Постановление от 9 июня 2025 г. по делу № А40-96495/2024г. Москва 10.06.2025 Дело № А40-96495/2024 Резолютивная часть постановления объявлена 03.06.2025 Полный текст постановления изготовлен 10.06.2025 Арбитражный суд Московского округа в составе: председательствующего-судьи Цыбиной А.В., судей Архиповой Ю.В., Петровой В.В., при участии в заседании: от истца: общества с ограниченной ответственностью «Автотех» - ФИО1 по дов. от 25.02.2025, от ответчика: Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имущество в городе Москве – ФИО2 по дов. от 29.11.2024, рассмотрев 03 июня 2025 года в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Автотех» на решение Арбитражного суда города Москвы от 15 ноября 2024 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 февраля 2025 года по иску общества с ограниченной ответственностью «Автотех» к Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имущество в городе Москве о признании, общество с ограниченной ответственностью «Автотех» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имущество в городе Москве (далее – ответчик) о признании недействительным увеличения с 13.11.2023 ставки арендной платы по договору аренды от 08.08.2016 № 105/16-А до 1 141 562,37 рублей в месяц без НДС, установлении с 13.11.2023 арендной платы в размере 351 404,47 рублей в месяц без НДС. Решением Арбитражного суда города Москвы от 15.11.2024, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.02.2025, в удовлетворении иска отказано. Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, истец обратился в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просил названные решение и постановление отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении иска, указывая на неверное определение существенных обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения дела, неправильные выводы судов, а также неправильное применение норм материального права. Поскольку в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции не наделен полномочиями по сбору, исследованию и оценке доказательств, в том числе тех, которые не были предметом оценки и исследования при рассмотрении дела в суде первой и апелляционной инстанций, суд кассационной инстанции возвратил истцу приложение к кассационной жалобе № 2. Так как кассационная жалоба с приложениями поступила в кассационный суд в электронном виде, фактически приложение к кассационной жалобе № 2 истцу не высылается, но не будет приниматься во внимание при рассмотрении кассационной жалобы. Ответчик представил возражения на кассационную жалобу, в которых против ее удовлетворения возражал, считает принятые судебные акты законными и обоснованными. В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель истца поддержал доводы и требования кассационной жалобы, представитель ответчика возражала против удовлетворения кассационной жалобы. Обсудив доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, заслушав объяснения представителей сторон, проверив в порядке статей 284, 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам. Как следует из материалов дела и установлено судом, ФГУП «ЭКРАН» (правопредшественник ответчика, арендодатель) и истцом (арендатор) заключен договор аренды нежилых помещений от 08.08.2016 № 105/16-А (далее – договор), к которому далее заключались дополнительные соглашения, объектом аренды по которому являются нежилые помещения общей площадью 2 714,8 кв.м, расположенные по адресу: <...>. В соответствии с пунктом 3.1.1 договора величина ежемесячной арендной платы составляет 389 274,13 рублей. Согласно п. 3.5.2 договора, размер арендной платы может быть изменен в одностороннем внесудебном порядке арендодателем в следующих случаях: - арендная плата увеличивается на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен данный договор аренды; - размер ежемесячной арендной платы подлежит изменению арендодателем без согласия арендатора в сторону увеличения, но не чаще одного раза в год и с обязательным предварительным уведомлением арендатора. Изменение размера арендной платы происходит в случае изменения рыночной стоимости арендной платы за право пользования объектом аренды (конъюнктуры рынка), определяемое в соответствии с отчетом независимого оценщика; в случае введения в действие нормативных правовых актов, устанавливающих иной порядок определения размера арендной платы, новый размер арендной платы устанавливается в соответствии с отчетом независимого оценщика. Уведомление об изменении арендной платы вместе с отчетом независимого оценщика направляется арендатору арендодателем, является обязательным для арендатора. Новый размер арендной платы устанавливается с момента, указанного в уведомлении, которое является неотъемлемой частью договора. Уведомлением от 03.11.2023 № 77-09/31882 арендодатель известил арендатора об изменении величины арендной платы, размер которой определен на основании отчета об оценке права пользования и владения от 05.10.2023 № О-1783/2023, выполненного ООО «ТЕЗАУРУС», и составил 12 698 748,48 рублей в год без учета налога на добавленную стоимость, эксплуатационных расходов и коммунальных услуг. Не согласившись с определенной арендодателем величиной арендной платы, арендатор обратился в ООО КГ «ПРАЙМАУДИТ», согласно заключению №А24/2 которого величина права пользования и владения на условиях договора аренды объекта исследования составляла 1 863,94 рублей за 1 кв.м в год с учетом НДС. В обоснование заявленных требований истец указывал на то, что увеличение ответчиком арендной платы проведено непропорционально изменению ставок арендной платы в городе Москве, что, по мнению истца, является злоупотреблением правом со стороны ответчика в целях получения необоснованной экономической выгоды при определении ставки арендной платы. Указанные обстоятельства послужили основаньем для обращения истца в арбитражный суд с заявленными требованиями. Разрешая спор по существу и отказывая в удовлетворении иска, суды первой и апелляционной инстанций, исследовав и оценив представленные доказательства, руководствуясь положениями статей 1, 10, 153, 154, 166, 167, 168, 431, 614 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 3, 8, 12, 13 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», разъяснениями пунктов 20, 22 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2011 № 73 «Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды», правовыми позициями, изложенными в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2015), утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 04.03.2015, пункте 1 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 30.05.2005 № 92 «О рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании оценки имущества, произведенной независимым оценщиком», пункте 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.11.2008 № 127 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации», исходили из того, что, несмотря на наличие у сторон спора относительно определения величины арендной платы, истцом ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы не заявлено, в связи с чем, поскольку в материалах дела имеется два отчета об оценке (выполненные по заказу арендодателя и арендатора), содержащих разные выводы о размере величины арендной платы, пришли к выводу о том, что истцом факт изменения арендной платы по договору непропорционально изменению ставок арендной платы в городе Москве и злоупотребления правом со стороны арендодателя не доказан, а изменение арендодателем арендной платы на основании уведомления №77-09/31882 от 03.11.2023 произведено в соответствии с правом, предоставленным п. 3.5.2 договора. Между тем судами не учтено следующее. В соответствии с частью 4 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимаемые арбитражным судом решения, постановления, определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными. Как указано в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3(2015), утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 25.11.2015, решение суда признается законным и обоснованным тогда, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, а имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости, допустимости, достоверности и достаточности, а также тогда, когда в решении суда содержатся исчерпывающие выводы, вытекающие из установленных судом фактов. В силу части 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном этим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. По смыслу части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права. Из положений указанных норм следует, что формирование предмета доказывания в ходе рассмотрения конкретного спора, а также определение источников, методов и способов собирания объективных доказательств, посредством которых устанавливаются фактические обстоятельства дела, являются исключительной прерогативой суда, рассматривающего спор по существу. Согласно абзацу 2 пункта 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» (далее - Постановление № 23) если при рассмотрении дела возникли вопросы, для разъяснения которых требуются специальные знания, и согласно положениям Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации экспертиза не может быть назначена по инициативе суда, то при отсутствии ходатайства или согласия на назначение экспертизы со стороны лиц, участвующих в деле, суд разъясняет им возможные последствия незаявления такого ходатайства (отсутствия согласия). В судебных актах указано, что определениями суда первой инстанции от 25.06.2024 и 27.08.2024 сторонам предложено рассмотреть вопрос о назначении по делу судебной экспертизы. Проверяя исполнение судом первой инстанции процессуальной обязанности, установленной статьями 64, 65, 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, кассационный суд установил, что в определениях от 25.06.2024 и 27.08.2024 буквально указано следующее: «Сторонам суд предлагает рассмотреть вопрос о назначении по делу судебной экспертизы». Информации о правовых последствиях несовершения такого процессуального действия определения или протоколы судебных заседаний не содержат. При этом, арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения ими процессуальных действий, оказывает содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела (часть 3 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Судом первой инстанции, с выводами которого согласился суд апелляционной инстанции, не были использованы в достаточной и необходимой мере предусмотренные статьей 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации полномочия по оказанию содействия сторонам в истребовании и сборе доказательств. При наличии в деле двух внесудебных заключений у суда отсутствовала правовая возможность с учетом отсутствия специальных познаний в области оценки величины годовой арендной платы отдать предпочтение одному из них. При указанных обстоятельствах суд кассационной инстанции приходит к выводу, что судами не установлены все обстоятельства дела, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора и необходимые для принятия законного и обоснованного судебного акта, нарушены нормы материального и процессуального права, в связи с чем, обжалуемые решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в силу пункта 3 части 1 статьи 287, части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции. При новом рассмотрении суду следует учесть изложенное, устранить отмеченные недостатки, поставить на обсуждение вопрос о назначении по делу судебной экспертизы для определения величины арендной платы ввиду наличия в материалах дела двух существенно отличающихся друг от друга внесудебных заключений и отсутствия у суда специальных познаний в сфере оценки, а также разъяснить сторонам правовые последствия несовершения такого процессуального действия с учетом разъяснений Постановления № 23, и, принимая во внимание задачи судопроизводства в арбитражных судах, конкретные обстоятельства дела, исходя из положений действующего законодательства установить все обстоятельства, входящие в предмет доказывания по данному делу, дать оценку всем имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам с соблюдением требований арбитражного процессуального законодательства, после чего принять законный и обоснованный судебный акт. Руководствуясь статьями 176, 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решение Арбитражного суда города Москвы от 15 ноября 2024 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 февраля 2025 года по делу № А40-96495/2024 отменить. Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. Председательствующий-судья А.В. Цыбина Судьи: Ю.В. Архипова В.В. Петрова Суд:ФАС МО (ФАС Московского округа) (подробнее)Истцы:ООО "Автотех" (подробнее)Ответчики:ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В ГОРОДЕ МОСКВЕ (подробнее)Судьи дела:Архипова Ю.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:Злоупотребление правомСудебная практика по применению нормы ст. 10 ГК РФ Признание сделки недействительной Судебная практика по применению нормы ст. 167 ГК РФ Признание договора купли продажи недействительным Судебная практика по применению норм ст. 454, 168, 170, 177, 179 ГК РФ
Признание договора недействительным Судебная практика по применению нормы ст. 167 ГК РФ |