Постановление от 19 января 2024 г. по делу № А76-4722/2023АРБИТРАЖНЫЙ СУД УРАЛЬСКОГО ОКРУГА Ленина проспект, д. 32/27, Екатеринбург, 620075 http://fasuo.arbitr.ru № Ф09-8391/23 Екатеринбург 19 января 2024 г. Дело № А76-4722/2023 Резолютивная часть постановления объявлена 16 января 2024 г. Постановление изготовлено в полном объеме 19 января 2024 г. Арбитражный суд Уральского округа в составе: председательствующего Перемышлева И.В., судей Васильченко Н.С., Гайдука А.А., рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества «Энергосистемы» (далее – общество «Энергосистемы», истец) на решение Арбитражного суда Челябинской области от 13.07.2023 по делу № А76-4722/2023 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.10.2023 по тому же делу. Представители лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда Уральского округа, в судебное заседание не явились. Общество «Энергосистемы» обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к муниципальному образованию «Бакальское городское поселение» в лице администрации Бакальского городского поселения Саткинского муниципального района Челябинской области (далее – администрация, ответчик) о взыскании задолженности за фактически потребленную тепловую энергию и теплоноситель в отношении жилого помещения, расположенного по адресу: <...>, за период с 01.11.2019 по 31.11.2022 в сумме 258 497 руб. 30 коп., пеней за просрочку исполнения обязательств за период с 11.12.2019 по 20.04.2023 в сумме 63 504 руб. 15 коп. (с учетом уточнений исковых требований, принятых судом в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Определением Арбитражного суда Челябинской области от 20.04.2023 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ФИО1, ФИО2. Решением Арбитражного суда Челябинской области от 13.07.2023 в удовлетворении иска отказано. Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.10.2023 решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Не согласившись с указанными судебными актами, истец обратился в Арбитражный суд Уральского округа с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов обстоятельствам дела, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области. Доводы, изложенные в кассационной жалобе, повторяют позицию заявителя в судах первой и апелляционной инстанций и сводятся к тому, что при рассмотрении спора судами не принята во внимание правовая позиция, изложенная в определении Верховного Суда Российской Федерации от 28.09.2022 № 308-ЭС22-18544, в соответствии с которой в случае, если договоры социального найма муниципального жилья не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), то требования о взыскании задолженности за коммунальные услуги по жилому помещению могут быть предъявлены к собственнику – муниципальному образованию. При этом нарушение порядка регистрации договора социального найма (обременения) не создает прав и обязанностей для третьих лиц. Проверив законность обжалуемых судебных актов в порядке, предусмотренном статьями 274, 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам. Как установлено судами и следует из материалов дела, общество «Энергосистемы» является теплоснабжающей организацией, осуществляющей поставку тепловой энергии и теплоносителя потребителям Бакальского городского округа Челябинской области. В собственности ответчика находится жилое помещение, расположенное по адресу: <...>, что подтверждается выпиской из ЕГРН. Договор ресурсоснабжения между сторонами не заключен, между тем тепловая энергия фактически поставлена истцом в жилое помещение ответчика, что последним не оспаривается. В период с 01.11.2019 по 31.11.2022 общество «Энергосистемы» поставило тепловую энергию в жилые помещения ответчика на общую сумму 258 497 руб. 30 коп. В установленные сроки оплата поставленной тепловой энергии ответчиком не произведена. Истцом в адрес ответчика направлена претензия с требованием уплатить образовавшуюся задолженность, которая оставлена последним без удовлетворения. Ненадлежащее исполнение ответчиком обязательства по оплате потребленной тепловой энергии послужило основанием для обращения в арбитражный суд с рассматриваемыми исковыми требованиями. Отказывая в удовлетворении исковых требований, суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что в рассматриваемом случае ответчик обязан оплачивать тепловую энергию до заселения граждан в установленном порядке в жилое помещение. При этом отсутствие государственной регистрации договора найма жилого помещения не освобождает нанимателя от обязанности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Следовательно, обязанность по оплате поставленного ресурса в спорный период возлагается на нанимателя, а не на ответчика. Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, выслушав пояснения лиц, обеспечивших явку в судебное заседание, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Арбитражный суд Уральского округа не усматривает оснований для отмены обжалуемых судебных актов. Согласно части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом. Согласно положениям статьи 210 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не установлено законом или договором. Частью 3 статьи 153 Жилищного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что до заселения жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов в установленном порядке расходы на содержание жилых помещений и коммунальные услуги несут соответственно органы государственной власти и органы местного самоуправления или управомоченные ими лица. Из положений части 1 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации следует, что плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, включает: плату за наем; плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту и за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме; плату за коммунальные услуги. В части 4 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации установлена обязанность нанимателей жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией, вносить плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги этой управляющей организации. Плата за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства (часть 1 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации). Согласно части 2 статьи 153 Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у нанимателя жилого помещения по договору социального найма с момента заключения такого договора. Таким образом, жилищное законодательство устанавливает обязанность нанимателей, проживающих в многоквартирных жилых домах по договорам социального найма, после заселения вносить плату за содержание общего имущества жилого дома и коммунальные платежи. Произвольное освобождение физических лиц (нанимателей), проживающих в жилом доме, от внесения необходимой платы за занимаемые ими помещения жилищным законодательством не предусмотрено (определение Верховного Суда Российской Федерации от 26.10.2015 № 305-ЭС15-8047). Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. В силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы. Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, в том числе договор социального найма жилого помещения от 23.06.2016 № 589, адресные справки от 17.05.2023, установив, что жилое помещение, расположенное по адресу: <...>, передано ФИО1, принимая во внимание, что совместно с нанимателем в жилое помещение вселяются дочь ФИО3; внучка ФИО4 (пункт 3 указанного договора), учитывая, что указанные лица зарегистрированы по месту жительства в вышеуказанной квартире с 26.09.2017 и 04.06.2018, суды пришли к выводу о том, что наниматели, проживающие в многоквартирных жилых домах по договорам социального найма или найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, обязаны вносить плату за содержание общего имущества жилого дома и коммунальные платежи, органы местного самоуправления несут соответствующие расходы только до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда. Отклоняя доводы истца об отсутствии государственной регистрации договора социального найма, руководствуясь положениями статьей 19, 60 Жилищного кодекса Российской Федерации, статей 672, 674 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 51 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», проанализировав спорный договор найма жилого помещения, суды обоснованно указали, что он заключен на неопределенный срок, при этом отсутствие государственной регистрации названного договора не освобождает нанимателей жилого помещения от оплаты коммунальных услуг. При вынесении обжалуемых судебных актов арбитражные суды исследовали представленные сторонами по делу доказательства (статья 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) и дали надлежащую правовую оценку доводам и возражениям участвующих в деле лиц, в том числе приведенным в кассационной жалобе. Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, приведенной в том числе в определении от 17.02.2015 № 274-О, статьи 286–288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, находясь в системной связи с другими положениями данного Кодекса, регламентирующими производство в суде кассационной инстанции, предоставляют суду кассационной инстанции при проверке судебных актов право оценивать лишь правильность применения нижестоящими судами норм материального и процессуального права и не позволяют ему непосредственно исследовать доказательства и устанавливать фактические обстоятельства дела. Иное позволяло бы суду кассационной инстанции подменять суды первой и второй инстанций, которые самостоятельно исследуют и оценивают доказательства, устанавливают фактические обстоятельства дела на основе принципов состязательности, равноправия сторон и непосредственности судебного разбирательства, что недопустимо. Как разъяснено в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции», при проверке соответствия выводов арбитражного суда первой и апелляционной инстанций о применении нормы права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам (часть 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) необходимо исходить из того, что суд кассационной инстанции не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции (часть 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Суд кассационной инстанции полагает, что обстоятельства, имеющие существенное значение для дела, судами установлены, доказательства исследованы и оценены в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Оснований для переоценки доказательств и сделанных на их основании выводов у суда кассационной инстанции не имеется (статья 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловными основаниями для отмены судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено. С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба – без удовлетворения. Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решение Арбитражного суда Челябинской области от 13.07.2023 по делу № А76-4722/2023 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.10.2023 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу акционерного общества «Энергосистемы» – без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Председательствующий И.В. Перемышлев Судьи Н.С. Васильченко ФИО5 Суд:ФАС УО (ФАС Уральского округа) (подробнее)Истцы:АО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" (подробнее)Ответчики:"Бакальское городское поселение" в лице АДМИНИСТРАЦИИ БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Саткинского Муниципального района Челябинской области (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:По коммунальным платежамСудебная практика по применению норм ст. 153, 154, 155, 156, 156.1, 157, 157.1, 158 ЖК РФ
|