Решение от 29 ноября 2022 г. по делу № А76-21207/2022АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации Дело № А76-21207/2022 29 ноября 2022 года г. Челябинск Судья Арбитражного суда Челябинской области Сысайлова Е.А. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска (ОГРН <***>, г.Челябинск) к обществу с ограниченной ответственностью «Общественный городской транспорт» (ОГРН <***>, г. Челябинск) о взыскании 3 007 649 руб. 86 коп., при участии в судебном заседании: от истца: ФИО2, - представителя, действующего на основании доверенности от 24.02.2022, личность удостоверена удостоверением, предъявлен диплом, от ответчика ФИО3, - представителя, действующего на основании доверенности от 03.06.2022, личность удостоверена паспортом, предъявлен диплом, Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска (ОГРН <***>, г. Челябинск) (далее – истец, комитет) обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Общественный городской транспорт» (ОГРН <***>, г.Челябинск) (далее – ответчик, ООО «Общественный городской транспорт», ООО «ОГТ») о взыскании задолженности за период с 01.10.2021 по 14.12.2021 по договору аренды от 22.11.2019 №АС-9429 в размере 2 958 835 руб. 97 коп., неустойки за просрочку исполнения обязательства за период с 11.10.2021 по 14.12.2021 в размере 132 175 руб. 91 коп. Определением Арбитражного суда Челябинской области от 01.07.2022 исковое заявление принято к производству с назначением даты предварительного судебного заседания. Дело рассмотрено Арбитражным судом Челябинской области в соответствии со ст.37 АПК РФ по правилам договорной подсудности: п.7.2 договора аренды автотранспортных средств от 22.11.2019 №АС-9429. В обоснование своих требований истец указывает следующие обстоятельства: 22.11.2019 между сторонами заключен договор аренды автотранспортных средств №АС-9429, в ходе исполнения которого у ООО «Общественный городской транспорт» возникла задолженность по внесению арендной платы на сумму 2 958 835 руб. 97 коп. Просрочка исполнения обязательств по оплате также послужила основанием для начисления и предъявления к взысканию неустойки за период с 11.10.2021 по 14.12.2021 в размере 132 175 руб. 91 коп. 14.04.2022 истец направил в адрес ООО «Общественный городской транспорт» претензию №16087 с требованием погасить образовавшуюся сумму задолженности, также уведомив о готовности ее принудительного взыскания, которая оставлена без удовлетворения. Ответчиком в порядке ч.1 ст.131 АПК РФ был представлен отзыв на исковое заявление, в котором последний выразил несогласие с иском. 30.09.2022 через систему «Мой Арбитр» в материалы дела поступило заявление об уточнении исковых требований в порядке статьи 49 АПК РФ. В силу ч.1 ст.49 АПК РФ, истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований. Как следует из постановлений Конституционного Суда Российской Федерации от 05.02.2007г. №2-П и от 26.05.2011г. №10-П, предусмотренное ч.1 ст.49 АПК Российской Федерации право истца при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание иска также вытекает из конституционно значимого принципа диспозитивности, который, в частности, означает, что процессуальные отношения в гражданском судопроизводстве возникают, изменяются и прекращаются главным образом по инициативе непосредственных участников спорного материального правоотношения, имеющих возможность с помощью суда распоряжаться своими процессуальными правами, а также спорным материальным правом. В Постановлении Президиума ВАС РФ от 24.07.2012г. №5761/12 по делу №А40-152307/10-69-1196 также указано, что ч.1 ст.49 АПК РФ предоставляет истцу исключительное право путем подачи ходатайства изменить предмет или основание иска. Таким образом, суд приходит к выводу, что заявленные истцом уточнения исковых требований не противоречат положениям ч.1 ст.49 АПК РФ, в связи с чем принимаются судом. Таким образом, судом рассматриваются исковые требования Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска к ООО «Общественный городской транспорт» о взыскании задолженности за период с 01.10.2021 по 14.12.2021 по договору аренды от 22.11.2019 №АС-9429 в размере 2 878 597 руб. 52 коп., неустойки за просрочку исполнения обязательства за период с 11.10.2021 по 14.12.2021 в размере 129 052 руб. 34 коп. В порядке ст. 163 АПК РФ в судебном заседании, проводимом 29.11.2022, объявлен перерыв до 29.11.2022 до 14 час. 15 мин. В соответствии с Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 19.09.2006 №113 «О применении статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» перерыв может быть объявлен как в предварительном судебном заседании, так и в заседании любой инстанции. Если продолжение судебного заседания назначено на иную календарную дату, арбитражный суд размещает на своем официальном сайте в сети Интернет или на доске объявлений в здании суда информацию о времени и месте продолжения судебного заседания (публичное объявление о перерыве и продолжении судебного заседания). Информация о перерыве была размещена на официальном сайте Арбитражного суда Челябинской области в сети Интернет. Стороны, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание после перерыва в судебное заседание не явились, явку полномочных представителей не обеспечили. Таким образом, дело рассматривается по правилам частей 1, 3, 5 статьи 156 АПК РФ в отсутствие стороны, извещенной надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, по имеющимся в деле доказательствам. Неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом, не препятствует рассмотрению дела по существу в их отсутствие (п.3 ст. 156 АПК РФ). В силу статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка лиц, извещённых надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения дела, если суд не признал их явку обязательной. Дело подлежит рассмотрению в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей сторон, извещённых надлежащим образом о месте и времени судебного заседания. Оценив, в порядке ст.71, 162 АПК РФ, представленные доказательства в отдельности, относимость, допустимость и их достоверность, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, суд приходит к следующему. 22.11.2019 между КУИЗО г.Челябинска (арендодатель) и ООО «Общественный городской транспорт» (арендатор) заключен договор аренды автотранспортных средств №АС-9429 (далее – договор), в соответствии с условиями которого арендодатель предоставляет арендатору за плату во временное владение и пользование, а арендатор принимает муниципальное имущество – транспортные средства, указанные в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (п.1.1 договора). Транспортные средства передаются по акту приема-передачи (приложение № 3) (пункт 1.2 договора). Согласно пунктам 1.3, 1.4 договора транспортные средства передаются арендатору для использования по целевому назначению – организации транспортного обслуживания населения на маршрутах городского сообщения с регулируемым тарифом. Транспортные средства передаются арендатору новыми (ранее не эксплуатируемыми), в технически исправном состоянии, пригодном для эксплуатации. За транспортные средства арендатор обязан в течение действия договора вносить арендную плату (которая полностью является доходом бюджета города Челябинска), авансом до 10 числа текущего месяца. Датой оплаты арендатором указанных платежей считается дата поступления денежных средств на расчетный счет арендодателя (п.3.1 договора). Расчет арендной платы за транспортные средства, указанные в перечне муниципального имущества (приложение №1), производится согласно приложению №2, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора (п.3.2 договора). В соответствии с данным приложением в редакции дополнительного соглашения от 22.11.2019 арендная плата за движимое имущество в год без НДС составляет 16 816 148 руб. 40 коп., арендная плата за движимое имущество в месяц без НДС составляет 1 401 345 руб. 70 коп. Арендная плата за движимое имущество за период с 22.11.2019 по 20.12.2019 составляет 1 324 497 руб. 71 коп. Срок действия договора установлен с 22.11.2019 по 20.12.2019 (пункт 4.1 договора). В случае неуплаты полностью или частично арендной платы в сроки, предусмотренные настоящим договором, арендатор обязан уплатить арендодателю пени в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки (п.5.2 договора). Пунктом 6.2 договора установлено, что договор прекращает свое действие по окончании срока, указанного в пункте 4.1 договора. После окончания срока действия договора арендатор не имеет преимущественного права на перезаключение договора на новый срок. Споры, возникающие между сторонами, подлежат рассмотрению Арбитражным судом Челябинской области (п.7.2 договора). Договор заключен на основании распоряжения Администрации города Челябинска от 22.11.2019 «О передаче муниципального имущества в аренду Обществу с ограниченной ответственностью «Общественный городской транспорт»» (п.8.1 договора). В приложении № 1 к договору аренды автотранспортных средств от 22.11.2019 №АС-9429 сторонами согласован перечень муниципального движимого имущества (автотранспортные средства), передаваемого в аренду. По акту приема-передачи муниципального имущества от 22.11.2019 истец передал ответчику транспортные средства. 14.04.2022 истец направил в адрес ответчика требование №16087 об оплате задолженности, которое оставлено без удовлетворения. Поскольку требование ООО «ОГТ» в добровольном порядке не исполнило, Комитет обратился с рассматриваемым иском в Арбитражный суд Челябинской области. В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства. Согласно пункту 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. Граждане (физические лица) и юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора (пункт 2 статьи 1 и статьей 421 Гражданского кодекса Российской Федерации). Статья 307 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе. Согласно пункту 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Сложившиеся между сторонами правоотношения регулируются положениями главы 34 Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды. В соответствии со статьей 606 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. В силу пункта 3 статьи 607 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных в договоре условие об объекте, подлежащем передаче в аренду, считается не согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным. Договор аренды должен содержать данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды (состав имущества, наименование, характеристику его качества, место его расположения и другие признаки). Индивидуализация недвижимого имущества производится посредством кадастрового и технического учета, в результате объект получает характеристики, которые позволяют выделить его из других объектов недвижимости. Право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику. Арендодателями могут быть также лица, управомоченные законом или собственником сдавать имущество в аренду (статья 608 Гражданского кодекса Российской Федерации). По договору аренды транспортного средства без экипажа арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации. Правила о возобновлении договора аренды на неопределенный срок и о преимущественном праве арендатора на заключение договора аренды на новый срок (статья 621 Гражданского кодекса Российской Федерации) к договору аренды транспортного средства без экипажа не применяются (статья 642 Гражданского кодекса Российской Федерации). В силу статьи 643 Гражданского кодекса Российской Федерации договор аренды транспортного средства без экипажа должен быть заключен в письменной форме независимо от его срока. К такому договору не применяются правила о регистрации договоров аренды, предусмотренные пунктом 2 статьи 609 Гражданского кодекса Российской Федерации. Спорные правоотношения сторон возникли из договора аренды автотранспортных средств от 22.11.2019 № АС-9429. Исследовав содержание указанного договора, суд приходит к выводу об отсутствии оснований считать анализируемый договор незаключенным, поскольку его содержание соответствует требованиям пункта 3 статьи 607, статье 642 Гражданского кодекса Российской Федерации о согласовании объекта аренды. Признаков недействительности (ничтожности) спорного договора аренды арбитражный суд также не усматривает, поскольку содержание договора соответствует положениям главы 34 Гражданского кодекса Российской Федерации. Из взаимосвязанных положений статей 611, 614, 616 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что обязанностью арендодателя по договору аренды является передача во владение и пользование арендатора предмета аренды, а обязанностью арендатора – оплата арендного пользования. В соответствии с пунктом 3 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору. Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательств. Согласно пункту 1 статьи 610 Гражданского кодекса Российской Федерации договор аренды заключается на срок, определенный договором. В пункте 4.1 договора стороны установили, что договор действует с 22.11.2019 по 20.12.2019. Таким образом, в силу приведенных положений закона и договора, действие договора от 22.11.2019 № АС-9429 прекращено с 21.12.2019. Согласно статье 622 Гражданского кодекса Российской Федерации при прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором. В пункте 3 статьи 405 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора. В соответствии с пунктом 38 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2002 № 66 «Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой» (далее – Информационное письмо № 66), прекращение договора аренды само по себе не влечет прекращения обязательства по внесению арендной платы, оно будет прекращено надлежащим исполнением арендатором обязательства по возврату имущества арендодателю. Взыскание арендной платы за фактическое использование арендуемого имущества после истечения срока действия договора производится в размере, определенном этим договором. Арендодатель не вправе требовать с арендатора платы за период просрочки возврата имущества в связи с прекращением договора в случае, если арендодатель сам уклонялся от приемки арендованного имущества (пункт 37 информационного письма № 66). Факт пользования арендатором переданным имуществом в спорный период подтвержден материалами дела. Акты возврата имущества из аренды подписаны сторонами только 12.11.2021 и 15.12.2021, то есть за пределами спорного периода. В предусмотренных законом случаях плата по договору аренды может устанавливаться или регулироваться уполномоченным на то органом (пункт 1 статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации). Приложением № 2 к договору, в редакции дополнительного соглашения от 22.11.2019 сторонами согласовано, что расчет арендной платы произведен на основании постановлений администрации города Челябинска от 31.12.2013 № 283-п «Об установлении размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности города Челябинска», от 23.09.2015 № 205-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 31.12.2013 № 283-п». Годовая арендная плата за движимое имущество рассчитывается по формуле: Ап=БСхК1хК2хК3 – где Ап- годовой размер арендной платы БС = 216 982 560 руб. 00 коп. – балансовая стоимость передаваемого муниципального имущества, определенная на дату заключения договора аренды; К1 = 1,0 – коэффициент износа муниципального имущества зависит от общей степени износа сдаваемого в аренду муниципального имущества; К2 = 1,0 – коэффициент назначения использования имущества; К3= 0,0775 – коэффициент индексации. Арендная плата за движимое имущество в год без НДС составляет 16 816 148 руб. 40 коп. Арендная плата за движимое имущество в месяц без НДС составляет 1 401 345 руб. 70 коп. Арендная плата за движимое имущество за период с 22.11.2019 по 20.12.2019 составляет 1 324 497 руб. 71 коп. Согласно пункту 2 постановления Администрации города Челябинска от 31.12.2013 № 283-п «Об установлении размеров арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности города Челябинска» при сдаче в аренду муниципального имущества годовая арендная плата устанавливается индивидуально для каждого арендатора и рассчитывается по формуле: Ап = БС x К1 x К2 x К3, где Ап – годовой размер арендной платы (рублей/год); БС – балансовая стоимость (первоначальная, восстановительная с учетом переоценки, рыночная стоимость не ниже остаточной) передаваемого муниципального имущества, определенная на дату заключения договора аренды (рублей); К1 – коэффициент износа муниципального имущества, зависит от общей степени износа сдаваемого в аренду муниципального имущества. Процент износа муниципального имущества определяется как отношение общей суммы амортизации основных средств к общей первоначальной стоимости имущества, умноженной на сто процентов. Значение коэффициента износа устанавливается в зависимости от процента износа имущества. К2 – коэффициент назначения использования имущества: - для хозяйствующих субъектов, использующих муниципальное движимое имущество для выполнения работ по муниципальному заказу, объем которых составляет более пятидесяти процентов от общего объема производства, К2 равен 0,5; - для хозяйствующих субъектов, за исключением указанных выше, К2 равен 1,0; К3 – коэффициент индексации. Коэффициент индексации устанавливается на очередной год, равным ставке рефинансирования Банка России по состоянию на 1 января текущего года. Согласно письму Управления транспорта администрации города Челябинска от 24.07.2020 №039/1956 основным видом деятельности ООО «ОГТ» является деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам. С апреля 2017 года общество осуществляет оказание услуг по муниципальным контрактам по перевозке пассажиров и багажа по внутримуниципальным маршрутам, используя арендуемое муниципальное имущество. По состоянию на 23.07.2020 обществом заключено 30 муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам. Вместе с тем, доказательств того, что названный объем заключенных муниципальных контрактов превышает пятьдесят процентов от общего объема производства общества материалы дела не содержат, в силу чего суд не усматривает оснований для применения при расчете арендной платы муниципального имущества с применением коэффициента К2 в размере 0,5. Само по себе наличие заключенных муниципальных контрактов на оказание услуг по муниципальным контрактам по перевозке пассажиров и багажа по внутримуниципальным маршрутам, не является безусловным основанием для изменения коэффициента назначения использования имущества. Согласно части 1 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) по вопросам местного значения населением муниципальных образований непосредственно и (или) органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления принимаются муниципальные правовые акты. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, подлежат обязательному исполнению на всей территории муниципального образования (часть 3 статьи 7 Закона № 131-ФЗ). В соответствии с пунктами 1 и 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора; условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 Гражданского кодекса Российской Федерации). Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 20 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2011 №73 «Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды», если федеральный закон, предусматривающий необходимость государственного регулирования арендной платы, отсутствует, но публично-правовое образование установило правила, которыми оно руководствуется при определении арендной платы и условий сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности этого публично-правового образования, судам надлежит учитывать следующее. Акты, которыми устанавливаются такие правила, регулируют публичные отношения, связанные с управлением государственным или муниципальным имуществом, и адресованы соответствующим органам, осуществляющим управление. Поэтому их положения применяются к договору аренды лишь постольку, поскольку это предусмотрено самим договором. Если стороны распространили действие упомянутого акта на свои отношения из договора аренды, но договор содержит какое-либо условие, изначально противоречащее действовавшему в момент его заключения положению названного акта, предполагается, если не доказано иное, что стороны отдали приоритет данному условию договора (статья 431 Гражданского кодекса Российской Федерации). Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, исходя из представленных доказательств (часть 1 статьи 64, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Принимая во внимание согласование сторонами при подписании договора от 22.11.2019 № АС-9429, равно как и при его исполнении, коэффициента назначения использования имущества К2 в размере 1,0, отсутствие разногласий относительно указанного коэффициента, а также условий, позволяющих произвести перерасчет арендной платы по исполненному договору, отсутствие соглашений об изменении размера арендной платы, размер арендной платы, подлежащей внесению в спорный период, подлежит определению на основании согласованных контрагентами положений арендной сделки, условия которой в установленном порядке не изменялись. Спора в части применения иных коэффициентов между истцом и ответчиком не имеется. По смыслу норм статей 606, 614 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 65, части 1 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации бремя доказывания надлежащего исполнения обязательства по оплате арендной платы и отсутствия задолженности перед арендодателем лежит на арендаторе. Согласно расчету истца задолженность общества по арендным платежам по договору аренды от 22.11.2019 № АС-9429 составила 2 878 597 руб. 52 коп. В материалы дела ответчиком представлен контррасчет, согласно которому сумма основного долга составила 2 865 412 руб. 94 коп. Доказательства внесения арендой платы представлены не были. Вместе с тем, по мнению суда, представленный истцом расчет задолженности по внесению арендной платы не является верным. Так, определяя размер задолженности за период с 01.11.2021 по 11.11.2021 пропорционально количеству дней календарного месяца, истцом произведен расчет основного долга исходя из расчета 3 450 руб. 28 коп. в день, тогда как арендная плата за упомянутый период в день за одно транспортное средство составила 2 919 руб. 47 коп. (1 401 345,70 / 30 дней / 16 транспортных средств). При определении расчета задолженности истцом не учтено, что в период с 01.12.2021 по 14.12.2021 ответчиком арендовано 10 транспортных средств, следовательно, при учете, что арендная плата за 1 календарный день составила 2 825 руб. 29 коп., тогда сумма основного долга за период с 01.12.2021 по 14.12.2021 составляет 395 541 руб. 13 коп. При указанных обстоятельствах размер задолженности по внесению арендной платы за период с 01.10.2021 по 14.12.2021 составляет 2 865 412 руб. 94 коп. (1 401 345,70 + 513 826,77 + 554 699,34 + 395 541,13). Согласно п.1 ст.307 ГК РФ, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. В соответствии с п.1, 3 ст.308 Кодекса, в обязательстве в качестве каждой из его сторон - кредитора или должника - могут участвовать одно или одновременно несколько лиц. Обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц). При указанных обстоятельствах, учитывая, что доказательств погашения суммы долга ответчиком не представлено, суд приходит к выводу о правомерности заявленных исковых требований в части взыскания основного долга на сумму 2 865 412 руб. 94 коп. на основании ст.307, 308 и 310 ГК РФ. В ходе рассмотрения настоящего спора, 29.11.2022 от ответчика в материалы дела поступило заявление о признании им исковых требований в части взыскания основного долга в размере 2 865 412 руб. 94 коп. Ответчик считает требования истца в части основного долга обоснованными и подлежащими удовлетворению в объеме, рассчитанном ответчиком в контрарасчете. Заявление подписано представителем ООО «Общественный городской транспорт» ФИО3 действующим на основании доверенности, имеющей полномочия на признание иска. Оценив в порядке ст. ст. 71, 162 АПК РФ, представленные доказательства в отдельности, относимость, допустимость и их достоверность, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, суд приходит к следующим выводам. В соответствии с ч. 3 ст. 49 АПК РФ, ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции признать иск полностью или частично. Согласно ч. 4 ст. 170 Кодекса, в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска и принятие его судом. Заявление о признании иска подписано представителем ООО «Общественный городской транспорт» ФИО3, обладающим полномочиями на подачу такого заявления, в связи с чем принимается судом. Истцом заявлено о взыскании с ответчика неустойки за период с 11.10.2021 по 14.12.2021 за просрочку внесения арендной платы в размере 129 052 руб. 34 коп. В силу статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного права. Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке (статья 331 Гражданского кодекса Российской Федерации). По условиям п.5.2. договора аренды автотранспортных средств от 22.11.2021 №АС-9429, в случае неуплаты полностью или частично арендной платы в сроки, предусмотренные настоящим договор, арендатор обязан уплатить арендодателю пени в размере 0,1 % от суммы долга за каждый день просрочки. Таким образом, письменная форма соглашения о неустойке истцом и ответчиком соблюдена. Учитывая, что доказательств своевременной оплаты арендных платежей ответчиком в материалы дела не представлено, суд приходит к выводу об обоснованности требований истца о взыскании договорной неустойки. Ответчиком заявлено ходатайство о применении положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной нормой права, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Основанием для применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации может служить только явная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств. Взаимосвязанные положения пункта 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» и пункта 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.07.1997 № 17 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» не исключают права суда снизить размер заявленной к взысканию договорной неустойки при наличии соответствующего ходатайства ответчика и установленного факта несоразмерности неустойки. Указанный вывод согласуется с правовой позицией Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сформулированной в постановлении Президиума от 15.07.2014 № 5467/14, а также с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в определениях от 22.04.2004 № 154-О, от 21.12.2000 № 263-О, согласно которой право суда на уменьшение неустойки призвано обеспечить баланс прав и интересов должника и кредитора в части соотношения меры ответственности и размера действительного ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения. При изложенных обстоятельствах, сам по себе факт непредставления ответчиком доказательств тех обстоятельств, которые указаны в абзаце 4 пункта 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» не может свидетельствовать о соразмерности и разумности заявленной кредитором к взысканию неустойки. Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сформулированной в постановлении Президиума от 01.07.2014 №4231/14, при заявлении ответчиком о несоразмерности неустойки суд автоматически не уменьшает ее размер, но вопрос о пределах снижения неустойки является тем обстоятельством, в отношении которого действует принцип состязательности сторон. Таким образом, суд с учетом предоставленных ему полномочий с учетом доводов и возражений сторон вправе дать оценку фактическим обстоятельствам конкретного дела и определить, насколько заявленная кредитором договорная неустойка обеспечивает защиту его имущественных интересов от допущенного должником правонарушения и компенсирует его потери в результате нарушения обязательства. Согласно пункту 2 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.07.1997 № 17 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» критериями для установления несоразмерности неустойки в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств; длительность неисполнения обязательств и др. В данном случае из материалов дела следует, что размер неустойки, предусмотренный пунктом 5.2 договора, почти в три раза превышает двойную ставку рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Стимулирующая функция неустойки, реализуется во взаимосвязи с её компенсационной природой и вопреки убеждению истца не может носить карательного характера, в силу чего снижение неустойки судом в пределах предоставленных нормой статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации полномочий не свидетельствует о нивелировании стимулирующей функции неустойки, а позволяет обеспечить баланс прав и интересов должника и кредитора при исполнении гражданско-правового обязательства. При изложенных обстоятельствах, суд приходит к выводу о несоразмерности заявленного размера неустойки последствиям нарушения обязательств и необходимости ее уменьшения с 0,1% до 0,03% от суммы долга за каждый день просрочки. Также, суд находит заслуживающим внимание довод стороны ответчика о социально полезной деятельности, реализуемой обществом «Общественный городской транспорт». По данным ЕГРЮЛ в отношении ответчика, его основным видом деятельности являются регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении (код ОКВЭД 49.31.21). При этом, истец, КУИиЗО г.Челябинска, также выступает соучредителем данного общества с размером доли в уставном капитале 5 % наряду с МУП «Служба организации движения». Согласно произведенному судом перерасчету неустойки за период с 01.10.2021 по 14.12.2021 из расчета 0,03% на сумму задолженности, исковые требования в части взыскания суммы неустойки подлежат удовлетворению в размере 38 296 руб. 12 коп. Исследовав представленные сторонами доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о том, что требования истца являются обоснованными, подтверждаются материалами дела и подлежат удовлетворению в части. Согласно статье 112 АПК РФ, вопросы распределения судебных расходов, к которым, в соответствии со статьей 101 АПК РФ, относится государственная пошлина, разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу. В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В соответствии с пунктом 1.1 части 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации истец освобожден от уплаты государственной пошлины за подачу иска. Согласно части 3 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина, от уплаты которой в установленном порядке истец был освобожден, взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, если ответчик не освобожден от уплаты государственной пошлины. Государственная пошлина, подлежащая уплате в федеральный бюджет за подачу искового заявления составляет 38 038 руб. В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», положения процессуального законодательства о пропорциональном возмещении (распределении) судебных издержек (статьи 98, 102, 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статья 111 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, статья 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) не подлежат применению при разрешении требования о взыскании неустойки, которая уменьшается судом в связи с несоразмерностью последствиям нарушения обязательства, получением кредитором необоснованной выгоды (статья 333 Гражданского кодекса Российской Федерации). С учетом удовлетворения заявленных требований в размере 2 993 066 руб. 68 коп. (без учета снижения суммы неустойки в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации) с ООО «ОГТ» в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина по иску в размере 37 853 руб. 57 коп. По общему правилу, в соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 333.40 НК РФ, не подлежит возврату уплаченная государственная пошлина при добровольном удовлетворении ответчиком (административным ответчиком) требований истца (административного истца) после обращения указанных истцов в Верховный Суд Российской Федерации, арбитражный суд и вынесения определения о принятии искового заявления (административного искового заявления) к производству. В то же время, согласно абз. 1 этого же пункта, при заключении мирового соглашения (соглашения о примирении), отказе истца (административного истца) от иска (административного иска), признании ответчиком (административным ответчиком) иска (административного иска), в том числе по результатам проведения примирительных процедур, до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу (административному истцу) подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины, на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции - 50 процентов, на стадии рассмотрения дела судом кассационной инстанции, пересмотра судебных актов в порядке надзора - 30 процентов. Суд обращает внимание, что ответчиком исковые требования были признаны в части взыскания основного долга. Государственная пошлина в размере 11 356 руб. 07 коп. (37 853,57 * 30%) подлежит взысканию с ответчика в пользу истца. Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Исковые требования удовлетворить в части. Применить положения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Общественный городской транспорт» (ОГРН <***>) в пользу Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска (ОГРН <***>) задолженность по договору аренды автотранспортных средств от 22.11.2019 №АС-9429 в размере 2 865 412 руб. 94 коп., неустойку в размере 38 296 руб. 12 коп. В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Общественный городской транспорт» (ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину за рассмотрение дела в размере 11 356 руб. 07 коп. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области. Судья Е.А. Сысайлова Суд:АС Челябинской области (подробнее)Ответчики:ООО "Общественный городской транспорт" (подробнее)Судебная практика по:Признание договора незаключеннымСудебная практика по применению нормы ст. 432 ГК РФ Уменьшение неустойки Судебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ |