Решение от 26 июня 2019 г. по делу № А76-43711/2018Арбитражный суд Челябинской области Именем Российской Федерации Дело № А76-43711/2018 26 июня 2019 года г. Челябинск Резолютивная часть решения объявлена 20 июня 2019 года Решение в полном объеме изготовлено 26 июня 2019 года Судья Арбитражного суда Челябинской области Булавинцева Н.А. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Вечкановой В.А., рассматривая в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТ 174", ОГРН 1117451014779, г.Челябинск, к Страховому Публичному акционерному обществу «Ресо-Гарантия», ОГРН 1027700042413, г. Москва, при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Подкорытовой Людмилы Николаевны, Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ», ОГРН 1167456096598, г. Челябинск о взыскании 57 700 руб. 00 коп. при отсутствии лиц участвующих в судебном заседании, общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТ 174", ОГРН 1117451014779, г. Челябинск, (далее – истец), 27.12.2018 обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к Страховому Публичному акционерному обществу «Ресо-Гарантия», ОГРН 1027700042413, г. Москва, о взыскании неустойки 57 700 руб. 00 коп. Определением суда от 11.01.2019 суд принял исковое заявление к производству для рассмотрения в порядке упрощенного производства. Этим же определением суд в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО2. Определением суда от 06.03.2019 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства (л.д. 65-66). Определением суда от 27.05.2019 суд в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Публичное акционерное общество «АСКО-СТРАХОВАНИЕ», ОГРН <***>, г. Челябинск (л.д. 82). Ответчиком в материалы представлен отзыв, согласно которому исковые требования он не признает, просит отказать в удовлетворении иска в полном объеме. Указывает, что оснований для взыскания неустойки не имеется, поскольку доплата потерпевшей ФИО2 произведена на основании решения Калининского районного суда г.Челябинска от 15.10.2018. В случае удовлетворения требований истца, просит снизить размер неустойки до разумных пределов с учетом ст.333 ГК РФ. Не согласен с заявленным размером расходов на услуги представителя, считает их завышенными, просит максимально снизить (л.д.44). Истцом в материалы дела представлены возражения на отзыв, согласно которым истец с доводами отзыва не согласен, поскольку истец уже снизил размер неустойки до суммы взысканного по решению суда страхового возмещения, и по претензии ответчик неустойку не выплатил (л.д. 67). Истец, ответчик, третьи лица ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ», ФИО2 представителей в судебное заседание не направили, о начавшемся судебном процессе, о времени и месте судебного заседания уведомлены с соблюдением требований статей 121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (л.д.72-74,79, 83). Неявка или уклонение стороны от участия при рассмотрении дела не свидетельствует о нарушении предоставленных ей Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации гарантий защиты и не может служить препятствием для рассмотрения дела по существу. В силу статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка лиц, извещённых надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения дела, если суд не признал их явку обязательной. Дело подлежит рассмотрению в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, извещённых надлежащим образом о месте и времени судебного заседания. Изучив материалы дела, арбитражный суд считает, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям. Из материалов дела и решения Калининского районного суда г.Челябинска от 15.10.2018 по делу №2-2260/2018 следует, что 10.02.2018 произошло дорожно-транспортное происшествие (далее – ДТП) с участием автомобиля марки Лифан Х50, государственный регистрационный номер <***> под управлением водителя ФИО3 (виновник ДТП, страховой полис ОСАГО ЕЕЕ 2000788402, страховщик ПАО «ЮЖУРАЛ-АСКО») и автомобиля марки ГАЗ-3302, государственный регистрационный номер <***> под управлением водителя ФИО4 (страховой полис ОСАГО ЕЕЕ 0904543360, страховщик СПАО «Ресо-Гарантия»), что подтверждается справкой о ДТП от 10.02.2018 (л.д.8), определением об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от 10.02.2018 (л.д.8 оборот). В результате ДТП автомобиль ГАЗ-3302, государственный регистрационный номер <***> получил повреждения, указанные в справке о ДТП от 10.02.2018 (л.д 8). Собственником поврежденного ТС является ФИО2 (л.д. 9) 12.02.2018 потерпевшая ФИО2 обратилась к ответчику с заявлением о выплате страхового возмещения (л.д. 10, 46-49). Осмотр поврежденного ТС произведен страховщиком 20.02.2018 (л.д.50-52). Страховщик СПАО «Ресо-Гарантия» признало случай страховым и произвело потерпевшей ФИО2 выплату страхового возмещения в размере 87 700 руб. 00 коп., что подтверждается актом о страховом случае от 01.03.2019 (л.д. 54), платежным поручением №130889 от 01.03.2018 (л.д. 11,55). Не согласившись с размером выплаты, потерпевшая ФИО2 обратилась за определением ущерба в ООО «Эксперт 174». Согласно экспертному заключению №8358 от 15.03.2018 стоимость восстановительного ремонта поврежденного ТС с учетом износа составила 153 258 руб. 00 коп., стоимость годных остатков составила 34 980 руб. 00 коп., расходы по оплате оценщика составили 25 000 руб. 00 коп. 26.03.2018 потерпевшая ФИО2 обратилась в страховую компанию с претензией с приложением экспертных заключений, составленных ООО «Эксперт 174» (л.д.12). Письмом от 28.03.2018 ответчик отказал в доплате страхового возмещения со ссылкой на то, что в экспертное заключение истца не соответствует Единой методике (л.д. 53). В связи с отказом в доплате страхового возмещения потерпевшая ФИО2 обратилась в Калининский районный суд г.Челябинска. При рассмотрении дела была проведена судебная экспертиза. Решением Калининского районного суда г.Челябинска от 15.10.2018 по делу №2-2260/2018 требования ФИО2 удовлетворены частично: взыскано со СПАО «Ресо-Гарантия» страховое возмещение в размере 57 700 руб. 00 коп., штраф в размере 9 000 руб., судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 3 000 руб. 00 коп., расходы на проведение независимой оценки в размере 25 000 руб. 00 коп., расходы по отправке телеграмм в размере 383 руб. 60 коп.(л.д. 13-17). На основании решения суда ответчик 17.12.2018 произвел выплату ФИО2 в общей сумме 82 700 руб. 00 коп., что подтверждается платежным поручением №713553 от 17.12.2018 (л.д. 56). 03.12.2018 между ФИО2 (цедент) и ООО «Эксперт 174» (цессионарий) был заключен договор цессии (уступки права требования), по условиям которого цедент уступает, а цессионарий принимает в полном объеме право требования выплаты неустойки к ПАО «Ресо-Гарантия» в связи с затоплением, произошедшим 10.02.2018 (л.д. 18). Дополнительным соглашением к договору цессии (уступки права требования) от 03.12.2018 стороны определили, что пункт 1.1. договора следует читать в следующей редакции: цедент уступает, а цессионарий принимает в полном объеме право требования выплаты неустойки к ПАО «Ресо-Гарантия» в связи со страховым случаем по дорожно-транспортному происшествию, произошедшему 10.02.2018 (л.д. 68). 13.12.2018 истцом в адрес ответчика была направлена претензия о выплате неустойки за период с 05.03.2018 по 15.10.2018, с учетом снижения, в сумме 57 700 руб. 00 коп., с приложением договора цессии от 03.12.2018 (л.д. 7). Письмом от 19.12.2018 исх.№54960/133 ответчик отказал истцу в выплате неустойки, указав, что страховщик выполнил свои обязательства по судебному решению (л.д. 57). Уклонение ответчика от добровольного исполнения требований послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском. Согласно пункту 1 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации, право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона. Если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на неуплаченные проценты (статья 384 Гражданского кодекса Российской Федерации). Из представленного в материалы дела договора уступки прав (цессии) от 03.12.2018, с учетом дополнительного соглашения от 03.12.2018, следует, что ФИО2 как владелец повреждённого 10.02.2018 в результате дорожно-транспортного происшествия транспортного средства марки ГАЗ 3302, государственный регистрационный знак <***> уступила истцу право требования выплаты неустойки в связи с указанным ДТП. Объём, состав и обстоятельства возникновения перешедшего к истцу права требования указаны в пункте 1.1 договора уступки права. Доводы ответчика об отсутствии оплаты по договору цессии не являются основанием для признания договора цессии недействительным. Руководствуясь указанными выше требованиями закона, арбитражный суд приходит к выводу о том, что истец на основании заключенного с ФИО2 договора уступки прав, приобрёл право требования с ответчика неустойки. Истцом заявлено требование о взыскании неустойки в размере 57 700 руб. 00 коп. за период с 05.03.2018 по 15.10.2018. В соответствии с положениями статьи 6 Федерального закона от 25.04.2002 №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (деле – Закон об ОСАГО) объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обстоятельствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевшего при использовании транспортного средства на территории Российской Федерации. Согласно пункта «а» части второй указанной статьи к страховому риску по обязательному страхованию относится наступление гражданской ответственности по обязательствам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, за исключением случаев возникновения ответственности вследствие причинения вреда при использовании иного транспортного средства, чем то, которое указано в договоре обязательного страхования. Порядок осуществления страхового возмещения причиненного потерпевшему вреда установлен статьёй 12 Закона об ОСАГО. Согласно пункту 21 статьи 12 Закона об ОСАГО при несоблюдении срока осуществления страховой выплаты или возмещения причиненного вреда в натуре страховщик за каждый день просрочки уплачивает потерпевшему неустойку (пеню) в размере одного процента от определенного в соответствии с настоящим Федеральным законом размера страховой выплаты по виду причиненного вреда каждому потерпевшему. Предусмотренные настоящим пунктом неустойка (пеня) или сумма финансовой санкции при несоблюдении срока осуществления страховой выплаты или срока направления потерпевшему мотивированного отказа в страховой выплате уплачиваются потерпевшему на основании поданного им заявления о выплате такой неустойки (пени) или суммы такой финансовой санкции, в котором указывается форма расчета (наличный или безналичный), а также банковские реквизиты, по которым такая неустойка (пеня) или сумма такой финансовой санкции должна быть уплачена в случае выбора потерпевшим безналичной формы расчета, при этом страховщик не вправе требовать дополнительные документы для их уплаты. В соответствии с пунктом 78 Постановления Пленума ВС РФ №58 неустойка исчисляется со дня, следующего за днем, установленным для принятия решения о выплате страхового возмещения, т.е. с 21-го дня после получения страховщиком заявления потерпевшего о страховой выплате и документов, предусмотренных Правилами, и до дня фактического исполнения страховщиком обязательства по договору включительно. Согласно пункту 1 статьи 16.1 Закона об ОСАГО при наличии разногласий между потерпевшим и страховщиком относительно исполнения последним своих обязательств по договору обязательного страхования до предъявления к страховщику иска, вытекающего из неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательств по договору обязательного страхования, несогласия потерпевшего с размером осуществленной страховщиком страховой выплаты потерпевший направляет страховщику претензию с документами, приложенными к ней и обосновывающими требование потерпевшего, которая подлежит рассмотрению страховщиком в течение пяти календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня поступления. В течение указанного срока страховщик обязан удовлетворить выраженное потерпевшим требование о надлежащем исполнении обязательств по договору обязательного страхования или направить мотивированный отказ в удовлетворении такого требования. Положениями статьи 12 Закона об ОСАГО регламентирован порядок определения размера страховой выплаты, в том числе, процедура заявления возражений в случае несогласия страхователя с произведенной выплатой и при наступлении страхового случая страхователь обязан руководствоваться данными нормами. В случае если страхователь изначально после получения от страховщика денежных средств в счет возмещения ущерба не заявлял возражений относительно размера такого возмещения и не обращался к страховщику с требованиями о проведении независимого экспертного исследования в порядке, регламентированном п.12, 13 ст. 12 Закона об ОСАГО, а затем с нарушением данных положений самостоятельно провел независимую экспертизу и с ее результатами обращается с заявлением о доплате, такая претензия подлежит рассмотрению в соответствии с абз.2 п.1 ст. 16.1 Закона об ОСАГО в десятидневный срок, поскольку в этом случае фактически страховщик ранее сведениями о несогласии страхователя с правильностью определения размера страхового возмещения не обладал, обоснованных сомнений относительно наличия оснований для осуществления дополнительной выплаты страхового возмещения у него не имелось. С учетом данного обстоятельства получение страховщиком претензии от истца после выплаты страхового возмещения следует расценивать как первоначально заявленные потерпевшим возражения, в связи с чем при рассмотрении вопроса о периоде начисления неустойки надлежит учитывать 10-дневный срок, по истечении которого страховщик должен удовлетворить выраженное потерпевшим требование о ненадлежащем исполнении обязательств по договору обязательного страхования или направить мотивированный отказ в удовлетворении данного требования. Судом установлено, что потерпевшая обратилась за страховой выплатой 12.02.2018, следовательно, 20-дневный срок выплаты истекал 05.03.2018. Ответчиком 01.03.2018 произведена выплата страхового возмещения в размере 87 700 руб. 00 коп. С претензией потерпевшая обратилась 26.03.2018. Ответчиком 28.03.2018 направлено письмо об отказе в выплате. С учетом того, что решением Калининского районного суда г.Челябинска от 15.10.2018 по делу №2-2260/2018 требования ФИО2, удовлетворены частично и взыскано страховое возмещение, суд приходит к выводу о нарушении ответчиком прав потерпевшего и положений Закона об ОСАГО. Ответчиком доплата произведена только после вынесения решения суда - 17.12.2018, то есть с нарушением срока. При таких обстоятельствах основания на начисления неустойки имеются. При этом суд учитывает и положения пункта 3 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда, рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле. Истцом произведен расчет неустойки за период с 05.03.2018 по 15.10.2018, согласно которому размер неустойки составляет 129 825 руб. 00 коп.: 57700,00 х 1% х 225 = 129825,00. При этом истцом снижен размер заявленной неустойки до суммы страхового возмещения – 57 700 руб. 00 коп. Расчет неустойки судом проверен и признан неверным в рамках заявленного иска. Истцом неверно определен период взыскания неустойки, поскольку последним днем выплаты является 05.03.2018, а, значит, первым днем просрочки является 06.03.2018, а не 05.03.2018, между тем, это не повлекло за собой увеличение суммы неустойки. Ответчиком заявлено о применении к размеру неустойки положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации и уменьшении размера неустойки до разумных пределов. В силу пункта 1 статьи 333 Гражданского Кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить ее размер. В пункте 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума ВАС РФ №81) указано, что при обращении в суд с требованием о взыскании неустойки кредитор должен доказать неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства должником, которое согласно закону или соглашению сторон влечет возникновение обязанности должника уплатить кредитору соответствующую денежную сумму в качестве неустойки (п. 1 ст. 330 ГК РФ). Соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства предполагается. Исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 ГК РФ) неустойка может быть снижена судом на основании ст. 333 названного Кодекса только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика. Из указанных разъяснений следует, что ответчик должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства. Согласно пункту 85 Постановления Пленума ВС РФ № 58 применение статьи 333 ГК РФ об уменьшении судом неустойки возможно лишь в исключительных случаях, когда подлежащие уплате неустойка, финансовая санкция и штраф явно несоразмерны последствиям нарушенного обязательства. Уменьшение неустойки, финансовой санкции и штрафа допускается только по заявлению ответчика, сделанному в суде первой инстанции или в суде апелляционной инстанции, перешедшем к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции. В решении должны указываться мотивы, по которым суд пришел к выводу, что уменьшение их размера является допустимым. Согласно разъяснениям Конституционного Суда Российской Федерации, изложенным в определениях от 22.01.2004 № 13-О и от 21.12.2000 № 277-О, гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения размера неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств независимо от того, является неустойка законной или договорной. Конституционный Суд Российской Федерации в определении от 21.12.2000 № 263-О указал на то, что предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть, по существу, на реализацию требования статьи 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Таким образом, суд должен установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения. Согласно пункту 3 статьи 1 Гражданского Кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В пункте 1 статьи 333 Гражданского Кодекса Российской Федерации речь идет о необходимости установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и отрицательными последствиями, наступившими для кредитора в результате нарушения обязательства. Гражданско-правовая ответственность должна компенсировать потери кредитора, а не служить его обогащению. В Информационном письме от 14.07.1997 № 17 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал, что критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки, значительное превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств; длительность неисполнения договорных обязательств и другое. Кроме того, согласно позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 10.04.2018 №16-КГ17-59, по общему правилу, установленному пунктом 1 статьи 394 указанного кодекса, если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой. Исходя из названных положений закона, неустойка является мерой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, направленной также и на восстановление нарушенного права. При оценке степени соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства суд должен исходить из того, что ставка рефинансирования, являясь единой учетной ставкой Центрального банка Российской Федерации, по существу, представляет собой наименьший размер имущественной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства. При этом исходя из положений пункта 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российского Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» разрешая вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения денежного обязательства и с этой целью определяя величину, достаточную для компенсации потерь кредитора, суды могут исходить из двукратной учетной ставки (ставок) Банка России, существовавшей в период такого нарушения. Указанием Банка России от 11.12.2015 № 3894-У «О ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке Банка России» с 01.01.2016 значение ставки рефинансирования Банка России приравнивается к значению ключевой ставки Банка России, определенному на соответствующую дату. Таким образом, степень соразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, оценка указанному критерию отнесена к компетенции суда и производится им по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из своего внутреннего убеждения, основанного на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании всех обстоятельств дела. За период с 06.03.2018 по 15.10.2018 указанные выше проценты составили бы 2 586 руб. 62 коп., а с учетом удвоения – 5 173 руб. 24 коп. Данная сумма, по мнению суда, не соответствует последствиям нарушения обязательств. Исходя из фактических обстоятельств дела, с учетом того, что выплата произведена ответчиком в срок, а доплата произведена после вынесения Калининским районным судом г.Челябинска решения, а также с учетом размера страхового возмещения, длительности невыплаты, длительности периода необращения потерпевшего за взысканием недоплаченного возмещения, суд приходит к выводу о том, что начисленная истцом неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, даже с учетом самостоятельного его снижения до размера недоплаченного страхового возмещения. В соответствии со статьи 333 Гражданского Кодекса Российской Федерации суд считает необходимым снизить размер заявленной неустойки до суммы 20 000 руб. 00 коп. По мнению суда, размер неустойки в указанной сумме обеспечивает соблюдение баланса интересов сторон, и не повлечет ущемление имущественных прав истца либо ответчика. Размер ответственности достаточен для обеспечения восстановления нарушенных прав истца, соответствует принципам добросовестности, разумности и справедливости. В удовлетворении остальной части требования о взыскании неустойки следует отказать. Истцом заявлено о взыскании судебных расходов по оплате услуг представителя в сумме 10 000 руб. 00 коп. Согласно статье 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся, помимо прочих, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей). В обоснование требования о возмещении судебных расходов истцом в материалы дела представлен договор поручения на оказание юридических услуг №43, заключенный 29.11.2018 между ООО «Эксперт 174» (доверитель) и ООО «Юрком» (поверенный) (л.д.20-21,69). В соответствии с условиями договора поверенный обязуется совершить от имени и за счет доверителя следующие юридические действия (п. 1.1 договора): - правовая консультация, - сбор необходимых документов, - составление правовых документов (претензий, запросов, жалоб, заявлений, в том числе, исковых), - представление интересов доверителя в судах общей юрисдикции. При этом пунктом 2.1. договора поверенный обязан выполнить поручение, связанное со взысканием задолженности по ДТП от 10.02.2018. В пункте 3.1. договора стоимость подлежащих оказанию услуг установлена в размере 10 000 руб. 00 коп. В подтверждение оплаты представительских расходов истцом представлена квитанция к приходному кассовому ордеру №60 от 29.11.2018 на сумму 10 000 руб. 00 коп. (л.д. 22). Факт оказания исполнителем юридических услуг в интересах истца подтверждается материалами настоящего дела. Ответчиком заявлены возражения по размеру расходов на услуги представителя, согласно которым ответчик считает, что стоимость должна быть снижена до разумных пределов (л.д. 44). Согласно разъяснениям, изложенным в пунктов 11,12,13 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» в целях реализации задачи судопроизводства по справедливому публичному судебному разбирательству, обеспечения необходимого баланса процессуальных прав и обязанностей сторон (статьи 2, 35 ГПК РФ, статьи 3, 45 КАС РФ, статьи 2, 41 АПК РФ) суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том числе расходов на оплату услуг представителя, если заявленная к взысканию сумма издержек, исходя из имеющихся в деле доказательств, носит явно неразумный (чрезмерный) характер. Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах (часть 1 статьи 100 ГПК РФ, статья 112 КАС РФ, часть 2 статьи 110 АПК РФ). На основании пункта 20 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 № 82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» при определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителя принимаются во внимание: относимость расходов к делу; объем и сложность выполненной работы; нормы расходов на служебные командировки, установленные правовыми актами; стоимость экономных транспортных услуг; время, которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; сложившаяся в данном регионе стоимость на сходные услуги с учетом квалификации лиц, оказывающих услуги; имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке юридических услуг; продолжительность рассмотрения дела; другие обстоятельства, свидетельствующие о разумности этих расходов. Разумность пределов судебных издержек на возмещение расходов на оплату услуг представителя является оценочной категорией. При этом разумность пределов каждый раз определяется индивидуально, исходя из особенностей конкретного дела, произведенной оплаты представителю и т.д. Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации в своих Определениях от 21.12.2004 № 454-О и от 20.10.2005 № 355-О, суд обязан создавать условия, при которых соблюдался бы необходимый баланс процессуальных прав и обязанностей сторон; данная норма не может рассматриваться как нарушающая конституционные права и свободы заявителя. Обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах является одним из предусмотренных законом правовых способов, направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя и тем самым - на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации. Именно поэтому в части 2 статьи 110 АПК РФ речь идет, по существу, об обязанности суда установить баланс между правами лиц, участвующих в деле. При решении вопроса о разумности заявленных расходов суд учитывает реальность оказанной юридической помощи, объем письменных документов, составленных и подготовленных представителем, характер и сложность спора, количество времени участия в заседаниях. С учетом того, что права и законные интересы лиц, участвующих в деле, подлежат равной судебной защите, части 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предоставляет суду право уменьшить сумму, взыскиваемую в возмещение соответствующих расходов по оплате услуг представителя, при условии, что суд признает эти расходы чрезмерными в силу конкретных обстоятельств дела. Суд на основе изучения и оценки предоставленных в дело письменных доказательств, учитывая предмет спора, с учетом характера и степени сложности категории спора, доступности судебно-арбитражной практики по данному вопросу, объема доказательственной базы, результат рассмотрения дела, а также, принимая во внимание объем совершенных представителем истца действий, связанных с рассмотрением дела в арбитражном суде, также с целью исключения чрезмерности и нарушения баланса интересов лиц, участвующих в деле, определяет разумные пределы расходов на оплату услуг представителя. При определении критериев разумности пределов понесенных расходов суд исходит из того, что настоящее дело относится к категории простых, представителем истца была составлено и подано в суд исковое заявление (л.д. 3-4), возражения на отзыв (л.д. 67), представитель истца участия в предварительном судебном заседании и в судебных заседаниях не принимала (л.д.75,81). В соответствии с пунктом 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 05.12.2007 № 121 «Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах» истец (заявитель) при предъявлении требования о возмещении понесенных им расходов на оплату услуг представителя должен доказать лишь факт осуществления этих платежей. Противная сторона же вправе заявить о чрезмерности требуемой суммы и обосновать разумный размер понесенных заявителем расходов применительно к соответствующей категории дел с учетом оценки, в частности, объема и сложности выполненной представителем работы, времени, которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист, продолжительности рассмотрения дела, стоимости оплаты услуг адвокатов по аналогичным делам. Истцом в материалы дела представлены документы об оплате услуг представителя в заявленной сумме. Ответчиком заявлены возражения. Доводы ответчика о завышенности стоимости представительских услуг суд считает обоснованными. Проанализировав работу, проведенную юристом, суд приходит к выводу, что расходы на представителя в сумме 10 000 руб. 00 коп, которые истец просит возложить на ответчика, являются чрезмерными и неразумными. Суд приходит к выводу, что в данном случае, заявитель злоупотребляет своим правом на возмещение расходов с проигравшей стороны, необоснованно завышая такие расходы, что недопустимо в силу статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации. Руководствуясь положениями части 2 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами. В соответствии с абзацем 2 части 2 названной выше статьи, злоупотребление процессуальными правами лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные названым Кодексом неблагоприятные последствия. Исходя из изложенного, суд приходит к выводу о том, что заявленные расходы на оплату услуг представителя подлежат снижению до суммы 3 000 руб., поскольку как такая сумма является разумной и обоснованной. Возложение таких расходов на ответчика устанавливает необходимый баланс процессуальных прав и обязанностей сторон. В остальной части во взыскании судебных расходов, связанных с оплатой услуг представителя, следует отказать. Истцом заявлено о взыскании с ответчика расходов по оплате государственной пошлины в размере 2 308 руб. 00 коп. Государственная пошлина при обращении с исковым заявлением в арбитражный суд подлежит уплате в соответствии со ст. 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации с учетом ст. ст. 333.21, 333.22, 333.41 НК РФ. При заявленной в исковом заявлении сумме иска подлежит уплате государственная пошлина в размере 2 308 руб. 00 коп. При подаче иска истцом уплачена государственная пошлина в размере 2 308 руб. 00 коп., что подтверждается платежным поручением №341 от 26.12.2018 (л.д. 5) В соответствии с требованием части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. При этом в соответствии с пунктом 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» если размер заявленной неустойки снижен арбитражным судом по правилам статьи 333 ГК РФ на основании заявления ответчика, расходы истца по государственной пошлине не возвращаются в части сниженной суммы из бюджета и подлежат возмещению ответчиком исходя из суммы неустойки, которая подлежала бы взысканию без учета ее снижения. С учетом удовлетворения требований истца с ответчика подлежит взысканию сумма госпошлины в размере 2 308 руб. 00 коп. Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, ч. 1 ст. 171, ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с ответчика – Страхового Публичного акционерного общества «Ресо-Гарантия», ОГРН <***>, г. Москва, в пользу истца – общества с ограниченной ответственностью «Эксперт 174», ОГРН <***>, г.Челябинск, по договору ОСАГО ЕЕЕ 0904543360 неустойку за период с 06.03.2018 по 15.10.2018 в размере 20 000 руб. 00 коп., расходы по оплате услуг представителя в размере 3 000 руб. 00 коп., а также 2 308 руб. 00 коп. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции (ч. 1 ст. 180 АПК РФ). Судья Н.А.Булавинцева Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru Суд:АС Челябинской области (подробнее)Истцы:ООО "Эксперт 174" (подробнее)Ответчики:ПАО СТРАХОВОЕ "РЕСО-ГАРАНТИЯ" (подробнее)Иные лица:ПАО "Аско-Страхование" (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:Злоупотребление правомСудебная практика по применению нормы ст. 10 ГК РФ Уменьшение неустойки Судебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ |