Постановление от 28 октября 2019 г. по делу № А65-20684/2016




ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

443070, г. Самара, ул. Аэродромная 11 «А», тел. 273-36-45,

http://www.11aas.arbitr.ru, e-mail: info@11aas.arbitr.ru



ПОСТАНОВЛЕНИЕ


апелляционной инстанции по проверке законности и

обоснованности определения арбитражного суда,

не вступившего в законную силу

Дело № А65-20684/2016
г. Самара
28 октября 2019 года

Резолютивная часть постановления объявлена 23 октября 2019 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 28 октября 2019 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Садило Г.М.,

судей Колодиной Т.И., Мальцева Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания ФИО1,

с участием:

от ФИО2 - представитель ФИО3 по доверенности от 04.03.2017 г.,

от ФИО4 - представитель ФИО5 по доверенности от 04.04.2018 г.,

ФИО6 - представитель ФИО5 по доверенности от 13.04.2018г.,

ФИО7 - представитель ФИО5 по доверенности от 03.07.2017 г.,

иные лица не явились, извещены,

рассмотрев в открытом судебном заседании 23 октября 2019 года в помещении суда в зале № 1, апелляционные жалобы ФИО6, ФИО2 на определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 08 июля 2019 г. о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки в рамках дела № А65-20684/2016 (судья Хасанов А.Р.) о несостоятельности (банкротстве) ФИО2, ИНН <***>,



УСТАНОВИЛ:


Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 12 сентября 2016 года принято к производству заявление ПАО «Банк ВТБ 24» о признании несостоятельным (банкротом) Индивидуального предпринимателя ФИО2, ОГРНИП 304165003600338, ИНН <***>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <...> Татарской АССР, зарегистрированного по адресу: РТ, <...>.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 09.01.2017, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.03.2017, гражданин ФИО2 признан несостоятельным (банкротом); в отношении него введена процедура реализации его имущества; требование ПАО «Банк ВТБ 24» в размере 14 817 314 руб. включено в третью очередь реестра кредиторов; финансовым управляющим утвержден ФИО8.

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 12.09.2017 отменено решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 09.01.2017 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.03.2017 по делу № А65- 20684/2016, спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 23.10.2017 по делу №А65- 20684/2016 гражданин ФИО2 признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него введена процедура реализации имущества гражданина.

Сообщение о введении в отношении должника процедуры реализации имущества опубликовано в газете «Коммерсант» на сайте 26.01.2018 (в печатной версии- 27.01.2018).

02.05.2017 в Арбитражный суд Республики Татарстан поступило заявление (вх.№4969) от ФИО2 о признании недействительным договора купли-продажи квартиры от 30 апреля 2015 г., общей площадью 288,5 кв.м., расположенной в многоквартирном жилом доме по адресу: <...> (38/2), кадастровый номер 16:52:040103:0082:0033:0010, заключенного между ФИО2 и ФИО6, и применении последствия недействительности сделки.

02.05.2017 в Арбитражный суд Республики Татарстан поступило заявление (вх.№4971) от ФИО2 о признании недействительным договора купли-продажи недвижимости и передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от 30 апреля 2015 года, заключенного между ФИО2 и ФИО6, в соответствии с которым Продавец (ФИО2) продал Покупателю (ФИО6) сложный объект - котельная БСМП в составе: здание котельной с пристроями, АБК, склад, проходная, мазутонасосная, назначение - нежилое, общей площадью 1826,10 кв.м., инв.№2304, лит.A, Al, А2, Б, В, Д, К, адрес объекта: <...> пос. ЗЯБ (район БСМП), кадастровый номер 16:52:03 05 02: 0012: 0017, а также передал право аренды сроком на 49 лет (по 18 июля 2054 года) на земельный участок площадью 7801 кв.м., относящийся к категории: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под котельную, адрес: <...> пос. ЗЯБ (район БСМП), кадастровый номер 16:52:030502:0012, и применении последствий недействительности сделки.

Определением суда от 03.05.2017 (по заявлению вх. №4969) к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан.

Определением суда от 22.06.2016 (по заявлению вх. №4969) к участию в деле в качестве соистца привлечен финансовый управляющий ФИО8.

Определением суда от 20.07.2017 заявление (вх. №4969) о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности объединено вместе с заявлением (вх.№4971) о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности в одно производство.

Определением суда от 03.05.2017 (по заявлению вх. №4971) к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан.

Определением суда от 01.06.2017 (по заявлению вх. №4971) к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена ФИО7.

Определением суда от 04.07.2016 (по заявлению вх. №4971) к участию в деле в качестве соистца привлечен финансовый управляющий ФИО8.

Определением суда от 18.08.2017 в удовлетворении заявления ФИО2 о признании недействительным договора купли-продажи квартиры от 30 апреля 2015 г., общей площадью 288,5 кв.м., расположенной в многоквартирном жилом доме по адресу: <...> (38/2), кадастровый номер 16:52:040103:0082:0033:0010, заключенного между ФИО2 и ФИО6, и применении последствия недействительности сделки, о признании недействительным договора купли-продажи недвижимости и передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от 30 апреля 2015 г., заключенного между ФИО2 и ФИО6, в соответствии с которым Продавец (ФИО2) продал Покупателю (ФИО6) сложный объект - котельная БСМП в составе: здание котельной с пристроями, АБК, склад, проходная, мазутонасосная, назначение - нежилое, общей площадью 1826,10 кв.м., инв.№2304, лит.A, Al, А2, Б, В, Д, К, адрес объекта: <...> пос. ЗЯБ (район БСМП), кадастровый номер 16:52:03 05 02: 0012: 0017, а также передал право аренды сроком на 49 лет (по 18 июля 2054 года) на земельный участок площадью 7801 кв.м., относящийся к категории: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под котельную, адрес: <...> пос.ЗЯБ (район БСМП), кадастровый номер 16:52:030502:0012, и применении последствий недействительности сделки отказано.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2017 определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 18 августа 2017 года об оспаривании сделок должника по делу №А65-20684/2016 оставлено без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения.

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 17 апреля 2018 года отменено определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 18.08.2017 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2017 по делу №А65-20684/2016, дело направлено на новое рассмотрение.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 06.06.2018 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены финансовый управляющий ФИО4 ФИО9 (141303, Московская обл., г. Сергиев Посад, а/я 17), ФИО4 (423832, <...>).

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 25.09.2018 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ФИО10 и ФИО11.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 21.09.2018 года финансовым управляющим гражданина ФИО2 утвержден член Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» (101000, г. Москва, а/я 820) ФИО12 (654007, <...>).

При новом рассмотрении определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 19.10.2018 производство по обособленному спору в рамках дела № А65-20684/2016 приостановлено до вступления в законную силу судебного акта Набережночелнинского городского суда по делу № 2-10375/2018.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.12.2018 определение суд первой инстанции от 19.10.2018 отменено, обособленный спор направлен для рассмотрения по существу в суд первой инстанции.

Определением Арбитражного суда Поволжского округа от 16.04.2019 производство по кассационной жалобе ФИО6 на постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.12.2018 по делу № А65-20684/2016 прекращено.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 21.08.2019 года финансовым управляющим гражданина ФИО2 утвержден член Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» (101000, г. Москва, а/я 820) ФИО13 (<...>).

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 08.07.2019 заявление удовлетворено.

Признана недействительной сделка должника – договор купли-продажи квартиры от 30 апреля 2015 г., общей площадью 288,5 кв.м., расположенной по адресу: <...> (38/2), заключенного между ФИО2 и ФИО6. Применены последствия недействительности сделки путем взыскания в конкурсную массу должника ФИО2, г. Набережные Челны с ФИО6 17302660 руб.

Признана недействительной сделка должника - договор купли-продажи недвижимости и передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от 30 апреля 2015 г., заключенный между ФИО2 и ФИО6, в соответствии с которым Продавец (ФИО2) продал Покупателю (ФИО6) сложный объект - котельная БСМП в составе: здание котельной с пристроями, АБК, склад, проходная, мазутонасосная, назначение - нежилое, общей площадью 1826,10 кв.м., инв.№2304, лит.A, Al, А2, Б, В, Д, К, адрес объекта: <...> пос. ЗЯБ (район БСМП), кадастровый номер 16:52:03 05 02: 0012: 0017, а также передал право аренды сроком на 49 лет (по 18 июля 2054 года) на земельный участок площадью 7801 кв.м., относящийся к категории: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под котельную, адрес: <...> пос. ЗЯБ (район БСМП), кадастровый номер 16:52:030502:0012. Применены последствия недействительности сделки путем взыскания в конкурсную массу должника ФИО2, г. Набережные Челны с ФИО6 30174000 руб.

Взыскана с ФИО6 в доход федерального бюджета 12000 руб. государственная пошлина.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, ФИО2 обратился с апелляционной жалобой, просит исключить из определения суда от 20.06.2019 следующие выводы суда первой инстанции «Учитывая факт выбытия спорного имущества от ответчика иным приобретателям, возврат в конкурсную массу имущества не возможен. Поэтому на основании вышеизложенного, суд обязан применить в данном случае последствия в виде взыскания рыночной стоимости этого имущества. Факт выбытия имущества сам по себе добросовестным приобретателям в последующем не может влечь незаконность последующих сделок, добросовестность последующих приобретателей в спорном случае не опровергнута, истребовать из чужого незаконного владения суд правовых оснований не усматривает, а схемы по незаконному выводу спорного имущества взаимосвязанным с ответчиком либо аффилированным с ним лицам судом не установлены, с учетом же существенного затягивания процедуры банкротства и рассмотрения заявления, на что прямо ссылался должник в ходе судебного разбирательства, финансовый управляющий после его утверждения правомочен направить на реализацию права требования к ответчику в случае неисполнения ответчиком обязанности по выплате в добровольном порядке.», так же просит отменить судебный акт в части отказа в принятии увеличения исковых требований. Принять увеличение исковых требований, признать последующие сделки по отчуждению имущества недействительными. Как полагает заявитель жалобы судом нарушены нормы процессуального права.

ФИО6 также обратилась с апелляционной жалобой, просит отменить определение суда в полном объеме. Как полагает заявитель, судом неполно были выяснены обстоятельства, имеющие значения для дела; не доказаны обстоятельства, которые суд счел установленными; неправильно применены нормы материального и процессуального права. Суд пришел к выводу, что доказательства встречного исполнения в материалы дела не представлены. При этом судом не было принято во внимание, что в материалах дела имеются доказательства платежеспособности ФИО6, которая имела все финансовые возможности для предоставления займа ФИО2 При этом сам договор займа ФИО2 и иными лицами не были оспорены, тогда как верно указал суд в силу положений ст. 812 ГК РФ заемщик вправе оспаривать договор займа по его безденежности, доказывая, что деньги или другие вещи, в действительности не получены им от заимодавца. Суд также пришел к выводу о взыскании стоимости спорного имущества с ФИО14 согласно представленным должником отчетам об оценке в соотношении с кадастровой стоимостью спорных объектов, не приняв во внимание отчеты рыночной стоимости, предоставленные ответчиком и отказав в ходатайстве о назначении экспертизы. Так в материалах дела имелись несколько различных отчетов.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 июля 2019г. апелляционная жалоба оставлена без движения.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 августа 2019г. апелляционная жалоба принята к производству.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 сентября 2019г., в составе председательствующего судьи Садило Г.М., судей Александрова А.И., Мальцева Н.А., рассмотрение апелляционной жалобы отложено на 23 октября 2019 г.

ФИО6 предложено представить документы, в подтверждении возможности проведения судебной экспертизы на дату обращения с настоящим ходатайством, доказательства перечисления денежных средств на депозит суда.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 октября 2019г., в связи с нахождением судьи Александрова А.И. (приказ №520/К от 08.10.2019 №) в очередном отпуске, произведена его замена на судью Колодину Т.И.

В судебном заседании представитель ФИО6 поддержал ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы.

Представитель ФИО2 возражал против заявленного ходатайства.

Представитель ФИО6 свою апелляционную жалобу поддержал в полном объеме. Просил определение суда первой инстанции отменить и принять новый судебный акт. Возражал против доводов, изложенных в апелляционной жалобе ФИО2.

Представитель ФИО2 свою апелляционную жалобу поддержал в полном объеме. Просил исключить выводы из мотивировочной части определения на ст. 11, последний абзац. Возражал против доводов, изложенных в апелляционной жалобе ФИО6

Иные лица, участвующие в деле, надлежаще извещены (направлением почтовых извещений и размещением информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии с требованиями абз. 2 ч. 1 ст. 121 АПК РФ) в связи с чем суд вправе рассмотреть дело в отсутствии представителей сторон согласно ч. 3 ст. 156 АПК РФ.

Законность и обоснованность судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ.

Заслушав представителей сторон, рассмотрев материалы дела, оценив доводы апелляционных жалоб в совокупности с исследованными доказательствами по делу, судебная коллегия Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда не усматривает оснований для отмены определения суда от 08 июля 2019 года.

Как следует из материалов дела, 30.04.2015 между ФИО2 и ФИО6, был заключен договор купли-продажи квартиры от 30 апреля 2015 г., общей площадью 288,5 кв.м., расположенной в многоквартирном жилом доме по адресу: <...> (38/2), кадастровый номер 16:52:040103:0082:0033:0010.

30 апреля 2015 года между ФИО2 и ФИО6 заключен договор купли-продажи недвижимости и передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, в соответствии с которым Продавец (ФИО2) продал Покупателю (ФИО6) сложный объект - котельная БСМП в составе: здание котельной с пристроями, АБК, склад, проходная, мазутонасосная, назначение - нежилое, общей площадью 1826,10 кв.м., инв.№2304, лит.A, Al, А2, Б, В, Д, К, адрес объекта: <...> пос. ЗЯБ (район БСМП), кадастровый номер 16:52:03 05 02: 0012: 0017, а также передал право аренды сроком на 49 лет (по 18 июля 2054 года) на земельный участок площадью 7801 кв.м., относящийся к категории: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под котельную, адрес: <...> пос. ЗЯБ (район БСМП), кадастровый номер 16:52:030502:0012.

Третьим лицом -1 произведена государственная регистрация на основании заявлений участников сделки – должника и ответчика (документы на регистрацию представлены по обеим сделкам 19.05.2015, регистрация произведена 29.05.2015).

Полагая, что указанные сделки являются недействительными, поскольку в результате совершения данных сделок был причинен вред имущественным правам кредитора. В обоснование заявленных требований ФИО2 указал на то, что вышеназванные сделки заключены безвозмездно с заинтересованным лицом - матерью его бывшей супруги - ФИО4, в результате их совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов, обязательства перед Банком остаются неисполненными, имущества, на которое может быть обращено взыскание, финансовым управляющим у должника не обнаружено. В качестве правового обоснования ссылается на положения пункта 2 статьи 61.2 Закона банкротстве, статью 10 ГК РФ.

Поскольку на момент совершения спорных сделок должник был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (с 20.05.2003 по 17.06.2015), с учетом положений пункта 13 статьи 14 Федерального закона от 29.06.2015 № 154-ФЗ «Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» суд первой инстанции пришел к правильному выводу о применении к оспариваемым сделкам положений пункта 1 и 2 статьи 213.32 Закона о банкротстве.

Арбитражный суд Поволжского округа в постановлении указало на следующее, отклоняя требование о признании сделок недействительными, суд первой инстанции исходил из отсутствия доказательств неплатежеспособности должника на момент их совершения, тогда как обстоятельства, касающиеся того, что в результате совершения оспариваемых сделок с заинтересованным лицом должник стал отвечать признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества судом не исследованы. Судами установлено, что наряду с оспариваемыми сделками в незначительный период должником был заключен ряд сделок по отчуждению имущества в пользу заинтересованных лиц, в том числе оспариваемых в рамках настоящего дела о банкротстве; в соответствии с пояснениями финансового управляющего конкурсная масса для расчетов с кредитором не сформирована ввиду отсутствия у гражданина какого-либо ликвидного имущества, в результате реализации которого могли бы быть полностью или частично погашены требования конкурсных кредиторов.

Судом первой инстанции также не был принят во внимание пункт 19 «Обзора судебной практики Верховного суда Российской Федерации № 3 (2017)» (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017), в соответствие с которым при рассмотрении спора о признании недействительной сделки на основании положений пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве для определения того, причинила ли рассматриваемая сделка вред кредиторам, суд должен учесть условия других взаимосвязанных с ней сделок, определяющих общий экономический эффект для имущественного положения должника. Кроме того, не дана оценка и доводам относительно безвозмездности сделок, в частности судом не исследован вопрос, касающийся фактического наличия заемных отношений между должником и контрагентом по оспариваемым сделкам, существования неисполненных обязательств должника перед ФИО6 и, соответственно, оснований для произведения зачета взаимных требований в качестве расчетов по оспариваемым сделкам.

Суд кассационной инстанции считает необходимым отметить, что отклонение требований финансового управляющего, привлеченного судом в качестве соистца, о признании сделок недействительными исключительно ввиду недобросовестности в поведении самого должника, оспаривающего (со ссылкой на собственный умысел в причинении вреда кредитору) совершенных им сделок выборочно, не соответствует цели оспаривания сделок – пополнения конкурсной массы, максимального пропорционального погашения требований всех кредиторов, восстановлению их нарушенных прав).

Исследовав доказательства в их взаимосвязи и совокупности на основании статьи 781 АПК РФ, выполняя указания суда кассационной инстанции, суд первой инстанции пришел к выводу об удовлетворении заявления.

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.32 Закона о банкротстве заявление об оспаривании сделки должника-гражданина по основаниям, предусмотренным статьей 61.2 или статьей 61.3 Закона о банкротстве, может быть подано финансовым управляющим по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов, а также конкурсным кредитором или уполномоченным органом, если размер его кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, составляет более десяти процентов общего размера кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, не считая размера требований кредитора, в отношении которого сделка оспаривается, и его заинтересованных лиц.

В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка).

В силу указанной нормы и разъяснений, содержащихся в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - постановление Пленума № 63), для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств: сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов; в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов; другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки.

При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

Предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 этого Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

В силу пункта 3 статьи 19 Закона о банкротстве заинтересованными лицами по отношению к должнику-гражданину признаются его супруг, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, сестры, братья и их родственники по нисходящей линии, родители, дети, сестры и братья супруга.

Судом установлено, что сделка совершена с заинтересованным лицом , ФИО6 - это мать супруги (на дату совершения сделки)- ФИО4.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 4 постановления Пленума N 63, наличие в Законе о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок, предусмотренных статьями 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве, само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную (статьи 10 и 168 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 10 ГК РФ установлена недопустимость действий граждан и юридических лиц исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

В силу пункта 3 статьи 10 ГК РФ в случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются.

По смыслу вышеприведенных норм добросовестным поведением является поведение, ожидаемое от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Под злоупотреблением правом понимается поведение управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему права, сопряженное с нарушением установленных в статье 10 ГК РФ пределов осуществления гражданских прав, осуществляемое с незаконной целью или незаконными средствами, нарушающее при этом права и законные интересы других лиц и причиняющее им вред или создающее для этого условия.

Под злоупотреблением субъективным правом следует понимать любые негативные последствия, явившиеся прямым или косвенным результатом осуществления субъективного права. Одной из форм негативных последствий является материальный вред, под которым понимается всякое умаление материального блага.

В частности, злоупотребление правом может выражаться в отчуждении имущества с целью предотвращения возможного обращения на него взыскания. При этом для признания факта злоупотребления правом при заключении сделки должно быть установлено наличие умысла у обоих участников сделки (их сознательное, целенаправленное поведение) на причинение вреда иным лицам. Злоупотребление правом должно носить явный и очевидный характер, при котором не остается сомнений в истинной цели совершения сделки.

С целью квалификации спорной сделки в качестве недействительной, совершенной с намерением причинить вред другому лицу суду необходимо установить обстоятельства, неопровержимо свидетельствующие о наличии факта злоупотребления правом со стороны контрагента, выразившегося в заключении спорной сделки (пункт 9 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.11.2008 № 127 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации»).

По смыслу положения пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве и статьи 10 ГК РФ указанные нормы соотносятся между собой как общая и специальная, недобросовестность сторон сделки является квалифицирующим признаком ее недействительности и в том, и в другом случае.

Судом установлено, что решением Мещанского районного суда г. Москвы (при новом рассмотрении после передачи по подсудности) от 14.12.2015 в удовлетворении исковых требований ФИО2, ФИО4 к ВТБ24 (ПАО) о признании договоров незаключенными, взыскании убытков, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа отказано. Основанием возникновения задолженности должника перед кредитором послужило определение Мещанского районного суда г. Москвы от 21.04.2016, которым произведен поворот исполнения решения Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан от 11.02.2014.

Определение вступило в законную силу, с должника в пользу кредитора подлежали взысканию денежные средства в размере 14 817 314 руб. 99 коп.

Заявление о признании гражданина ФИО2 банкротом принято к производству 12.09.2016.

Для признания сделки недействительной на основании статей 10 и 168 ГК РФ необходимо установить признаки злоупотребления правом как со стороны должника, так и ответчика.

В силу пункта 4 договора купли-продажи квартиры расчет по договору производится зачетом взаимных требований, с момента подписания задолженность продавца – ФИО2 в пользу покупателя – ФИО6 в сумме 14 000 000 руб. считается погашенной, договор займа – исполненным и сторонами аннулируется. Подписанием настоящего договора и подачей документов в регистрирующий орган стороны подтверждают завершение между ними расчетов в полном объеме.

Согласно пункта 3 договора купли-продажи сложного объекта-котельной БСМП имущество продается по совокупной цене 2 000000 руб., из них 50 000 руб. за сложный объект-котельную БСМП и 1 950 000 руб. за право аренды земельного участка под ним.

Из пункта 3.2. договора купли-продажи недвижимости и передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, заключенного между должником и ФИО6, следует, что расчет по указанному договору производятся зачетом взаимных требований: с момента подписания настоящего договора задолженность продавца ФИО2 в пользу покупателя ФИО6 в сумме 2 000 000 руб. считается погашенной, договор займа является исполненным и сторонами аннулируется. Подписанием настоящею договора и подачей документов в регистрирующий орган стороны подтверждают завершение между ними расчетов в полном объеме.

Из условий вышеуказанных договоров следует, что их совершению предшествовали две сделки между ФИО2 и ФИО6: Договор займа и Зачет однородных встречных требований.

В силу статьи 808 ГК РФ договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда заимодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы.

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей. Доказательством возврата суммы займа является факт передачи подлинника расписки заемщику, либо выдачи заемщику документа, подтверждающего возврат займа (расписка заимодавца о возврате займа, приходно-кассовый ордер, банковские документы и т.д.).

По условиям вышеуказанных соглашений следует, что обязательства ФИО6 перед ФИО2 по оплате были исполнены зачетом встречных требований.

В обоснование своих доводов должник указал, что договор займа между ФИО2 и ФИО6 не заключался, денежные средства ФИО2 от ФИО6 не получал.

Судом установлено, что доказательства встречного исполнения в материалы дела не представлены, кроме того, в материалах регистрационных дел также расписка либо иные документы о получении займа или займов ФИО2 и доказательства осуществления зачетов отсутствуют.

С учетом вышеизложенного суд пришел к правильному выводу о том, что доказательства исполнения договоров в материалы дела не представлены в силу статьи 65 АПК РФ.

В силу положений статьи 812 ГК РФ заемщик вправе оспаривать договор займа по его безденежности, доказывая, что деньги или другие вещи, в действительности не получены им от заимодавца.

С учетом фактических обстоятельств дела, представленных в материалы дела доказательств, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о безвозмездности оспариваемой сделки и совершении ее с заинтересованным лицом- матерью должника, экономическая целесообразность для ее осуществления также не подтверждена.

В нарушение статьи 65 АПК РФ доказательства того, что ответчик исполнил спорные обязательства именно по договорам займа, должник же получил денежные средства в полном объеме, материалы дела не содержат.

Делая вывод о причинении вреда имущественным правам кредиторов в результате совершения спорной сделки, суд первой инстанции верно исходил из недоказанности возмездного характера оспариваемых договоров, что привело к выбытию из состава имущества должника ликвидного имущества, подлежащего включению в конкурсную массу.

Изложенные обстоятельства свидетельствуют о наличии совокупности оснований для признания договоров купли-продажи недействительными сделками по пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

В силу пункта 1 статьи 61.6 Закона о банкротстве все, что было передано должником иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с главой III.1 «Оспаривание сделок должника» Закона о банкротстве, подлежит возврату в конкурсную массу.

Учитывая факт выбытия спорного имущества от ответчика иному приобретателю, возврат в конкурсную массу на данном этапе судебного производства не возможен. Поэтому на основании вышеизложенного, суд первой инстанции верно указал на применение в данном случае последствия недействительности сделки в виде взыскания рыночной стоимости этого имущества.

Судебная коллегия соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что факт выбытия имущества сам по себе добросовестным приобретателям в последующем не может влечь незаконность последующих сделок, добросовестность последующих приобретателей в спорном случае не опровергнута, истребовать из чужого незаконного владения суд правовых оснований не усматривает, а схемы по незаконному выводу спорного имущества взаимосвязанным с ответчиком либо аффилированным с ним лицам судом не установлены, с учетом же существенного затягивания процедуры банкротства и рассмотрения заявления, на что прямо ссылался должник в ходе судебного разбирательства, финансовый управляющий после его утверждения правомочен направить на реализацию права требования к ответчику в случае неисполнения ответчиком обязанности по выплате в добровольном порядке.

С учетом изложенного, доводы ФИО2 в апелляционной жалобе в указанной части признаются несостоятельными.

Судебная коллегия соглашается с выводом суда первой инстанции о взыскании стоимости спорного имущества согласно представленным должником отчетам об оценке в соотношении с кадастровой стоимостью спорных объектов, осмотра объектов и на основании следующего.

В силу части 1 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Ответчиком в материалы настоящего дела представлен отчет рыночной стоимости, проведенный оценщиком ООО «РусОценка» ФИО15.

Рыночная стоимость земельного участка оценщиком по заключению, представленному ответчиком, определена в сумме 1 895 000 рублей, тогда как согласно представленной Росреестром по РТ выписке из ЕГРН кадастровая стоимость земельного участка под объектом котельной БСМП по состоянию на 01.01.2015г. составляет 17 249 649 рублей 21 коп.

Рыночная стоимость сложного объекта котельной БСМП оценщиком определена в сумме 427 000 рублей. Согласно представленной Росреестром по РТ выписке из ЕГРН только кадастровая стоимость указанного объекта котельной БСМП площадью 1826,1 кв.м. по состоянию на 01.01.2014г. составляла 7 933 327 рублей 10 копеек.

Рыночная стоимость двух объектов согласно представленному отчету составляет 2 322 000 руб., кадастровая стоимость этих объектов равна 25 182 976,31 руб., что существенно больше, чем указал оценщик. Оценщик не учел кадастровую стоимость указанных объектов.

В пунктах 1.2.-1.3 Приказа Минэкономразвития России от 07.06.2016 N 358 "Об утверждении методических указаний о государственной кадастровой оценке" указано, что кадастровая стоимость объекта недвижимости определяется для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе для налогообложения, на основе рыночной и иной информации, связанной с экономическими характеристиками его использования, без учета иных, кроме права собственности, имущественных прав на данный объект. Кадастровая стоимость представляет собой наиболее вероятную цену объекта недвижимости, по которой он может быть приобретен исходя из возможности продолжения фактического вида его использования независимо от ограничений на распоряжение этим объектом.

Между тем, кадастровая и рыночная стоимости объектов взаимосвязаны. Кадастровая стоимость по существу отличается от рыночной методом ее определения (массовым характером).

Учитывая взаимосвязь рыночной и кадастровой стоимости, как правильно отмечено судом первой инстанции, следует исходить из того, что если по делу проведена экспертиза с целью определения рыночной стоимости недвижимого имущества, при этом рыночная стоимость, определенная экспертом ниже кадастровой стоимости, то эксперт обязан:

- сослаться на ошибки, допущенные при проведении кадастровой оценки земельных участков (в том числе, на недостоверность сведений о недвижимости, использованных при кадастровой оценке).

- указать какие индивидуальные особенности земельного участка, не учтенные при

проведении оценки массовым методом (в ходе государственной кадастровой оценки), привели к значительному завышению кадастровой стоимости по отношению к рыночной цене.

Если экспертиза не содержит данных выводов, то она не может быть признана достоверной. А выводы, изложенные в заключении эксперта, не должны рассматриваться судом как соответствующие действительности, что предполагает необходимость назначения повторной экспертизы по делу. (Определение Верховного Суда РФ от 05.12.2016 № 305-ЭС16-11170 по делу № А41-19310/2014).

Также в опровержение выводов заключения должник ссылался на то, что в разделе характеристики объектов оценки оценщиком ООО «РусОценка» указано на отсутствие электроснабжения, что, по мнению должника, не соответствует действительности. Согласно пояснениям должника данный объект используется как склад, что иными лицами опровергнуто не было.

Заявителем не был опровергнут довод должника о том, что в таблице объектов-аналогов оценщиком не указаны ссылки на объявления о продаже объектов-аналогов, а также номера объявлений.

Согласно доводам должника в приложении имеются скриншоты объявлений, в первом скриншоте подделаны сведения и стоимости земельного участка, во втором скриншоте (номер объявления 532368958, номер объявления на ссылке 532913043) изменен регион местонахождения земельного участка, данной скриншот был «слеплен» из двух объявлений. Те же самые действия проделаны с 3 и 4 скриншотами, также изменена стоимость объекта. Указанные доводы ответчиком опровергнуты не были. Объект сфотографирован оценщиком с внешней стороны, у оценщика не было возможности войти внутрь оцениваемого объекта, чтобы объективно дать оценку, к оценке же приложена копия технического паспорта, из которой усматривается наличие многочисленных помещений.

Оценщик приложил выписку из ЕГРН на сложный объект - котельную БСМП площадью 1 кв.м., где кадастровая стоимость данного 1 кв.м. указана равной 4344,41 руб.

Согласно открытым сведениям из Росреестра, а также сведениям, представленным Управлением Росреестра в суд по настоящему делу, объект с кадастровым номером 16:52:020701:158566 имеет площадь 1826,1 кв.м. и его кадастровая стоимость равна 7.933.327,10 руб.

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанная в отчете, составленном по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Законом об оценочной деятельности, признается достоверной и рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или в судебном порядке не установлено иное.

Достоверность представленного должником отчета и выводов оценщика заявителем жалобы по существу не опровергнута.

Таким образом, суд первой инстанции правомерно принял отчет об оценке, представленным должником в качестве допустимого доказательства рыночной стоимости заложенного имущества.

Также ответчиком был представлен в суд отчет №02-06г/2019 от 14.06.2019 об оценке рыночной стоимости квартиры площадью 288,5 кв.м. по адресу: <...>, проведенный оценщиком ООО «Центр Бизнеса и Оценки «Регион» ФИО16. Между тем, оценка стоимости имущества проведена без осмотра помещений, отчет составлен без учета улучшений, ремонта, отделки и иных обстоятельств, существенно влияющих на рыночную стоимость объекта. В качестве объектов-аналогов выбраны танхаусы с черновой отделкой (где цена за кв.м. жилья существенно ниже рыночной); а также танхаусы в других районах города (Замелекесье, 66 микрорайон). Оценщик по отчету ответчика приложил только одну страницу из многочисленных объявлений о продаже танхаусов в г. Набережные Челны.

Согласно отчету, представленному должником, имеет место быть ссылки на иные аналоги с чистовой отделкой, которые подлежат сравнению с оцениваемым:


Адрес объекта

Дата

Назначение

Площадь, кв.м.

Цена объекта

Тип цены

Цена за кв.м.

Материал стен

1
22/04

Март 2015

Танхаус

142

7800000

Предлож

54930

-
2

44/15

Март 2015

танхаус

148

8100000

предлож

54730

Кирпич

3
44/15

Апрель 2015

Танхаус

86

6050000

Предлож

70349

Кирпич

Исходя из этой таблицы средняя цена 1 кв.м. составляет 60 030 рублей, а стоимость оцениваемого объекта будет равна 17 318 655 рублей, из чего исходит оценка стоимости, указанной в отчете, представленном должником.

Положения пункта 5 Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденного приказом Министерства экономического развития РФ от 20 мая 2015 г. №299, предусматривают, что при составлении отчета об оценке оценщик должен придерживаться следующих принципов: в отчете должна быть изложена информация, существенная с точки зрения оценщика для определения стоимости объекта оценки; информация, приведенная в отчете об оценке, существенным образом влияющая на стоимость объекта оценки, должна быть подтверждена; содержание отчета об оценке не должно вводить в заблуждение заказчика оценки и иных заинтересованных лиц (пользователи отчета об оценке), а также не должно допускать неоднозначного толкования полученных результатов.

Эксперт обязан проводить исследования объективно, на строго научной и практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме. Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных.

В силу положений Закона эксперт обязан провести полное исследование представленных ему объектов и материалов дела, дать обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним вопросам.

Отчет рыночной стоимости, представленный должником, составлен с учетом осмотра объекта на месте, что в силу статьи 65 АПК РФ принимается судом как не опровергнутый ответчиком по делу.

Таким образом, в части договора купли-продажи квартиры от 30 апреля 2015 г., общей площадью 288,5 кв.м., расположенной по адресу: <...> (38/2), заключенного между ФИО2 и ФИО6, суд определил взыскать в конкурсную массу должника ФИО2, г. Набережные Челны с ФИО6 17302660 руб., в части договора купли-продажи недвижимости и передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от 30 апреля 2015 г., заключенный между ФИО2 и ФИО6, в соответствии с которым Продавец (ФИО2) продал Покупателю (ФИО6) сложный объект - котельная БСМП в составе: здание котельной с пристроями, АБК, склад, проходная, мазутонасосная, назначение - нежилое, общей площадью 1826,10 кв.м., инв.№2304, лит.A, Al, А2, Б, В, Д, К, адрес объекта: <...> пос. ЗЯБ (район БСМП), кадастровый номер 16:52:03 05 02: 0012: 0017, а также передал право аренды сроком на 49 лет (по 18 июля 2054 года) на земельный участок площадью 7801 кв.м., относящийся к категории: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под котельную, адрес: <...> пос. ЗЯБ (район БСМП), кадастровый номер 16:52:030502:0012 суд первой инстанции правомерно пришел к выводу, о взыскании в конкурсную массу должника ФИО2 с ФИО6 30174000 руб.

На основании вышеизложенного, рассмотрев в порядке статьи 159 АПК РФ ходатайство ФИО6 о назначении в суде апелляционной инстанции судебной экспертизы по определению рыночной стоимости спорных объектов, судебная коллегия приходит к выводу об отказе в его удовлетворении. С учетом обстоятельств и предмета настоящего спора, доказательств, представленных в материалы дела, суд апелляционной инстанции считает, что в удовлетворении ходатайства о назначении экспертизы судом первой инстанции отказано правомерно, основания для назначения судебной экспертизы на стадии апелляционного производства также отсутствуют.

Доводы ФИО2 о нарушение судом норм процессуального права признаются несостоятельными.

Действительно должником было заявлено ходатайство об увеличении предмета заявления, согласно которому он просил также признать договоры купли-продажи, заключенные между ответчиком и третьим лицом, между третьим лицом (ФИО7) и третьим лицом (ФИО10), истребовании имущества из чужого незаконного владения третьих лиц (Т.8., л.д. 38), привлечении их в качества соответчиков.

В силу части 1 статьи 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.10.1996 № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции», изменение предмета иска означает изменение материально-правового требования истца к ответчику. Изменение основания иска означает изменение обстоятельств, на которых истец основывает свое требование к ответчику.

В рассматриваемом случае, суд первой инстанции верно указал, что, предъявляя новые требования, должник изменяет как основание, так и предмет заявленных требований, что в силу АПК РФ недопустимо, кроме того, рассмотрение заявлений об оспаривании дальнейших сделок, заключенных с физическими лицами – третьими лицами, не относится к подведомственности арбитражного суд.

Относительно доводов ФИО2 об исключении из мотивировочной части определения выводов суда первой инстанции: «Учитывая факт выбытия спорного имущества от ответчика иным приобретателям, возврат в конкурсную массу имущества не возможен. Поэтому на основании вышеизложенного, суд обязан применить в данном случае последствия в виде взыскания рыночной стоимости этого имущества. Факт выбытия имущества сам по себе добросовестным приобретателям в последующем не может влечь незаконность последующих сделок, добросовестность последующих приобретателей в спорном случае не опровергнута, истребовать из чужого незаконного владения суд правовых оснований не усматривает, а схемы по незаконному выводу спорного имущества взаимосвязанным с ответчиком либо аффилированным с ним лицам судом не установлены, с учетом же существенного затягивания процедуры банкротства и рассмотрения заявления, на что прямо ссылался должник в ходе судебного разбирательства, финансовый управляющий после его утверждения правомочен направить на реализацию права требования к ответчику в случае неисполнения ответчиком обязанности по выплате в добровольном порядке.»,суд апелляционной инстанции полагает жалобу в части подлежащей удовлетворению.

По мнению судебной коллегии, выводы суда первой инстанции: Факт выбытия имущества сам по себе добросовестным приобретателям в последующем не может влечь незаконность последующих сделок, добросовестность последующих приобретателей в спорном случае не опровергнута, истребовать из чужого незаконного владения суд правовых оснований не усматривает, а схемы по незаконному выводу спорного имущества взаимосвязанным с ответчиком либо аффилированным с ним лицам судом не установлены», подлежат исключению из мотивировочной части определения.

Судебная коллегия соглашается с доводом жалобы ФИО2 о том, что суд отказав в принятии увеличения иска по оспариванию последующих сделок, суд рассмотрел данные требования по существу, этот вопрос не ставился перед судом (то есть стороны не предоставляли доказательств недействительности последующих сделок.

Согласно разъяснениям, изложенным в абз. 2 пункта 35 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 № 36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» в случае несогласия суда только с мотивировочной частью обжалуемого судебного акта, которая, однако, не повлекла принятия неправильного решения, суд апелляционной инстанции, не отменяя обжалуемый судебный акт, приводит иную мотивировочную часть.

Иных доводов, которые бы оказали влияние на законность и обоснованность принятого судом первой инстанции судебного акта в части применения последствий недействительности сделки, апелляционная жалоба не содержит. В связи с данным обстоятельством у суда апелляционной инстанции не имеется оснований для переоценки выводов суда первой инстанции.

Исходя из изложенного, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для отмены обжалуемого определения суда, апелляционные жалобы удовлетворению не подлежат.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, суд апелляционной инстанции не установил.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы в соответствии со статьей 110 АПК РФ относятся на подателей жалоб.

Руководствуясь статьями 268-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд



ПОСТАНОВИЛ:


Определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 08 июля 2019 г. по делу № А65-20684/2016 оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения.

Возвратить ФИО6 с депозитного счета Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда денежные средства в размере 48 000 (сорок восемь) тысяч, перечисленные по чеку от 21.10.2019 г.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в месячный срок, через арбитражный суд первой инстанции.


Председательствующий Г.М. Садило


Судьи Т.И. Колодина


Н.А. Мальцев



Суд:

11 ААС (Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд) (подробнее)

Истцы:

ПАО "Банк ВТБ 24", г.Москва (ИНН: 7710353606) (подробнее)

Ответчики:

ИП Миргалиев Ленар Музипович, г.Набережные Челны (ИНН: 165008262015) (подробнее)

Иные лица:

АНО Третейский энергетический при "Право и энергетика" (подробнее)
Ассоциация СОУА "Меркурий" (подробнее)
Миргалиева Аниса Карамовна, г.Набережные Челны (подробнее)
Миргалиева Эльмира Ильянисовна, г.Набережные Челны (подробнее)
ООО "Техсталь", г.Набережные Челны (ИНН: 1650309550) (подробнее)
ПАО Банк ВТБ (подробнее)
ПАО "Сбербанк России" (подробнее)
СРО АУ Ассоциация "НацАрбитр" (подробнее)
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан, г.Казань (ИНН: 1654009437) (подробнее)
УФНС ПО РТ (подробнее)
ф/у Бостан Д.Н. (подробнее)
ф/у Миргалиевой Э.И. Полтавцев А.Н. (подробнее)
ф/у Ногуманов И.М. (подробнее)

Судьи дела:

Садило Г.М. (судья) (подробнее)

Последние документы по делу:

Постановление от 31 августа 2022 г. по делу № А65-20684/2016
Постановление от 17 сентября 2020 г. по делу № А65-20684/2016
Постановление от 27 мая 2020 г. по делу № А65-20684/2016
Постановление от 11 марта 2020 г. по делу № А65-20684/2016
Постановление от 12 февраля 2020 г. по делу № А65-20684/2016
Постановление от 19 декабря 2019 г. по делу № А65-20684/2016
Постановление от 20 ноября 2019 г. по делу № А65-20684/2016
Постановление от 28 октября 2019 г. по делу № А65-20684/2016
Постановление от 16 октября 2019 г. по делу № А65-20684/2016
Постановление от 11 июля 2019 г. по делу № А65-20684/2016
Постановление от 27 июня 2019 г. по делу № А65-20684/2016
Постановление от 11 июня 2019 г. по делу № А65-20684/2016
Постановление от 28 мая 2019 г. по делу № А65-20684/2016
Постановление от 27 мая 2019 г. по делу № А65-20684/2016
Постановление от 17 апреля 2019 г. по делу № А65-20684/2016
Постановление от 4 апреля 2019 г. по делу № А65-20684/2016
Постановление от 18 марта 2019 г. по делу № А65-20684/2016
Постановление от 19 марта 2019 г. по делу № А65-20684/2016
Постановление от 13 марта 2019 г. по делу № А65-20684/2016
Постановление от 26 февраля 2019 г. по делу № А65-20684/2016


Судебная практика по:

Злоупотребление правом
Судебная практика по применению нормы ст. 10 ГК РФ

Признание договора купли продажи недействительным
Судебная практика по применению норм ст. 454, 168, 170, 177, 179 ГК РФ

Долг по расписке, по договору займа
Судебная практика по применению нормы ст. 808 ГК РФ