Решение от 2 апреля 2021 г. по делу № А40-252675/2020Именем Российской Федерации Дело №А40-252675/20-96-1597 02 апреля 2021 года г. Москва Резолютивная часть решения объявлена 24.03.2021 Полный текст решения изготовлен 02.04.2021 Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Гутник П.С., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ» (ОГРН <***>) к ООО "ЛЭМ" (ОГРН <***>) о взыскании 12 876 949,29 руб., госпошлины. при участии в судебном заседании: от истца: ФИО2 по доверенности от 11.02.2021, диплом; от ответчика: ФИО3 по доверенности от 30.08.2020, диплом; Рассмотрев материалы дела, суд ООО «УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ» (далее по тексту – Истец, ООО «УЭС») обратилось в арбитражный суд с иском к ООО "ЛЭМ" (далее по тексту – Ответчик) о взыскании неосновательного обогащения в размере 12 876 949,29 руб. (с учётом ходатайства о снижении неустойки в порядке ст. 333 ГК РФ по п. 79 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 №7). Представитель истца поддержал заявленные требования в полном объеме по основаниям, изложенным в иске. Представитель ответчика по иску возражал по основаниям, изложенным в отзыве. Заслушав представителей сторон спора, исследовав письменные материалы дела, арбитражный суд приходит к следующему. ООО «Ленэлектромонтаж» (далее – Ответчик, ООО «ЛЭМ») посредством направления в адрес ООО «Уралэлектрострой» заявления о зачете № 4068-12-17(и) от 21.12.2017 г. в одностороннем порядке произвело зачет встречных однородных требований: - по договору подряда от 19.10.2015 г. № ЛЭМ-СП-243/15-21 (разработка проектной документации по ПС «Белгород») произведен зачет на сумму 7 186 500,00 рублей; - по договору подряда от 14.04.2016 г. № ЛЭМ-СП-123/16-21 (разработка рабочей документации по ПС «Белгород») произведен зачет на сумму 774 598,61 рублей; - по договору подряда от 19.10.2015 г. № ЛЭМ-СП-245/15-20 (разработка проектной документации по ПС «Губкин») произведен зачет на сумму 4 330 476,00 рублей; - по договору подряда от 19.04.2016 г. № ЛЭМ-СП-132/16-20 (разработку рабочей документации по ПС «Губкин») произведен зачет на сумму 585 374,68 рублей. По мнению истца, по итогам одностороннего зачета, проведенного ООО «ЛЭМ» у ответчика возникло неосновательное обогащение в размере 12 876 949 (Двенадцать миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот сорок девять) рублей 29копеек. Уклонение ответчика от оплаты данной задолженности и послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском. Данные обстоятельства и послужили основанием для обращения истца в суд с настоящим иском. Отказывая в удовлетворении исковых требований в полном объеме, суд исходит из следующего. К спорным правоотношениям подлежат применению нормы, регулирующие договор подряда, а также нормы о неосновательном обогащении. Согласно п. 1 ст. 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, в порядке, установленном настоящим Кодексом. В силу положений ч. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). Согласно ст. 410 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. В случаях, предусмотренных законом, допускается зачет встречного однородного требования, срок которого не наступил. Для зачета достаточно заявления одной стороны. Как установлено п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 N 6 "О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств" для прекращения обязательств зачетом, по общему правилу, необходимо, чтобы требования сторон были встречными, их предметы были однородными и по требованию лица, которое осуществляет зачет своим односторонним волеизъявлением (далее - активное требование), наступил срок исполнения. Указанные условия зачета должны существовать на момент совершения стороной заявления о зачете. Например, встречные требования сторон могут в момент своего возникновения быть неоднородными (требование о передаче вещи и требование о возврате суммы займа), но к моменту заявления о зачете встречные требования сторон уже будут однородны (требование о возмещении убытков за нарушение обязанности по передаче вещи и требование о возврате суммы займа). Следовательно, при отсутствии обязательства у одной из сторон не может повлечь прекращения взаимных обязательств зачетом, поскольку условием для применения ст. 410 ГК РФ является наличие встречных требований. Согласно позиции истца, встречность требований отсутствует, в связи с чем, на стороне ответчика образовалась задолженность по указанным договорам. ООО «ЛЭМ» направил ООО «УЭС» заявления о зачете №4068-12-17(и) от 21.12.2017 в одностороннем порядке произвел зачет встречных однородных требований по договору подряда от 14.04.2016 №ЛЭМ-СП-123/16-21 на сумму 774 598 руб. 61 коп., по договору подряда от 19.10.2015 №ЛЭМ-СП-243/15-21 на сумму 7 186 500 руб. 00 коп., по договору подряда от 19.04.2016 №ЛЭМ-СП-132/16-20 на сумму 585 374 руб. 68 коп., по договору подряда от 19.10.2015 №ЛЭМ-СП-245/15-20 на сумму 334 476 руб. 00 коп. Решением Арбитражного суда города Москвы от 13.01.2020 по делу № А40-307346/18-143-1644, оставленным без изменения Постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда от 23 июня 2020 года, Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 30.09.2020, было отказано в удовлетворении исковых требований ООО «УЭС» о признании недействительным одностороннего зачета встречных однородных требований по договору подряда от 14.04.2016 №ЛЭМ-СП-123/16-21 на сумму 774 598 руб. 61 коп., по договору подряда от 19.10.2015 №ЛЭМ-СП-243/15-21 на сумму 7 186 500 руб. 00 коп., по договору подряда от 19.04.2016 №ЛЭМ-СП-132/16-20 на сумму 585 374 руб. 68 коп., по договору подряда от 19.10.2015 №ЛЭМ-СП-245/15-20 на сумму 334 476 руб. 00 коп. Согласно ч. 2 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица. При этом свойством преюдиции обладают обстоятельства, составляющие фактическую основу ранее вынесенного по другому делу и вступившего в законную силу решения, когда эти обстоятельства имеют юридическое значение для разрешения спора, возникшего позднее. Под обстоятельствами, которые могут быть установленными, следует понимать обстоятельства, имеющие правовое значение. Правовое значение обстоятельств выявляется и устанавливается в результате правовой оценки доказательств, их существования и смысла. Обстоятельства, существование и правовое значение которых установлено с соблюдением установленного законодательством порядка, в случаях, предусмотренных законом, не нуждаются в повторном доказывании и должны приниматься, как доказанные. Согласно Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.05.2005 г. № 225/04, если фактам, имеющим значение для рассматриваемого дела, уже дана оценка вступившим в законную силу судебным актом по спору между теми же лицами, то они не нуждаются в повторном доказывании, так как переоценка изученных доказательств не допустима. Решением Арбитражного суда города Москвы от 13.01.2020 по делу № А40-307346/18-143-1644 установлено, что основания взаимных требований указаны в актах сверки взаимных расчетов на сумму 12 876 949 руб. 29 коп. Кроме того, решением Арбитражного суда города Москвы от 13.01.2020 по делу № А40-307346/18-143-1644 установлено следующее. «По договору от 14.04.2016 №ЛЭМ-СП-123/16-21 на сумму 774 598 руб. 61 коп., после проведения зачета встречных однородных требований остаток задолженности ООО «ЛЭМ» перед ООО «УЭС» по составляет 354 434 руб. 62 коп. (1 129 033,23 руб. - 774 598,61 руб.). По договору от 19.10.2015 №ЛЭМ-СП-243/15-21 на сумму 7 186 500 руб. (размер предъявленной неустойки и штрафа в соответствии с п.11.2.11. договора), после проведения зачета встречных однородных требований задолженность ООО «УЭС» перед ООО «ЛЭМ» по договору составляет 2 136 500 руб. (7 186 500 руб. - 5 050 000 руб.) По договору от 19.04.2016 №ЛЭМ-СП-132/16-20 на сумму 585 374 руб. 68 коп. (размер предъявленной неустойки), после проведения зачета встречных однородных требований остаток задолженности ООО «ЛЭМ» перед ООО «УЭС» по договору составляет 2 174 532 руб. 08 коп. (2 759 906,76 руб. - 585 374,68 руб.). По договору от 19.10.2015 №ЛЭМ-СП-245/15-20 на сумму 4 330 476 руб. (размер предъявленной неустойки), после проведения зачета встречных однородных требований задолженность ООО «УЭС» перед ООО «ЛЭМ» по договору составляет 334 476 руб. (4 330 476 руб. - 3 996 000 руб.)». При этом доводы ООО «УЭС» при рассмотрении вышеуказанного иска сводились к недействительности вышеуказанного зачета, в связи с необоснованностью начисления и отсутствием, по мнению Истца, встречного требования у ООО «ЛЭМ» по неустойке. Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 30.09.2020 установлено следующее: «суд в обжалуемых актах правильно отметил, что в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о недействительности сделки, а поэтому основания для удовлетворения заявленных требований в данном случае не имеется, с чем в настоящее время согласна и кассационная коллегия. Таким образом, суд в обжалуемых актах, по мнению кассационной коллегии, пришел к правильному выводу о том, оспариваемый зачет встречных однородных требований был произведен в полном соответствии с условиями, предусмотренными как законом, так и договорами (п. 12.3.), а поэтому обоснованно отказал в удовлетворении иска». Исследовав материалы дела, арбитражный суд пришёл к выводу, что Арбитражным судом города Москвы по делу №А40-307346/18-143-1644 были исследованы основания зачёта, наличие встречности требований ООО «УЭС» и ООО «ЛЭМ», основания для начисления неустойки в связи с просрочкой выполнения работ ООО «УЭС». Между тем, доводы ООО «УЭС» (Истца) в иске о взыскании неосновательного обогащения по настоящему делу дублируют доводы ООО «УЭС» при рассмотрении дела № А40-307346/18, которые были проверены судами трех инстанций и которым была дана надлежащая правовая оценка. Так, судами в деле № А40-307346/18 было установлено, что обстоятельства, на которые ссылалось ООО «УЭС» не могли повлиять на сроки выполнения работ по спорным договорам, доказательств того, что стороны по договорам согласовали бы новые задания на корректировку проектной документации, технические задания не представлены. Довод ООО «УЭС» о том, что проектная документация не могла быть изготовлена ранее, чем ПАО «ФСК ЕЭС» утвердило документы, являющееся основаниями для изготовления проектной документации, также был обоснованно признан судами несостоятельным, поскольку основанием для выполнения работ по договору на проектно-изыскательские работы для субподрядчика является задание на проектирование, утвержденное Подрядчиком, т.е. ООО «ЛЭМ». Кроме того, суды установили, что Субподрядчик (ООО «УЭС») в период исполнения спорных договоров не сообщал о приостановке работ в порядке, предусмотренном в силу ст. ст. 716,719 ГК РФ, а также условиями договоров. Кроме того, Субподрядчик не сообщал Подрядчику о необходимости изменения сроков выполнения работ по договорам, а также о необходимости подписания дополнительного соглашения в связи с изменением исходных данных. Таким образом, судами ранее установлена обоснованность начисления ООО «ЛЭМ» в адрес ООО «УЭС» неустойки за просрочку выполнения работ по договорам, отсутствие вины ООО «ЛЭМ» в просрочке ООО «УЭС». Попытка пересмотра в новом деле одних и тех же обстоятельств, установленных во вступивших в законную силу ранее принятых судебных актах, в которых участвовали те же лица (на что направлен настоящий иск ООО «УЭС») противоречит процессуальному законодательству. В рамках настоящего дела Истец фактически заявляет о пересмотре обстоятельств, установленных решением суда, который исследовал и установил все обстоятельства, что не допустимо. В связи с вышеизложенным, доводы ООО «УЭС» об отсутствии вины в просрочке выполнения работ, а также о выполнении работ по договорам в установленный срок не подлежат исследованию по настоящему делу. Истцом приложено к исковому заявлению по настоящему делу Заключение ЗАО «Ким и Партнеры» от 16.09.2019г. по результатам проведения технологического и ценового аудита документации по выполнению ООО «Уралэлектрострой» проектных работ в рамках заключенных с ООО «Ленэлектромонтаж» договоров». Истец не уведомил Ответчика о проведении технологического и ценового аудита ЗАО «Ким и партнеры» 16.09.2019г., нарушив тем самым процессуальные права Ответчика, в том числе принцип состязательности сторон в арбитражном процессе. Между тем, истцом не указано в обоснование какого довода истца представлено заключение ЗАО «Ким и Партнеры». Переоценка доказательств, установленных вступившим в силу решением арбитражного суда не допускается согласно положения АПК РФ. Заключение ЗАО «Ким и Партнеры» от 16.09.2019г. не является относимым доказательством по отношению к предмету настоящего спора. Кроме того, к выводам, содержащимся в заключении ЗАО «Ким и Партнеры» от 16.09.2019г. отнестись однозначно не представляется возможным, поскольку строительный эксперт не предупреждался об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, а сама рецензия была подготовлена на основании заключенного между Истцом и ЗАО «Ким и Партнеры» договора. Истцом заявлено ходатайство о снижении неустойки по правилам ст. 333 ГК РФ. Согласно п. 79 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" в случае списания по требованию кредитора неустойки со счета должника (пункт 2 статьи 847 ГК РФ), а равно зачета суммы неустойки в счет суммы основного долга и/или процентов должник вправе ставить вопрос о применении к списанной неустойке положений статьи 333 ГК РФ, например, путем предъявления самостоятельного требования о возврате излишне уплаченного (статья 1102 ГК РФ). Суд пришел к выводу, что оснований для применения положений ст. 333 ГК РФ и уменьшения ее размера не имеется. Пунктом 69 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 7 от 24.03.2016 г. "О применения судами положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" установлено, что подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (п. 1 ст. 333 ГК РФ). При рассмотрении вопроса о необходимости снижения неустойки по заявлению ответчика на основании ст. 333 ГК РФ следует исходить из того, что неисполнение или ненадлежащее исполнение должником денежного обязательства позволяет ему неправомерно пользоваться чужими денежными средствами. Поскольку никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, условия такого пользования не могут быть более выгодными для должника, чем условия пользования денежными средствами, получаемыми участниками оборота правомерно (пункт 2 Постановления Пленума ВАС РФ "О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации" от 22.12.2011 г. N 81). В соответствии с пунктами 71, 77 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса РФ об ответственности за нарушение обязательств" если должником является коммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме. Также снижение неустойки допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды. Согласно пункту 73 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 7 от 24.03.2016 г. бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения, наличия задолженности перед другими кредиторами, наложения ареста на денежные средства или иное имущество ответчика, отсутствия бюджетного финансирования, неисполнения обязательств контрагентам, добровольного погашения долга полностью или в части на день рассмотрения спора, выполнения ответчиком социально значимых функций, наличия у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами сами по себе не могут служить основанием для снижения размера неустойки. Согласно разъяснениям Конституционного Суда Российской Федерации, содержащимся в определении N 277-0 от 21.12.2000 г., именно законодатель устанавливает основания и пределы необходимых ограничений прав и свобод конкретного лица в целях защиты прав и законных интересов других лиц (часть 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации). Это касается и свободы договора. В определениях Конституционного суда РФ от 22.03.2012 N 424-0-0 и от 26.05.2011 г. N 683-0-0 указано, что п. 1 ст. 333 ГК РФ закрепляет право суда уменьшить размер подлежащей уплате неустойки, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, т.е., по существу, на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Именно поэтому в статье 333 ГК РФ идет речь идет не о праве суда, а, по существу, о его обязанности установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения. В соответствии со ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Истцом не представлено в материалы дела доказательств несоразмерности неустойки. Кроме того, истцом не представлен контррасчёт неустойки, а само по себе, заявление о снижении неустойки в порядке ст. 333 ГК РФ не является доказательством несоразмерности неустойки. Согласно правовой позиции, выраженной в Определении Верховного Суда РФ от 16.02.2016 N 80-КГ15-29 (Судебная коллегия по гражданским делам) снижение размера неустойки не должно вести к необоснованному освобождению должника от ответственности за просрочку исполнения обязательства. Кроме того, арбитражный суд учитывает правовую позицию Определения Верховного Суда РФ от 08.10.2019 N 18-КГ19-127 (Судебная коллегия по гражданским делам) согласно которой исходя из смысла правовых норм и разъяснений, а также принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (ст. 1 ГК РФ) размер неустойки и штрафа может быть снижен судом на основании ст. 333 ГК РФ только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика. При этом ответчик должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки и штрафа последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки и штрафа. Кредитор для опровержения такого заявления вправе представить доводы, подтверждающие соразмерность неустойки и штрафа последствиям нарушения обязательства. При таких обстоятельствам, исходя из достаточности и взаимной связи всех доказательств в их совокупности, арбитражным судом сделан вывод, что истцом не представлено доказательств несоразмерности неустойки, в связи с чем, основания для удовлетворения исковых требований отсутствуют. Суд отклоняет довод истца об истечении срока исковой давности. Ответчик считает, что Истец, обратившись с настоящим иском в суд 21.12.2020г. (как подтверждается информацией с kad.arbitr.ru), пропустил 3-хгодичный срок исковой давности, который в данном случае исчисляется с 01.12.2017г. Таким образом, срок добровольной уплаты штрафных санкций Субподрядчиком истек 20.12.2017г. При этом, Ответчик считает, что срок исполнения требования ООО «ЛЭМ» по неустойке наступил с 01.12.2017г., поскольку о несогласии с размером начисленной неустойки Субподрядчиком в установленные сроки заявлено не было. Согласно статье 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. В силу п. 1 ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса. Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало (ст. 191 ГК РФ). Исходя из буквального толкования норм права срок для предъявления требований по оплате задолженности составляется три года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. В пределах этого срока истец по своему усмотрению должен определиться воспользоваться своим правом для предъявления требований по оплате задолженности либо нет. Между тем, основанием иска является требование о возврате денежных средств удержанных в результате зачёта. Таким образом, арбитражный суд считает, что срок исковой давности исчисляется с момента прекращения обязательств зачётом однородных требований. Согласно п. 4 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29.12.2001 N 65 "Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований" для прекращения обязательства зачетом заявление о зачете должно быть получено соответствующей стороной. Таким образом, для наступления правового эффекта зачета требуется восприятие волеизъявления адресатом зачета. До направления зачёта, правовые последствия в виде удержания денежных средств истца не наступили, в связи с чем, не было предполагаемого нарушения прав истца. В силу части 1 статьи 66 АПК РФ лица, участвующие в деле, обязаны представлять доказательства. Эта обязанность основана на статье 65 АПК РФ, в соответствии с которой каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Учитывая вышеизложенные обстоятельства, арбитражный суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований. В соответствии с частью 1 статьи 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Следовательно, нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно, со ссылкой на конкретные документы, указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения. Правовая позиция об этом сформулирована в Постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 N 12505/11, от 08.10.2013 N 12857/12. Принцип диспозитивности, характерный для гражданских правоотношений, распространяет свое действие и на процессуальные отношения; в арбитражном процессе диспозитивность означает, что процессуальные отношения возникают, изменяются и прекращаются, главным образом, по инициативе непосредственных участников спорных правоотношений, которые имеют возможность с помощью суда распоряжаться процессуальными правами и спорным материальным правом. Арбитражным судом при рассмотрении настоящего дела были созданы условия для установления фактических обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора (часть 3 статьи 9, статья 66 АПК РФ). На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд В удовлетворении исковых требований отказать. Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд. Судья: П.С. Гутник Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:ООО Уралэлектрострой (подробнее)Ответчики:ООО "ЛЕНЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:Неосновательное обогащение, взыскание неосновательного обогащенияСудебная практика по применению нормы ст. 1102 ГК РФ Уменьшение неустойки Судебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ |