел поврежденное имущество или его остатки и (или) не организовал независимую техническую экспертизу, независимую экспертизу (оценку) поврежденного имущества или его остатков в установленный пунктом 11 данной статьи срок. Как указано в пункте 99 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.12.2017 N 58 "О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" стоимость независимой технической экспертизы и (или) независимой экспертизы (оценки), организованной потерпевшим в связи с неисполнением страховщиком обязанности по осмотру поврежденного транспортного средства и (или) организации соответствующей экспертизы страховщиком в установленный пунктом 11 статьи 12 Закона об ОСАГО срок, является убытками. Такие убытки подлежат возмещению страховщиком по договору обязательного страхования сверх предусмотренного Законом об ОСАГО размера страхового возмещения в случае, когда страховщиком добровольно выплачено страховое возмещение или судом удовлетворены требования потерпевшего (статья 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 14 статьи 12 Закона об ОСАГО). Из пункта 100 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.12.2017 N 58 "О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" следует, что если потерпевший, не согласившись с результатами проведенной страховщиком независимой технической экспертизы и (или) независимой экспертизы (оценки), самостоятельно организовал проведение независимой экспертизы до обращения в суд, то ее стоимость относится к судебным расходам и подлежит возмещению по правилам части 1 статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации независимо от факта проведения по аналогичным вопросам судебной экспертизы. Таким образом, пункты 99 и 100 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.12.2017 N 58 различают правовую природу расходов на проведение независимой оценки по инициативе потерпевшего (выгодоприобретателя): при нарушении страховщиком, возложенных на него законом обязанностей по организации независимой экспертизы, несение таких расходов страхователем является его убытками, так как обусловлено нарушением его прав страховщиком. При соблюдении страховщиком, возложенных на него обязанностей по организации независимой экспертизы, несение таких расходов страхователем является его правом, и, следовательно, его судебными расходами, так как обусловлено реализацией права на самостоятельное проведение дополнительной независимой экспертизы. В данном случае свое право на обращение за проведением независимой судебной экспертизы истец не обосновал уклонением страховщика от принятых обязательств, не направлено на восстановление нарушенного права, обязанность по организации осмотра исполнена ответчиком надлежащим образом, следовательно, стоимость оценки и дефектовки в рассматриваемом споре являются не убытками, а судебными расходами. Следует отметить, что в соответствии с пунктами 3, 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. В пункте 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Из указанного следует, что истец без необходимости обратился к независимой экспертной организации за расчетом стоимости восстановительного ремонта транспортного средства ранее истечения срока организации такого осмотра самим ответчиком, вследствие чего, в удовлетворении данного требования должно быть отказано. Таким образом, иск в полном объеме подлежит отклонению. Также истец просит возложить на САО «ВСК» судебные расходы, связанные с оплатой услуг представителя, в размере 10 000 руб. 00 коп. В обоснование несения данных расходов истцом представлены: договор на оказание юридических услуг № Б758-2018 от 01.03.2018 и расходный кассовый ордер от 01.03.2018 на сумму 10 000 руб. (л.д. 30-34). При цене иска 41 017 руб. 76 коп. сумма государственной пошлины составила 2 000 руб. 00 коп. Истец платежным поручением № 89 от 22.01.2018 уплатил госпошлину в указанном размере (л.д. 5). По правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, связанные с уплатой государственной пошлины и оплатой услуг представителя, подлежат отнесению на истца и возмещению ответчиком не подлежат. Руководствуясь статьями ст. ст. 110, 167-168, ч. 2 ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд В удовлетворении исковых требований отказать. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области. Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. Судья С.М. Скрыль Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на официальном сайте по веб-адресу http://kad.arbitr.ru (Картотека арбитражных дел) Суд:АС Челябинской области (подробнее)Ответчики:АО СТРАХОВОЕ "ВСК" (ИНН: 7710026574 ОГРН: 1027700186062) (подробнее)Иные лица:МАГНИТОГОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ "АВТООЦЕНКА" (ИНН: 7456031953 ОГРН: 1167400051345) (подробнее)Судьи дела:Скрыль С.М. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:Злоупотребление правомСудебная практика по применению нормы ст. 10 ГК РФ Упущенная выгода Судебная практика по применению норм ст. 15, 393 ГК РФ Ответственность за причинение вреда, залив квартиры Судебная практика по применению нормы ст. 1064 ГК РФ Источник повышенной опасности Судебная практика по применению нормы ст. 1079 ГК РФ Возмещение убытков Судебная практика по применению нормы ст. 15 ГК РФ |