Постановление от 8 декабря 2017 г. по делу № А82-5166/2017ВТОРОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 610007, г. Киров, ул. Хлыновская, 3,http://2aas.arbitr.ru арбитражного суда апелляционной инстанции Дело № А82-5166/2017 г. Киров 08 декабря 2017 года Резолютивная часть постановления объявлена 07 декабря 2017 года. Полный текст постановления изготовлен 08 декабря 2017 года. Второй арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Хоровой Т.В., судейНемчаниновой М.В., ФИО1, при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО2, при участии в судебном заседании: представителя ответчика: ФИО3, действующего на основании доверенности от 27.09.2017 и ордера от 06.12.2017, рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Фортуна» на решение Арбитражного суда Ярославской области от 10.08.2017 по делу №А82-5166/2017, принятое судом в составе судьи Секериной С.Е., по иску общества с ограниченной ответственностью «АША» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Фортуна» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) о взыскании 153 466,20 руб., общество с ограниченной ответственностью «АША» (далее – Истец, ООО «АША») обратилось с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Арбитражный суд Ярославской области к обществу с ограниченной ответственностью «Фортуна» (далее – Ответчик, ООО «Фортуна») о взыскании 153 466,20 руб. неустойки, 20000 руб. расходов на оплату юридических услуг и о возмещении расходов на уплату госпошлины. Решением Арбитражного суда Ярославской области от 10.08.2017 иск удовлетворен. Ответчик с принятым решением суда не согласился и обратился во Второй арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт, поскольку: - при определении размера взыскиваемой неустойки суду первой инстанции следовало учесть двукратную учетную ставку (ставок) Центрального Банка Российской Федерации, - у суда первой инстанции не имелось оснований для взыскания судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 20 000 руб., так как фактически Ответчик оспаривал только размер неустойки в порядке статьи 333 ГК РФ. Соответственно, заявитель апелляционной жалобы считает, что решение от 10.08.2017 подлежит отмене, поскольку при его принятии суд первой инстанции неправильно применил нормы материального и процессуального права и неверно оценил фактические обстоятельства дела. Истец представил отзыв на жалобу, в котором против доводов Ответчика возражает, просит решение суда оставить без изменения, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечил, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом. В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие представителей ООО «АША». В судебном заседании апелляционного суда представитель ООО «Фортуна» изложил свою позицию по апелляционной жалобе. Законность решения Арбитражного суда Ярославской области от 10.08.2017 проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, в ходе исполнения условий договора купли-продажи № 395 между сторонами возникли разногласия, что и послужило основанием для направления иска в суд. Арбитражный суд Ярославской области, руководствуясь статьями 8, 309, 310, 330, 333, 408 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее – Постановление № 7), Определением Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2000 № 263-О, Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации», статьями 65, 71, 101, 106, 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» (далее – Постановление № 1), требования Истца признал обоснованными. Второй арбитражный апелляционный суд, изучив доводы жалобы, отзыва на жалобу, выслушав представителя ООО «Фортуна», исследовав материалы дела, не нашел оснований для отмены или изменения решения суда, исходя из нижеследующего. 1. Неустойка. В соответствии со статьей 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Статьей 310 ГК РФ предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. По общему правилу только надлежащее исполнение прекращает обязательство (статья 408 ГК РФ). В силу пункта 4 статьи 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. Согласно статье 454 ГК РФ по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. В соответствии со статьей 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 01.11.2016 между ООО «АША» (продавец) и ООО «Фортуна» (покупатель) был заключен договор купли-продажи № 395, согласно которому продавец (Истец) обязуется поставить, а покупатель (Ответчик) обязуется принять и оплатить товар (пункт 1.1). В силу пункта 5.2 договора оплата за поставляемый товар производится в течение 14 календарных дней с момента передачи товара покупателю. В пункте 6.1 договора сторонами предусмотрено, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по оплате товара покупатель уплачивает продавцу пени в размере 2% в день с просроченной суммы за каждый день просрочки платежа. Истец по товарным накладным № 3800, №3803 от 08.02.2017 передал товар в адрес Ответчика. Факт получения продукции Ответчик не оспаривает. Поскольку Ответчик надлежащим образом обязательства по оплате товара не исполнил, Истец 24.03.2017 направил в адрес Ответчика претензию с указанием на наличие задолженности и возможность начисления неустойки. Ответчик данную претензию оставил без удовлетворения. Основной долг Ответчик погасил уже после обращения Истца в суд. За нарушение сроков оплаты товара Истец начислил и предъявил к взысканию неустойку в размере 133 970,40 руб., проверив расчет которой, признав доказанным факт нарушения сроков оплаты товара, рассмотрев ходатайство ООО «Фортуна» в порядке статьи 333 ГК РФ об уменьшении неустойки в связи с ее несоразмерностью последствиям нарушения договорных обязательств, суд первой инстанции пришел к выводу о возможности снижений размера неустойки и взыскал в пользу Истца неустойку в сумме 100 000 руб. При рассмотрении довода заявителя апелляционной жалобы о необходимости снижения неустойки в еще большем размере апелляционный суд исходит из следующего. Пунктом 1 статьи 333 ГК РФ предусмотрено, что, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить размер неустойки. Согласно пункту 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.07.1997 № 17 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» основанием для применения статьи 333 ГК РФ может служить только явная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств. В пункте 77 Постановления № 7 Пленум Верховного Суда Российской Федерации вновь подтвердил, что снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 ГК РФ). Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства ГК РФ предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом. Признание несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства является правом суда, принимающего решение. При этом в каждом конкретном случае суд оценивает возможность снижения санкций с учетом конкретных обстоятельств дела и взаимоотношений сторон. Как разъяснено в пункте 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» (ред. от 24.03.2016) при рассмотрении вопроса о необходимости снижения неустойки по заявлению ответчика на основании статьи 333 ГК РФ судам следует исходить из того, что неисполнение или ненадлежащее исполнение должником денежного обязательства позволяет ему неправомерно пользоваться чужими денежными средствами. Поскольку никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, условия такого пользования не могут быть более выгодными для должника, чем условия пользования денежными средствами, получаемыми участниками оборота правомерно (например, по кредитным договорам). При этом, как указано в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.01.2011 № 11680/10, снижение неустойки судом возможно только в одном случае - в случае явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения права. Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 14.10.2004 № 293-О, право снижения размера неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств. Изучив расчет Истца о начислении неустойки в размере 133 970,40 руб., суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для её снижения до 100 000 руб. Довод заявителя апелляционной жалобы о наличии оснований для снижения неустойки до 4 204,55 руб., исходя из двукратной учетной ставки ЦБ РФ, апелляционный суд признает несостоятельным. В силу статьи 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 ГК РФ). В связи с этим апелляционный суд принимает во внимание, что Ответчиком подписан договор, в том числе, с условиями уплаты неустойки за просрочку сроков оплаты поставленного товара в размере 2% от суммы, подлежащей оплате за каждый день просрочки. Устанавливая в договоре процент для начисления неустойки за ненадлежащее исполнение договорных обязательств, сторона договора добровольно принимает на себя соответствующие обязательства и несет риск их неисполнения в соответствии с условиями обязательства. В данном случае условие о договорной неустойке определено по свободному усмотрению сторон. Ответчик осуществляет предпринимательскую деятельность на свой риск, поэтому в силу положений статьи 2 ГК РФ должен был и мог предположить и оценить возможность отрицательных для себя последствий такой деятельности, в том числе, и связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением принятых на себя обязательств по договору поставки. При этом, реализуя предоставленную ему возможность снижать размер неустойки, суд первой инстанции не обязан снижать неустойку до той суммы, на уплату которой согласен должник. Действительно, как указано в абзаце 2 пункта 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 81, разрешая вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения денежного обязательства и с этой целью определяя величину, достаточную для компенсации потерь кредитора, суды могут исходить из двукратной учетной ставки (ставок) Банка России, существовавшей в период такого нарушения. Между тем, указанный в названном Постановлении подход является правом, а не обязанностью суда. Довод Ответчика о том, что взыскание в пользу Истца неустойки в размере, превышающей 4 204,55 руб., приведет к обогащению кредитора за счет должника, апелляционный суд не принимает, поскольку таких доказательств заявитель жалобы в материалы дела не представил. Указание представителем ООО «Фортуна» в судебном заседании апелляционного суда на то, что задолженность Ответчиком погашалась регулярно, не может быть принято в качестве безусловного обстоятельства, служащего основанием для снижения размера неустойки, так как, подписывая договор на определенных условиях, каждая из сторон должна надлежащим образом исполнять такой договор, тогда как спор о взыскании неустойки в сумме 133 970, 40 руб. и возник из-за ненадлежащего исполнения Ответчиком условий заключенного 01.11.2016 договора № 395. Таким образом, апелляционная жалоба по изложенным в ней доводам в отношении снижения суммы неустойки удовлетворению не подлежит. 2. Судебные расходы на представителя. В соответствии со статьей 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. К последним относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде (статья 106 АПК РФ). На основании частей 1 и 2 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах. Согласно статье 112 АПК РФ вопросы распределения судебных расходов разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении. В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений. Следовательно, сторона, требующая возмещения указанных расходов, должна представить суду доказательства, подтверждающие разумность расходов на оплату услуг представителя, а также документальное подтверждение произведенных расходов и их связь с конкретным рассматриваемым делом. Пунктом 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» (далее - Постановление № 1) разъяснено, что лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием. Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных издержек. Согласно пункту 11 Постановления № 1, разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов. Вместе с тем в целях реализации задачи судопроизводства по справедливому публичному судебному разбирательству, обеспечения необходимого баланса процессуальных прав и обязанностей сторон суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том числе расходов на оплату услуг представителя, если заявленная к взысканию сумма издержек, исходя из имеющихся в деле доказательств, носит явно неразумный (чрезмерный) характер. В силу пункта 12 Постановления № 1 право суда на уменьшение подлежащих взысканию расходов на оплату услуг представителя определено частью 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, закрепляющей правило о возмещении судебных расходов в разумных пределах. Определение разумных пределов расходов на оплату услуг представителя является оценочным понятием и конкретизируется с учетом правовой оценки судом фактических обстоятельств. При этом в пункте 13 Постановления № 1 указано, что разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства. Пунктом 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.12.2007 № 121 «Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах» разъяснено, что лицу, которое требует возмещения расходов на оплату услуг представителя, необходимо доказывать их размер и факт выплаты, при этом другая сторона вправе доказывать чрезмерность суммы требуемых судебных расходов. Согласно пункту 6 Информационного письма № 121 для возмещения судебных расходов стороне, в пользу которой принят судебный акт, имеет значение, понесены ли соответствующие расходы. В силу требований статьи 7 АПК РФ арбитражный суд должен обеспечивать равную судебную защиту прав и законных интересов лиц, участвующих в деле. В Определениях от 21.12.2004 № 454-О, от 20.10.2005 № 355-О, от 25.02.2010 № 224-О-О Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно указывал, что суд обязан создавать условия, при которых соблюдался бы необходимый баланс процессуальных прав и обязанностей сторон. Обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах является одним из предусмотренных законом правовых способов, направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя и тем самым - на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации. Именно поэтому в части 2 статьи 110 АПК РФ речь идет, по существу, об обязанности суда установить баланс между правами лиц, участвующих в деле. Таким образом, при рассмотрении вопроса о взыскании судебных расходов необходимо оценить их разумность, соразмерность делу, а также установить факт документального подтверждения произведенных стороной расходов. При этом в соответствии со статьей 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, в подтверждение понесенных судебных расходов Истцом представлены: договор возмездного оказания услуг № 20/03 от 20.03.2017 (л.д.92-93), квитанция к приходному кассовому ордеру № 8 от 23.03.2017 об оплате услуги на сумму 20 000 руб. (л.д. 91), трудовые договору № 14 от 1 июня 2016 и №29 от 28.04.2017 (л.д. 84-89). Факт оказания Истцу услуг представителя подтверждается материалами дела, в том числе актом № 1 от 04.08.2017 (л.д.90). Таким образом, учитывая относимость произведенных расходов к делу, оплату расходов на оплату услуг представителя, изучив и проанализировав представленные в материалы дела документы, приняв во внимание характер и сложность рассматриваемого дела, количество проведенных по делу судебных заседаний, апелляционный суд поддерживает вывод суда первой инстанции о том, что заявленная к взысканию сумма судебных расходов в размере 20 000 руб. является разумной ценой за оказанные Истцу юридические услуги. Довод Общества о том, что ООО «Косто» не является организацией, специализирующейся на оказании юридических услуг, апелляционный суд не принимает, так как положениями процессуального законодательства для лиц, участвующих в деле, не установлено ограничений в выборе представителя для защиты своих интересов. Довод заявителя жалобы о том, что суд первой инстанции не учел отсутствие сложности рассматриваемого спора, апелляционный суд отклоняет, поскольку доказательств в подтверждение своей позиции Ответчик в материалы дела не представил, равно как и не представил доказательств неразумности и несоразмерности судебных расходов, понесенных Истцом на оплату услуг представителя в размере 20 000 руб. На основании изложенного Второй арбитражный апелляционный суд признает решение Арбитражного суда Ярославской области от 10.08.2017 законным и обоснованным, принятым при правильном применении норм материального и процессуального права, а также исходя из фактических обстоятельств дела. Оснований для удовлетворения жалобы ООО «Фортуна» по изложенным в них доводам у апелляционного суда не имеется. Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено. В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по апелляционной жалобе относятся на заявителя жалобы. Руководствуясь статьями 258, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд решение Арбитражного суда Ярославской области от 10.08.2017 по делу №А82-5166/2017 оставить без изменения, а апелляционную жалобу обществу с ограниченной ответственностью «Фортуна» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) – без удовлетворения. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Ярославской области. Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьями 291.1 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно обжаловалось в Арбитражный суд Волго-Вятского округа. Председательствующий Судьи Т.В. Хорова ФИО4 ФИО1 Суд:АС Ярославской области (подробнее)Истцы:ООО "АША" (подробнее)Ответчики:ООО "Фортуна" (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:По договору купли продажи, договор купли продажи недвижимостиСудебная практика по применению нормы ст. 454 ГК РФ Уменьшение неустойки Судебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ |