Решение № 2-44/2019 2-44/2019(2-945/2018;)~М-900/2018 2-945/2018 М-900/2018 от 12 марта 2019 г. по делу № 2-44/2019

Дятьковский городской суд (Брянская область) - Гражданские и административные



Копия

Дело № 2-44/2019

32RS0008-01-2018-001670-08


РЕШЕНИЕ


ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Дятьково 13 марта 2019 года

Дятьковский городской суд Брянской области в составе

председательствующего судьи Румянцевой Н.А.

при секретаре Смирновой В.П.

ответчика ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление акционерного общества «Группа Ренессанс Страхование» к ФИО1, ФИО2, обществу с ограниченной ответственностью «Велис» о возмещении ущерба в порядке суброгации,

УСТАНОВИЛ:


АО «Группа Ренессанс Страхование» обратилось с иском к ФИО1 о возмещении ущерба в порядке суброгации, ссылаясь на то, что автомобиль Scania, государственный регистрационный знак <***>, застрахован по риску КАСКО в АО «Группа Ренессанс Страхование» по договору добровольного страхования.

ДД.ММ.ГГГГ произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля <данные изъяты>, принадлежащего ФИО2, под управлением ФИО1 Виновником ДТП признан ФИО1

В результате ДТП автомобилю <данные изъяты>, причинены механические повреждения.

Ввиду наступления страхового события истец во исполнение условий договора КАСКО произвел оплату ремонта застрахованного автомобиля марки <данные изъяты>, в размере 1 083 810 рублей 87 копеек.

На момент ДТП гражданская ответственность владельца транспортного средства <данные изъяты>, застрахована в СПАО «Ресо-Гарантия», которое произвело выплату страхового возмещения в размере 400 000 рублей.

Истец просил суд взыскать с ответчика разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба, которая составляет 683 810 рублей 87 копеек, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 10 038 рублей 11 копеек.

Определениями Дятьковского городского суда Брянской области от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ к участию в деле в качестве соответчиков привлечены ФИО2, ООО «Велис».

Представитель истца в судебное заседание не явился, направив письменное заявление, просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Ответчик ФИО1 иск не признал, пояснив, что на момент ДТП – ДД.ММ.ГГГГ состоял в трудовых отношениях с ООО «Велис» в должности водителя. Транспортным средством <данные изъяты>, он управлял в связи с исполнением трудовых обязанностей, в связи с чем обязанность по возмещению причиненного ущерба подлежит возложению на ООО «Велис».

Представитель ООО «Велис» в судебное заседание не явился, представив письменный отзыв, полагал общество ненадлежащим ответчиком, поскольку ФИО1 был уволен ДД.ММ.ГГГГ и на момент ДТП в трудовых отношениях с обществом не состоял.

ФИО2 в судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещена надлежащим образом.

Представители третьих лиц СПАО «Ресо Гарантия», ООО «Дио Логистик» в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом.

Выслушав объяснения ответчика ФИО1, исследовав письменные доказательства, допросив свидетеля, суд приходит к следующему.

По делу установлено, что ДД.ММ.ГГГГ произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля <данные изъяты> принадлежащего ООО «ДИО Логистик», под управлением ФИО3, и автомобиля <данные изъяты>, принадлежащего ФИО2, под управлением ФИО1

Согласно приложению к справке о ДТП ФИО1 нарушил п. 9.10 ПДД РФ, в связи с чем постановлением № от ДД.ММ.ГГГГ был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ.

В результате ДТП автомобилю <данные изъяты>, причинены механические повреждения.

Автомобиль <данные изъяты>, застрахован на основании договора добровольного комбинированного страхования № по риску КАСКО в АО «Группа Ренессанс Страхование», которое по вышеуказанному событию осуществило выплату страхового возмещения, перечислив ООО «Первый Кузовной» стоимость произведенного им ремонта транспортного средства в размере 1 083 810 рублей 87 копеек (за минусом франшизы), что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, актом выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ.

Собственником транспортного средства автомобиль <данные изъяты> является ФИО2

Гражданская ответственность владельца данного транспортного средства застрахована в СПАО «Ресо-Гарантия», договор заключен в отношении неограниченного количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством, что подтверждается страховым полисом №, выданным ДД.ММ.ГГГГ.

На основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ СПАО «Ресо-Гарантия» перечислило ООО «Группа Ренессанс Страхование» выплату в размере 400 000 рублей по суброгационному требованию № от ДД.ММ.ГГГГ.

В силу пунктов 1 и 2 статьи 965 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором имущественного страхования не предусмотрено иное, к страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования. Перешедшее к страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил, регулирующих отношения между страхователем (выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за убытки.

Таким образом, правовая природа суброгации состоит в переходе на основании закона к страховщику, выплатившему страховое возмещение, права требования, которое страхователь имел к причинителю вреда.

В связи с этим к суброгации подлежат применению общие положения о переходе прав кредитора к другому лицу, включая положения об объеме переходящих прав.

Согласно ст. 387 ГК РФ при суброгации права кредитора к должнику, ответственному за наступление страхового случая, переходят к страховщику в силу закона.

Если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права (пункт1 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.

В силу части 4 статьи 931 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда ответственность за причинение вреда застрахована в силу того, что ее страхование обязательно, а также в других случаях, предусмотренных законом или договором страхования такой ответственности, лицо, в пользу которого считается заключенным договор страхования, вправе предъявить непосредственно страховщику требование о возмещении вреда в пределах страховой суммы.

Согласно статье 1072 Гражданского кодекса Российской Федерации, юридическое лицо или гражданин, застраховавшие свою ответственность в порядке добровольного или обязательного страхования в пользу потерпевшего (статья 931, пункт 1 статьи 935), в случае, когда страховое возмещение недостаточно для того, чтобы полностью возместить причиненный вред, возмещают разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба.

Таким образом, на причинителя вреда в силу закона возлагается обязанность возместить потерпевшему убытки в виде реального ущерба.

АО «Группа Ренессанс Страхование», как страховая компания, исполнившая перед потерпевшим обязанность по выплате страхового возмещения, вправе обратиться в порядке суброгации к лицу, ответственному за убытки, с требованием об их возмещении в размере, составляющем 683 811 рублей (1 083 811-400 000).

Размер ущерба, подлежащего возмещению, ответчиками не оспаривался.

При определении субъекта ответственности по заявленным требованиям суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 1068 ГК РФ юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей.

Применительно к правилам, предусмотренным главой 58 ГК РФ, работниками признаются граждане, выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), а также граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору, если при этом они действовали или должны были действовать по заданию соответствующего юридического лица или гражданина и под его контролем за безопасным ведением работ.

В силу ст. 1079 ГК РФ юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Владелец источника повышенной опасности может быть освобожден судом от ответственности полностью или частично также по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 1083 настоящего Кодекса.

Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.).

В соответствии с разъяснениями, данными в пунктах 9, 19 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2010 № 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни, здоровью гражданина» ответственность юридического лица или гражданина, предусмотренная пунктом 1 статьи 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации, наступает за вред, причиненный его работником при исполнении им своих трудовых (служебных, должностных) обязанностей на основании заключенного трудового договора (служебного контракта).

Согласно статьям 1068 и 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации не признается владельцем источника повышенной опасности лицо, управляющее им в силу исполнения своих трудовых (служебных, должностных) обязанностей на основании трудового договора (служебного контракта) или гражданско-правового договора с собственником или иным владельцем источника повышенной опасности.

В ходе судебного заседания ФИО1 пояснил, что на момент ДТП состоял в трудовых отношениях с ООО «Велис». Автомобилем Scania, государственный регистрационный знак <***>, управлял в силу исполнения трудовых обязанностей водителя. После ДТП от работы был отстранен на время ремонта автомобиля. По окончании ремонта весной 2018 года ему было предложено возобновить работу и выполнить рейс на том же транспортном средстве в республику Башкортостан, на что он ответил отказом. Летом 2018 года ему была возвращена трудовая книжка, однако запись о трудовых отношениях с ООО «Велис» в ней отсутствовала.

Из выписки из индивидуального лицевого счета застрахованного лица следует, что ФИО1 состоял в трудовых отношениях с ООО «Велис» в период с ДД.ММ.ГГГГ по октябрь 2017 года.

Из копии трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что ФИО1 работал в ООО «Велис» в должности водителя.

Данное обстоятельство не отрицалось ООО «Велис», уточнившим, что трудовые отношения с ФИО1 прекращены ДД.ММ.ГГГГ. В подтверждение данных доводов представлены: датированное ДД.ММ.ГГГГ, оформленное в печатном виде, подписанное заявление от имени ФИО1 об увольнении по собственному желанию, копия приказа о прекращении трудового договора, в соответствии с которым ФИО1 уволен ДД.ММ.ГГГГ, а также сведения о страховом стаже застрахованного лица, в соответствии с которыми страховые взносы уплачивались за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе судебного заседания ответчик ФИО1 отрицал факт принадлежности ему подписи в представленных ООО «Велис» заявлении об увольнении, приказе.

Статья 16 Трудового кодекса Российской Федерации к основаниям возникновения трудовых отношений между работником и работодателем относит фактическое допущение работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен. Данная норма представляет собой дополнительную гарантию для работников, приступивших к работе с разрешения уполномоченного должностного лица без заключения трудового договора в письменной форме, и призвана устранить неопределенность правового положения таких работников (пункт 3 определения Конституционного Суда Российской Федерации от 19 мая 2009 г. N 597-О-О).

К характерным признакам трудового правоотношения, возникшего на основании заключенного в письменной форме трудового договора, относятся: достижение сторонами соглашения о личном выполнении работником определенной, заранее обусловленной трудовой функции в интересах, под контролем и управлением работодателя; подчинение работника действующим у работодателя правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда; возмездный характер трудового отношения (оплата производится за труд).

Обязанность по надлежащему оформлению трудовых отношений с работником (заключение в письменной форме трудового договора, издание приказа (распоряжения) о приеме на работу) нормами Трудового кодекса Российской Федерации возлагается на работодателя.

Вместе с тем само по себе отсутствие оформленного надлежащим образом, то есть в письменной форме, трудового договора не исключает возможности признания сложившихся между сторонами отношений трудовыми, а трудового договора - заключенным при наличии в этих отношениях признаков трудового правоотношения, поскольку к основаниям возникновения трудовых отношений между работником и работодателем закон (часть третья статьи 16 Трудового кодекса Российской Федерации) относит также фактическое допущение работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен.

Цель указанной нормы - устранение неопределенности правового положения таких работников и неблагоприятных последствий отсутствия трудового договора в письменной форме, защита их прав и законных интересов как экономически более слабой стороны в трудовом правоотношении, в том числе путем признания в судебном порядке факта трудовых отношений между сторонами, формально не связанными трудовым договором. При этом неисполнение работодателем, фактически допустившим работника к работе, обязанности оформить в письменной форме с работником трудовой договор в установленный статьей 67 Трудового кодекса Российской Федерации срок может быть расценено как злоупотребление правом со стороны работодателя на заключение трудового договора вопреки намерению работника заключить трудовой договор.

Таким образом, по смыслу статей 15, 16, 56, части второй статьи 67 Трудового кодекса Российской Федерации в их системном единстве, если работник, с которым не оформлен трудовой договор в письменной форме, выполняет работу с ведома или по поручению работодателя или его представителя и в интересах работодателя, под его контролем и управлением, наличие трудового правоотношения презюмируется и трудовой договор считается заключенным.

В данном случае следует не только исходить из наличия (или отсутствия) тех или иных формализованных актов (трудового договора, гражданско-правовых договоров, штатного расписания и т.п.), но и устанавливать, имелись ли в действительности признаки трудовых отношений и трудового договора, указанные в статьях 15 и 56Трудового кодекса Российской Федерации, был ли фактически осуществлен допуск работника к выполнению трудовой функции. (Определение Верховного Суда РФ № 127-КГ18-17 от 20 августа 2018 года)

Согласно путевым листам от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, оформленным ООО «Велис», за водителем ФИО1 работодателем был закреплен автомобиль <данные изъяты>. Данным транспортным средством ФИО1 управлял и в момент ДТП.

Иных сведений о закрепленных за водителем ФИО1 транспортных средствах ООО «Велис» не представило.

Представленные подлинники путевых листов, в том числе на дату дорожно-транспортного происшествия, составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ним нормативными правовыми актами. Путевые листы выданы ООО «Велис», заверены печатью общества. Кроме того, на них проставлены штампы механика, медицинского специалиста, разрешающие выезд в рейс транспортного средства <данные изъяты> под управлением ФИО1, то есть пройдены технический и медицинский осмотры.

Путевой лист – это первичный документ, который служит для учета и контроля работы транспортного средства и водителя в организациях и у предпринимателей, чья деятельность связана с автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

Такой вывод следует из ст. 2 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" и ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

Путевой лист должен быть оформлен на каждое транспортное средство, которое используется организациями и предпринимателями для перевозки грузов, пассажиров и багажа автомобильным транспортом, а также городским наземным электрическим транспортом (п. 9 Приказа Минтранса от 18.09.2008 № 152).

Из п. 2 Приказа № 152 также следует, что его обязаны применять любые организации и предприниматели, эксплуатирующие легковые автомобили, грузовые автомобили, автобусы, троллейбусы и трамваи. Таким образом, владелец указанного транспорта может не оказывать услуги по договору перевозки (фрахтования). Следовательно, составлять путевые листы обязаны и те хозяйствующие субъекты, которые используют транспорт для собственных (служебных, хозяйственных) нужд.

При таких обстоятельствах, несмотря на то, что ни ФИО2, ни ООО «Велис» не представлено документов, отражающих основания использования последним транспортного средства Скания, суд приходит к выводу о том, что данный автомобиль на законных основаниях был передан собственником обществу и использовался им в своей хозяйственной деятельности.

Оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу о том, что ДД.ММ.ГГГГ на момент ДТП ФИО1, выполняя рейс, управлял автомобилем <данные изъяты>, по заданию, с ведома и под контролем работодателя в связи с исполнением трудовых обязанностей.

Приказ о расторжении трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ в данном случае не является доказательством, достоверно подтверждающим прекращение трудовых отношений между ООО «Велис» и ФИО1, поскольку фактическое допущение работодателем ДД.ММ.ГГГГ водителя к работе на том же транспортном средстве является основанием считать, что трудовые отношения между сторонами продолжились.

Оснований полагать, что ДД.ММ.ГГГГ транспортное средство было изъято собственником у ООО «Велис» и передано ФИО1 для использования по своему усмотрению в личных целях, у суда не имеется.

Принимая во внимание, что достаточных доказательства, опровергающих изложенное, не представлено, суд приходит к выводу о том, что обязанность по возмещению убытков, причиненных в результате дорожно-транспортного происшествия, подлежит возложению на ООО «Велис», что не лишает общество в последующем права обратного требования к ФИО1 в размере выплаченного возмещения.

Таким образом, суд считает необходимым исковые требования АО «Группа Ренессанс Страхование» к ООО «Велис» удовлетворить в полном объеме и взыскать в его пользу с ответчика разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба, которая составляет 683 810 рублей.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса.

При подаче иска АО «Группа Ренессанс Страхования» была уплачена государственная пошлина в размере 10 038 рублей, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины в размере 10 038 рублей.

Руководствуясь ст.ст. 1068, 1079, 1100-1110 ГК РФ, 98, 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:


Исковое заявление акционерного общества «Группа Ренессанс Страхование» к обществу с ограниченной ответственностью «Велис» о возмещении ущерба удовлетворить полностью.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Велис» в пользу акционерного общества «Группа Ренессанс Страхование» ущерб в размере 683 811 (шестисот восьмидесяти трех тысяч восьмисот одиннадцати) рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 10 038 (десяти тысяч тридцати восьми) рублей.

В удовлетворении исковых требований акционерного общества «Группа Ренессанс Страхование» к ФИО1, ФИО2 о возмещении ущерба отказать.

На решение может быть подана апелляционная жалоба или принесено апелляционное представление в течение одного месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме в Брянский областной суд через Дятьковский городской суд.

Мотивированное решение суда составлено ДД.ММ.ГГГГ.

Председательствующий <данные изъяты> Н.А. Румянцева

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>



Суд:

Дятьковский городской суд (Брянская область) (подробнее)

Истцы:

АО "Группа Ренессанс Страхование" (подробнее)

Ответчики:

ООО "Велис" (подробнее)

Судьи дела:

Румянцева Наталия Александровна (судья) (подробнее)


Судебная практика по:

По лишению прав за обгон, "встречку"
Судебная практика по применению нормы ст. 12.15 КОАП РФ

Трудовой договор
Судебная практика по применению норм ст. 56, 57, 58, 59 ТК РФ

Ответственность за причинение вреда, залив квартиры
Судебная практика по применению нормы ст. 1064 ГК РФ

Источник повышенной опасности
Судебная практика по применению нормы ст. 1079 ГК РФ