Решение от 28 апреля 2023 г. по делу № А40-266871/2022ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Дело № А40-266871/22-15-2068 28 апреля 2023 г. г. Москва Резолютивная часть объявлена: 24 апреля 2023 года Решение в полном объеме изготовлено: 28 апреля 2023 года Арбитражный суд в составе: судьи Ведерникова М.А. при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1 рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА АЛЬЯНС" (ОГРН <***>, ИНН <***>) к 1) ИП ФИО5 (ОГРНИП 317774600425482, ИНН <***>), 2) ФИО2 о взыскании компенсации и приложенные к исковому заявлению документы, при участии представителей сторон: от истца – ФИО3 по дов. №090123/02 от 09.01.2023 г., диплом от ответчика 1– ФИО4 по дов. №77АД 2625191 от 20.01.2023 г. от ответчика 2 – не явился, извещен ООО "АЛЬФА АЛЬЯНС" (далее – истец) обратился в Арбитражный суд г.Москвы с исковым заявлением к ИП ФИО5 (далее – ответчик-1), ФИО2 (далее – ответчик-2) о солидарном взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака №539135 в размере 1 600 000 руб. (с учетом уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ). Истец поддержал заявленные требования по доводам искового заявления в полном объеме. Ответчик-1 представил отзыв на исковое заявление, согласно которому факт нарушения не оспаривает, просит снизить размер компенсации как явно несоразмерный последствиям нарушения. Представитель ответчика-2, извещенный надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства в судебное заседание не явился, мотивированного отзыва на исковое заявление, каких-либо иных доказательств в обоснование своей позиции в материалы дела также не представил. Суд, с учетом мнения Истца и ответчика-1, считает возможным рассмотреть спор в отсутствие представителя ответчика-2 в порядке ст.ст. 123, 136, 156 АПК РФ по имеющимся в материалах дела доказательствам. Рассмотрев материалы дела, исследовав и оценив по правилам ст. 71 АПК РФ, имеющиеся в деле доказательства, суд считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению в части, исходя из следующего. Мотивируя заявленные требования, заявитель указывает, что Истец является правообладателем исключительного права на словесный товарный знак «ПАНОРАМА» по свидетельству Российской Федерации № 539135 (далее – товарный знак). Как стало известно ООО «Альфа Альянс» (далее – истец), индивидуальный предприниматель ФИО5, гражднин ФИО2 (далее – ответчики или ответчик № 1, ответчик № 2) осуществляют предложение к продаже продукции, с использованием товарного знака истца. Так, Ответчиками на веб-сайте https://eco-retail.ru/ предлагаются к продаже товары по ссылкам: 1. https://eco-retail.ru/shop/igrovaya-ploshchadka-panorama/ 2. https://eco-retail.ru/shop/igrovaya-ploshchadka-panorama-s-vintovoy-gorkoy/ 3. https://eco-retail.ru/shop/igrovaya-ploshhadka-panorama-s-truboj-i-vintovoj-gorkoj/ На товарах «Игровая площадка Панорама», с артикулом ОС-Панорама, «Игровая площадка Панорама с винтовой горкой», с артикулом ОС-Панорама с винтовой горкой, «Игровая площадка Панорама с трубой и винтовой горкой», с артикулом ОС-Панорама с винтовой горкой и трубой ответчиками используется обозначение «Панорама», тождественное зарегистрированному товарному знаку истца (страница 31 нотариального протокола от 10.10.2022) Реквизиты ответчика № 1 зафиксированы истцом на странице 36 нотариального протокола от 10.10.2022. Указаны идентифицирующие ответчика № 1 сведения, в том числе его банковский счет Исходя из ответа АО «РСИЦ» (регистратор домена eco-retail.ru) администратором доменного имени является ФИО2 (ответчик № 2). Указанное подтверждается следующими доказательствами: нотариальным протоколом осмотра веб-сайта 10.10.2022; скриншотами осмотра веб-сайта от 07.11.2022; ответом регистратора АО «РСИЦ» относительно администратора домена eco-retail.ru. Исключительное право на товарный знак № 539135 принадлежит истцу, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации указанного товарного знака. Товарный знак истца состоит из восьми букв кириллического алфавита и четырех слогов (ПА-НО-РА-МА), обозначение, использованное ответчиками также состоит из восьми букв кириллического алфавита и четырех слогов (ПА-НО-РА-МА), что говорит об их тождестве. Указанный товарный знак зарегистрирован для товаров 19-го класса МКТУ, а именно «19 - детские игровые площадки, состоящие из игровых домиков, качелей, спусков, лестниц; оборудование для игровых площадок, а именно сооружения для игр, состоящие из детских качелей, сооружений для лазания, лестниц, площадок, домиков для игр и горок.», обозначение, использованное ответчиками также используется в рамках данных товаров. Таким образом по мнению истца обозначение, использованное ответчиками однородно товарам, зарегистрированным для товарного знака истца. При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются (п.59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10). К исковому заявлению приложена копия лицензионного договора № ЛД22-01 от 12.09.2022. Пункт 3.1 лицензионного договора № ЛД22-01 от 12.09.2022 устанавливает, что за предоставление прав, предусмотренных настоящим договором, лицензиат единовременно уплачивает лицензиару сумму в размере 800 000 рублей Таким образом двухкратная стоимости права использования товарного знака №539135 может исчисляться исходя из стоимости права пользования, установленного в п.3.1 лицензионного договора №ЛД22-01 от 12.09.2022. Расчёт взыскиваемой суммы: 800 000 х 2 = 1 600 000 (стоимость права использования умноженная на два). Факт исполнения лицензиатом своих обязательств по лицензионному договору №ЛД22-01 от 12.09.2022 подтверждается платёжным поручением №130 от 20.09.2022, что подтверждает действительность лицензионного договора №ЛД22-01 от 12.09.2022. Формула расчета размера компенсации определяется исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего товарного знака (п.31 «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2021)», утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.06.2021). Следовательно, для расчёта размера компенсации в отношении товарного знака №539135 необходимо принимать условия использования именно товарного знака №539135. На основании вышеизложенного, истец обратился в суд с настоящим иском. Исходя из п. 1 ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации, на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации). Правила ГК РФ о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг. Так, в силу пп. 1, 3 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (Правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (ст. 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное. При этом в соответствии со ст. 1229 ГК РФ, правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование товарного знака. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующий товарный знак без согласия Правообладателя. Использование средства индивидуализации без согласия Правообладателя является незаконным и влечет установленную законом ответственность. Как было установлено судом в ходе судебного разбирательства, ответчики незаконно использовали товарный знак № 539135 принадлежащий истцу, путем размещения предложений к продаже товаров именованных обозначением «ПАНОРАМА» тождественному и однородному товарному знаку истца и товарам в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку, что подтверждается – нотариальным протоколом осмотра веб-сайта 10.10.2022; скриншотами осмотра веб-сайта от 07.11.2022; ответом регистратора АО «РСИЦ» относительно администратора домена eco-retail.ru. Как указано выше, Истец настоящим исковым заявлением просит взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак № 539135 в размере 1 600 000 руб. В силу ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Указанной нормой закона установлена минимальная сумма компенсации за нарушение исключительного права на произведение в сумме 10.000 рублей. Истец, воспользовавшись правом, установленным п.2 ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, требует компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 539135 в двукратном размере стоимости права использования - 1 600 000 руб. (800 000 х 2), однако, суд, исходя из характера нарушения, установленных в ходе судебного разбирательства и указанных выше, фактических обстоятельств дела, степени вины, недоказанности вероятных убытков правообладателя в заявленном размере, возражения ответчика относительно заявленной суммы компенсации, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, посчитал возможным уменьшить сумму компенсации до 50 000 руб. Принимая во внимание фактические обстоятельства дела, с целью пресечения нарушений исключительных прав истца в установленной части, суд находит обоснованной и соразмерной сумму компенсации в размере 50 000 руб., в силу следующих обстоятельств. Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 23 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в силу п. 3 ст. 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применения в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. Судам надлежит иметь в виду, что указанное правило подлежит применению к способам защиты соответствующих прав, не относящимся к мерам ответственности. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. В соответствии со ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство. При рассмотрении настоящего спора судом установлено наличие вины ответчика в форме неосторожности, поскольку ответчик, осуществляя предпринимательскую деятельность при осуществлении купли-продажи товаров, которые в силу своей специфики потребления и назначения, могут содержать результаты интеллектуальной деятельности в целом, и товарные знаки в частности, не проявил той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, и не принял все меры для надлежащего исполнения этого обязательства. Являясь субъектом предпринимательской деятельности, при достаточной степени заботливости и осмотрительности ответчик имел возможность получения соответствующих прав на законное использование спорного произведения. Однако, этого не сделал и не представил суду доказательств, свидетельствующих об отсутствии его вины. Согласно общим правилам привлечения к юридической ответственности, правонарушение может быть совершено не только умышленно, но и по неосторожности. Следовательно, ответственность за совершение данного правонарушения наступает, в том числе в случае, если лицо знало или должно было знать, что использует результаты интеллектуальной деятельности, но не проверило, осуществляет ли оно такое использование на законных основаниях. В данном случае ответчик не представил доказательств, свидетельствующих, что правонарушение вызвано чрезвычайными обстоятельствами и другими непредвиденными, непреодолимыми препятствиями, находящимися вне его контроля. Ответчик имел реальную и объективную возможность для обеспечения исполнения обязательств, предусмотренных действующим законодательством, за нарушение которых предусмотрена ответственность, в том числе, гражданско-правовая, однако, не принял всех зависящих от него мер по их соблюдению. Учитывая изложенное, суд посчитал, что истец доказал наличие (обладание) соответствующих исключительных авторских прав на рассматриваемое произведение, а также факт их нарушения именно ответчиком. В силу ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Согласно разъяснений, изложенных в Постановлении Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 N 28-П абзац второй пункта 3 статьи 1252 ГК Российской Федерации обязывает суд определять размер подлежащей взысканию компенсации за нарушение соответствующих интеллектуальных прав в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Тем самым суд, следуя данному указанию и исходя из общих начал гражданского законодательства, не лишен возможности принять во внимание материальное положение ответчика - индивидуального предпринимателя, факт совершения им правонарушения впервые, степень разумности и добросовестности, проявленные им при совершении действия, квалифицируемого как правонарушение, и другие обстоятельства, например наличие у него несовершеннолетних детей и т.п. Данный вывод соотносится с неоднократно выраженной Конституционным Судом Российской Федерации правовой позицией, в силу которой суды при рассмотрении дел обязаны исследовать по существу фактические обстоятельства и не вправе ограничиваться установлением формальных условий применения нормы, поскольку иное приводило бы к тому, что право на судебную защиту оказывалось бы ущемленным (постановления от 6 июня 1995 года N 7-П, от 13 июня 1996 года N 14-П, от 27 октября 2015 года N 28-П и др.). Пункт 3 статьи 1252 ГК Российской Федерации во взаимосвязи с другими положениями данного Кодекса, включая его статьи 1301, 1311 и 1515, закрепляет в числе прочего правила, которыми должен руководствоваться суд при определении размера компенсации в случае, если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации: в таких случаях размер компенсации определяется судом - в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости - за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации; если же права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации может быть снижен судом ниже пределов, установленных данным Кодексом. Поскольку, как следует из абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК Российской Федерации, общий размер компенсации при этом все равно не должен составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения, не исключаются ситуации, при которых определяемая на основании указанных норм Гражданского кодекса Российской Федерации мера ответственности за однократное нарушение исключительных прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации - даже принимая во внимание его характер и последствия, а также другие обстоятельства дела - может оказаться чрезмерной, не отвечающей требованиям разумности и справедливости. При этом, как разъяснил Конституционный суд РФ, если применение подобной санкции к нарушителю - юридическому лицу обычно не приводит к непропорциональному вторжению в имущественную сферу его участников - физических лиц, то в отношении индивидуального предпринимателя оно не исключает возложение на нарушителя столь серьезных имущественных обязательств, что их исполнение, в свою очередь, может не только поставить под сомнение продолжение им предпринимательской деятельности (что само по себе можно рассматривать как конституционно допустимое следствие совершенного правонарушения), но и крайне негативно отразиться на его жизненной ситуации. При этом - учитывая, что в силу статьи 24 ГК Российской Федерации гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание, - последствия применения данной санкции сохраняются для нарушителя даже после прекращения им предпринимательской деятельности. Между тем, как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, вводимые федеральным законодателем ограничения должны обеспечивать достижение конституционно значимых целей и не быть чрезмерными; принцип соразмерности (пропорциональности) санкции совершенному правонарушению, относящийся к числу общепризнанных принципов права, нашедших отражение в Конституции Российской Федерации, предполагает дифференциацию ответственности в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, учет степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания. Кроме того, как также указал Конституционный суд РФ в Постановлении от 13.12.2016 N 28-П, нельзя исключать, что при некоторых обстоятельствах размер ответственности, к которой привлекается нарушитель прав на объекты интеллектуальной собственности, в сопоставлении с совершенным им деянием может превысить допустимый с точки зрения принципов равенства и справедливости предел. Принимая во внимание высокую динамику отношений в сфере охраны интеллектуальной собственности и развитие регулирующего эти отношения законодательства, а также учитывая, что при рассмотрении дела о защите интеллектуальных прав на стороне истца может выступать экономически более сильное, нежели ответчик, лицо, отсутствие у суда правомочия при наличии определенных обстоятельств снижать размер компенсации за однократное неправомерное использование нескольких результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации ниже установленных законом пределов может привести к явной несоразмерности налагаемой на ответчика имущественной санкции ущербу, причиненному правообладателю, и тем самым - к нарушению баланса их прав и законных интересов. Отступление от требований справедливости, равенства и соразмерности при взыскании с индивидуального предпринимателя компенсации в пределах, установленных подпунктом 1 статьи 1301, подпунктом 1 статьи 1311 и подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации во взаимосвязи с абзацем третьим пункта 3 статьи 1252 данного Кодекса, за нарушение одним действием прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации может иметь место, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам даже с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции). В рассматриваемом случае, заявленная истцом ко взысканию компенсация в размере 1 600 000 руб., по мнению суда не является соразмерной, последствиям нарушения оспариваемого права, в силу следующего. Основаниями для снижения компенсации являются требования разумности и справедливости, характера допущенного нарушения, реализации ответчиком одной единицы товара в розничной торговле, однократности допущенного нарушения (сведения о повторности нарушений исключительных прав истцом не приведены, отсутствует тиражность, множественность нарушения), принадлежность исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности одному правообладателю, а также нарушения этих прав одним действием ответчика (Определение Верховного Суда РФ от 23.03.2017 N 309-ЭС17-1455). Кроме того, в рассматриваемом случае ответчиками по делу являются физические лица (индивидуальный предприниматель). В ходе судебного разбирательства по делу ответчик-1 пояснил, что ФИО5 не имел цели использования товарного знака истца, поскольку ранее размещал сведения о товаре, которые были в открытом доступе в сети Интернет и были ему предоставлены Дистрибьютором товара. Как установлено судом, ФИО5 приобретал продукцию у дистрибьютора (https://allbestgames.ru/about/), который по заявкам ФИО5 осуществлял ему поставку товара. Дистрибьютор на своем интернет-сайте предлагает широкий спектр товаров, в том числе ранее предлагал продукцию истца. По заявкам ФИО5 дистрибьютор поставлял ему товар и дистрибьютор являлся для ФИО5 продавцом. Согласно пояснений Ответчика-1, последний не реализовал ни одной игровой площадки под обозначением «панорама» и фактически нарушает исключительное право на Товарный знак впервые. В соответствии с позицией, изложенной в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 № 40-П (далее - Постановление № 40-П) в случае взыскания за нарушение исключительного права на один товарный знак компенсации, определенной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 данного Кодекса, должна быть обеспечена возможность ее снижения, если размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер. Из указанного Постановления Конституционного Суда РФ следует, что для снижения компенсации, рассчитанной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ учитывается ряд обстоятельств нарушения ответчиком исключительного права на товарный знак, в том числе, и грубость характера нарушения. При рассмотрении дел по спорам о нарушении исключительного права на товарный знак под грубым характером нарушения обычно понимается, в том числе, неоднократное нарушение исключительного права истца, способ использования товарного знака истца, длительность нарушения исключительного права на товарный знак. Указанный подход находит свое отражение и в сложившейся судебной практике: Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 11.07.2017 № 308-ЭС17-3085 по делу № А53-22718/2016 Между тем, в материалы дела Истцом не представлено каких-либо документов, свидетельствующих о грубости нарушения Ответчиком исключительного права Истца на Товарный знак. Следовательно, в действиях Ответчика отсутствуют признаки грубого нарушения исключительного права на Товарный знак. До направления Истцом настоящего искового заявления Ответчик не нарушал исключительные права Истца на какие-либо, средства индивидуализации. Более того, Ответчик в принципе не участвовал в спорах, связанных с нарушением исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, что подтверждается сведениями из картотеки арбитражных дел. В соответствии со сложившейся судебной практикой данный фактор является одним из оснований для снижения заявленного размера компенсации, рассчитанного в том числе на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Указанный подход находит свое отражение и в отдельных судебных актах Суда по интеллектуальным правам: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12.01.2023 № С01-2369/2022 по делу № А56-102071/2021, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.10.2022 № С01-2194/2021 по делу № АЗЗ-3156/2021, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18.11.2020 N С01-1304/2020 по делу 40-230070/2019. Так, Суда по интеллектуальным правам в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 18.11.2020 N С01-1304/2020 по делу 40-230070/2019 указал, что снижение размера компенсации возможно в случае, если обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено...впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции). Как было указано ранее, истцом в материалы дела не представлено каких-либо документов, свидетельствующих о грубости нарушения Ответчиком исключительного права Истца на Товарный знак, также не представлено доказательств что действия по использованию спорных товарных знаков являлись существенной частью предпринимательской деятельности ответчика при том, что ответчиком не было реализовано ни одного товара под товарным знаком истца. Следовательно, в действиях Ответчика отсутствуют признаки грубого нарушения исключительного права на Товарный знак. Кроме того, Ответчик (физическое лицо) имеет на иждивении троих детей, один из которых является студентом очной формы обучения, следовательно, самостоятельного заработка также не имеет, и ФИО5 оплачивает его обучение, а также на иждивении у последнего находится мать-пенсионерка (соответствующие документы представлены Ответчиком-1 в материалы дела). Кроме того, согласно приложенных к отзыву доказательств, Ответчик доходы ФИО5, подтверждающиеся налоговыми декларациями - строка 243 (приложения № 4-6) следующие: • за 2020 год - 185 600 рублей, или 15 466 рублей в месяц; • за 2021 год - 1 311 896 рублей, или 109 324 рубля в месяц; • за 2022 год - 1 276 690 рублей, или 106 390 рублей в месяц. Таким образом, доходы ФИО5 с учетом уплаты налогов и иждивенцев являются незначительными. При этом сумма требуемой истцом компенсации существенно превышает (в 15 раз) стоимость спорного товара, реализация которого Ответчиками фактически не была осуществлена. Как указано в пункте постановления от 23.04.2019 № 10, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. Как следует из материалов настоящего дела, исковое требование о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 539135 было заявлено истцом исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего товарного знака. Между тем, как установлено судом, предпринимателем не было реализовано ни одного товара маркированного обозначением «ПАНОРАМА». Доказательств обратного истцом в материалы дела не представлено. Как следует из материалов дела истцом установлен факт нарушения 10.10.2022, что подтверждается нотариальным протоколом осмотра от 10.10.2022. При этом ответчик после обращения истца с иском предложения к продаже с спорного сайта удалил. Таким образом, учитывая, что истцом не представлено доказательств того, что допущенное ответчиком-1 нарушение носило грубый характер, отсутствие доказательств реализации товара, а также длительности нарушения, суд полагает, что стоимость использования товарного знака №539135 за период с 10.10.2022 (дата установления факта нарушения) по 01.12.2022 (дата поступления искового в суд) составляла бы 45 555,51 руб. (800 000 / 24 = 33 333,33; 33 333,33 / 30 дней = 1 111,11 х 41). Снижая сумму заявленной истцом компенсации до суммы ниже минимально предусмотренной законодательством, руководствуясь в том числе правовой позицией изложенной в Постановлении КС РФ №28-П от 13.12.2016, Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10, суд также принимает во внимание следующее: - Ответчик является индивидуальным предпринимателем, ранее не привлекался к ответственности за использование при осуществлении предпринимательской деятельности результатов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам; - Ответчик не реализовал ни одного спорного товара, товар не являлся существенной частью предпринимательской деятельности, нарушение исключительных прав истца не носило грубый характер; - Ответчик не имел умысла на реализацию контрафактного товара, приобретал товар у дистрибьютера, был уверен, что товар законно введён в гражданский оборот на территории РФ. При таких обстоятельствах, оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, суд, исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, недоказанность вероятных убытков правообладателем, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, учитывая доводы ответчика о несоразмерности заявленного ко взысканию размера компенсации, посчитал возможным уменьшить общую сумму компенсации до 50 000 руб. Суд считает данную сумму компенсации разумной, справедливой и соразмерной последствиям нарушения. Реализация судом установленного законом права на уменьшение заявленного к взысканию размера компенсации исходя из принципов ее разумности, справедливости и соразмерности последствиям нарушения должна соотноситься с необходимостью обеспечения восстановления имущественного положения правообладателя, то есть с необходимостью приведения правообладателя в такое имущественное положение, в котором он находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно; организационно-правовая форма нарушителя, его имущественное положение, основные виды осуществляемой им деятельности и степень их доходности не могут быть приняты судом во внимание в целях оценки фактических обстоятельств на предмет наличия оснований для уменьшения заявленной ко взысканию суммы компенсации; в этих целях значимыми могут быть признаны исключительно обстоятельства, характеризующие имевшее место событие нарушения исключительных прав правообладателя и наступившие (либо вероятные) последствия такого нарушения. Компенсация по своей правовой природе должна носить компенсационный характер и быть направлена не столько на наказание правонарушителя, сколько на восстановление нарушенного права правообладателя. Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о том, что требования истца о выплате компенсации отвечают принципам разумности, справедливости и соразмерности компенсации в размере 50 000 руб. В рассматриваемом случае снижение размера подлежащей взысканию компенсации судом осуществлено в рамках своих полномочий на основании исследования и оценки представленных в материалы дела доказательств в совокупности, а также с учетом изложенных правовых позиций, исходя из восстановительного характера данного вида гражданско-правовой ответственности, который исключает получение правообладателем дополнительных доходов, которые бы не возникли у правообладателя при отсутствии нарушения. В силу п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. На основании изложенного суд удовлетворяет требования истца в установленной части. Расходы по госпошлине распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ и относятся на ответчика пропорционально размера удовлетворенных требований. Судебные расходы на проведение нотариального осмотра в размере 17 364 руб. с учетом правовой позиции Ферховного суда РФ относятся на ответчиков в полном объеме, поскольку понесены в целях фиксации факта нарушения, который в ходе судебного разбирательства истцом доказан. Руководствуясь ст. 8, 11, 12, 307-309, 1259, 1270, 1515 ГК РФ, ст.ст. 4, 9, 64-66, 71, 75, 110, 168-170,176 АПК РФ, суд Взыскать в солидарном порядке с Индивидуального предпринимателя ФИО5 и ФИО2 в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА АЛЬЯНС" компенсацию в размере 50 000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 000 руб., а также 17 364 руб. судебных расходов. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде. СУДЬЯ: М.А. Ведерников Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:ООО "АЛЬФА АЛЬЯНС" (ИНН: 7736241375) (подробнее)Судьи дела:Ведерников М.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |