Постановление от 27 июня 2024 г. по делу № А40-46694/2020Москва 28.06.2024 Дело № А40-46694/20 Резолютивная часть постановления оглашена 21 июня 2024 года. Постановление в полном объеме изготовлено 28 июня 2024 года. Арбитражный суд Московского округа в составе: председательствующего - судьи Тарасова Н.Н., судей Зеньковой Е.Л., Уддиной В.З., при участии в судебном заседании: от ФИО1 – ФИО2 по доверенности от 05.12.2022; от общества с ограниченной ответственностью «КИ Ивест» - ФИО3 генеральный директор, решение от 12.10.2023; от ФИО4 – ФИО5 по доверенности от 16.02.2023; от конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Апрель-девелопмент» - ФИО6 по доверенности от 22.04.2024; рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу ФИО4 на определение Арбитражного суда города Москвы от 08.12.2023, на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.02.2024 о признании доказанным наличия оснований для привлечения ФИО4 к субсидиарной ответственности по обязательствам должника в рамках рассмотрения дела о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «Апрель-девелопмент», решением Арбитражного суда города Москвы от 09.07.2020 общество с ограниченной ответственностью «Апрель-девелопмент» (далее – должник) было признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим должника утвержден ФИО7 В Арбитражный суд города Москвы поступило заявление конкурсного управляющего должника о привлечении ФИО4 к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, в удовлетворении которого определением Арбитражного суда города Москвы от 23.05.2022, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.08.2022, было отказано. Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 31.10.2022 указанные судебные акты были отменены в части отказа в привлечении ФИО4 к субсидиарной ответственности по обязательствам должника по основаниям, предусмотренным подпунктом 4 пункта 2 статьи 61.11 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закона о банкротстве), обособленный спор в указанной части был направлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции, в остальной части судебные акты были оставлены без изменения. По результатам нового рассмотрения спора, обжалуемым определением Арбитражного суда города Москвы от 08.12.2023, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.02.2024, было установлено наличие оснований для привлечения ФИО4 к субсидиарной ответственности по заыленным основаниям по обязательствам должника. Не согласившись с вынесенными судебными актами, ФИО4 обратилась в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой, указывая на неправильное применение судами норм материального и процессуального права и неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения данного дела, просит удовлетворить кассационную жалобу, обжалуемые определение и постановление отменить, обособленный спор направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В судебном заседании представитель ФИО4 доводы кассационной жалобы поддержал, а представители конкурсного управляющего должника, общества с ограниченной ответственностью «КИ Ивест» и ФИО1 просили суд обжалуемые судебные акты оставить без изменения, ссылаясь на их законность и обоснованность, кассационную жалобу – без удовлетворения. Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что, в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не препятствует рассмотрению кассационной жалобы в их отсутствие. В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ), информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru. Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителей лиц. Участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, обсудив доводы кассационной жалобы и возражений относительно нее, проверив, в порядке статей 286, 287 и 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, законность обжалованных судебных актов, судебная коллегия суда кассационной инстанции не находит оснований для отмены определения и постановления по доводам кассационной жалобы. Согласно статье 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статье 32 Закона о банкротстве, дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными Законом о банкротстве. Обращаясь за судебной защитой, конкурсный управляющий должника ссылался на то, что директором должника в период с 18.06.2015 по 23.10.2017 являлась ФИО4, а в период с 24.10.2017 по 15.07.2020, соответственно, ФИО1 Как следствие, ответчики являлись контролирующими должника лицами, по смыслу положений пункта 1 статьи 60.10 Закона о банкротстве. В обоснование заявленных требований, конкурсный управляющий должника указывал на наличие оснований для привлечения ФИО4 к ответственности за доведение должника до банкротства ввиду отсутствия в распоряжении конкурсного управляющего документации и материальных ценностей должника, что, по его мнению, привело к существенным затруднениям проведения процедуры конкурсного производства и выразилось в невозможности установления контрагентов должника, принять меры, направленные на взыскание дебиторской задолженности, выявления совершенных в период подозрительности сделок и их условий, что не позволило проанализировать данные сделки и рассмотреть вопрос о необходимости их оспаривания в целях пополнения конкурсной массы. Отказывая в удовлетворении заявленных требований при первоначальном рассмотрении спора, суды исходили из того, что конкурсным управляющим должника не было представлено доказательств, подтверждающих влияние ФИО4 на принятие каких-либо существенных решений относительно деятельности должника; не подтвержден факт наличия у нее статуса контролирующего должника лица; а после прекращения полномочий ФИО4 последующему генеральному директору должника ФИО1 ею были переданы документы, касающиеся деятельности должника, а также служебное транспортное средство, что подтверждается актом приема-передачи. Отменяя судебные акты и направляя обособленный спор на новое рассмотрение, суд округа указал на то, что в материалах дела отсутствует акт от 03.10.2017 приема-передачи документов, касающихся деятельности должника. Вынося обжалуемое определение при новом рассмотрении спора, суд первой инстанции исходил из того, что ответственность, предусмотренная статьей 61.11 Закона о банкротстве, является гражданско-правовой и при ее применении должно быть доказано наличие условий привлечения к ответственности, включающей наличие вреда, противоправность поведения причинителя вреда, причинно-следственную связь между противоправным поведением причинителя вреда и наступившим вредом, вину причинителя вреда. С учетом особенностей, предусмотренных статьей 61.10 Закона о банкротстве и пунктом 3 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) на заявителя, силу пункта 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, помимо общих условий привлечения лиц к ответственности, возлагается также бремя доказывания наличия у ответчиков статуса контролирующего лица, а также выхода вменяемых правонарушений за пределы предпринимательского риска. Исходя из подпункта 4 пункта 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве, пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица в случае, если документы, хранение которых являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, об инвестиционных фондах, об обществах с ограниченной ответственностью, о государственных и муниципальных унитарных предприятиях и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют либо искажены. Как следует из пункта 4 статьи 61.11 Закона о банкротстве, положения подпункта 2 пункта 2 названной статьи применяются в отношении лиц, на которых возложены обязанности: организации ведения бухгалтерского учета и хранения документов бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности должника; ведения бухгалтерского учета и хранения документов бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности должника. В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закона о бухгалтерском учете), ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта. Принимая во внимание пункт 4 статьи 32 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»(далее – Закона об обществах с ограниченной ответственностью), руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества, который без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, осуществляет иные полномочия, не отнесенные названным Федеральным законом или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества. В силу статьи 9 Закона о бухгалтерском учете, каждый факт хозяйственной жизни оформляется первичным учетным документом. Факт хозяйственной жизни - сделка, событие, операция, которые оказывают или способны оказать влияние на финансовое положение экономического субъекта, финансовый результат его деятельности и (или) движение денежных средств (статья 3 Закона о бухгалтерском учете). Согласно статье 29 Закона о бухгалтерском учете, на экономический субъект возложена обязанность обеспечить безопасные условия хранения и передачи документов бухгалтерского учета и защиту от изменений. Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, подлежат хранению экономическим субъектом не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз. В соответствии с пунктом 2 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 названной статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества. При таких обстоятельствах, ответственность за сохранность документации и иного имущества должника возложена на руководителя. Выполняя письменные указания суда кассационной инстанции, суды проанализировали акт приема-передачи от 03.10.2017 и пришли к выводу о том, что представленный документ содержит сведения о передаче документов, датированных после подписания акта, в связи с чем, определением Арбитражного суда города Москвы от 23.06.2023 по делу была назначена комплексная почерковедческая экспертиза, согласно заключению которой, подпись от имени ФИО1, расположенная в строке «Документы принял ФИО1» выполнена не ФИО1, образцы подписи которого представлены на исследование, а другим лицом. Исходя из разъяснений, изложенных в пункте 12 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе», заключение эксперта не имеет для суда заранее установленной силы и подлежит оценке наряду с другими доказательствами. Суд оценивает доказательства, в том числе заключение эксперта, исходя из требований частей 1 и 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом, по результатам оценки доказательств суду необходимо привести мотивы, по которым он принимает или отвергает имеющиеся в деле доказательства (часть 7 статьи 71, пункт 2 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Исследовав представленное заключение эксперта, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что оно соответствует требованиям закона, а имеющийся в материалах дела акт от 03.10.2017 приема-передачи документов является сфальсифицированным, в связи с чем, не может быть принят судом в качестве допустимого доказательства. В суде апелляционной инстанции ФИО4 было заявлено ходатайство о назначении повторной экспертизы по делу. Апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства о назначении экспертизы по делу в связи с отсутствием оснований, предусмотренных частью 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В силу части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. В случае, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором либо необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства либо если необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе. Положения статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не носят императивного характера, а предусматривают рассмотрение ходатайства и принятие судом решения о его удовлетворении, либо отклонении; при этом, основания проведения повторной судебной экспертизы, предусмотренные положениями статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционным судом установлены не были. Согласно разъяснениям высшей судебной инстанции, приведенным в абзацах 4-9 пункта 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» (далее – постановления от 21.12.2017 № 53), при привлечении лиц к субсидиарной ответственности за не передачу документации и материальных ценностей, заявитель должен предоставить суду объяснения относительно того, как отсутствие документации (отсутствие в ней полной информации или наличие в документации искаженных сведений) повлияло на проведение процедур банкротства. Так, под существенным затруднением проведения процедур банкротства понимается в том числе невозможность выявления всего круга лиц, контролирующих должника, его основных контрагентов, а также: невозможность определения основных активов должника и их идентификации; невозможность выявления совершенных в период подозрительности сделок и их условий, не позволившая проанализировать данные сделки и рассмотреть вопрос о необходимости их оспаривания в целях пополнения конкурсной массы; невозможность установления содержания принятых органами должника решений, исключившая проведение анализа этих решений на предмет причинения ими вреда должнику и кредиторам и потенциальную возможность взыскания убытков с лиц, являющихся членами данных органов. Исходя из разъяснений, изложенных в пункте 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2012 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» (далее – постановления от 30.07.2012 № 62), добросовестность и разумность при исполнении возложенных на директора обязанностей заключаются в принятии им необходимых и достаточных мер для достижения целей деятельности, ради которых создано юридическое лицо, в том числе в надлежащем исполнении публично-правовых обязанностей, возлагаемых на юридическое лицо действующим законодательством. Как следует из разъяснений, изложенных в подпункте 5 пункта 2 постановления от 30.07.2012 № 62, недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор знал или должен был знать о том, что его действия (бездействие) на момент совершения не отвечали интересам юридического лица. При определении интересов юридического лица, следует учитывать, что основной целью деятельности коммерческой организации является извлечение прибыли (пункт 1 статьи 50 ГК РФ), также необходимо принимать во внимание соответствующие положения учредительных документов и решений органов юридического лица (например, об определении приоритетных направлений его деятельности, об утверждении стратегий и бизнес-планов и т.п.) (абзац 4 подпункта 5 пункта 2 постановления от 30.07.2012 № 62). В настоящем случае, судами установлено, что должник не сдавал бухгалтерскую отчетность с 01.01.2017, при этом, показатели бухгалтерской отчетности за 2016 год свидетельствуют о наличии у него основных средств, запасов, дебиторской задолженности, финансовых вложений, отсутствующих в распоряжении конкурсного управляющего и не переданных последующему руководителю ФИО1, в том числе транспортного средства, которое было передано ответчиком 04.10.2016 физическому лицу, но мотивированных пояснений и доказательств, раскрывающих правовые основания для передачи транспортного средства физическому лицу, сведений о проверке состояния транспортного средства в пределах периода полномочий ответчика, передачи транспортного средства последующему руководителю материалы дела не содержат. Как следствие, констатировали суды, представленные в материалы дела доказательства не содержат факта взаимодействия бывших директоров должника ФИО4 и ФИО1 по передаче документации и иных материальных ценностей, учитывая, что подпись от имени ФИО1 в акте от 03.10.2017 выполнена не ФИО1, а иным лицом. В этой связи, являются обоснованными доводы конкурсного управляющего относительно невозможности установления активов должника, имеющихся в показателях бухгалтерской отчетности, предоставленной в период полномочий ответчика и последующего отсутствия бухгалтерской отчетности общества, после прекращений полномочий ответчика, в отсутствие факта передачи бухгалтерской и иной необходимой документации, а также товарно-материальных ценностей последующему руководителю. Как следует из пункта 1 статьи 53.1 ГК РФ, лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени обязано возместить по требованию юридического лица убытки, причиненные по его вине юридическому лицу, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску. С учетом изложенного, суд первой инстанции пришел к правомерному и обоснованному им выводу о том, что ФИО4 подлежит привлечению к субсидиарной ответственности по обязательствам должника. При рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта судом первой инстанции были установлены все существенные для спора обстоятельства и дана надлежащая правовая оценка. Выводы основаны на всестороннем и полном исследовании доказательств по делу, нормы материального права применены правильно. На основании изложенного, суд апелляционной инстанции правомерно оставил определение суда первой инстанции без изменения. Судебная коллегия суда кассационной инстанции соглашается с выводами судов первой и апелляционной инстанций, не усматривая оснований для их переоценки, поскольку названные выводы в достаточной степени мотивированы, соответствуют нормам права. Судебная коллегия полагает необходимым отметить, что кассационная жалоба не содержит указания на наличие в материалах дела каких-либо доказательств, опровергающих выводы судов, которым не была бы дана правовая оценка судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции. Судами правильно применены нормы материального права, выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и основаны на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, приведенной, в том числе в определении от 17.02.2015 № 274-О, статьи 286-288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, находясь в системной связи с другими положениями данного Кодекса, регламентирующими производство в суде кассационной инстанции, предоставляют суду кассационной инстанции при проверке судебных актов право оценивать лишь правильность применения нижестоящими судами норм материального и процессуального права и не позволяют ему непосредственно исследовать доказательства и устанавливать фактические обстоятельства дела. Иное позволяло бы суду кассационной инстанции подменять суды первой и второй инстанций, которые самостоятельно исследуют и оценивают доказательства, устанавливают фактические обстоятельства дела на основе принципов состязательности, равноправия сторон и непосредственности судебного разбирательства, что недопустимо. Установление фактических обстоятельств дела и оценка доказательств отнесены к полномочиям судов первой и апелляционной инстанций. Аналогичная правовая позиция содержится в определении Верховного Суда Российской Федерации от 05.07.2018 № 300-ЭС18-3308. Таким образом, переоценка доказательств и выводов судов не входит в компетенцию суда кассационной инстанции в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а несогласие заявителя жалобы с судебным актом не свидетельствует о неправильном применении судами норм материального и процессуального права и не может служить достаточным основанием для его отмены. Суд кассационной инстанции не вправе отвергать обстоятельства, которые суды первой и апелляционной инстанций сочли доказанными, и принимать решение на основе иной оценки представленных доказательств, поскольку иное свидетельствует о выходе за пределы полномочий, предусмотренных статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о существенном нарушении норм процессуального права и нарушении прав и законных интересов лиц, участвующих в деле. Между тем, приведенные в кассационной жалобе доводы фактически свидетельствуют о несогласии с принятыми судами судебными актами и подлежат отклонению, как основанные на неверном истолковании самим заявителем кассационной жалобы положений Закона о банкротстве, а также как направленные на переоценку выводов судов по фактическим обстоятельствам дела, что, в силу статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, недопустимо при проверке судебных актов в кассационном порядке. Судебная коллегия также отмечает, что в соответствии с положениями статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суду кассационной инстанции не предоставлены полномочия пересматривать фактические обстоятельства дела, установленные судами при их рассмотрений, давать иную оценку собранным по делу доказательствам, устанавливать или считать установленными обстоятельства, которые не были установлены в определении или постановлении, либо были отвергнуты судами первой или апелляционной инстанции. Согласно правовой позиции высшей судебной инстанции, приведенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 № 16549/12, из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции. Иная оценка заявителем жалобы установленных судом фактических обстоятельств дела и толкование положений закона не означает допущенной при рассмотрении дела судебной ошибки. Нормы материального и процессуального права, несоблюдение которых является безусловным основанием для отмены судебных актов, в соответствии со статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судами не нарушены, в связи с чем, кассационная жалоба не подлежит удовлетворению. Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 284-290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд определение Арбитражного суда города Москвы от 08.12.2023 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.02.2024 по делу № А40-46694/20 – оставить без изменения, кассационную жалобу – оставить без удовлетворения. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Председательствующий-судья Н.Н. Тарасов Судьи: Е.Л. Зенькова В.З. Уддина Суд:ФАС МО (ФАС Московского округа) (подробнее)Истцы:ООО "КИ ИНВЕСТ" (ИНН: 7728201178) (подробнее)ООО КУ ИК ТРАНСПРОГРЕСС (подробнее) Ответчики:ООО "АПРЕЛЬ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ИНН: 7709877080) (подробнее)Иные лица:АО БАНК ПРОФСОЮЗНОЙ СОЛИДАРНОСТИ И СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ "СОЛИДАРНОСТЬ" (ИНН: 7736188731) (подробнее)ИФНС России №1 по г. Москве (подробнее) ООО "АГЕНТСТВО ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ" (ИНН: 7723450558) (подробнее) ООО "АПРЕЛЬ-ПРОЕКТ" (ИНН: 9701021573) (подробнее) ООО Апрель Регион (подробнее) ООО "СТРОЙМАРКЕТ-М" (ИНН: 7731586489) (подробнее) ООО "УК "Прага" (подробнее) Судьи дела:Кручинина Н.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |