Постановление от 22 октября 2024 г. по делу № А51-8667/2024Пятый арбитражный апелляционный суд ул. Светланская, 115, г. Владивосток, 690001 http://5aas.arbitr.ru/ Дело № А51-8667/2024 г. Владивосток 22 октября 2024 года Пятый арбитражный апелляционный суд в составе судьи Е.Н. Шалагановой, рассмотрев апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО1, апелляционное производство № 05АП-4604/2024 на решение от 21.08.2024 судьи Т.Б. Власенко по делу № А51-8667/2024 Арбитражного суда Приморского края, рассмотренному в порядке упрощенного производства, по иску общества с ограниченной ответственностью «Восьмая заповедь» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 100 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на фотографическое произведение, Общество с ограниченной ответственностью «Восьмая заповедь» (далее – ООО «Восьмая заповедь», общество) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с индивидуального предпринимателя ФИО1 (далее – ИП ФИО1, предприниматель) 100 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на фотографические произведения с именами «IMG_9451.jpg», «IMG_9823.jpg» путем их доведения до всеобщего сведения (из расчета по 50 000 рублей за каждое из двух нарушений). В соответствии с правилами главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) и с учетом разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, изложенных в постановлении от 18.04.2017 № 10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и об упрощенном производстве», дело рассмотрено в порядке упрощенного судопроизводства. Решением, принятым 08.07.2024 путем подписания резолютивной части, с ответчика взыскано 50 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на фотографические произведения, в остальной части иска отказано. Мотивированное решение суда изготовлено 21.08.2024. В апелляционной жалобе предприниматель просит обжалуемый судебный акт отменить и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований. По мнению предпринимателя, она не является надлежащим ответчиком по той причине, что не имеет и никогда не имела никакого отношения к домену, на сайте которого размещены фотографические произведения. Через канцелярию суда в материалы дела поступило заявление ФИО2 о вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. В обоснование своего ходатайства ФИО2 утверждает, что является администратором домена autogear.ru, и в 2022 году именно он размещал информацию о ФИО1 на странице https://autogear.ru/ig/privacy-policy/ «Политика конфиденциальности» сайта autogear.ru, Указанное заявление судом рассмотрено и отклонено, поскольку в силу части 3 статьи 266 АПК РФ в арбитражном суде апелляционной инстанции не применяются правила о привлечении к участию в деле третьих лиц, а также иные правила, установленные настоящим Кодексом только для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции. При этом суд отмечает, что в суде первой инстанции заявление о вступлении в дело ФИО2 не заявлялось, решение по настоящему делу права и обязанности указанного лица не затрагивает, в связи с чем основания для отмены решения применительно к пункту 4 части 4 статьи 270 АПК РФ и по иным положениям указанной части статьи 270 АПК РФ и перехода к рассмотрению дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции в соответствии с частью 6.1 статьи 268 АПК РФ, также отсутствуют. В соответствии с частью 1 статьи 272.1 АПК РФ апелляционный суд рассмотрел жалобу без вызова сторон. Исследовав и оценив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, проверив в порядке статей 266-271 АПК РФ правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм процессуального и материального права, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены обжалуемого судебного акта в силу следующих обстоятельств. Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ФИО3 является автором фотографических произведений с именами «IMG_9451.jpg», «IMG_9823.jpg». Исключительные права на данные изображения осуществляет истец на основании заключенного с автором договора №ДУ-300819 доверительного управления исключительными правами на фотографические произведения от 30.08.2019. Согласно тексту искового заявления на странице сайта с доменным именем autogear.ru, расположенной по адресу https://autogear.ru/article/519/35/pilates-otzviwi-o-sistemeuprajneniy/, была размещена информация с названием «Выбор места проведения тренировок», в которой, помимо иных фотографических произведений, было использовано фотографическое произведение «IMG_9451.jpg» с изображением двух девушек, которые выполняют упражнение (далее также – фото №1). Помимо этого на странице сайта с доменным именем autogear.ru, расположенной по адресу https://autogear.ru/article/246/592/trenirovka-na-massu-spinyi-bazovyieuprajneniya/kompleksnaya-programma-i-otzyivyi, была размещена информация с названием «Выбор места проведения тренировок», в которой, помимо иных фотографических произведений, было использовано фотографическое произведение «IMG_9823.jpg» с изображением девушки, которая выполняет на тренажере тягу верхнего блока (далее также – фото № 2). Согласно документу «Политика конфиденциальности», размещенному на сайте с доменным именем autogear.ru, владельцем сайта с доменным именем autogear.ru является ИП ФИО1 Претензией от 31.08.2023 № 1964-31-08П ООО «Восьмая заповедь» потребовало от ИП ФИО1 прекращения дальнейшего незаконного использования фотографических произведений и выплаты компенсации за нарушение исключительного права на фотографические произведения. Неисполнение ответчиком в полном объеме требований истца явилось основанием для обращения последнего в суд с настоящим иском. При рассмотрении настоящего спора суд первой инстанции обоснованно руководствовался следующим. В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) объектами авторских прав являются, в частности, произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения. Согласно пункту 3 статьи 1259 ГК РФ авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме. В силу пункта 4 статьи 1259 ГК РФ для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей. В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом. Пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ, в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Статьей 1301 ГК РФ предусмотрено, что в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения. Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, суд первой инстанции признал доказанным факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на фото №№1 и 2, однако, принимая во внимание конкретные обстоятельства данного дела, а именно: незначительный перечень использованных ответчиком фотографических произведений, отсутствие доказательств грубого характера допущенного ответчиком нарушения, недоказанность факта наступления для истца каких-либо негативных последствий вследствие такого нарушения (в виде убытков или умаления деловой репутации), суд первой инстанции, руководствуясь принципами разумности и справедливости, счел необходимым уменьшить сумму компенсации, подлежащую выплате ответчиком в пользу истца, до 50 000 рублей. Отклоняя довод ИП ФИО1 о том, что она не может признаваться ненадлежащим ответчиком по делу, поскольку не является администратором домена, апелляционный суд исходит из следующего. Согласно пункту 17 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – Закон об информации) под владельцем сайта в сети «Интернет» понимается лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок использования сайта в сети Интернет, в том числе порядок размещения информации на таком сайте. В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в доменах RU и РФ (утверждены решением Координационного центра национального домена сети Интернет 05.10.2011 № 2011-18/81) администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, то есть определяет порядок использования домена. Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации. Поскольку фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего Интернет-ресурса, владелец домена несет ответственность за содержание размещенной на таком сайте информации. Согласно пункту 78 Постановления № 10 владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта (пункт 17 статьи 2 Закона об информации), поэтому бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта. При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте информации (пункт 2 статьи 10 Закона об информации), презюмируется, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт. Таким образом, в случае неправомерного использования только на сайте результатов интеллектуальной деятельности и/или средств индивидуализации непосредственным нарушителем является владелец сайта (то есть лицо, определяющее порядок использования сайта) и/или пользователь, неправомерно разместивший материал, к которым применяются меры ответственности за это нарушение. Если нарушение совершено на сайте, то надлежащим ответчиком по иску о пресечении нарушения (прекращении использования спорных объектов на сайте) является владелец сайта, поскольку именно он имеет возможность удалить информацию с сайта. Поскольку именно владелец сайта определяет порядок использования сайта, бремя доказывания того, что информация на сайте размещена иным лицом, а не владельцем сайта, и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта. При отсутствии доказательств обратного владелец сайта презюмируется непосредственным нарушителем. Позиция о правомерности обращения с исковыми требованиями к лицу, информация о котором содержится на сайте, где было зафиксировано нарушение авторских прав, подтверждается постановлением Суда по интеллектуальным правам от 19.12.2022 по делу № А40-19355/2022. Вместе с тем требование о возмещении убытков за незаконное использование объекта исключительного права, а равно требование о взыскании компенсации (подпункт 3 пункта 1, пункт 3 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено как к администратору соответствующего доменного имени, так и к лицу, фактически использовавшему доменное имя, в том числе для размещения сайта. Аналогичная позиция содержится в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 01.08.2016 по делу № А40-173379/2015, согласно которому тот факт, что администрирование доменными именами осуществляется иными лицами, не может освобождать от ответственности лицо, фактически использующее сайт, при наличии соответствующих доказательств, подтверждающих такое фактическое использование. Таким образом, истцу принадлежит право выбора, к кому обращаться с исковыми требованиями - к администратору доменного имени или фактическому владельцу сайта. При этом истец не лишен права обратиться в суд и к администратору, и к владельцу сайта. Согласно части 2 статьи 10 Закона об информации информация, распространяемая без использования средств массовой информации, должна включать в себя достоверные сведения о ее обладателе или об ином лице, распространяющем информацию, в форме и в объеме, которые достаточны для идентификации такого лица. Владелец сайта в сети «Интернет» обязан разместить на принадлежащем ему сайте информацию о своих наименовании, месте нахождения и адресе, адресе электронной почты для направления заявления, указанного в статье 15.7 настоящего Федерального закона, а также вправе предусмотреть возможность направления этого заявления посредством заполнения электронной формы на сайте в сети «Интернет». Как разъяснено в пункте 55 Постановления № 10, при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения. Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ, статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети «Интернет». Допустимыми доказательствами являются, в том числе, сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами. В обоснование исковых требований истец указал, что ответчик является владельцем сайта с доменным именем autogear.ru, в подтверждение чего представил скриншоты страницы сайта с доменным именем autogear.ru, расположенной по адресу https://autogear.ru/iq/privacy-policy/ (Приложение № 1 к исковому заявлению), согласно которым на сайте с доменным именем autogear.ru размещен документ «Политика конфиденциальности», идентифицирующий именно ответчика как владельца сайта с доменным именем autogear.ru. Ввиду наличия у названных скриншотов всех необходимых критериев, указанных в пункте 55 Постановления № 10, скриншоты являются надлежащими доказательствами факта владения ответчиком сайтом с доменным именем autogear.ru, что в силу вышеизложенного позволяет признать ИП ФИО1 надлежащим ответчиком по делу и отклонить ее возражения в указанной части. По изложенным обстоятельствам привлечение к участию в настоящем деле ФИО2, утверждающего о том, что является администратором домена autogear.ru, и в 2022 году именно он размещал информацию о ФИО1 на странице https://autogear.ru/ig/privacy-policy/ «Политика конфиденциальности» сайта autogear.ru, не является обязательной. В соответствии со статьей 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения. В данном случае истцом было заявлено требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец определил ее в размере 100 000 рублей. По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации, исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации. В пункте 59 Постановления № 10 разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. Согласно пункту 62 Постановления №10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных абзацем вторым пункта 3 статьи 1252 ГК РФ. По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд устанавливает сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования (абзац второй пункта 62 Постановления № 10). При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ. После установления размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 1 статьи 1301 ГК РФ, снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов возможно лишь в исключительных случаях и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика. В рассматриваемом случае суд первой инстанции при определении размера компенсации исходил из того, что ответчиком допущено два нарушения исключительного права на фотографические произведения путем доведения их до всеобщего сведения. Суд посчитал требование истца о взыскании компенсации правомерным и подлежащим частичному удовлетворению в размере 50 000 рублей, исходя из компенсации в размере по 25 000 рублей за каждый из двух фактов нарушения. Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции у апелляционного суда не имеется. С учетом изложенного, доводы апелляционной жалобы не нашли своего подтверждения, не опровергают выводы суда первой инстанции, ввиду чего признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта. Обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, исследованным судом первой инстанции, дана надлежащая правовая оценка по правилам, установленным статьей 71 АПК РФ, выводы суда первой инстанции соответствуют материалам дела и действующему законодательству. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены принятого судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено. В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе относятся на заявителя апелляционной жалобы. Руководствуясь статьями 258, 266-271, 272.1 АПК РФ, Пятый арбитражный апелляционный суд Решение Арбитражного суда Приморского края от 21.08.2024 по делу №А51-8667/2024 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам через Арбитражный суд Приморского края в течение двух месяцев по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Судья Е.Н. Шалаганова Суд:5 ААС (Пятый арбитражный апелляционный суд) (подробнее)Истцы:ООО "Восьмая заповедь" (ИНН: 3459070255) (подробнее)Ответчики:ИП Зубенко Татьяна Михайловна (ИНН: 253905326107) (подробнее)Иные лица:Арбитражный суд Приморского края (подробнее)ИП Зубенко Андрей Валерьевич (подробнее) Отдел адресно-справочной работы УМВД России по Приморскому краю (подробнее) Судьи дела:Шалаганова Е.Н. (судья) (подробнее) |