Решение от 30 января 2023 г. по делу № А76-6097/2022Арбитражный суд Челябинской области Именем Российской Федерации Дело № А76-6097/2022 30 января 2023 года г. Челябинск Резолютивная часть решения вынесена 30 января 2023 г. Решение в полном объеме изготовлено 30 января 2023 г. Судья Арбитражного суда Челябинской области Щербакова О.Ю., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску муниципального предприятия трест «Теплофикация» (ИНН <***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН <***>) при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью «Жилищный аргумент» (ИНН <***>), о взыскании 47 923 руб. 28 коп. при участии судебном заседании до перерыва: от истца: ФИО3 (доверенность, паспорт, диплом), от ответчика: не явился, извещен, от третьего лица: не явился, извещен, при участии судебном заседании после перерыва: от истца: не явился, извещен, от ответчика: не явился, извещен, от третьего лица: не явился, извещен, муниципальное предприятие трест «Теплофикация» (далее – истец, МП трест «Теплофикация») 28.02.2022 обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ответчик, ИП ФИО2) о взыскании задолженности за фактическую поставку и потребление тепловой энергии за период с 01.10.2020 по 28.02.2021 в размере 39 180 руб. 52 коп., пени за период с 11.11.2020 по 01.11.2022 в размере 10 155 руб. 45 коп., всего в размере 49 335 руб. 97 коп. (с учетом принятого судом уточнения исковых требований от 02.11.2022 на основании норм статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). В обоснование исковых требований истец ссылается на статьи 8, 10, 12, 307, 309, 310, 314, 330, 539, 544 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 153, 155, 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, и на то обстоятельство, что ответчик, оплату тепловой энергии в спорный период не обеспечил. Определением от 03.03.2022 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Через систему «Мой Арбитр» 05.04.2022 от ответчика поступил отзыв на исковое заявление, в котором возражал против удовлетворения исковых требований в полном объеме, заявил о пропуске срока исковой давности, просил передать дело по подсудности в суд общей юрисдикции. Определением от 18.04.2022 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства. Назначено дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании на 02 июня 2022 года в 09 час. 30 мин. Через систему «Мой Арбитр» 01.06.2022 от ответчика поступили письменные пояснения с ходатайством о передаче дела по подведомственности, так как в реквизитах истца (претензия, акт сверки) ответчик указан как физическое лицо без указания на статус ИП и ОГРНИП. Определением от 02.06.2022 назначено дело к рассмотрению в судебном заседании на 05 июля 2022 года в 10 час. 20 мин. Определением от 05.07.2022 судебное заседание отложено на 28 июля 2022 года 12 час. 30 мин. Определением от 28.07.2022 судебное заседание отложено на 29 сентября 2022 года 12 час. 00 мин. Определением от 29.09.2022 судебное разбирательство по делу отложено на 02 ноября 2022 года на 12 час. 20 мин. Определением от 02.11.2022 судом принято уточнение исковых требований в части взыскании с ответчика задолженности за период с 01.10.2020 по 20.02.2021 включительно в размере 39 180 руб. 52 коп., пени за период с 11.11.2020 по 01.11.2022 в размере 10 155 руб. 45 коп. Судебное заседание отложено по ходатайству ответчика на 24 ноября 2022 года 09 час. 00 мин. Определением от 24.11.2022 судом в удовлетворении ходатайства индивидуального предпринимателя ФИО2 о передаче дела по подсудности в суд общей юрисдикции, отказано; привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью «Жилищный аргумент» (ИНН <***>). Судебное разбирательство отложено на 18 января 2023 года 10 час. 30 мин. Через систему «Мой Арбитр» 29.12.2022 от третьего лица общества «Жилищный аргумент» поступило мнение на исковое заявление, представлена скан копия технического паспорта многоквартирного дома, расположенного по адресу ул. Индустриальная, д.20, полагает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению. Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения спора, с соблюдением требований норм статей 121 - 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в судебное заседание полномочных представителей не направили. В судебном заседании 18.01.2023 в порядке норм статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв до 25.01.2023 16 час. 10 мин. Информация о перерыве в судебном заседании размещена на официальном Интернет-сайте Арбитражного суда Челябинской области http://www.chelarbitr.ru. Судебное заседание продолжено после перерыва 25.01.2023. В судебном заседании представителем истца исковые требования поддержаны в полном объеме, заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела оригинала акта обследования спорного нежилого помещения от 12.12.2022 года. В судебном заседании 25.01.2023 в порядке норм статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв до 30.01.2023 10 час. 00 мин. Информация о перерыве в судебном заседании размещена на официальном Интернет-сайте Арбитражного суда Челябинской области http://www.chelarbitr.ru. Определением от 30.01.2023 судом в удовлетворении ходатайства индивидуального предпринимателя ФИО2 о передаче дела по подсудности в суд общей юрисдикции, отказано. После перерыва стороны, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения спора, с соблюдением требований норм статей 121 - 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в судебное заседание полномочных представителей не направили. Дело рассматривается по правилам норм статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела. Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд установил следующие обстоятельства. Как следует из материалов дела, МП трест «Теплофикация» является ресурсоснабжающей организацией, осуществляющей подачу тепловой энергии на нужды отопления и ГВС потребителям города Магнитогорска. Индивидуальный предприниматель ФИО2 является собственником нежилого помещения, расположенного по адресу <...>, площадью 48,4 кв.м, (далее – объект), что подтверждается выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости. Истец направил ответчику проект договора теплоснабжения от 10.09.2020 № 10626/20-1. Договор теплоснабжения от 10.09.2020 № 10626/20-1 со стороны ответчика не подписан, однако между сторонами сложились фактические отношения по поставке тепловой энергии на указанный объект. В соответствии с п. 1.1 договора теплоснабжающая организация обязуется поставить тепловую энергию потребителю через присоединенную сеть, а потребитель обязуется своевременно оплачивать принятую тепловую энергию, соблюдая предусмотренный настоящим договором режим ее потребления. В соответствии с п. 2.1 договора истец обязуется подавать тепловую энергию при отапливаемой площади нежилого (ых) помещения (ий) 48,40 кв.м, расположенного в многоквартирном жилом доме согласно максимальной расчетной тепловой нагрузке у ответчика на отопление - 0.002663 Гкал/час. Плановое (ориентировочное) количество тепловой энергии на отопление с разбивкой по кварталам указано в п. 2.2 договора и составляет 12.194 Гкал в год. В соответствии с Приложением №1 к договору тепловая энергия поставляется на объект ответчика, расположенный по адресу: <...>, нежилое помещение №1. Истцом, принятые на себя обязательства, установленные договором, выполнены в полном объеме, в срок и надлежащего качества. Учет и расчет фактического количества потребленной тепловой энергии производится по приборам учета, а при их отсутствии по нормативам потребления тепловой энергии, утверждаемых уполномоченными органами. В соответствии с п. 5.2 договора расчеты за количество потребленной тепловой энергии производятся ответчиком ежемесячно в порядке установленном в 5.3 договора: - 35% плановой общей стоимости тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, потребляемой в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до истечения последнего числа текущего месяца, - 50% плановой общей стоимости тепловой (мощности) и (или) теплоносителя, потребляемой в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до истечения последнего числа текущего месяца - оплата за фактически потребленную в истекшем месяце тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель с учетом средств, ранее внесенных потребителем в качестве оплаты за тепловую энергию в расчетном периоде, осуществляется до 10-го числа месяца следующего за месяцем, за который осуществляется оплата, на основании платежных документов. К платежному документу прилагаются счет-фактура и акт приема-передачи. Если в течение 10 дней с момента передачи акта от ответчика не поступят возражения или не будет возвращен надлежащим образом оформленный акт, то количество тепловой энергии считается принятым. Истец поставил тепловую энергию в вышеуказанный объект в период с 01.10.2020 по 28.02.2021, в результате чего истцом составлены акты приема-передачи тепловой энергии и выставлены ответчику счета-фактуры (л.д. 24-32), согласно которым задолженность составила 39 180 руб. 52 коп. Истцом в адрес ответчика направлена претензия от 09.08.2021 № 10626/20-1_П_ОС/090821 с требованием произвести оплату задолженности, которая оставлена без ответа. Неисполнение ответчиком обязательства по оплате потребленной тепловой энергии послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в суд. Согласно пункту 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной. Письменный договор теплоснабжения в спорном периоде сторонами не заключен. Между тем, в спорный период истец поставлял на объект ответчика тепловую энергию и теплоноситель, ответчик принимал и потреблял энергоресурсы, т.е. между истцом и ответчиком сложились фактические договорные отношения по теплоснабжению, в связи с чем последний обязан оплатить истцу стоимость отпущенных тепловой энергии и теплоносителя (пункт 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 30 от 17.02.1998 «Обзор практики разрешения споров, связанных с договором энергоснабжения», далее – Информационное письмо №30). В силу норм статьи 548 Гражданского кодекса Российской Федерации правила, предусмотренные статьями 539-547 настоящего Кодекса, применяются к отношениям, связанным со снабжением тепловой энергией через присоединенную сеть, если иное не установлено законом или иными правовыми актами; к отношениям, связанным со снабжением через присоединенную сеть газом, нефтью и нефтепродуктами, водой и другими товарами, правила о договоре энергоснабжения (статьи 539-547 Гражданского кодекса Российской Федерации) применяются, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа обязательства. Согласно нормам статьи 539 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. В соответствии с нормами статьи 544 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. Порядок расчетов за энергию определяется законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. Факт поставки истцом на объект ответчика тепловой энергии и теплоносителя подтвержден материалами дела, ответчиком не опровергнут (статьи 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Фактическое пользование потребителем услугами обязанной стороны, подтвержденное материалами дела, следует считать в соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации как акцепт абонентом оферты, предложенной стороной, оказывающей услуги. Поэтому данные отношения должны рассматриваться как договорные (пункт 2 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.05.1997 № 14 «Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением договоров», далее – Информационное письмо №14). Правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, права и обязанности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций регулируются Законом о теплоснабжении. Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры теплоснабжения и приобретают тепловую энергию и (или) теплоноситель по регулируемым ценам или по ценам, определяемым соглашением сторон договора (пункт 2 статьи 13 Закона о теплоснабжении). По общему правилу оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии. При этом оплата потребленной энергии является одной из основных обязанностей абонента (статьи 539, 544 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 2 статьи 13, пункт 9 статьи 15 Закона о теплоснабжении). В соответствии с Информационным письмом № 30 отсутствие договорных отношений с организацией, чьи теплопотребляющие установки присоединены к сетям энергоснабжающей организации, не освобождает потребителя от обязанности возместить стоимость отпущенной ему тепловой энергии. Согласно нормам статей 309 - 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются. Факт поставки тепловой энергии за период с 01.10.2020 по 28.02.2021 и размер задолженности ответчика, подтверждены представленными в материалы дела доказательствами, в том числе отчетами учета тепловой энергии по МКД, расположенному по адресу ул. Индустриальная, д. 20, актами приема-передачи тепловой энергии, выставленными счета-фактурами, и ответчиком не оспорены (статьи 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Управляющей компанией обществом «Жилищный аргумент» в материалы дела представлен технический паспорт на спорный многоквартирный дом, из которого следует, что дом 1983 года постройки, 5 этажей, имеет подвал и цокольный этаж, общей площадью 4225,7 кв.м, жилой 3361,0 кв.м, нежилой 864,7 кв.м (торговая 322,7 кв.м, бытового обслуживания 80,3 кв.м, управленческая 122,6 кв.м). Благоустройство: отопление от ТЭЦ (отапливаемая площадь – 4225 кв.м, горячее водоснабжение центральное – 4225 кв.м). Таким образом, суд приходит к выводу, что техническим паспортом не МКД не предусмотрено наличие в МКД неотапливаемых помещений. При этом суд принимает во внимание, что определением от 24.11.2022 обязал сторон произвести совместный акт осмотра нежилого помещения, результаты представить в судебное заседание. Кроме того, суд предлагал ответчику представить доказательства отсутствия фактического потребления тепловой энергии и также контррасчет объема и стоимости потребленной тепловой энергии. Вместе с тем, на момент рассмотрения спора по существу истцом в материалы дела представлен акт осмотра от 12.12.2022, составленный при участии представителей МП трест «Теплофикация», общества «Жилищный аргумент» (управляющая компания), а также предпринимателя ФИО2, согласно которому произведено обследование нежилого помещения №1, расположенного в цокольном этаже МКД по адресу: ул.Индустриальная,20, принадлежащего на праве собственности ФИО2 Указанным актом от 12.12.2022 установлено, что МКД оснащен ОДПУ тепловой энергии. ОДПУ расположен в подвальном помещении. Нежилое помещение №1 имеет общую с МКД систему отопления. По техническим характеристикам система отопления МКД тупиковая, однотрубная, с нижним розливом. Разводящие трубопроводы системы отопления находятся в техническом подвале, который расположен под полом данного нежилого помещения. При строительстве МКД были предусмотрены смотровые люки, в данном помещении, после ремонта, они не просматриваются. Над нежилым помещением №1 расположена квартира №52, через которую проходят стояки отопления МКД врезанные в разводящие трубопроводы. Собственником был предоставлен технический паспорт на нежилое помещение №1. В нежилом помещении №1 возможно визуально определить наличие только одного отопительного прибора (в комнате №1), который защит в короб из гипсокартона с решеткой, наличие стояков системы отопления и других отопительных приборов определить невозможно, так как стены и потолок зашиты декоративными панелями. Произвели замеры температуры внутреннего воздуха в нежилом помещении №1. Температура воздуха в комнате №1 +18С; в комнате №2 +16С; в комнате №3 +18С, при температуре наружного воздуха -7С. Представитель ответчика ИП ФИО2 в акте расписался, каких-либо дополнений от собственника в акте не имеется. Учитывая установленные при осмотре и зафиксированные в вышеуказанном акте осмотра спорного помещения ответчика обстоятельства, температуру воздуха в спорном нежилом помещении, принимая во внимание сведения технического паспорта на МКД, суд приходит к выводу о том, что материалами дела подтвержден факт отапливаемости помещения ответчика от системы центрального отопления. Согласно ГОСТ Р 51929-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Термины и определения», утвержденному и введенному в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) от 11.06.2014 № 543-ст, «многоквартирный дом» - это оконченный строительством и введенный в эксплуатацию надлежащим образом объект капитального строительства, представляющий собой объемную строительную конструкцию, имеющую надземную и подземную части с соответствующими помещениями, включающий в себя внутридомовые системы инженерно-технического обеспечения. В состав общего имущества многоквартирного дома включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях (пункт 6 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491), с помощью которой в многоквартирном доме поддерживаются на заданном уровне нормативные параметры воздухообмена, температура воздуха в помещениях и комфортные условия проживания, а само здание защищается от негативного влияния температуры окружающей среды и влажности. Из взаимосвязанных положений статей 2, 29, 36 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» следует, что система инженерно-технического обеспечения, предназначенная в том числе для выполнения функций отопления, должна соответствовать требованиям проектной документации в целях обеспечения требований безопасности зданий и сооружений в процессе эксплуатации, при этом требования к параметрам микроклимата в зависимости от назначения зданий или сооружений, условий проживания или деятельности людей в помещениях определяются в строительных и санитарно-эпидемиологических нормах и правилах. В подпункте «в» пункта 35 Правил № 354 установлено, что потребитель не вправе самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, предусмотренные проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом, самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении, свыше параметров, предусмотренных проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом. Аналогичные положения содержатся в пункте 1.7.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170, согласно которому переоборудование жилых и нежилых помещений в жилых домах допускается после получения соответствующих разрешений в установленном порядке. Таким образом, предполагается, что собственники и иные законные владельцы помещений многоквартирного дома, обеспеченного внутридомовой системой отопления, подключенной к централизованным сетям теплоснабжения, потребляют тепловую энергию на обогрев принадлежащих им помещений через систему отопления, к элементам которой по отношению к отдельному помещению, расположенному внутри многоквартирного дома, помимо отопительных приборов относятся полотенцесушители, разводящий трубопровод и стояки внутридомовой системы теплоснабжения, проходящие транзитом через такие помещения, а также ограждающие конструкции, в том числе плиты перекрытий и стены, граничащие с соседними помещениями, и через которые в это помещение поступает теплота. По общему правилу, отказ собственников и пользователей отдельных помещений в многоквартирном доме от коммунальной услуги по отоплению, как и полное исключение расходов на оплату используемой для обогрева дома тепловой энергии не допускается. Как следует из правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в решении от 07.05.2015 № АКПИ15-198, данный запрет установлен в целях сохранения теплового баланса всего жилого здания, поскольку при переходе на индивидуальное теплоснабжение хотя бы одной квартиры в многоквартирном доме происходит снижение температуры в примыкающих помещениях, нарушается гидравлический режим во внутридомовой системе теплоснабжения. Указанная презумпция может быть опровергнута отсутствием фактического потребления тепловой энергии, обусловленным, в частности, согласованным в установленном порядке демонтажем системы отопления помещения с переходом на иной вид теплоснабжения и надлежащей изоляцией проходящих через помещение элементов внутридомовой системы, а также изначальным отсутствием в помещении элементов системы отопления (неотапливаемое помещение) (определения Верховного Суда Российской Федерации от 07.06.2019 № 308-ЭС18-25891, от 24.06.2019 № 309-ЭС18-21578). Порядок легитимации переустройства и (или) перепланировки помещения многоквартирного дома закреплен в пункте 3 части 2 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации. Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения подтверждается актом приемочной комиссии (часть 1 статьи 28 Жилищного кодекса Российской Федерации). Между тем, доказательства реконструкции (отключение отопительных приборов) в соответствии с разрешением уполномоченных органов и соблюдения особого предусмотренного законодательством порядка ответчиком не представлены (подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства, технические условия, акт приемочной комиссии, внесение сведений в технический паспорт помещения и многоквартирного дома), как не представлены и доказательства перехода на иной вид теплоснабжения и надлежащей изоляцией проходящих через помещение элементов внутридомовой системы. Таким образом, принимая во внимание температурный режим в нежилом помещении, установленный в акте осмотра, учитывая сведения из технического паспорта МКД, суд приходит к выводу о том, что помещение является отапливаемым. Иной проектной или технической документации, которая бы содержала отличные технические параметры спорного помещения, его характеристики, как неотапливаемого, ответчиком в материалы дела не представлено (статьи 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). При таких обстоятельствах предприниматель ФИО2 не может быть освобожден от обязанности по оплате поставленной тепловой энергии. Согласно части 1 статьи 153 Жилищного кодекса Российской Федерации граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собственника помещения с момента возникновения права собственности на такое помещение. Положения данной статьи в одинаковой степени распространяются как на собственников жилых, так и нежилых помещений в многоквартирном доме. Количество поставленного ресурса ответчиком нормативно и документально не оспорено (часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказывать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Согласно части 3 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принимаемые арбитражным судом решения, постановления, определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными. Арбитражный суд в соответствии с требованиями части 1 статьи 64 и статей 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основании имеющихся в деле доказательств устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора. Согласно статье 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации одной из задач судопроизводства в арбитражных судах является защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность. В силу статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. Арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, оказывает содействие в реализации лицами, участвующими в деле, их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела. В силу закрепленного в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации принципа состязательности задача лиц, участвующих в деле, собрать и представить в суд доказательства, подтверждающие их правовые позиции, арбитражный суд не является самостоятельным субъектом собирания доказательств. При таких обстоятельствах, арбитражный суд не может обязать сторону спора представлять доказательства, как в обоснование своей позиции, так и в обоснование правовой позиции другой стороны, поскольку в силу норм статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, самостоятельно доказывает обстоятельства, на которых основывает свои требования и возражения. В ходе разрешения спора арбитражный суд первой инстанции предоставил сторонам достаточно времени для подготовки своей позиции по делу, представления доказательств в обоснование своих требований и возражений. Таким образом, с учетом изложенного суд приходит к выводу об удовлетворении требований истца о взыскании с ответчика суммы основного долга за фактически оказанные услуги по передаче тепла за период с 01.10.2020 по 28.02.2021 в сумме 39 180 руб. 52 коп. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон № 190-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» (далее - Постановление № 109), тарифы на тепловую энергию устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. В соответствии с п. 5.1 договора ответчик производит оплату истцу за потребленную тепловую энергию по тарифам, утвержденным уполномоченным органом. На 2020-2021 календарные года тарифы установлены Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 13.12.2019 № 94/120 и от 17.12.2020 № 63/101. Поскольку в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчиком доказательства оплаты поставленной тепловой энергии в материалы дела не представлены, требование истца о взыскании задолженности с 01.10.2020 по 28.02.2021 составила 39 180 руб. 52 коп. основано на законе, подтверждено материалами дела и подлежит удовлетворению (статьи 309, 310, 539, 544 Гражданского кодекса Российской Федерации). Истцом также заявлено требование о взыскании пени за период с 11.11.2020 по 01.11.2022 в размере 10 155 руб. 45 коп. На основании пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой. В силу пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Лицо, нарушившее обязательство, несет ответственность установленную законом или договором (статья 401 Гражданского кодекса Российской Федерации). На основании пункта 9.4 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» собственники и иные законные владельцы помещений в многоквартирных домах и жилых домов в случае несвоевременной и (или) неполной оплаты тепловой энергии, потребляемой ими при получении коммунальных услуг, уплачивают пени в размере и порядке, установленных жилищным законодательством. В соответствии с частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов») лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Поскольку факт ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств подтвержден материалами дела, суд приходит к выводу о том, что требование истца о взыскании финансовой санкции является обоснованным. Согласно расчету истца с ответчика подлежат взысканию пени, за период с 11.11.2020 по 01.11.2022 в размере 10 155 руб. 45 коп. Расчет произведен истцом с учетом моратория на банкротство и взыскание штрафных санкций, введенного постановлениями Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 428 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников», от 01.10.2020 № 1587 «О продлении срока действия моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников» и от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами». Ответчиком контррасчет пени не представлен, правомерность начисления не оспорена. Ответчик ходатайство о снижении размера неустойки не заявил, доказательства несоразмерности заявленной неустойки последствиям нарушения обязательства в материалы дела не представил. Следовательно, в силу п. 71 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», оснований для снижения неустойки по собственной инициативе у суда не имеется, а требование истца о взыскании пени подлежит удовлетворению в заявленном размере 10 155 руб. 45 коп. Между тем, проверив довод ответчика о пропуске истцом установленного законом срока исковой давности, суд находит его необоснованным ввиду следующего. В соответствии со статьей 195 Гражданского кодекса Российской Федерации исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. В силу статьи 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности устанавливается в три года. В силу пункта 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. В соответствии с пунктом 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. Согласно пункту 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации по обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения. Согласно пункту 3 статьи 202 Гражданского кодекса Российской Федерации и разъяснениям, приведенным в пункте 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 №43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского Кодекса Российской Федерации об исковой давности», течение срока исковой давности приостанавливается, если стороны прибегли к несудебной процедуре разрешения спора, обращение к которой предусмотрено законом, в том числе к обязательному претензионному порядку; в этих случаях течение исковой давности приостанавливается на срок, установленный законом для проведения этой процедуры, а при отсутствии такого срока - на шесть месяцев со дня начала соответствующей процедуры. В соответствии с частью 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором. Как следует из материалов дела, претензия от 09.08.2021 № 10626/20-1_П_ОС/090821 с требованием погасить задолженность направлена ответчику в пределах трехлетнего срока исковой давности. Исковое заявление поступило в Арбитражный суд Челябинской области 25.02.2022 через интернет портал «Мой Арбитр», то есть в пределах установленного законом трехлетнего срока исковой давности. Учитывая изложенное, довод ответчика о пропуске срока исковой давности отклоняется судом. В соответствии с нормами статьи 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопросы распределения судебных расходов, разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу. По смыслу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Истцом при подаче искового заявления уплачена государственная пошлина в размере 2000 руб., что подтверждается платежным поручением от 22.02.2022 № 694. Поскольку исковые требования удовлетворены в полном объеме, с ответчика в пользу истца следует взыскать 2000 руб. в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины. Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Исковые требования удовлетворить. Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***>) в пользу муниципального предприятия трест «Теплофикация» (ИНН <***>) основной долг за фактическую поставку тепловой энергии за период с 01.10.2020 по 28.02.2021 в размере 39 180 руб. 52 коп., пени за период с 11.11.2020 по 01.11.2022 в размере 10 155 руб. 45 коп., всего в размере 49 335 руб. 97 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 2000 руб. Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия (изготовления в полном объеме) в апелляционную инстанцию – Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области. Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. Судья О.Ю. Щербакова Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru. Суд:АС Челябинской области (подробнее)Истцы:Муниципальное предприятие трест "Теплофикация" (подробнее)Иные лица:ООО "ЖИЛИЩНЫЙ АРГУМЕНТ" (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:Злоупотребление правомСудебная практика по применению нормы ст. 10 ГК РФ Признание договора незаключенным Судебная практика по применению нормы ст. 432 ГК РФ Исковая давность, по срокам давности Судебная практика по применению норм ст. 200, 202, 204, 205 ГК РФ По коммунальным платежам Судебная практика по применению норм ст. 153, 154, 155, 156, 156.1, 157, 157.1, 158 ЖК РФ
|