Постановление от 5 апреля 2024 г. по делу № А53-19316/2021ПЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД Газетный пер., 34, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: (863) 218-60-26, факс: (863) 218-60-27 E-mail: info@15aas.arbitr.ru, Сайт: http://15aas.arbitr.ru/ арбитражного суда апелляционной инстанции по проверке законности и обоснованности решений (определений) арбитражных судов, не вступивших в законную силу дело № А53-19316/2021 город Ростов-на-Дону 05 апреля 2024 года 15АП-3003/2024 Резолютивная часть постановления объявлена 27 марта 2024 года Полный текст постановления изготовлен 05 апреля 2024 года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Сурмаляна Г.А., судей Долговой М.Ю., Шимбаревой Н.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, при участии в судебном заседании: от ФИО2: представитель по доверенности от 05.10.2022 ФИО3, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ФИО2 на определение Арбитражного суда Ростовской области от 08.02.2024 по делу № А53-19316/2021 по заявлению финансового управляющего ФИО4 о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ФИО2, ответчики: ФИО5; общество с ограниченной ответственностью "АксайМоторс"; ФИО6; ФИО7 в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ФИО2 (далее также – должник) в арбитражный суд поступило заявление финансового управляющего ФИО4 (далее также – финансовый управляющий) о признании недействительным договора купли-продажи от 26.06.2019, заключенного между ФИО2 и ФИО8 по продаже транспортного средства, применении последствий недействительности сделки (с учетом уточнения заявленных требований, принятого судом первой инстанции в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Определением Арбитражного суда Ростовской области от 08.02.2024 в удовлетворении ходатайства ФИО2 об отложении судебного заседания отказано. Признан недействительным договор купли-продажи б/н от 26.06.2019, заключенный между ФИО2 и ФИО5. Применены последствия недействительности сделки. С ФИО8 в конкурсную массу ФИО2 взыскано 725000 руб. С ФИО8 взыскана государственная пошлина в сумме 6000 руб. В удовлетворении заявления в остальной части отказано. Не согласившись с принятым судебным актом, ФИО2 обжаловал определение суда первой инстанции от 08.02.2024 в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и просил обжалуемый судебный акт отменить. Апелляционная жалоба мотивирована тем, что отсутствуют основания для признания сделки недействительной по пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве. Как указывает податель апелляционной жалобы, фактически спорный объект – транспортное средство, супруге должника не передавался, находился в совместном пользовании супругов, бремя содержания нес должника. В результате совершенной сделки интересам должника вред не причинен. Указанная сделка не повлияла на состав и размер конкурсной массы должника. Иного финансовым управляющим не доказано. Отзыв на апелляционную жалобу в материалы дела не представлен. В судебном заседании представитель ФИО2 поддержал доводы апелляционной жалобы, просил обжалуемое определение отменить. Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения дела, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили. Суд апелляционной инстанции, руководствуясь положениями части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации признал возможным рассмотреть апелляционную жалобу без участия не явившихся представителей лиц, участвующих в деле, уведомленных надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства. Исследовав материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям. Как следует из материалов дела, ПАО "Сбербанк России" обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о признании ФИО2 несостоятельным (банкротом). Определением Арбитражного суда Ростовской области от 17.06.2021 заявление принято, возбуждено производство по делу о банкротстве. Определением Арбитражного суда Ростовской области от 09.12.2021 в отношении ФИО2 введена процедура реструктуризации долгов. Финансовым управляющим ФИО2 утверждена ФИО9, из числа членов Союза арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "ДЕЛО". Решением Арбитражного суда Ростовской области от 30.07.2022 ФИО2 признан несостоятельным (банкротом). В отношении ФИО2 введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим ФИО2 утверждена ФИО4, из числа членов Союза арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "ДЕЛО". Сведения о введении процедуры реализации имущества гражданина опубликованы в газете "Коммерсантъ" № 142 (7343) от 06.08.2022. 03 августа 2023 года в арбитражный суд поступило заявление финансового управляющего должника о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки. Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным названным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве). Отношения, связанные с банкротством граждан, регулируются положениями главы X Закона о банкротстве. В соответствии с пунктом 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве, отношения, связанные с банкротством граждан и не урегулированные главой X, регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI названного Федерального закона. Согласно статье 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в названном Федеральном законе. Из пункта 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - постановление N 63), следует, что в порядке главы III.1 Закона о банкротстве (в силу пункта 1 статьи 61.1) подлежат рассмотрению требования арбитражного управляющего о признании недействительными сделок должника как по специальным основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве (статьи 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве и иные содержащиеся в этом Законе помимо главы III.1 основания), так и по общим основаниям, предусмотренным гражданским законодательством (в частности, по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации или законодательством о юридических лицах). По правилам главы III.1 Закона о банкротстве могут, в частности, оспариваться: действия, являющиеся исполнением гражданско-правовых обязательств (в том числе наличный или безналичный платеж должником денежного долга кредитору, передача должником иного имущества в собственность кредитора), или иные действия, направленные на прекращение обязательств (заявление о зачете, соглашение о новации, предоставление отступного и т.п.) (пункт 1 постановления N 63). Таким образом, под сделками по смыслу главы III.1 Закона о банкротстве понимаются как непосредственно договоры, так и действия, направленные на исполнение существующих обязательств. Специальные основания для оспаривания сделок должника перечислены в статьях 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве. Целью процедуры реализации имущества гражданина является последовательное проведение мероприятий по максимальному наполнению конкурсной массы и соразмерное удовлетворение требований кредиторов должника. Одно из таких мероприятий - оспаривание сделок должника по специальным основаниям, предусмотренным статьями 61.2, 61.3 Закона о банкротстве (пункт 25 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2020), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 10.06.2020). Соответственно, главный правовой эффект, достигаемый от оспаривания сделок, заключается в необходимости поставить контрагента в такое положение, в котором бы он был, если бы сделка (в том числе по исполнению обязательства) не была совершена, а его требование удовлетворялось бы в рамках дела о банкротстве на законных основаниях (определение Верховного Суда Российской Федерации N 305-ЭС17-3098 (2) от 14.02.2018). В силу пункта 1 статьи 213.32 Закона о банкротстве, заявление об оспаривании сделки должника-гражданина по основаниям, предусмотренным статьей 61.2 или 61.3 названного Федерального закона, может быть подано финансовым управляющим по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов, а также конкурсным кредитором или уполномоченным органом, если размер его кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, составляет более десяти процентов общего размера кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, не считая размера требований кредитора, в отношении которого сделка оспаривается, и его заинтересованных лиц. В силу пункта 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", при определении соотношения пунктов 1 и 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве судам надлежит исходить из следующего. Если подозрительная сделка была совершена в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия этого заявления, то для признания ее недействительной достаточно обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, в связи с чем, наличие иных обстоятельств, определенных пунктом 2 данной статьи (в частности, недобросовестности контрагента), не требуется. Если же подозрительная сделка с неравноценным встречным исполнением была совершена не позднее чем за три года, но не ранее чем за один год до принятия заявления о признании банкротом, то она может быть признана недействительной только на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве при наличии предусмотренных им обстоятельств (с учетом пункта 6 названного постановления). По смыслу правовой позиции, изложенной в абзаце 3 пункта 7 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", периоды предпочтительности и подозрительности исчисляются с момента возбуждения дела о банкротстве на основании заявления первого кредитора даже независимо от того, что обоснованным может быть признано только следующее заявление, поданное в рамках указанного дела. Данная правовая позиция нашла отражение и в судебной практике, что подтверждается определением Верховного Суда Российской Федерации от 23.10.2018 N308-ЭС18-16378 по делу N А63-5243/2016. Как указано выше, настоящее дело о банкротстве возбуждено 17.06.2021, оспариваемая сделка совершена 26.06.2019, то есть в пределах периода подозрительности, предусмотренного пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве. По правилам, установленным в пункте 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка). Неравноценным встречным исполнением обязательств признается, в частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств. Согласно пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом, либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника, либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии следующих условий: стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок; должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской отчетности или иные учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы; после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества. Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 5 постановления N 63, пункт 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предусматривает возможность признания недействительной сделки, совершенной должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов (подозрительная сделка). В силу этой нормы для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств: а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов; б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов; в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки. В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по названному основанию. В пункте 6 постановления N 63 разъяснено, что согласно абзацам второму - пятому пункта 2 статьи 61.2 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия: а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества; б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)". Установленные абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве презумпции являются опровержимыми - они применяются, если иное не доказано другой стороной сделки. При определении наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества следует исходить из содержания этих понятий, данного в абзацах тридцать шестом и тридцать седьмом статьи 2 Закона о банкротстве, по смыслу которых признаки неплатежеспособности или недостаточности имущества носят объективный характер. Так, в соответствии с указанными нормами под недостаточностью имущества понимается превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника. Неплатежеспособность, это прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. При этом недостаточность денежных средств предполагается, если не доказано иное. При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества. При решении вопроса о том, должен ли был кредитор знать об указанных обстоятельствах, во внимание принимается то, насколько он мог, действуя разумно и проявляя требующуюся от него по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств. В обоснование заявленных доводов финансовый управляющий указал на следующие обстоятельства. 26 июня 2019 года между ФИО8 (далее также покупатель) и ФИО2 заключен договор купли-продажи транспортного средства. В соответствии с условиями договора, продавец обязуется передать в собственность покупателя, а покупатель – принять и оплатить транспортное средство: KIA Optima, 2017 года выпуска, VIN <***>. Согласно договору стоимость автомобиля составляет 1 450 000 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч) руб. Оплата стоимости транспортного средства производится путем 100% предоплаты (наличным или безналичным путем). Финансовый управляющий полагает, что указанная сделка совершена в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов ссылаясь на следующие обстоятельства. Из материалов дела следует, что на момент заключения договора у должника имелись неисполненные обязательства перед следующими кредиторами. Как следует из материалов дела, на момент заключения оспариваемого договора от 21.10.2019 ФИО2 обладал признаками неплатежеспособности и недостаточности имущества, что следует из нижеследующего. 19.10.2017 между публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (банк) и ФИО10 "Капитал" (заемщик) заключен кредитный договор № <***>. В соответствии с условиями договора № <***> банк обязался предоставить заемщику кредит на сумму 1 703 000 руб. на срок до 19.10.2020 под 18,5% годовых. В качестве обеспечения обязательств по кредитному договору между банком и должником ФИО2 заключен договор поручительства № <***>/1 от 10.10.2017, в соответствии с которым поручитель обязался отвечать перед банком по всем обязательствам заемщика по кредитному договору. 20.08.2019 в адрес должника ФИО2 направлено требование о досрочном погашении задолженности, которая по состоянию на 20.08.2019 составляла 915 679 руб. 04.10.2019 ФИО10 "Капитал" обратилось в районный суд с иском о взыскании денежных средств с должника. 09.10.2019 заявление принято к производству суда. Решением Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от 12.11.2019 по делу №2-4342/2019 с ФИО10 "Капитал", должника в пользу банка взыскано 934 320,64 руб., из них: 895 097,83 руб. - основной долг, 18 779,53 руб. - проценты, 8 026,24 руб. - неустойка, 12 417,04 руб. - государственная пошлина. Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения заявителя в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о признании ФИО2 несостоятельным (банкротом). 19.09.2020 нотариусом г. Липецка выдана исполнительная надпись 48/153-н/48- 2020-6-410 о взыскании задолженности по кредитному договору <***> от 22.05.2019 в размере 500 443,41 руб., а также 2 502,22 руб. - расходы за нотариальные услуги. Исполнительная надпись предъявлена в службу судебных приставов, возбуждено исполнительное производство. Кроме того, на дату заключения сделки от 21.10.2019 у должника имелась задолженность перед бюджетом на общую сумму 59 586,60 руб. Основанием для взыскания задолженности явилась неуплата обязательных платежей за 2018-2020 годы. Согласно правовой позиции, сформулированной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 12.02.2018 № 305-ЭС17-11710 (3) наличие обязательств должника, которые не были исполнены и впоследствии включены в реестр требований кредиторов, подтверждает факт неплатежеспособности должника в период заключения договора. Таким образом, материалами дела подтверждено, что на дату совершения сделки у должника имелись признаки неплатежеспособности. При решении вопроса о том, должна ли была другая сторона сделки знать об указанных обстоятельствах, во внимание принимается то, насколько она могла, действуя разумно и проявляя требующуюся от нее по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств (пункт 7 постановления N 63). Согласно пункту 1 статьи 19 Закона о банкротстве в целях этого Федерального закона заинтересованными лицами по отношению к должнику признаются: лицо, которое в соответствии с Законом "О защите конкуренции" входит в одну группу лиц с должником; лицо, которое является аффилированным лицом должника. В силу пункта 2 статьи 19 Закона о банкротстве, заинтересованными лицами по отношению к должнику - юридическому лицу признаются также: руководитель должника, а также лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления должника, главный бухгалтер (бухгалтер) должника, в том числе указанные лица, освобожденные от своих обязанностей в течение года до момента возбуждения производства по делу о банкротстве; лица, находящиеся с физическими лицами, указанными в абзаце втором настоящего пункта, в отношениях, определенных пунктом 3 названной статьи; лица, признаваемые заинтересованными в совершении должником сделок в соответствии с гражданским законодательством о соответствующих видах юридических лиц. В соответствии с пунктом 3 статьи 19 Закона о банкротстве, заинтересованными лицами по отношению к должнику-гражданину признаются его супруг, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, сестры, братья и их родственники по нисходящей линии, родители, дети, сестры и братья супруга. При рассмотрении настоящего спора финансовый управляющий должника указывал на установленные факты, свидетельствующие о фактической аффилированности между ответчиком и должником. ФИО2 и ФИО8 являются супругами, брак заключен 29.09.2007. Как указано выше, между ФИО2 (продавец) и ФИО8 (покупатель) заключен договор купли-продажи от 26.06.2019 транспортного средства. Согласно пункту 2 договора транспортное средство отчуждено по цене 1 450 000 руб. Согласно договору оплата произведена путем 100 % предоплаты (наличным или безналичным расчетом). Указание на факт оплаты в тексте договора купли-продажи, при отсутствии доказательств фактической передачи денежных средств, само по себе не может служить бесспорным доказательством исполнения обязательства покупателем и свидетельствует о формальности условий договора в части его возмездности. Отчуждение произведено в пользу супруги должника ФИО5, что подтверждается копиями ответа ЗАГСа, из которого следует, что брак между супругами заключен 29.09.2007. С учетом установленных обстоятельств, суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что ответчик является заинтересованным лицом по отношению к должнику, соответственно он не мог не знать о возникновении у должника признаков банкротства. Кроме того, финансовый управляющий указал о том, что сделка совершена безвозмездно, так как доказательства получения должником денежных средств, материалы дела не содержат. Учитывая, отсутствие в материалах дела доказательств встречного исполнения обязательств по оспариваемому договору купли-продажи от 26.06.2019, суд первой инстанции пришел к верному выводу о безвозмездности спорного договора купли-продажи. Более того, как отметил суд первой инстанции в судебном заседании в суде первой инстанции, состоявшемся 13.11.2023, представитель должника пояснил, что денежные средства по договору купли - продажи автомобиля от 21.10.2019 не передавались, сделка является безвозмездной. В результате совершения данной сделки из состава имущества должника безвозмездно выбыл актив в виде транспортного средства, который в дальнейшем отчужден супругой ФИО10 "Аксай-Моторс" по цене 1320000 руб., то есть произошло уменьшение имущества должника, в результате чего причинен вред имущественным правам кредиторов. С учетом вышеизложенного суд апелляционной инстанции отклоняет доводы подателя апелляционной жалобы о том, что продажа в пользу ФИО8 не причинила вреда кредиторам, так как фактически транспортное средство находилось у должника. Материалы дела не представлены доказательства того, что от реализации транспортного средства ФИО10 "Аксай-Моторс" денежные средства были перечислены именно должнику. Из материалов дела следует, что автомобиль, отчужденной по спорной сделке, приобретен должником и ФИО8 в период брака, то есть являлось совместной собственностью супругов. Доказательств того, что автомобиль является личной собственностью супруги должника, использовался ею в предпринимательских целей, члены семьи должника его не использовали, в материалы дела не представлено, как и не представлено доказательств того, что супруги в указанный период времени имели раздельный бюджет (брачный договор и т.п.) (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Более того, как указал суд первой инстанции, представитель должника в судебных заседаниях неоднократно указывал, что данное имущество являлось совместной собственностью супругов, поскольку использовалось для семейных нужд. Согласно пунктам 1 и 4 статьи 213.25 Закона о банкротстве имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании его банкротом и введении реализации имущества гражданина (в том числе доля гражданина-банкрота в общем имуществе, на которое в соответствии с гражданским или семейным законодательством может быть обращено взыскание), составляет конкурсную массу (за исключением имущества, особо оговоренного в законе). Пунктом 1 статьи 256 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 34 Семейного кодекса Российской Федерации установлено, что имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества. В соответствии с пунктом 2 статьи 34 Семейного кодекса Российской Федерации к имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. Таким образом, в отсутствие брачного договора в отношении имущества, нажитого супругами во время брака, действует режим совместной собственности, доли супругов в этом имуществе признаются равными (пункт 1 статьи 39 Семейного кодекса Российской Федерации), что влияет на объем имущества, на которое могут претендовать кредиторы одного из супругов в порядке пункта 1 статьи 45 Семейного кодекса Российской Федерации. Имущество гражданина, принадлежащее ему на праве общей собственности с супругом (бывшим супругом), подлежит реализации в деле о банкротстве гражданина по общим правилам, предусмотренным настоящей статьей. В таких случаях супруг (бывший супруг) вправе участвовать в деле о банкротстве гражданина при решении вопросов, связанных с реализацией общего имущества. В конкурсную массу включается часть средств от реализации общего имущества супругов (бывших супругов), соответствующая доле гражданина в таком имуществе, остальная часть этих средств выплачивается супругу (бывшему супругу) (пункт 7 статья 213.26 Закона о банкротстве). Как разъяснено в пункте 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 48 "О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан", в деле о банкротстве гражданина-должника, по общему правилу, подлежит реализации его личное имущество, а также имущество, принадлежащее ему и супругу (бывшему супругу) на праве общей собственности (пункт 7 статьи 213.26 Закона о банкротстве, пункты 1 и 2 статьи 34, статья 36 Семейного кодекса Российской Федерации). Таким образом, спорное транспортное средство как общее имущество супругов, подлежало бы реализации в деле о банкротстве ФИО2, следовательно, конкурсная масса не пополнена за счет ? стоимости совместно нажитого имущества. Суд апелляционной инстанции также учитывает, что супругами Д-выми осуществлялась последовательная продажа имущества, которое могло быть включено в конкурсную массу. В частности, в трехлетний период подозрительности должником и его супругой прекращено право собственности в отношении: - Киа РИО, 2019 г.в., VIN <***>, договор купли-продажи от 25.08.2020, между супругой должника и ФИО11, - Ваз 111130-22, 2002 г.в., VIN <***>, отчуждено ФИО12 в сентябре 2020 года, - помещение, жилое, пл. 39,5 кв.м., адрес: <...>, кадастровый номер: 61:55:0010307:533, договор от 27.11.2018, - здание, жилое, 35 кв.м., адрес: <...>, кадастровый номер: 61:55:0010420:76 и земельный участок, пл. 562+/-5 кв.м., адрес: <...>, кадастровый номер: 61:55:0010420:16, договор от 24.10.2019. В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик не представил суду надлежащих доказательств, свидетельствующих о том, что оспариваемая сделка совершена при наличии равноценного встречного исполнения, в связи, с чем в настоящем случае суд признает, что неравноценность встречного представления заявителем доказана, сделка совершена в отношении заинтересованного лица, что позволяет квалифицировать спорную сделку как сделку направленную на причинение вреда кредиторам должника по пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве. Доводы апелляционной жалобы в указанной части не опровергают выводы, отраженные в судебном акте и направлены на переоценку доказательств, которые суд первой инстанции оценил с соблюдением норм главы 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в арбитражном процессе, обязано доказать наличие тех обстоятельств, на которые оно ссылается в обоснование своих требований или возражений. В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий. В соответствии со статьей 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. В нарушение приведенных выше норм и установленных судом фактических обстоятельств, в нарушение положений части 2 статьи 9, части 1 статьи 65 должником доказательства, опровергающие правомерность заявленных управляющим требований, не представлены. При изложенных обстоятельствах, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что имеются все признаки недействительности спорной сделки от 26.06.2019, предусмотренные пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве: оспариваемая сделка совершена в пределах срока, установленного пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, то есть, менее чем за три года до возбуждения о банкротстве в отношении должника; на дату совершения сделок должник обладал признаками неплатежеспособности, о чем ответчик знал; спорный договор по отчуждению имущества совершен безвозмездно, во вред имущественным интересам кредиторов должника. Рассматривая вопрос о применении последствий недействительности сделки, суд первой инстанции исходил из следующего. Пунктом 1 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. Согласно пункту 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах - если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом. Согласно пункту 1 статьи 61.6 Закона о банкротстве все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с настоящей главой, подлежит возврату в конкурсную массу. В случае невозможности возврата имущества в конкурсную массу в натуре приобретатель должен возместить действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах, возникающих вследствие неосновательного обогащения Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в рассматриваемом случае, в связи с отчуждением автомобиля его супругой, кредиторы должника имели право на получение удовлетворения своих требований за счет соответствующей доли (50%) денежных средств, полученных от продажи. Как указано ранее, в договоре купли-продажи от 26.06.2019 стоимость спорного автомобиля - КИА Оптима, 2017 года выпуска, VIN <***>, на дату совершения сделки с учетом его технического состояния, составила 1 450 000 руб. С учетом изложенного, учитывая факт отчуждения спорного транспортного средства ФИО8 в пользу третьего лица, суд пришел к выводу, что в качестве применения последствий недействительности сделки с ФИО8 в пользу конкурсной массы ФИО2 подлежат взысканию денежные средства в размере 50% рыночной стоимости имущества, а именно 725 000 руб., в связи с чем, в качестве применения последствий недействительности сделки суд взыскал с ФИО8 в конкурсную массу должника денежные средства в размере 50% рыночной стоимости имущества, а именно 725 000 руб. В указанной части судебный акт ни управляющим, ни кредиторами не обжалован. Доводы, приведенные в апелляционной жалобе, не могут служить основанием для отмены обжалованного судебного акта, поскольку не опровергают сделанных судом выводов и направлены по существу на переоценку доказательств и обстоятельств, установленных судом первой инстанций. Оснований для переоценки фактических обстоятельств дела или иного применения норм материального права у суда апелляционной инстанции не имеется. Несогласие с оценкой имеющихся в деле доказательств и с толкованием судом первой инстанции норм материального права, подлежащих применению в деле, не свидетельствует о том, что судом допущены нарушения, не позволившие всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в любом случае основаниями для отмены судебного акта, судом не допущено. В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе относятся на ее заявителя. По смыслу пункта 3 статьи 61.8 Закона о банкротстве заявление об оспаривании сделки по правилам главы III.1 Закона о банкротстве оплачивается государственной пошлиной в размере, предусмотренном для оплаты исковых заявлений об оспаривании сделок (подпункт 2 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации). В материалах дела отсутствуют доказательства оплаты государственной пошлины ФИО2, в связи с чем, в доход федерального бюджета подлежит взысканию госпошлина за подачу апелляционной жалобы в сумме 3000 руб. На основании изложенного, руководствуясь статьями 188, 258, 269 - 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд определение Арбитражного суда Ростовской области от 08.02.2024 по делу № А53-19316/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. Взыскать с ФИО2, ИНН <***>, в доход федерального бюджета государственную пошлину за подачу апелляционной жалобы в сумме 3000 рублей. Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия. Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в срок, не превышающий месяца со дня его вступления в законную силу, через арбитражный суд первой инстанции. Председательствующий Г.А. Сурмалян Судьи М.Ю. Долгова Н.В. Шимбарева Суд:15 ААС (Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд) (подробнее)Истцы:МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №26 ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН: 6161069131) (подробнее)ООО "Вин Лэвел Капитал" (ИНН: 1650308002) (подробнее) ООО "КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО "СП" (ИНН: 6164244208) (подробнее) ООО "ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ" (ИНН: 6449100788) (подробнее) ООО "ЭОС" (ИНН: 7714704125) (подробнее) ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" (ИНН: 7707083893) (подробнее) Ответчики:Дегтярева (кузьмичева) Ольга Александровна (подробнее)Иные лица:АО ИНГОССТРАХ БАНК (ИНН: 7714056040) (подробнее)АО "РОЛЬФ" (подробнее) НП "САНАУ ДЕЛО" (ИНН: 5010029544) (подробнее) ООО "Аксай-Моторс" (подробнее) ООО "ФОРМУЛА-Н" (ИНН: 6168043686) (подробнее) ООО "ФОРМУЛА-РД" (ИНН: 6168019588) (подробнее) Финансовый управляющий Рега Юлия Юрьевна (подробнее) ф/у Рега Ю.Ю. (подробнее) Последние документы по делу:Постановление от 4 октября 2024 г. по делу № А53-19316/2021 Постановление от 19 августа 2024 г. по делу № А53-19316/2021 Постановление от 23 июля 2024 г. по делу № А53-19316/2021 Постановление от 6 июня 2024 г. по делу № А53-19316/2021 Постановление от 8 мая 2024 г. по делу № А53-19316/2021 Постановление от 5 апреля 2024 г. по делу № А53-19316/2021 Постановление от 8 февраля 2024 г. по делу № А53-19316/2021 Постановление от 6 июля 2023 г. по делу № А53-19316/2021 Постановление от 29 марта 2023 г. по делу № А53-19316/2021 Решение от 30 июля 2022 г. по делу № А53-19316/2021 Резолютивная часть решения от 30 июля 2022 г. по делу № А53-19316/2021 Судебная практика по:Признание сделки недействительнойСудебная практика по применению нормы ст. 167 ГК РФ Признание договора недействительным Судебная практика по применению нормы ст. 167 ГК РФ |