Решение от 27 февраля 2023 г. по делу № А40-160438/2022ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ г.Москва А40-160438/22-113-1201 27 февраля 2023 г. Резолютивная часть решения объявлена 22 февраля 2023 г. Решение в полном объёме изготовлено 27 февраля 2023 г. Арбитражный суд г.Москвы в составе: председательствующего судьи А.Г.Алексеева при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Вакуленко А.Э., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО «Ск кронос» к ООО «ССТ» и ООО «Амега» о взыскании 37 804 137,67 рублей, при участии: от истца – ФИО1 по доверенности от 15 сентября 2022 г. № 3; от ответчика ООО «ССТ» – не явился, извещён; от ответчика ООО «Амега» – ФИО2 по доверенности от 18 августа 2022г. Иск заявлен о взыскании с ООО «ССТ» (ответчик 1) и ООО «Амега» (ответчик 2) в пользу истца сумм неосновательно полученных денежных средств и процентов за пользование чужими средствами, в том числе: с ООО «ССТ» 13 089 080 рублей (неосновательного обогащения) и процентов за пользование чужими денежными средствами; с ООО «ССТ» и ООО «Амега» в солидарном порядке 24 139 795 рублей неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами); в связи с неисполнением со стороны ответчика 1 обязательств по неподписанному между истцом и ответчиком 1 договору от 22 февраля 2022 г. № 22/02-2022-Хор (далее – Договор) на выполнение строительно-монтажных работ по установке оконных конструкций на строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <...> Хорошевская, вл. 19, стр. 3. Истец в судебном заседании настаивал на удовлетворении исковых требований в первоначальном виде с учётом принятого судом уточнения в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – Арбитражный процессуальный кодекс) об исключения из периода расчёта процентов моратория, введённого постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2022 г. № 497. Ответчик 1отзыв на иск не представил, направил в суд некие возражения. Ответчик 2 по иску возражал по доводам отзыва на исковое заявление. Ответчик 1, извещённый о месте и времени судебного заседания надлежащим образом согласно статье 123 Арбитражного процессуального кодекса, в судебное заседание не прибыл. Дело рассмотрено в отсутствие неявившихся лиц, участвующих в деле, в порядке статей 122, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса по имеющимся в деле доказательствам. Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришёл следующим выводам. Как установлено судом, первое немотивированное ходатайство с возражениями против рассмотрения дела в предварительном судебном заседании поступило от ответчика 1 8 сентября 2022 г. Ответчик 1 ознакомился в слом 22 сентября 2022 г. Письменные возражения от ответчика 1 поступили в материалы дела только непосредственно в судебном заседании 2 ноября 2022 г. без доказательств направления правовой позиции иным лицам, участвующим в деле. Ответчику 1 судом неоднократно напоминалось о добросовестном пользовании процессуальными правами, исключении действий, направленных на затягивание сроков рассмотрения дела. Судебное заседание по делу было назначено судом на 22 февраля 2022 г. на 12:15. Ответчик 1 в судебное заседание не прибыл. Вместе с тем, ответчик 1 22 февраля 2022 г. в период с 11:03 до 11:27 разместил в кад.арбитр.ру ходатайство о назначении экспертизы, ходатайство о привлечении третьих лиц. Указанные ходатайства «выгрузились» в систему уже после окончания судебного заседания. представитель ответчика 1, являясь профессиональным адвокатом, не мог не понимать, что его действия направлены на затягивание сроков рассмотрения дела. В действиях ответчика 1 суд усматривает злоупотребление процессуальными правами, направленные на затягивание сроков рассмотрения дела. Вместе с тем, при изготовлении мотивированного решения суд рассмотрел поступившие ходатайства и не находит оснований для и удовлетворения. Так, в нарушение положений статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса ответчиком 1 не представлено доказательств, что судебный акт по настоящему делу может повлиять на права и обязанности ООО «Арт-техстрой». Наличие у ответчика 1 договорных отношений с указанным лицом не свидетельствует о том, что судебным актом будут затронуты его права. Обеспечение регресса не является целью привлечения третьих лиц. Также суд не усматривает оснований для назначения по делу судебной экспертизы по установлению стоимости фактически выполненных работ. Ответчиком 1 не представлено документов первичной учётной документации на выполненные работы. Как следует из положений статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса, экспертиза назначается для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний. Суд не усматривает, исходя из предмета доказывания по настоящему делу, необходимость назначения экспертизы. Специальных познаний для уяснения взаимоотношений сторон и добросовестного исполнения договорных обязанностей суду не требуется. Заявление истцом ходатайств о назначении экспертизы не влечёт обязанности суда по его удовлетворению. Определение предмета доказывания входит в исключительную компетенцию суда. Истец денежные средства депозит не внёс. Представленное ответчиком 1 платёжное поручение от 22 февраля 2023 г. № 41 имеет статус «в обработке». Таким образом, на момент рассмотрения ходатайства денежные средства на депозит суда не внесены. Согласно правовой позиции, сформированной в пункте 22 постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» до назначения экспертизы суд определяет по согласованию с лицами и экспертом (экспертным учреждением, организацией) размер вознаграждения, подлежащего выплате за экспертизу, и устанавливает срок, в течение которого соответствующие денежные суммы должны быть внесены на депозитный счёт суда лицами, заявившими ходатайство о проведении экспертизы или давшими согласие на её проведение (часть 1 статьи 108 Арбитражного процессуального кодекса). В случае неисполнения указанными лицами обязанности по внесению на депозитный счёт суда денежных сумм в установленном размере суд выносит определение об отклонении ходатайства о назначении экспертизы и, руководствуясь положениями части 2 статьи 108 и части 1 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса, рассматривает дело по имеющимся в нем доказательствам. При рассмотрении требований истца о взыскании предварительно перечисленных денежных средств суд пришёл к следующим выводам. Как указывает истец, в феврале 2022 года между ним и ответчиком 1 была достигнута устная договорённость о заключении Договора. Договор подряда так и не был подписан, но в переписке и документообороте стороны указывали его как Договор № 22/02-2022-Хор от 22.02.2022 г. В соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс) договор считается заключённым, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. В пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 49 разъяснено, что в силу пункта 3 статьи 154 и пункта 1 статьи 432 Гражданского кодекса договор считается заключённым, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Согласно п. 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 57 при подготовке к судебному разбирательству дела о взыскании по договору арбитражный суд определяет круг обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, к которым относятся обстоятельства, свидетельствующие о заключенности и действительности договора, в том числе о соблюдении правил его заключения, о наличии полномочий на заключение договора у лиц, его подписавших. По смыслу ст. 422 Гражданского кодекса, договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения. В настоящем случае между истцом и ответчиком 1 не было достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора подряда. В соответствии с п. 4 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24 января 2000 г. № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» договор строительного подряда считается незаключенным, если в нем отсутствует условие о сроке выполнения работ. Как указывают сами стороны Договора, его проект неоднократно направлялся друг другу, в него вносились правки и изменения, однако в окончательной редакции Договор не был согласован. В силу изложенного суд пришёл к выводу о незаключённости Договора. Согласно доводам истца, он перечислил ответчику 1 денежные средства в общем размере 13 089 080 рублей, что подтверждается представленными в материалы дела платёжными поручениями. Ответчик 1 также подтвердил получение указанных денежных средств. Как указывает истец, ответчик 1 работы не выполнял, к их исполнению не приступал. Кроме того, согласно письму ответчика 1 от 6 мая 2022 г. № 45, ООО «ССТ» просило истца произвести оплату за конструкции в сумме 24 139 795 рублей в счёт оплаты по Договору, перевод денежных средств просило выполнить на расчётный счёт ООО «Амега». Истец платёжным поручением от 6 мая 2022г. № 1306 перевёл ответчику 2 денежные средства в размере 24 139 795 рублей. По мнению истца в отношении суммы 24 139 795 рублей ответчики отвечают солидарно перед ним. Как следует из положений статьи 322 Гражданского кодекса, солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частности при неделимости предмета обязательства. Положениями стать 323 Гражданского кодекса предусмотрено, что при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга. Закона, устанавливающего солидарную ответственность ООО «ССТ» и ООО «Амега» нет, равно как и договорных отношений между истцом и ответчиком 2. Как установлено судом, между ответчиком 1 и ответчиком 2 был заключён договор поставки от 14 февраля 2022 г., согласно которому ответчик 2 (поставщик) выставил ответчику 1 (покупателю) счёт № 00ЦБ-012588на оплату товара (конструкций) на сумму 24 139 795 рублей. В указанном счёте сторонами в порядке статей 425, 432 Гражданского кодекса были согласованы существенные условия договора поставки. Исполнение обязательства по оплате договора поставки ответчик 1 возложил на истца, как на третье лицо, не участвующее в обязательстве по договору поставки. Оплата от истца за ответчика 1 произведена 6 мая 2022 г. в полном размере. Встречным исполнением ответчик 2 передал ответчику 1 товар на общую сумму 4 841 960 рублей, приобщёнными к материалам дела. Ответчики 10 июня 2022 г., заключив соглашение, расторгли договор поставки, где предусмотрели, что оставшуюся часть аванса в размере 19 297 835 рублей ответчик 2 обязан возвратить ответчику 1. Денежные средства в спорном размере были возвращены ответчиком 2 ответчику 1 29 июля 2022 г., что подтверждается представленным платёжным поручением. Ответчик1 подтвердил получение денежных средств. Согласно правовой позиции, сформированной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28 октября 2010 г. № 7945/10, в соответствии с пунктом 1 статьи 313 Гражданского кодекса исполнение обязательства может быть возложено должником (ответчик 1) на третье лицо (истец), если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа не вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично. В этом случае кредитор (ответчик 2) обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом. По смыслу данной нормы должник вправе исполнить обязательство, не требующее личного исполнения, самостоятельно или, не запрашивая согласия кредитора, передать исполнение третьему лицу. Праву должника возложить исполнение на третье лицо корреспондирует обязанность кредитора принять соответствующее исполнение. При этом закон не наделяет добросовестного кредитора, не имеющего материального интереса ни в исследовании сложившихся между третьим лицом и должником отношений, ни в установлении мотивов, побудивших должника перепоручить исполнение своего обязательства другому лицу, полномочиями по проверке того, действительно ли имело место возложение должником исполнения обязательства на третье лицо. Следовательно, не может быть признано ненадлежащим исполнение добросовестному кредитору, который принял как причитающееся с должника предложенное третьим лицом, если кредитор не знал и не мог знать об отсутствии факта возложения исполнения обязательства на предоставившее исполнение лицо и при этом исполнением не были нарушены права и законные интересы должника. Поскольку в этом случае исполнение кредитором принимается правомерно, к нему не могут быть применены положения статьи 1102 Гражданского кодекса, а значит, сама по себе последующая констатация отсутствия соглашения между должником и третьим лицом о возложении исполнения на третье лицо не свидетельствует о возникновении на стороне добросовестного кредитора неосновательного обогащения в виде полученного в качестве исполнения от третьего лица. Также по смыслу Определения Верховного Суда Российской Федерации от 25 июля 2017 г. № 51-КГ17-12 к кредитору, добросовестно принявшему исполнение от третьего лица, не применяются нормы о неосновательном обогащении. В силу вышеуказанных норм ст. 313 Гражданского кодекса к третьему лицу, уплатившему за должника, переходят права кредитора по договору. Вместе с тем из законодательства не следует, что при расторжении договора поставки первоначальный кредитор (ответчик 2) становится обязанным в части убытков перед третьим лицом (истцом). Данная обязанность ответчика 2 сохраняется перед ответчиком 1 в рамках заключённого между ними договора поставки. Указанные выводы соответствуют судебной практике, в том числе по делу А07-20113/14, где суд кассационной инстанции указал, что нет оснований полагать, что требование, возникшее в связи с расторжением договора, перешло к третьему лицу по правилам статей 382-387 Гражданского кодекса. Таким образом, на стороне ответчика 2, как добросовестного кредитора, не возникло неосновательного обогащения и в сложившихся обстоятельствах ответчик 2 на законных основаниях вернул оставшийся аванс по договору поставки ответчику 1. Таким образом ответчик 2 не участвует в обязательстве по договору подряда, в связи с чем не ответственен перед истцом за ненадлежащее исполнение перед ним обязательств по этому договору, следовательно и не может быть должником истца. Положения ст. 332 Гражданского кодекса о солидарной ответственности к нему неприменимы. Как указывает истец, он 24 июня 2022 г. направил ответчику претензию требованием возврат а вышеуказанной суммы. Перечисленная сумма в спорном размере, по мнению истца, является неосновательным обогащением по смыслу статьи 1102 Гражданского кодекса, так как ответчик без законных (договорных оснований) её удерживает. Статьей 1102 Гражданского кодекса установлено, что лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). Исходя из содержания указанной нормы получение ответчиком денежных средств от истца при отсутствии у истца обязанности их выплачивать в силу соответствующего договора или требования нормативного акта, без предоставления ответчиком со своей стороны каких-либо товаров (работ, услуг) в счет принятых сумм следует квалифицировать как неосновательное обогащение. Таким образом, иск о взыскании суммы неосновательного обогащения подлежит удовлетворению, если будут доказаны: факт получения (сбережения) имущества ответчиком, отсутствие для этого должного основания, а также то, что неосновательное обогащение произошло за счет истца. При этом правила, предусмотренные главой 60 Гражданского кодекса, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли. Согласно пункту 1 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 января 2000 г. № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении» возможно истребование в качестве неосновательного обогащения, полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала. Основания для удержания перечисленных истцом денежных средств в спорном размере отсутствуют. Лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения (пункт 1 статьи 1107 Гражданского кодекса). Таким образом, из смысла указанной правовой нормы следует, что для взыскания неосновательного обогащения необходимо доказать факт получения ответчиком имущества либо денежных средств без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований и его размер. Согласно положениям статьи 1107 Гражданского кодекса на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств. Доводы ответчиков судом рассмотрены. Ответчиком 1 доказательств фактического выполнения работ не представлено. Как указывает ответчик 1 им посредством электронной почты направлялись некие документы о сдаче работ, которые были составлены истцом без рассмотрения. Судом установлено, что сторонами ни в одном документе не согласованы адреса электронной почты. а также номера телефонов, сообщения с которых в силу положений статьи 165.1 Гражданского кодекса являются юридически значимыми. Направление письма с электронной почты не позволяет достоверно установить отправителя и получателя писем, наличие и объём их полномочий на совершение юридически значимых действий. Аналогичная позиция применяется и при переписке по телефону. Принадлежность телефонных номеров конкретным лицам, их отношения к ответчику, объём полномочий истцом не доказаны. Переписка в специальных телефонных программах, равно как и по электронной почте не позволяет достоверно установить ни отправителя, ни получателя сообщения. С кем переписывался ответчик установить не предполагается возможным. Подписи в электронных письмах и в телефонных сообщениях при современных технических средствах могут быть любыми и не отражать действительного отправителя. В соответствии с п. 1 ст. 165.1 Гражданского кодекса заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Согласно разъяснениям п. 63 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25, с учётом положения п. 2 ст. 165.1 Гражданского кодекса юридически значимое сообщение, адресованное юридическому лицу, направляется по адресу, указанному соответственно в едином государственном реестре юридических лиц либо по адресу, указанному самим юридическим лицом. По общему правилу обмен юридически значимыми сообщениями осуществляется посредством почтовой связи, если иные способы, такие как курьерская доставка и электронная почта, не обозначены в договоре, заключённом между сторонами (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 января 2021 г. по делу А40-49995/20). В настоящем деле адреса электронных почт, с которых велась электронная переписка, не являются подтверждёнными официальными адресами для направления юридически значимых сообщений от лица истца и ответчика. Истец и ответчик не заключали какого-либо соглашения об обмене информацией и документами в ходе ведения переговоров и встреч, не устанавливали уполномоченных лиц и адреса электронных почт для такой переписки. В связи с этим переписка между истцом и ответчиком не может рассматриваться в качестве надлежащего доказательства (постановление Арбитражного суда Московского округа от 17 июля 2020 г. по делу А41-91673/19; постановление Арбитражного суда Московского округа от 12 сентября 2018 г. по делу А40-243254/17). Необходимо установить факт ведения переписки лицом, которое является законным представителем соответствующей стороны, уполномоченным на совершение юридически значимых действий (постановление Арбитражного суда Московского округа от 15 июля 2019 г. по делу А40-175306/17; постановление Арбитражного суда Московского округа от 27 августа 2018 г. по делу А41-84219/17; постановление Арбитражного суда Московского округа от 13 июля 2017 г. по делу А40-78415/16). Между тем, документы, подтверждающие полномочия лица, который вёл переписку от имени ответчика, отсутствуют, следовательно, представленная истцом переписка не может рассматриваться в качестве допустимого доказательства. Таким образом, в материалах дела отсутствуют доказательства выполнения работ ответчиком 1, документы первичной учётной документации не представлены. Истцом на сумму неосновательного обогащения в порядке статей 395, 1107 Гражданского кодекса начислены проценты за период со 2 октября 2022 г. по 26 октября 2022 г. Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1). Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса). В соответствии со статьями 8 и 9 Арбитражного процессуального кодекса судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. В соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика. На основании изложенного, руководствуясь статьями 11, 12, 307 Гражданского кодекса, статьями 4, 9, 65, 110, 123, 156, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса, суд 1. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специальные строительные технологии» (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Ск кронос» (ОГРН <***>): сумму неосновательного обогащения в размере 13 089 080 (тринадцать миллионов восемьдесят девять тысяч восемьдесят) рублей; сумму процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 67 238 (шестьдесят семь тысяч двести тридцать восемь) рублей 42 копейки; продолжить начисление процентов на сумму неосновательного обогащения по правилам статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с 27 октября 2022 г. по день фактической оплаты; расходы по уплате государственной пошлины в размере 69 602 (шестьдесят девять тысяч шестьсот два) рубля 53 копейки. 2. В удовлетворении остальной части иска отказать. 3. Решение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия и может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд. Судья А.Г.Алексеев Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:ООО "СК КРОНОС" (ИНН: 4003035721) (подробнее)Ответчики:ООО "АМЕГА" (ИНН: 7719479145) (подробнее)ООО "СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (ИНН: 7703509740) (подробнее) Судьи дела:Алексеев А.Г. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:Неосновательное обогащение, взыскание неосновательного обогащенияСудебная практика по применению нормы ст. 1102 ГК РФ Признание договора незаключенным Судебная практика по применению нормы ст. 432 ГК РФ |