Постановление от 17 февраля 2023 г. по делу № А53-32738/2020




ПЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

Газетный пер., 34, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: (863) 218-60-26, факс: (863) 218-60-27

E-mail: info@15aas.arbitr.ru, Сайт: http://15aas.arbitr.ru/


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


арбитражного суда апелляционной инстанции

по проверке законности и обоснованности решений (определений)

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

дело № А53-32738/2020
город Ростов-на-Дону
17 февраля 2023 года

15АП-774/2023

15АП-776/2023


Резолютивная часть постановления объявлена 14 февраля 2023 года

Полный текст постановления изготовлен 17 февраля 2023 года

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Долговой М.Ю.,

судей Деминой Я.А., Сурмаляна Г.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

при участии:

от ФИО2: представитель ФИО3 по доверенности от 23.03.2022,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы ФИО4, ФИО2

на определение Арбитражного суда Ростовской области от 15.12.2022 по делу № А53-32738/2020 о признании сделки должника недействительной и применении последствий недействительности сделки

по заявлению конкурсного управляющего ФИО5

к ФИО2, ФИО4,

в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) открытого акционерного общества «711 Военпроект» (ОГРН <***>, ИНН <***>),

УСТАНОВИЛ:


в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) открытого акционерного общества «711 Военпроект» (далее – должник) конкурсный управляющий ФИО5 обратился в Арбитражный суд Ростовской области о признании недействительными сделками договора купли-продажи транспортного средства от 04.03.2020, заключенного между должником и ФИО2, договора купли-продажи транспортного средства от 21.04.2020, заключенного между ФИО2 и ФИО4; о применении последствий недействительности сделки.

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 15.12.2022 по делу № А53-32738/2020 признаны недействительной сделкой договоры купли-продажи транспортного средства от 04.03.2020 и от 21.04.2020. Применены последствия недействительности сделки. С ФИО4 в конкурсную массу открытого акционерного общества «711 Военпроект» взысканы денежные средства в сумме 509 444 руб. Восстановлено право требования ФИО2 к открытому акционерному обществу «711 Военпроект» на сумму 15 000 руб.

Не согласившись с принятым судебным актом, ФИО4, ФИО2 (далее – ответчики) обжаловали определение суда первой инстанции от 15.12.2022 в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и просили обжалуемый судебный акт отменить.

Апелляционная жалоба ФИО4 мотивирована тем, что суд первой инстанции необоснованно поддержал позицию управляющего, в то время как управляющим проведена оценка без учета ненадлежащего состояния транспортного средства, срока эксплуатации автомобиля и его пробега. Податель жалобы указывает на отсутствие цели причинения вреда.

Апелляционная жалоба ФИО2 мотивирована тем, что суд первой инстанции не принял во внимание доводы о ненадлежащем техническом состоянии автомобиля, пришел к неверному выводу о взаимосвязанности оспариваемых сделок.

В отзыве на апелляционные жалобы конкурсный управляющий ФИО6 просит оставить обжалуемое определение без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

В судебном заседании представитель ФИО2 поддержал доводы апелляционной жалобы.

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом уведомленные о времени и месте судебного разбирательства, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили.

Суд апелляционной инстанции, руководствуясь положениями статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, признал возможным рассмотреть апелляционную жалобу без участия не явившихся представителей лиц, участвующих в деле, уведомленных надлежащим образом.

Исследовав материалы дела, оценив доводы апелляционных жалоб и отзыва, выслушав представителя ФИО2, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционные жалобы не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, индивидуальный предприниматель ФИО7 обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о признании открытого акционерного общества «711 Военпроект» несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 13.10.2020 принято заявление о признании должника банкротом, возбуждено производство по делу.

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 30.04.2022 в отношении должника введена процедура наблюдения. Временным управляющим должника утвержден ФИО5.

Информация о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликована в газете «КоммерсантЪ» от 15.05.2021 № 81 (7043).

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 24.12.2021 ОАО «711 Военпроект» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим должника утвержден ФИО5.

Сведения о признании должника банкротом и введении процедуры конкурсного производства опубликованы в газете «КоммерсантЪ» № 6 (7207) от 15.01.2022.

17.03.2022 в суд направлено заявление конкурсного управляющего ФИО5, уточненное в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о признании недействительными сделками договора купли-продажи транспортного средства от 04.03.2020, заключенного между должником и ФИО2, договора купли-продажи транспортного средства от 21.04.2020, заключенного между ФИО2 и ФИО4; применении последствий недействительности сделки.

В ходе исполнения обязанностей конкурсным управляющим ФИО5 установлено, что должник (продавец) и ФИО2 (покупатель) заключили договор от 04.03.2020, в рамках которого произведено отчуждение автомобиля МЕРСЕДЕС-БЕНЦ S500, 2003 года выпуска, VIN <***>, государственный регистрационный знак О 112 ОО 61RUS.

Пунктом 3.1 договора предусмотрено, что стоимость автомобиля по соглашению сторон установлена в размере 15 000 руб.

В пункте 3.2 договора отражено, что денежные средства в счет оплаты цены договора получены продавцом.

21.04.2020 между ФИО2 (продавец) и ФИО4 (покупатель) заключен договор купли - продажи по продаже автомобиля МЕРСЕДЕС-БЕНЦ S500, 2003 года выпуска, VIN <***>, государственный регистрационный знак О 112 ОО 61RUS.

По условиям указанного договора от 21.04.2020 ФИО4 оплатил ФИО2 за спорное транспортное средство 15 000 руб.

Полагая, что вышеуказанные договоры от 04.03.2020 и от 21.04.2020 являются цепочкой сделок по выводу имущества должника в пользу аффилированного лица при неравноценном встречном исполнении, конкурсный управляющий ФИО5 обратился в арбитражный суд.

Исследовав материалы дела по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, дав надлежащую правовую оценку доводам лиц, участвующих в деле, суд первой инстанции удовлетворил заявленное требование, обоснованно приняв во внимание нижеследующее.

Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным названным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В силу пункта 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в Законе о банкротстве.

В силу пункта 1 статьи 61.8 Закона о банкротстве, заявление об оспаривании сделки должника подается в суд, рассматривающий дело о банкротстве должника, и подлежит рассмотрению в деле о банкротстве должника (включая сделки с недвижимостью).

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.9 Закона о банкротстве, заявление об оспаривании сделки должника может быть подано в арбитражный суд внешним управляющим или конкурсным управляющим от имени должника по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов.

Специальные основания для оспаривания сделок должника перечислены в статьях 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве.

Цель оспаривания сделок в конкурсном производстве по специальным основаниям главы Закона о банкротстве подчинена общей цели названной процедуры - наиболее полное удовлетворение требований кредиторов исходя из принципов очередности и пропорциональности. Соответственно, главный правовой эффект, достигаемый от оспаривания сделок, заключается в необходимости поставить контрагента в такое положение, в котором бы он был, если бы сделка (в том числе по исполнению обязательства) не была совершена, а его требование удовлетворялось бы в рамках дела о банкротстве на законных основаниях (определение Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2018 № 305-ЭС17-3098 (2) № А40-140251/2013).

В силу пункта 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", при определении соотношения пунктов 1 и 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве судам надлежит исходить из следующего.

Если подозрительная сделка была совершена в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия этого заявления, то для признания ее недействительной достаточно обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, в связи с чем, наличие иных обстоятельств, определенных пунктом 2 данной статьи (в частности, недобросовестности контрагента), не требуется.

Если же подозрительная сделка с неравноценным встречным исполнением была совершена не позднее чем за три года, но не ранее чем за один год до принятия заявления о признании банкротом, то она может быть признана недействительной только на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве при наличии предусмотренных им обстоятельств (с учетом пункта 6 названного постановления).

По смыслу правовой позиции, изложенной в абзаце 3 пункта 7 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", периоды предпочтительности и подозрительности исчисляются с момента возбуждения дела о банкротстве на основании заявления первого кредитора даже независимо от того, что обоснованным может быть признано только следующее заявление, поданное в рамках указанного дела.

Данная правовая позиция нашла отражение и в судебной практике, что подтверждается определением Верховного Суда Российской Федерации от 23.10.2018 № 308-ЭС18-16378 по делу № А63-5243/2016.

Как следует из материалов дела, настоящее дело о банкротстве возбуждено 13.10.2020, оспариваемые сделки заключены 04.03.2020 и 21.04.2020, то есть в пределах года до возбуждения дела о банкротстве.

Учитывая вышеприведенные разъяснения, действительность оспариваемых в рамках настоящего спора договоров подлежат оценке судом применительно к правилам как пункта 1, так и пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

По правилам, установленным в пункте 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка).

Неравноценным встречным исполнением обязательств признается, в частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств.

Согласно пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Из разъяснений, данных в пунктах 5 - 7 вышеуказанного постановления Пленума N63, следует, что в силу указанной выше нормы для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности следующих обстоятельств: сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов; в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов; другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки.

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия: а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества; б) сделка совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица (пункт 6 постановления Пленума N 63).

Судом в случае оспаривания подозрительной сделки проверяется наличие обоих оснований, установленных как пунктом 1, так и пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве (пункт 9 постановления Пленума N 63).

При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца 32 статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

Как указано выше, в ходе выполнения своих обязанностей конкурсным управляющим установлено, что должник (продавец) и ФИО2 (покупатель) заключили договор от 04.03.2020, в рамках которого произведено отчуждение автомобиля МЕРСЕДЕС-БЕНЦ S500, 2003 года выпуска, VIN <***>, государственный регистрационный знак <***>.

Пунктом 3.1 договора предусмотрено, что стоимость автомобиля по соглашению сторон установлена в размере 15 000 руб.

В пункте 3.2 договора отражено, что денежные средства в счет оплаты цены договора получены продавцом.

21.04.2020 между ФИО2 (продавец) и ФИО4 (покупатель) заключен договор купли - продажи по продаже автомобиля МЕРСЕДЕС-БЕНЦ S500, 2003 года выпуска, VIN <***>, государственный регистрационный знак О 112 ОО 61RUS.

По условиям указанного договора от 21.04.2020 ФИО4 оплатил ФИО2 за спорное транспортное средство 15 000 руб.

При обращении с рассматриваемым заявлением конкурсным управляющим указано, что названные сделки совершены с неравноценным встречным предоставлением, при наличии у должника признаков неплатежеспособности, оспариваются управляющим как цепочка взаимосвязанных сделок.

Как установлено судом и следует из материалов дела, по состоянию на дату совершения оспариваемых сделок, должник отвечал признакам неплатежеспособности, недостаточности имущества.

В момент совершения оспариваемых сделок у должника имелись обязательства перед кредиторами, требования которых были включены в реестр требований кредиторов.

В силу правовой позиции, сформированной в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 12.02.2018 № 305-ЭС17-11710(3), согласно которой по смыслу абзаца тридцать шестого статьи 2 Закона о банкротстве и абзаца третьего пункта 6 Постановления Пленума № 63, наличие на дату совершения сделки у должника просроченного обязательства, которое не было исполнено впоследствии и было включено в реестр, подтверждает факт неплатежеспособности должника в период заключения оспариваемой сделки.

При обращении с рассматриваемым заявлением управляющим указано, что согласованная сторонами сделки цена не соответствует рыночной, является существенно заниженной.

В обоснование указанных доводов управляющим представлен акт об оценке от 18.07.2022, согласно которому средняя стоимость аналогичного имущества на момент отчуждения составляла 509 444 руб.

Таким образом, согласованная сторонами стоимость отчуждения имущества почти в 33 раза отличается от рыночной.

Признавая доводы конкурсного управляющего должника обоснованными, суд первой инстанции исходил из того, что оспариваемые договоры купли-продажи от 04.03.2020 и от 21.04.2020 не содержат сведений о недостатках отчуждаемого транспортного средства, подписаны без замечаний и возражений в отношении технического состояния транспортного средства. Участники сделки не обосновали, каким образом и с учетом каких характеристик транспортного средства определена цена автомобиля.

Договоры купли-продажи от 04.03.2020 и от 21.04.2020 не содержат сведений о том, что транспортное средство находилось в технически неисправном состоянии.

Какие-либо доказательства, свидетельствующие о недостатках транспортного средства, влияющих на цену, в материалы дела не представлены.

Таким образом, из материалов дела не усматривается наличие дефектов у спорного автомобиля на дату сделок, а ответчиками не представлены достоверные доказательства, свидетельствующие о неисправном состоянии транспортного средства и наличии у него повреждений, уменьшивших его рыночную стоимость, а также о том, что указанные выше обстоятельства существенным образом повлияли на техническое состояние и определенную в договорах стоимость автомобиля.

Представленные в дело акт технического состояния транспортного средства от 04.03.2020 и заказ-наряд от 28.08.2020 не опровергают выводы о заниженной стоимости транспортного средства по оспариваемым договорам.

Акт технического состояния от 04.03.2020 поименован как "Приложение № 1 к договору".

Между тем, указанное приложение к договору в органы ГИБДД, как неотъемлемая часть договора, не сдавалось.

Сам договор купли - продажи от 04.03.2020 по тексту не содержит ссылку на Приложение № 1.

В апелляционной жалобе ответчики указывают, что рыночная стоимость транспортного средства с учетом технических неисправностей составляет 100 000 руб.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции отклоняет указанные доводы, поскольку суд первой инстанции неоднократно предлагал сторон рассмотреть вопрос о назначении экспертизы с целью установления рыночной стоимости на даты спорных договоров (определения от 19.05.2022, 26.07.2022, 27.10.2022).

Ходатайство о проведении судебной экспертизы на предмет определения рыночной стоимости транспортного средства ответчики при рассмотрении дела в суде первой инстанции не заявили. Не воспользовались предоставленным статьей 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правом и в суде апелляционной инстанции, а потому в силу статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации несут риски несовершения процессуальных действий (в данном случае в части доказывания стоимости отчужденного имущества).

Из общедоступных источников в сети Интернет следует, что стоимость аналогичных транспортных средств составляет от 500 000 до 800 000 руб.

При заключении оспариваемых договоров купли-продажи от 04.03.2020 и от 21.04.2020 стоимость отчуждаемого транспортного средства определена сторонами в размере 15 000 руб., что свидетельствует о существенном занижении сторонами оспариваемых сделок стоимости отчуждаемого имущества по сравнению с его реальной рыночной стоимостью.

В опровержение сведений, представленных конкурсным управляющим о цене предложения на рынке на аналогичные автомобили, какие-либо доказательства не представлены, о наличии иных оснований для объективных сомнений в достоверности отчета об оценке никто не заявил. Суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что основания для исключения из доказательственной базы при рассмотрении настоящего спора отчета об оценке, отсутствуют.

Как отмечено выше, оспариваемая цепочка сделок совершена в течение года до возбуждения дела о банкротстве, таким образом, для признания ее недействительной достаточно установления исключительно факта неравноценности.

Исследовав условия и обстоятельства исполнения спорной сделки, суд первой инстанции признал установленными обстоятельства неравноценности встречного предоставления, предусмотренные пунктом 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Пункт 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве предусматривает возможность признания недействительной сделки должника, совершенной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной этой сделки. При этом в части, касающейся согласования договорной цены, неравноценность имеет место в тех случаях, когда эта цена существенно отличается от рыночной.

В рассматриваемом случае расхождение в цене является существенным.

Как отмечено выше, в рассматриваемом случае конкурсным управляющим оспаривается цепочка сделок.

Согласно пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка).

Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом, либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника, либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии следующих условий:

стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок;

должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской отчетности или иные учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы;

после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 5 постановления N 63, пункт 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предусматривает возможность признания недействительной сделки, совершенной должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов (подозрительная сделка). В силу этой нормы для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:

а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;

б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;

в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки.

В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по названному основанию.

В пункте 6 постановления N 63 разъяснено, что согласно абзацам второму - пятому пункта 2 статьи 61.2 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия:

а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества;

б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

Установленные абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве презумпции являются опровержимыми - они применяются, если иное не доказано другой стороной сделки.

При определении наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества следует исходить из содержания этих понятий, данного в абзацах тридцать шестом и тридцать седьмом статьи 2 Закона о банкротстве, по смыслу которых признаки неплатежеспособности или недостаточности имущества носят объективный характер.

Так, в соответствии с указанными нормами под недостаточностью имущества понимается превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника. Неплатежеспособность, это прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. При этом недостаточность денежных средств предполагается, если не доказано иное.

При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

При решении вопроса о том, должен ли был кредитор знать об указанных обстоятельствах, во внимание принимается то, насколько он мог, действуя разумно и проявляя требующуюся от него по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств.

В соответствии с пунктом 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.11.2008 № 126 "Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения" указано, что явно заниженная цена продаваемого имущества может свидетельствовать о том, что приобретатель не является добросовестным. Намереваясь приобрести имущество по явно заниженной стоимости, покупатель, проявляя обычную при таких обстоятельствах степень осмотрительности, должен предпринять дополнительные меры, направленные на проверку юридической судьбы вещи.

Применительно к рассматриваемому случаю, судебная коллегия, сопоставив стоимость имущества, согласованную сторонами в договоре купли-продажи (15 000 руб.) со стоимостью, определенной арбитражным управляющим (509 444 руб.), приходит к выводу о том, что установленная оспариваемым договором стоимость продажи транспортного средства существенно ниже фактической стоимости переданного должником по сделке имущества, о чем ответчику не могло быть неизвестно.

Материалами дела подтверждено не только несоответствие цены договора купли-продажи рыночной стоимости аналогичного транспортного средства, но и его занижение продавцом и покупателем.

Занижение цены продаваемого имущества в многократном размере при отсутствии отвечающих требованиям разумности объяснений отчуждения имущества по такой цене для любого разумного участника оборота должно свидетельствовать о том, что цели, преследуемые совершаемой сделкой, являются явно недобросовестными; продажа по такой цене не может являться действительной экономической целью совершения сделки для продавца. Поведение покупателя, согласившегося на приобретение имущества в таких условиях, не отвечает требованию осмотрительности и добросовестности.

В определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.12.2016 № 308-ЭС16-11018 разъяснено, что право сторон по своему усмотрению определять договорную цену закреплено в статьях 421 и 424 Гражданского кодекса Российской Федерации, а продажа имущества по цене ниже рыночной сама по себе не противоречит действующему законодательству. Вместе с тем отчуждение имущества по цене, заниженной многократно, очевидно, свидетельствовало о том, что должник преследовал цель вывода ликвидного имущества, что, в свою очередь, не могло не породить у любого добросовестного и разумного участника гражданского оборота сомнений относительно правомерности отчуждения. Поэтому покупатель, проявляя обычную степень осмотрительности, должен был предпринять дополнительные меры, направленные на проверку обстоятельств, при которых должник за почти символическую цену продает транспортное средство. Ответчик не мог не осознавать то, что отчуждение имущества по такой цене нарушает права и законные интересы кредиторов, справедливо рассчитывающих на удовлетворение их требований за счет равноценного денежного эквивалента, полученного от реализации имущества.

Данные обстоятельства - существенно заниженная цена - не могли не породить у добросовестного контрагента сомнений относительно добросовестности действий продавца, поэтому покупатель, проявляя обычную степень осмотрительности, должен был предпринять дополнительные меры, направленные на проверку обстоятельств заключения сделки и возможности ущемления сделкой прав третьих лиц - кредиторов должника.

В определении Верховного Суда Российской Федерации от 26.08.2014 № 4-КГ14-16 указано, что принимая решение по делу, суд должен руководствоваться не формальными соображениями и основаниями для отказа в удовлетворении иска, а исходить из мотивов, связанных с оценкой существа самого спорного права, и принимать во внимание все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора.

В определении Верховного Суда Российской Федерации № 310-ЭС15-7328 от 17.07.2015 также закреплена правовая позиция о том, что приобретение имущества по заниженной стоимости и осведомленность приобретателя об этом являются достаточными основаниями, указывающими на недобросовестность приобретателя и основанием для удовлетворения иска об истребовании имущества, независимо от возражений приобретателя о том, что он является добросовестным приобретателем.

В нарушение приведенных выше норм ответчиком доказательства, опровергающие правомерность заявленных конкурсным управляющим должника требований не представлены.

Таким образом, оценив представленные в материалы дела в совокупности в порядке статьи 71 арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции признает доказанным наличие оснований для удовлетворения заявления на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Как следует из материалов дела, договор от 04.03.2020 со стороны должника подписан генеральным директором ФИО4

Через полтора месяца после приобретения спорного имущества, ФИО2 21.04.2020 перепродал его в пользу ФИО4, который, в свою очередь, являлся генеральным директором должника с 2009 года по 02.04.2020, и единственным учредителем общества.

Согласно пункту 1 статьи 19 Закона о банкротстве в целях этого Федерального закона заинтересованными лицами по отношению к должнику признаются:

лицо, которое в соответствии с Законом "О защите конкуренции" входит в одну группу лиц с должником;

лицо, которое является аффилированным лицом должника.

В силу пункта 2 статьи 19 Закона о банкротстве, заинтересованными лицами по отношению к должнику - юридическому лицу признаются также:

руководитель должника, а также лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления должника, главный бухгалтер (бухгалтер) должника, в том числе указанные лица, освобожденные от своих обязанностей в течение года до момента возбуждения производства по делу о банкротстве;

лица, находящиеся с физическими лицами, указанными в абзаце втором настоящего пункта, в отношениях, определенных пунктом 3 названной статьи;

лица, признаваемые заинтересованными в совершении должником сделок в соответствии с гражданским законодательством о соответствующих видах юридических лиц.

В соответствии с пунктом 3 статьи 19 Закона о банкротстве, заинтересованными лицами по отношению к должнику-гражданину признаются его супруг, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, сестры, братья и их родственники по нисходящей линии, родители, дети, сестры и братья супруга.

С учетом фактических обстоятельств дела, ответчиками не опровергнут факт аффилированности ФИО4 по отношению к должнику.

С учетом конкретных обстоятельств дела, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что в рассматриваемом случае, истинная воля сторон сделки была направлена на вывод ликвидного имущества должника в пользу аффилированного с должником лица во вред имущественным интересам кредиторов, посредством создания цепочки сделок, в связи с чем, договор купли-продажи является прикрывающей сделкой.

Согласно пункту 22 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2021), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 07.04.2021 сделка, направленная на прямое отчуждение должником своего имущества в пользу бенефициара или связанного с ним лица, может прикрываться цепочкой последовательных притворных сделок купли-продажи с разным субъектным составом. Такая цепочка прикрываемых притворных сделок является недействительной на основании пункта 2 статьи 170 Гражданского кодекса, а прикрываемая сделка может быть признана недействительной как подозрительная на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

При отчуждении имущества должника в преддверии его банкротства и последующем оформлении передачи права собственности на данное имущество от первого приобретателя к иным лицам по цепочке сделок возможна ситуация, когда создается лишь видимость вовлечения имущества должника в гражданский оборот, иллюзия последовательного перехода права собственности на него от одного собственника другому (оформляются притворные сделки), а в действительности совершается одна единственная (прикрываемая) сделка - сделка по выводу активов во избежание обращения взыскания со стороны кредиторов. Имущество после отчуждения его должником все время находится под контролем бенефициара данной сделки, он принимает решения относительно данного имущества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

Для признания сделки недействительной по основаниям пункта 1 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации необходимо установить, что на момент совершения сделки стороны не намеревались создать правовые последствия, характерные для сделок данного вида. При этом обязательным условием признания сделки мнимой является порочность воли каждой из ее сторон. Мнимая сделка не порождает никаких правовых последствий и, совершая мнимую сделку, стороны не имеют намерений ее исполнять либо требовать ее исполнения.

Обстоятельства приобретения аффилированным по отношению к должнику конечным выгодоприобретателем ФИО4 (через 1,5 месяц после отчуждения должником за 15 000 руб.) спорного имущества свидетельствуют о том, что договоры от 04.03.2020 и 21.04.2020 являются взаимосвязанными и имеют общую цель. Доказательств обратного не представлено.

Ответчики, приобретая транспортное средство по цене более чем в 33 раз ниже реальной рыночной стоимости, доложены были проявить обычную степень осмотрительности и предпринять дополнительные меры, направленные на проверку обстоятельств, при которых должник по явно заниженной цене продает транспортное средство. Они не могли не осознавать того, что сделка с такой ценой нарушает права и законные интересы кредиторов, справедливо рассчитывающих на удовлетворение их требований за счет равноценного денежного эквивалента, полученного от реализации имущества. Данный правовой подход соответствует позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.12.2016 № 308-ЭС16-11018.

Указанные обстоятельства в совокупности свидетельствуют о том, что в результате совершения взаимосвязанной цепочки сделок путем заключения договоров от 04.03.2020 и 21.04.2020 причинен вред кредиторам должника и ответчики должны были знать об указанной цели сделки.

С учетом изложенного, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о доказанности конкурсным управляющим заявленных требований и о наличии предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве оснований для признания оспариваемых сделок недействительными.

Аналогичная правовая позиция изложена в Постановлении Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.10.2022 N 15АП-16588/2022 по настоящему делу.

Пунктом 1 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

Согласно пункту 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах - если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

В силу пункта 1 статьи 61.6 Закона о банкротстве все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с главой III.1 Закона о банкротстве, подлежит возврату в конкурсную массу.

В пункте 29 постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 разъяснено, что если сделка, признанная в порядке главы III.1 Закона о банкротстве недействительной, была исполнена должником и (или) другой стороной сделки, суд в резолютивной части определения о признании сделки недействительной также указывает на применение последствий недействительности сделки (пункт 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 1 статьи 61.6 и абзац второй пункта 6 статьи 61.8 Закона о банкротстве) независимо от того, было ли указано на это в заявлении об оспаривании сделки.

Поскольку транспортное средство отчуждено в пользу иных лиц, суд первой инстанции обоснованно применил последствия недействительности сделки в виде взыскания с ФИО4 рыночной стоимости спорного транспортного средства, установленной в акте об оценке от 18.07.2022, в конкурсную массу должника; восстановил задолженность должника перед ФИО2 в размере уплаченной им при приобретении имущества суммы.

Факт оплаты ФИО2 стоимости спорного транспортного средства в размере 15 000 руб. подтверждается материалами обособленного спора и признан управляющим.

Фактически доводы апелляционной жалобы направлены на переоценку обстоятельств дела, исследованных судом первой инстанции, по существу сводятся к несогласию с выводами суда первой инстанции, но не содержат фактов, которые не были бы учтены судом при рассмотрении дела.

Иные аргументы и возражения заявителей апелляционных жалоб проверены судом апелляционной инстанции, признаются несостоятельными и не подлежащими удовлетворению, поскольку не опровергают законности принятого по делу судебного акта.

Несогласие с оценкой имеющихся в деле доказательств и с толкованием судом первой инстанции норм материального права, подлежащих применению в деле, не свидетельствует о том, что судом допущены нарушения, не позволившие всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в любом случае основаниями для отмены судебного акта, судом не допущено.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:


определение Арбитражного суда Ростовской области от 15.12.2022 по делу № А53-32738/2020 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в срок, не превышающий одного месяца со дня вступления в законную силу настоящего постановления.

Председательствующий М.Ю. Долгова


Судьи Г.А. Сурмалян


Я.А. Демина



Суд:

15 ААС (Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд) (подробнее)

Истцы:

АО "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБУСТРОЙСТВА ВОЙСК" (ИНН: 7703702341) (подробнее)
"НОПРИЗ" (ИНН: 7704311291) (подробнее)
ООО "РОСТОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" (ИНН: 3445102073) (подробнее)
ПАО "АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ДЕРЖАВА" " (ИНН: 7729003482) (подробнее)
ПАО "МегаФон" (ИНН: 7812014560) (подробнее)
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" (ИНН: 7707083893) (подробнее)
ФГУП "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №14" (ИНН: 5047054473) (подробнее)

Ответчики:

ОАО "711 ВОЕНПРОЕКТ" (ИНН: 6165005756) (подробнее)
ОАО "711 Военпроспект" (подробнее)
ОАО к/у "711 Военпроект" Старыстоянц Руслан Авдеевич (подробнее)
ООО "711 Военпроект" (подробнее)
ООО "РЕНЕССАНСПРОЕКТ" (подробнее)

Иные лица:

АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ" (ИНН: 6167065084) (подробнее)
временный управляющий Старыстоянц Руслан Авдеевич (подробнее)
Главное управление внутренних дел по Ростовской области (ИНН: 6164049013) (подробнее)
Межрайонная ИФНС №11 по Ростовской области (ИНН: 6141019936) (подробнее)
ООО "Ростоборонпроект" (ИНН: 6163124677) (подробнее)
ООО "РЫБОЛОВЕЦКОЕ ХОЗЯЙСТВО "РЫБАК ПРИАЗОВЬЯ" (ИНН: 6101037784) (подробнее)
ПАО "МегаФон" (подробнее)
ПАО "Сбербанк России" (подробнее)
УФНС России по РО (подробнее)
ФГУП "Главное военно-строительное управление №14" (подробнее)

Судьи дела:

Долгова М.Ю. (судья) (подробнее)

Последние документы по делу:

Постановление от 17 июня 2025 г. по делу № А53-32738/2020
Постановление от 27 февраля 2025 г. по делу № А53-32738/2020
Постановление от 2 марта 2025 г. по делу № А53-32738/2020
Постановление от 10 февраля 2025 г. по делу № А53-32738/2020
Постановление от 12 декабря 2024 г. по делу № А53-32738/2020
Постановление от 4 октября 2024 г. по делу № А53-32738/2020
Постановление от 1 октября 2024 г. по делу № А53-32738/2020
Постановление от 4 июля 2024 г. по делу № А53-32738/2020
Постановление от 24 июня 2024 г. по делу № А53-32738/2020
Постановление от 30 мая 2024 г. по делу № А53-32738/2020
Постановление от 2 мая 2024 г. по делу № А53-32738/2020
Постановление от 24 апреля 2024 г. по делу № А53-32738/2020
Постановление от 14 марта 2024 г. по делу № А53-32738/2020
Постановление от 11 марта 2024 г. по делу № А53-32738/2020
Постановление от 28 февраля 2024 г. по делу № А53-32738/2020
Постановление от 26 декабря 2023 г. по делу № А53-32738/2020
Постановление от 21 декабря 2023 г. по делу № А53-32738/2020
Постановление от 7 декабря 2023 г. по делу № А53-32738/2020
Постановление от 21 ноября 2023 г. по делу № А53-32738/2020
Постановление от 1 ноября 2023 г. по делу № А53-32738/2020


Судебная практика по:

Признание сделки недействительной
Судебная практика по применению нормы ст. 167 ГК РФ

Признание договора купли продажи недействительным
Судебная практика по применению норм ст. 454, 168, 170, 177, 179 ГК РФ

Мнимые сделки
Судебная практика по применению нормы ст. 170 ГК РФ

Притворная сделка
Судебная практика по применению нормы ст. 170 ГК РФ

Признание договора недействительным
Судебная практика по применению нормы ст. 167 ГК РФ