Решение от 24 января 2024 г. по делу № А53-18831/2023АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации Дело № А53-18831/23 24 января 2024 г. г. Ростов-на-Дону Резолютивная часть решения объявлена 18 января 2024 г. Полный текст решения изготовлен 24 января 2024 г. Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Абдулиной С.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску акционерного общества "Интехгеотранс - Юг" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Тонна плюс» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 450000 руб. встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Тонна плюс» к акционерному обществу "Интехгеотранс - Юг" о признании договоров недействительными третье лицо: ФИО2 при участии: от истца: представитель ФИО3 по доверенности от 03.11.2022 от ответчика: от ответчика: представители ФИО4 и ФИО5 по доверенности от 14.06.2023, директор ФИО6 от третьего лица представитель ФИО7 по доверенности от 10.11.2023 акционерное общество "Интехгеотранс - Юг" обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Тонна плюс» о взыскании задолженности по договорам аренды в размере 450000 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами по день оплаты долга. Ответчиком предъявлен встречный иск о признании договоров аренды недействительными (ничтожными). К участию в деле в качестве третьего лица привлечена ФИО2. Истец в судебном заседании уточнил исковые требования, уменьшив сумму долга до 359947,68 руб., уточнение иска принято судом. Ответчик возражал против иска, заявил ходатайства об объединении дел №А53-18828/23, №А53-18989/23, №А53-18855/23, №А53-18831/23 в одно производство, приостановлении производства по делу до рассмотрения дел №АА53-18855/23, №А53-18989/23, №А53-18828/23, №А53-35940/23. Рассмотрев ходатайство ответчика об объединении дел, суд считает его не подлежащим удовлетворению. В соответствии со статьей 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд первой инстанции вправе объединить несколько однородных дел, в которых участвуют одни и те же лица, в одно производство для совместного рассмотрения. Арбитражный суд первой инстанции, установив, что в его производстве имеются несколько дел, связанных между собой по основаниям возникновения заявленных требований и (или) представленным доказательствам, а также в иных случаях возникновения риска принятия противоречащих друг другу судебных актов, по собственной инициативе или по ходатайству лица, участвующего в деле, объединяет эти дела в одно производство для их совместного рассмотрения. Суд полагает, что дела, которые заявитель просит объединить в одно производство, не являются однородными. Предметом оспаривания в суде являются самостоятельные требования о взыскании задолженности и неустойки за различные периоды, а также по иным договорам. Таким образом, суд не усматривает оснований, изложенных в статье 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для объединения дел № А53-16886/16, А53-16883/16, А53-16885/16, А53-16887/16, А53-16882/16, А53-6880/16, А53-16884/16 в одно производство. Рассмотрев ходатайство ответчика о приостановлении производства, суд не находит оснований для его удовлетворения в силу следующего. В соответствии с ч. 1 ст. 143 АПК РФ арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае: невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным судом Российской Федерации, конституционным судом субъекта Российской Федерации, судом общей юрисдикции, арбитражным судом. Приостановление производства по делу в указанном порядке допускается, если в рамках самостоятельного производства у суда находятся дела, требования по которым связаны по основаниям их возникновения и (или) представленным доказательствам, и имеется риск принятия противоречащих друг другу судебных актов (ч. 9 ст. 130 АПК РФ). Приведенные нормы направлены на устранение конкуренции между судебными актами по делам со сходным предметом доказывания. Таким образом, по смыслу указанной правовой нормы, основанием для приостановления производства по делу служит неразрывная связь обстоятельств, подлежащих установлению при рассмотрении соответствующих дел, и взаимообусловленность выводов суда по таким делам. С учетом вышеуказанных норм права обязанность арбитражного суда приостановить производство по делу связана не с наличием другого дела, рассматриваемого в порядке гражданского судопроизводства, а с невозможностью рассмотрения спора до принятия решения по другому вопросу. Из содержания данных норм следует, что невозможность рассмотрения данного дела до разрешения другого дела означает необходимость установления в другом деле фактов, имеющих преюдициальное значение для того дела, производство по которому должно быть приостановлено. В данном случае основания, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 143 АПК РФ, обязывающие арбитражный суд приостановить производство по настоящему заявлению, отсутствуют. Ответчик просил отложить судебное заседание. Рассмотрев ходатайство ответчика об отложении заседания, суд пришел к выводу о том, что оно не подлежит удовлетворению по следующим основаниям. Как установлено пунктом частью 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий. Часть 5 статьи 159 Кодекса определяет, что арбитражный суд вправе отказать в удовлетворении заявления или ходатайства в случае, если они не были своевременно поданы лицом, участвующим в деле, вследствие злоупотребления своим процессуальным правом и явно направлены на срыв судебного заседания, затягивание судебного процесса, воспрепятствование рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного судебного акта, за исключением случая, если заявитель не имел возможности подать такое заявление или такое ходатайство ранее по объективным причинам. Как определено частью 1 статьи 6.1 Кодекса, судопроизводство в арбитражных судах и исполнение судебного акта осуществляются в разумные сроки. Право на разумный срок судопроизводства вытекает из пункта 1 статьи 6 Европейской конвенции о правах человека, а также из части 1 статьи 46 Конституции РФ. Из анализа вышеприведенных норм следует, что затягивание стороной процесса рассмотрения дела является злоупотреблением, которое нарушит права и законные интересы, лиц, участвующих в деле, будет препятствовать быстрому и правильному рассмотрению спора. Ответчиком не представлено обоснование необходимости отложения рассмотрения настоящего дела, поскольку ранее судебное заседание откладывалось, при этом у ответчика имелось достаточно времени для подготовки своей позиции и предоставления документов. При изложенных обстоятельствах, ходатайство ответчика об отложении рассмотрения дела подлежит отклонению. Третье лицо возражало против иска, представило пояснения. Изучив материалы дела, выслушав пояснения сторон, судом установлены следующие обстоятельства. Между АО «ИнтехГеоТранс-Юг» (арендодатель) и ООО «Тонна плюс» (арендатор) заключены договоры аренды №1/07/2021-1 от 01.07.2021, №1/07/2022-1 от 01.07.2022 по условиям которых арендодатель передает во временное владение и пользование арендатору транспортное средство, находящееся в собственности арендодателя. Объектом аренды по названным договорам является полуприцеп самосвал. Порядок расчетов согласован в соответствующем разделе договоров. Так, сумма арендной платы составляет 25000 руб. Согласно п. 2. главы договора арендные платежи вносятся арендатором не позднее 5 числа каждого месяца следующего за расчетным. Как следует из материалов дела, имущество по названным договорам было передано ответчику в пользование, вместе с тем, ответчик нарушил обязательства по внесению арендных платежей. Так, за период с 01.07.2021 по 30.06.2022 сумма долга по названным договорам в общем размере составила 359947,68 руб. (в уточненной редакции). В рамках досудебного урегулирования спора ответчику направлялась претензия, которая оставлена без удовлетворения. Поскольку спор в досудебном порядке сторонами не урегулирован, истец обратился в суд с первоначальным иском. В обоснование встречных требований ответчик указывает, что между сторонами был заключен ряд договоров аренды транспортных средств, займа, целью которых было прикрытие договора простого товарищества. Таким образом, договоры аренды №1/07/2021-1 от 01.07.2021, №1/07/2022-1 от 01.07.2022, являющиеся предметом первоначальных требований, недействительны (ничтожны) в силу п. 2 ст. 170 Гражданского кодекса Российской Федерации. Рассмотрев материалы дела, оценив относимость, допустимость и достоверность каждого доказательства в отдельности, а также взаимную связь доказательств в их совокупности, суд пришел к выводу о возможности удовлетворения требования первоначальных требований, приняв во внимание следующее. Указанный договор по своей правовой природе является договором аренды, отношения по которым регулируются главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации. В соответствии со статьей 606 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. Согласно статье 614 Гражданского кодекса Российской Федерации, арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом (арендную плату). Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды. В соответствии с п. 2 ст. 621 Гражданского кодекса Российской Федерации, если арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора при отсутствии возражений со стороны арендодателя, договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок (статья 610). Согласно статьям 309-310 Гражданского Кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Истец ссылается на наличие задолженности на стороне ответчика ввиду нарушения обязательств по внесению арендных платежей. Ответчик, возражая против исковых требований, указал, что спорные договоры ничтожны, при этом, задолженность в заявленном размере отсутствует виду зачета встречных требований о взыскании стоимости ремонта арендованного имущества. Рассмотрев позиции сторон, суд приходит к следующим выводам. Как предусмотрено положениями постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11 июня 2020 г. N 6 "О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств" согласно статье 410 ГК РФ для прекращения обязательств зачетом, по общему правилу, необходимо, чтобы требования сторон были встречными, их предметы были однородными и по требованию лица, которое осуществляет зачет своим односторонним волеизъявлением (далее - активное требование), наступил срок исполнения. Указанные условия зачета должны существовать на момент совершения стороной заявления о зачете. Например, встречные требования сторон могут в момент своего возникновения быть неоднородными (требование о передаче вещи и требование о возврате суммы займа), но к моменту заявления о зачете встречные требования сторон уже будут однородны (требование о возмещении убытков за нарушение обязанности по передаче вещи и требование о возврате суммы займа). При этом п. 19 названного постановления предусмотрено, что если обязательства были прекращены зачетом, однако одна из сторон обратилась в суд с иском об исполнении прекращенного обязательства либо о взыскании убытков или иных санкций в связи с ненадлежащим исполнением или неисполнением обязательства, ответчик вправе заявить о состоявшемся зачете в возражении на иск. Кроме того, обязательства могут быть прекращены зачетом после предъявления иска по одному из требований. В этом случае сторона по своему усмотрению вправе заявить о зачете как во встречном иске (статьи 137, 138 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), статья 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), так и в возражении на иск, юридические и фактические основания которых исследуются судом равным образом (часть 2 статьи 56, статья 67, часть 1 статьи 196, части 3, 4 статьи 198 ГПК РФ, часть 1 статьи 64, части 1-3.1 статьи 65, часть 7 статьи 71, часть 1 статьи 168, части 3, 4 статьи 170 АПК РФ). В частности, также после предъявления иска ответчик вправе направить истцу заявление о зачете и указать в возражении на иск на прекращение требования, по которому предъявлен иск, зачетом. Ответчик ссылается на наличие встречных требований в виде стоимости восстановительного ремонта переданного в аренду имущества. В соответствии с п. 2 ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). При этом лицо, требующее возмещения убытков, должно доказать факт противоправного поведения ответчика, наличие и размер понесенных убытков, причинную связь между противоправным поведением и наступлением убытков. Для наступления ответственности в виде возложения на ответчика возмещения убытков необходима доказанность всей совокупности условий. В соответствии с ч. 1 ст. 393 Гражданского кодекса Российской Федерации должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. При этом, согласно разъяснению, данному в пункте 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»: «Размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности. По смыслу пункта 1 статьи 15 ГК РФ в удовлетворении требования о возмещении убытков не может быть отказано только на том основании, что их точный размер невозможно установить. В этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению. В соответствии с требованиями названных статей, а также статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец должен доказать факт нарушения обязательств другой стороной по договору, наличие и размер понесенных убытков, причинную связь между невыполнением обязательств по договору и возникшими убытками, причем, все перечисленные условия должны присутствовать в совокупности. Недоказанность хотя бы одного из элементов правонарушения является достаточным основанием для отказа в удовлетворении требования о возмещении убытков. Ответчик, заявляя о наличии убытков в виде стоимости восстановительного ремонта соответствующих доказательств, подтверждающих наличие и размер понесенных убытков, причинную связь между невыполнением обязательств по договору и возникшими убытками в нарушение ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил. Так, ответчик не представил доказательств проведения ремонта имущества, несения соответствующих расходов. Доказательств обращения к арендатору с соответствующим требованием об устранении недостатков переданного имущества ответчиком также не предоставлено. При этом суд учитывает, что согласно актам передачи имущества, подписанного сторонами без замечаний и возражений, имущество передано арендатору в состоянии, требующем ремонта, что свидетельствует о том, что арендодатель был согласен с соответствующим условием договора. При этом положения договора содержат условия о необходимости выполнения текущего ремонта арендатором и не содержат обязанности возмещения соответствующих расходов арендодателем. Таким образом, проанализировав представленные ответчиком документы в обоснование требований о возмещении убытков в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о недоказанности ответчиком наличия, размера убытков, неправомерных действий арендатора, наличия причинно-следственной связи между действиями арендодателя и понесенными расходами. Доводам ответчика о ничтожности договоров аренды судом будет дана оценка далее, при рассмотрении встречных требований. В силу изложенного, возражения ответчика по первоначальному иску подлежат отклонению судом. Представленными в материалы дела документами, оцененными судом с учетом требований статей 67, 68, 71 и 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и признанными надлежащими письменными доказательствами по делу, подтверждено наличие задолженности по внесению арендных платежей ответчика перед истцом. Таким образом, требования истца о взыскании задолженности по внесению арендных платежей подлежат удовлетворению в сумме 359947,68 руб. В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком денежного обязательства по договору истцом заявлено требование о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами со дня вынесения решения по день фактического исполнения обязательств. Вместе с тем, истцом не учтено следующее. Федеральным законом от 08.03.2015 №42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации», вступившим в силу 01.06.2015, статья 395 Гражданского кодекса Российской Федерации была дополнена пунктом 4, согласно которому в случае, когда соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, предусмотренные данной статьей проценты не подлежат взысканию, если иное не предусмотрено законом или договором. В пункте 42 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" дано разъяснение, что в случае, если законом или соглашением сторон установлена неустойка за нарушение денежного обязательства, на которую распространяется правило абзаца первого пункта 1 статьи 394 Гражданского кодекса Российской Федерации, то положения пункта 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются. В этом случае взысканию подлежит неустойка, установленная законом или соглашением сторон, а не проценты, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (пункт 4 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации). Таким образом, после 01.06.2015 в случае, если в договоре сторонами согласована ответственность в виде неустойки, кредитор не вправе производить начисление процентов на сумму задолженности, если иное не предусмотрено законом или договором. Согласно п. 1 раздела договора "ответственность сторон" предусмотрено, что за нарушение срока внесения арендной платы арендатор уплачивает арендодателю пеню в размере 0,01% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Согласно статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного гражданского права. В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Кодекса неустойкой (штрафом, пенями) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. В рассматриваемом случае, суд считает доказанным ненадлежащее исполнение обязательств по договору ответчиком, по основаниям, приведенным выше. Ответчиком о снижении неустойки по статье 333 Гражданского кодекса Российской Федерации не заявлено. В соответствии с пунктом 65 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). При указанных обстоятельствах, судом подлежат удовлетворению требования истца о взыскании неустойки, начисленной на сумму долга с 18.01.2024 по день фактического исполнения с применением 0,01 % от суммы долга за каждый день просрочки. Рассмотрев встречный иск о признании договоров аренды недействительными, суд не находит оснований для его удовлетворения в силу следующего. Частью 1 статьи 166 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). В соответствии с частью 2 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа и содержания сделки применяются относящиеся к ней правила. В пункте 78 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки вправе предъявить сторона сделки, а в предусмотренных законом случаях также иное лицо. Иск лица, не являющегося стороной ничтожной сделки, о применении последствий ее недействительности может также быть удовлетворен, если гражданским законодательством не установлен иной способ защиты права этого лица и его защита возможна лишь путем применения последствий недействительности ничтожной сделки. В исковом заявлении такого лица должно быть указано право (законный интерес), защита которого будет обеспечена в результате возврата каждой из сторон всего полученного по сделке. Как разъяснено в пункте 87 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", в связи с притворностью недействительной может быть признана лишь та сделка, которая направлена на достижение других правовых последствий и прикрывает иную волю всех участников сделки. Намерения одного участника совершить притворную сделку для применения указанной нормы недостаточно. К сделке, которую стороны действительно имели в виду (прикрываемая сделка), с учетом ее существа и содержания применяются относящиеся к ней правила (пункт 2 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации). Таким образом, признаком притворности сделки является отсутствие волеизъявления на исполнение заключенной сделки у обеих сторон, а не у одной из них, а также намерение сторон фактически исполнить прикрываемую сделку. По основанию притворности недействительной может быть признана лишь та сделка, которая направлена на достижение других правовых последствий и прикрывает иную волю одних и тех же участников сделки. Прикрываемая сделка может быть также признана недействительной по основаниям, установленным Гражданским Кодексом Российской Федерации или специальными законами. Таким образом, при совершении притворной сделки воля сторон направлена не на достижение соответствующего ей правового результата, а на создание иных правовых последствий, соответствующих сделке, которую стороны действительно имели в виду. Признаком притворности сделки является отсутствие волеизъявления на ее исполнение у обеих сторон, а также намерение сторон фактически исполнить прикрываемую сделку. Притворная сделка не направлена на возникновение вытекающих из нее правовых последствий и прикрывает иную волю сторон. Из существа притворной сделки следует, что стороны не собирались изначально ее исполнять. Квалифицирующим признаком притворной сделки является цель ее заключения. Сторона, заявляющая о притворности сделки, должна представить доказательства того, что целью совершения притворной сделки являлось намерение сторон прикрыть иную сделку, а также доказать, какую именно сделку стороны имели в виду. Для установления ничтожности договора на основании статей 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации необходимо установить факт недобросовестного поведения (злоупотребления правом) сторон оспариваемой сделки, а также их действия с намерением причинить вред другому лицу (пункт 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.11.2008 N 127 "Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации"). По общему правилу добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное (пункт 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации). По смыслу приведенных норм, для признания действий каких-либо лиц злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел таких лиц был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной их целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. Совершая сделку лишь для вида, стороны, как правило, правильно оформляют все документы, но создавать реальные правовые последствия не стремятся. Поведение одной из сторон может быть признано судом недобросовестным при установлении очевидного отклонения действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. Выявление расхождения волеизъявления с волей осуществляется судом посредством анализа фактических обстоятельств, подтверждающих реальность намерений сторон. Обстоятельства устанавливаются на основе оценки совокупности согласующихся между собой доказательств (статьи 65, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Лицо, обращающееся с иском, должно доказать нарушение его субъективного права или законного интереса и возможность восстановления этого права избранным способом защиты. При этом целью обращения лица, право которого нарушено, в арбитражный суд является восстановление нарушенного права этого лица (статьи 1 (пункт 1), 11 (пункт 1), 12 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). При этом лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в частности по представлению доказательств (часть 2 статьи 9, часть 1 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Бремя доказывания обстоятельств, послуживших основанием заявленных встречных исковых требования, лежит на заявителе встречного иска (ответчике). Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суд установил, что воля сторон была направлена на создание тех правовых последствий, которые они предполагали при подписании договоров аренды №1/07/2021-1 от 01.07.2021, №1/07/2022-1 от 01.07.2022, при этом транспортное средство было передано арендатору во временное пользование, доказательств его передачи в уставной капитал общества не представлено. Факт того, что воля сторон была направлена на заключение и исполнение договоров аренды также подтверждается проведением периодических оплат с указанием соответствующего назначения платежа. Кроме того, ответчик сам в своих возражениях подтверждает, что ему было передано в пользование имущество в пользование, при этом ответчик производил ремонт имущества с целью его использования. Таким образом, доводы встречного искового заявления не содержат обоснованных относимых доказательств недействительности сделки с учетом требований ст. 166 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом суд учитывает, что материалы дела содержат доказательства фактического оказания арендных услуг. В силу вышеизложенного, суд, оценивая поведение и действия сторон по договору, фактическую охрану, не установил их недобросовестности, притворность сделки между сторонами договора ответчиком в нарушение ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не доказана. Поскольку в данном случае доказательств того, что договор являлся притворной сделкой, не имеется, факт притворности оспариваемой сделки ответчиком не доказан, в связи с чем, в удовлетворении встречного иска надлежит отказать. Истцом при подаче иска оплачена государственная пошлина в размере 12000 руб. по платежному поручению № 300 от 29.05.2023. В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины по иску подлежат отнесению на ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям с учетом частичной оплаты после подачи иска в суд, со взысканием в пользу истца. Государственная пошлина по встречному иску подлежит отнесению на встречного истца ввиду отказа в заявленных требованиях. Руководствуясь статьями 110, 156, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Первоначальный иск удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Тонна плюс» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу акционерного общества "Интехгеотранс - Юг" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 359947,68 руб. задолженности, неустойку, начисленную на сумму долга с 18.01.2024 по день фактического исполнения с применением 0,01 % от суммы долга за каждый день просрочки, а также 12000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении встречного иска отказать. Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение. Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Судья Абдулина С. В. Суд:АС Ростовской области (подробнее)Истцы:АО "ИНТЕХГЕОТРАНС - ЮГ" (ИНН: 6167069466) (подробнее)Ответчики:ООО "ТОННА ПЛЮС" (ИНН: 6168088976) (подробнее)Судьи дела:Абдулина С.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:Злоупотребление правомСудебная практика по применению нормы ст. 10 ГК РФ Упущенная выгода Судебная практика по применению норм ст. 15, 393 ГК РФ Признание договора купли продажи недействительным Судебная практика по применению норм ст. 454, 168, 170, 177, 179 ГК РФ
Взыскание убытков Судебная практика по применению нормы ст. 393 ГК РФ
Мнимые сделки Судебная практика по применению нормы ст. 170 ГК РФ Притворная сделка Судебная практика по применению нормы ст. 170 ГК РФ Возмещение убытков Судебная практика по применению нормы ст. 15 ГК РФ Уменьшение неустойки Судебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ |