Постановление от 22 декабря 2024 г. по делу № А41-71931/2019ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, https://10aas.arbitr.ru 10АП-22423/2024 Дело № А41-71931/19 23 декабря 2024 года г. Москва Резолютивная часть постановления объявлена 18 декабря 2024 года Постановление изготовлено в полном объеме 23 декабря 2024 года Десятый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Катькиной Н.Н., судей Досовой М.В., Семикина Д.С., при ведении протокола судебного заседания: ФИО1, при участии в заседании: от финансового управляющего ФИО2 ФИО3: представитель не явился, извещен, от ФИО2: представитель не явился, извещен, от ФИО4: представитель не явился, извещен, рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ФИО4 на определение Арбитражного суда Московской области от 30 сентября 2024 года по делу №А41-71931/19, по заявлению финансового управляющего ФИО2 ФИО3 о признании сделки должника с ФИО4 недействительной и применении последствий недействительности сделки, Финансовый управляющий ФИО2 ФИО3 обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением, в котором просил: - признать договор купли-продажи Lada Vesta, VIN <***>, 2018 г.в., № двигателя 21129 3809611, номер кузова <***>, цвет: темно-синий, государственный регистрационный знак: <***>, Свидетельство о регистрации ТС: 50 58 №772718 от 26.06.2022 г. недействительным, - применить последствия недействительности сделки – обязать ФИО4 возвратить в конкурсную массу должника посредством передачи автомобиля Lada Vesta, VIN <***>, 2018 г. в., № двигателя 21129 3809611, номер кузова <***>, цвет: темно-синий, государственный регистрационный знак: <***>, Свидетельство о регистрации ТС: 50 58 №772718 финансовому управляющему должника ФИО3 (л.д. 3-4). Заявление подано на основании пункта 2 статьи 61.2, пункта 1 статьи 61.6 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.02 «О несостоятельности (банкротстве)». Определением Арбитражного суда Московской области от 30 сентября 2024 года был признан недействительной сделкой договор купли-продажи автомобиля (Lada Vesta, VIN <***>, 2018 г.в., № двигателя 21129 3809611, номер кузова <***>, цвет: темно-синий, государственный регистрационный знак: <***>, Свидетельство о регистрации ТС: 50 58 №772718 от 26.06.22) от 26.06.22, заключенный между ФИО2 и ФИО4, применены последствия недействительности сделки: Родная Л.В. обязана возвратить в конкурсную массу ФИО2 автомобиль Lada Vesta, VIN <***>, 2018 г.в., № двигателя 21129 3809611, номер кузова <***>, цвет: темно-синий, государственный регистрационный знак: <***>, Свидетельство о регистрации ТС: 50 58 №772718, посредством передачи указанного автомобиля финансовому управляющему должника (л.д. 30-32). Не согласившись с вынесенным судебным актом, Родная Л.В. обратилась в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение отменить, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела (л.д. 34-35). Законность и обоснованность определения суда проверены апелляционным судом в соответствии со статьями 266-268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Исследовав материалы дела и доводы апелляционной жалобы, апелляционный суд приходит к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемого судебного акта. Как следует из материалов дела, определением Арбитражного суда Московской области от 04 марта 2020 года на основании заявления должника было возбуждено производство по делу о банкротстве ФИО2 Решением Арбитражного суда Московской области от 22 мая 2020 года ФИО2 была признана банкротом, в отношении нее введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден ФИО5. Определением Арбитражного суда Московской области от 18 ноября 2022 года ФИО5 был отстранен от исполнения обязанностей финансового управляющего ФИО2, финансовым управляющим имуществом должника утвержден ФИО3 26.06.22 между ФИО2 (Продавец) и ФИО4 (Покупатель) был заключен договор купли-продажи автомобиля, по условиям которого Продавец передал в собственность Покупателя автомобиль Lada Vesta, VIN <***>, 2018 г.в., № двигателя 21129 3809611, номер кузова <***>, цвет: темно-синий, государственный регистрационный знак: <***>, а Покупатель обязался уплатить за него 500 000 рублей (л.д. 5). Полагая, что имущество должника было отчуждено по заниженной цене в целях причинения вреда имущественным правам его кредиторов, финансовый управляющий ФИО3 обратился в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением. Принимая обжалуемое определение, суд первой инстанции руководствовался положениями пункта 2 статьи 61.2 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.02 «О несостоятельности (банкротстве)». Апелляционный суд не может согласиться с выводами суда первой инстанции по следующим основаниям. В соответствии со статьей 32 Федерального закона N 127-ФЗ от 26.10.02 "О несостоятельности (банкротстве)" и частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве). Отношения, связанные с банкротством граждан, регулируются главой X Закона о банкротстве, а в случае отсутствия в ней каких-либо положений - главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI указанного Закона (п. 1 ст. 213.1 Закона о банкротстве). Согласно пункту 1 статьи 213.32 Закона о банкротстве заявление об оспаривании сделки должника-гражданина по основаниям, предусмотренным статьей 61.2 или 61.3 настоящего Федерального закона, может быть подано финансовым управляющим по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов, а также конкурсным кредитором или уполномоченным органом, если размер его кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, составляет более десяти процентов общего размера кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, не считая размера требований кредитора, в отношении которого сделка оспаривается, и его заинтересованных лиц. В силу пункта 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в настоящем Федеральном законе. В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 63 от 23.12.10 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", под сделками, которые могут оспариваться по правилам главы III.1 этого Закона, понимаются в том числе действия, направленные на исполнение обязательств и обязанностей, возникающих в соответствии с гражданским, трудовым, семейным законодательством, законодательством о налогах и сборах, таможенным законодательством Российской Федерации, процессуальным законодательством Российской Федерации и другими отраслями законодательства Российской Федерации, а также действия, совершенные во исполнение судебных актов или правовых актов иных органов государственной власти. В связи с этим по правилам главы III.1 Закона о банкротстве могут, в частности, оспариваться действия, являющиеся исполнением гражданско-правовых обязательств (в том числе наличный или безналичный платеж должником денежного долга кредитору, передача должником иного имущества в собственность кредитора), или иные действия, направленные на прекращение обязательств (заявление о зачете, соглашение о новации, предоставление отступного и т.п.). Обращаясь в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением, финансовый управляющий ФИО3 указал, что договор купли-продажи от 26.06.22 ФИО2 с ФИО4 был заключен в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов должника. В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал или в результате совершения сделки стал отвечать признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии одного из следующих условий: стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок; должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской и (или) иной отчетности или учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы; после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества. Согласно разъяснениям, данным в пункте 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 63 от 23.12.10 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", пункт 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предусматривает возможность признания недействительной сделки, совершенной должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов (подозрительная сделка). В силу этой нормы для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств: а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов; б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов; в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки (с учетом пункта 7 настоящего Постановления). В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию. При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества. В пункте 6 названного Постановления закреплено, что согласно абзацам второму - пятому пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия: а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества; б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве. Установленные абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве презумпции являются опровержимыми - они применяются, если иное не доказано другой стороной сделки. При определении наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества следует исходить из содержания этих понятий, данного в абзацах тридцать третьем и тридцать четвертом статьи 2 Закона о банкротстве. Для целей применения содержащихся в абзацах втором - пятом пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве презумпций само по себе наличие на момент совершения сделки признаков банкротства, указанных в статьях 3 и 6 Закона, не является достаточным доказательством наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества. Согласно разъяснениям, данным в пункте 7 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 63 от 23.12.10 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", в силу абзаца первого пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 этого Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. Данные презумпции являются опровержимыми - они применяются, если иное не доказано другой стороной сделки. При решении вопроса о том, должна ли была другая сторона сделки знать об указанных обстоятельствах, во внимание принимается то, насколько она могла, действуя разумно и проявляя требующуюся от нее по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств. Как указывалось выше, оспариваемый договор был заключен 26 июня 2022 года, после признания ФИО2 банкротом решением Арбитражного суда Московской области от 22 мая 2020 года, то есть в период подозрительности, установленный пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве. Поскольку на дату заключения оспариваемого договора ФИО2 находилась в процедуре банкротства, факт наличия у нее признаков неплатежеспособности презюмируется. Однако, указанные обстоятельства сами по себе о недействительности оспариваемой сделки не свидетельствуют. В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательств заинтересованности ФИО4 по отношению к ФИО2 не представлено. Следовательно, приобретатель имущества не мог обладать информацией о наличии у должника неисполненных обязательств. Доказательств обратного не представлено. Исходя из разъяснений, данных в пункте 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 126 от 13.11.08 "Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения", приобретатель имущества, отчуждаемого по явно заниженной цене, не может считаться добросовестным. Как указано в названном Информационном письме, поскольку совершению сделки сопутствовали обстоятельства, которые должны были вызвать у приобретателя имущества сомнения в отношении права продавца на отчуждение спорного имущества (в том числе явно заниженная цена продаваемого имущества), суд пришел к выводу, что приобретатель не является добросовестным. Ответчик, проявляя обычную степень осмотрительности, должен был предпринять дополнительные меры, направленные на проверку юридической судьбы вещи. При этом суд указал: право сторон по своему усмотрению определять цену в договоре (статьи 421 и 424 ГК РФ) при таком подходе не ограничивается, поскольку выводы суда касаются добросовестности ответчика, а не соответствия сделки закону. Материалы дела не содержат доказательств того, что имущество должника по оспариваемой сделке было отчуждено по заниженной цене или того, что расчеты между сторонами не производились. Согласно оспариваемому договору оплата стоимости автомобиля в сумме 500 000 рублей была произведена ФИО4 в полном объеме наличными денежными средствами, что документально не опровергнуто. Презумпция осведомленности ответчика о неплатежеспособности должника на момент совершения сделки распространяется лишь на аффилированных должнику лиц. Однако при оспаривании такой сделки в отношении ответчика, чья заинтересованность (юридическая либо фактическая) к должнику не доказана, суду необходимо установить достаточные обстоятельства, позволяющие констатировать такую осведомленность у ответчика (причем именно на момент совершения спорной сделки, а не после ее исполнения). Осведомленность контрагента должника о противоправных целях сделки может доказываться через опровержимые презумпции заинтересованности сторон сделки между собой, знание об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках его неплатежеспособности или недостаточности у него имущества (пункт 7 Постановления N 63). При разрешении подобных споров суду в том числе следует оценить добросовестность контрагента должника, сопоставив его поведение с поведением абстрактного среднего участника хозяйственного оборота, действующего в той же обстановке разумно и осмотрительно. Стандарты такого поведения, как правило, задаются судебной практикой на основе исследования обстоятельств конкретного дела и мнений участников спора. Существенное отклонение от стандартов общепринятого поведения подозрительно и в отсутствие убедительных доводов и доказательств о его разумности может указывать на недобросовестность такого лица. Оценивая поведение ФИО4 при заключении оспариваемого договора, суд апелляционной инстанции таких обстоятельств не установил. В пункте 36 Постановлении Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 10/22 от 29.04.10 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" разъяснено, что приобретатель признается добросовестным, если докажет, что при совершении сделки он не знал и не должен был знать о неправомерности отчуждения имущества продавцом, в частности принял все разумные меры для выяснения правомочий продавца на отчуждение имущества. Ответчик может быть признан добросовестным приобретателем имущества при условии, если сделка, по которой он приобрел владение спорным имуществом, отвечает признакам действительной сделки во всем, за исключением того, что она совершена неуправомоченным отчуждателем. Собственник вправе опровергнуть возражение приобретателя о его добросовестности, доказав, что при совершении сделки приобретатель должен был усомниться в праве продавца на отчуждение имущества. Доказательств того, что Родная Л.В. действовала недобросовестно, в материалы дела не представлено (статьи 9 и 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Исходя из правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 N 12505/11, в соответствии с частью 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Следовательно, нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления неблагоприятных последствий такого своего поведения. Однако в рассматриваемом случае ФИО6 не уклонялся от представления суду каких-либо доказательств. Ввиду отсутствия в материалах дела доказательств того, что ФИО6 является заинтересованным по отношению к ФИО7 лицом, бремя опровержения доводов финансового управляющего о пороках сделки на ответчика не перешло. При этом финансовым управляющим ФИО3 допустимых доказательств того, что Родная Л.В. при заключении оспариваемого договора действовала недобросовестно не представлено. Каких-либо ограничений на спорное транспортное средство наложено не было, доказательств наличия у ФИО4 информации о нахождении данного имущества в конкурсной массе должника не представлено. Согласно абзацу 32 статьи 2 Закона о банкротстве под вредом имущественным правам кредиторов понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий либо бездействия, приводящие к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества. В силу пункта 1 статьи 454 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). Таким образом, целью продажи является передача собственного имущества за соразмерное встречное представление. Как указал Верховный Суд Российской Федерации в Определении от 14 февраля 2019 года N 305-ЭС18-18538 по делу N А40-191951/2017, в силу пункта 2 статьи 1, пунктов 1 и 4 статьи 421, пункта 1 статьи 424 ГК РФ по общему правилу стороны свободны в определении условий договора, в том числе о его цене. По условиям оспариваемого договора, принадлежавшее ФИО2 транспортное средство было продано за 500 000 рублей. Факт оплаты по договору подтверждается отметкой в договоре о получении ФИО2 наличных денежных средств в оговоренной сумме и финансовым управляющим не оспаривается. Однако, финансовый управляющий ФИО3 указывает, что автомобиль был отчужден по цене, значительно ниже рыночной. В обоснование заявленных требований финансовый управляющий ФИО3 сослался на заключение по результатам определения индикативной стоимости автомобиля от 20.04.23, составленное им лично на основании сведений из открытых источников, опубликованных в сети "Интернет", согласно которому стоимость спорного транспортного средства составила 900 000 рублей (л.д. 8-9). Между тем в материалы дела не представлено достоверных доказательств рыночной стоимости спорного имущества (отчет об оценке) на дату совершения рассматриваемой сделки, с ходатайством о назначении судебной экспертизы финансовый управляющий в суд не обращался. При этом один из аналогов транспортного средства, принятого управляющим для оценки, имеет стоимость 450 000 рублей, что ниже цены оспариваемого договора. На основании изложенного апелляционный суд приходит к выводу о том, что заявителем не доказан факт реализации должником спорного имущества по заниженной цене. Апелляционный суд также отмечает, что сама Родная Л.В. спорное транспортное средство по договору купли-продажи от 03.04.23 реализовала указанное имущество за 500 000 рублей (л.д. 43). Учитывая изложенное, апелляционный суд приходит к выводу о том, что определенная сторонами договора купли-продажи от 26.06.22 стоимость имущества соответствовала его рыночной стоимости. Поскольку факт отчуждения автомобиля по заниженной цене не доказан, как и факт заинтересованности сторон оспариваемой сделки, а факт получения должником оговоренной договором от 26.06.22 суммы за проданное имущество не оспаривается, апелляционный суд приходит к выводу о том, что заявителем не доказано наличие совокупности условий для признания оспариваемой сделки недействительной. При изложенных обстоятельствах у суда первой инстанции не имелось оснований для удовлетворения заявленных требований, в связи с чем обжалуемое определение подлежит отмене. В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. При обращении в арбитражный суд с настоящей апелляционной жалобой ФИО4 по чеку от 14.10.24 было уплачено 10 000 рублей госпошлины (л.д. 36). С учетом изложенного, расходы ФИО4 по госпошлине в размере 10 000 рублей подлежат отнесению на ФИО2 Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 3 части 4 статьи 272, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд Определение Арбитражного суда Московской области от 30 сентября 2024 года по делу № А41-71931/19 отменить. В удовлетворении заявления финансового управляющего ФИО3 о признании сделки недействительной отказать. Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО4 10 000 рублей расходов на оплату госпошлины. Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа через Арбитражный суд Московской области в месячный срок со дня его принятия. Председательствующий Н.Н. Катькина Судьи: М.В. Досова Д.С. Семикин Суд:10 ААС (Десятый арбитражный апелляционный суд) (подробнее)Истцы:Ассоциация "Национальная организация арбитражных управляющих" (подробнее)ООО "Айди Коллект" (подробнее) ООО "Феникс" (подробнее) ПАО Банк ВТБ (подробнее) ПАО "ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК" (подробнее) ПАО "Сбербанк" (подробнее) ПАО "СОВКОМБАНК" (подробнее) Иные лица:АССОЦИАЦИЯ "НОАУ" (подробнее)Судьи дела:Досова М.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |