Постановление от 25 февраля 2018 г. по делу № А40-135735/2017ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12 адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru № 09АП-70086/2017 Дело № А40-135735/17 г. Москва 26 февраля 2018 года Резолютивная часть постановления объявлена 26 февраля 2018 года Постановление изготовлено в полном объеме 26 февраля 2018 года Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Н.В. Юрковой рассмотрев в порядке упрощенного производства апелляционную жалобу государственного унитарного предприятия г.Москвы «Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения города Москвы», на решение Арбитражного суда г. Москвы от 24.11.2017 по делу №А40-135735/17 по иску общества с ограниченной ответственностью «ЭргоСтрой» (ОГРН <***>, адрес: 125167, <...>, пом. I, ком. 3) к государственному унитарному предприятию г.Москвы «Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения города Москвы» (ОГРН <***>, адрес: 117152, <...>) о взыскании денежных средств, ООО «ЭргоСтрой» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ГУП г. Москвы «Дирекция гаражного строительства» (далее – ответчик) о взыскании задолженности по оплате эксплуатационных расходов за июль, сентябрь 2014 года в отношении 37 машиномест в гаражном комплексе по адресу: г. Москва, ЮВАО, ул. 2-я Вольская, д. 1. корп. 1. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 24.11.2017 по делу №А40-135735/17 принятым в порядке упрощенного производства, исковые требования удовлетворены. ГУП г. Москвы "Дирекция гаражного строительства", не согласившись с данным решением, обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, ссылаясь на доводы, изложенные в тексте апелляционной жалобы. Апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции принятое в порядке упрощенного производства рассмотрена без вызова сторон на основании ст. 272.1 АПК РФ. Законность и обоснованность принятого решения суда первой инстанции проверены на основании статей 266 и 268 АПК РФ. Девятый арбитражный апелляционный суд, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, проверив все доводы апелляционной жалобы, повторно рассмотрев материалы дела, приходит к выводу, что отсутствуют правовые основания для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы, исходя из следующего. Судом первой инстанции правомерно определено: что между ООО «ИНТЕК ГРУПП» (исполнитель) и ответчиком (заказчик) заключен договор № 005-001810-14 от 21.01.2014, по условиям которого исполнитель по поручению заказчика обязуется оказывать комплекс услуг заказчику по эксплуатации и техническому облуживанию объекта в гаражном комплексе, расположенном по адресу: г. Москва, ЮВАО, ул. 2-я Вольская, д. 1, корп. 1, в соответствии с техническим заданием (приложение 2 к договору). В соответствии с п. 1.1 договора, объектом является совокупность машино-мест в количестве 122 шт в составе гаражного комплекса, которыми владеет заказчик согласно перечню в приложении 1 к договору. Согласно п. 2.1.2 договора, исполнитель от своего имени и по поручению заказчика заключает договоры с пользователями машино-мест на предоставление на платной основе услуг паркования, включая услуги по эксплуатации, техническому и коммунальному обслуживанию машино-мест на объекте, по цене, установленной в п. 3.2 договора, а также осуществлять сопровождение указанных договоров в соответствии с условиями договора и правилами оказания услуг паркования (приложение 5 к договору). В соответствии с п. 2.3 договора, исполнитель обязался заключить договоры с пользователями машино-мест в количестве, не менее 61 машино-мест в объекте по истечении первого месяца, в котором договор был заключен (коэффициент заполняемости объекта – 0,5). Правомерно определено судом, что ГУП г. Москвы "Дирекция гаражного строительства" принадлежат на праве хозяйственного ведения нежилые помещения площадью 1 741,2 кв.м. по адресу: <...> (подземный этаж 1, пом. I, комн. 1-44; пом. II, комн. 1-16; подземный этаж 2, пом. III, комн. 1-45; пом. IV, комн. 1-17), что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии 77 АО № 014786 от 27.03.2012. В соответствии с п. 3.1 договора, комплекс услуг по эксплуатации, техническому и коммунальному обслуживанию составляет 2 518,65 руб. в месяц за одно машино-место. Пунктом 3.2 договора установлено, что стоимости услуги паркования составляет 4 400 руб. в месяц за одно машино-место. Стоимость комплекса услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию, включая стоимость коммунальных платежей, а также стоимость услуг исполнителя за заключение и сопровождение договора с пользователем машино-места за одно машино- место в месяц включает: стоимость комплекса слуг по эксплуатации и техническому обслуживанию, включая стоимость коммунальных платежей, за одно машино-место в месяц, в размере 2 518,65 руб. и стоимость услуг исполнителя за заключение и сопровождение одного договора с пользователем машино-места в месяц в размере 81,35 руб. (п. 4.2 договора). На основании дополнительного соглашения № 2 от 25.04.2014 права и обязанности исполнителя переданы истцу. Объект в составе 122 машино-мест передан истцу по акту приема-передачи от 01.05.2014. Факт оказания услуг по договору в июле, сентябре 2014 года подтверждается актами приема-передачи от 31.07.2014, от 30.09.2014. Согласно указанным актам, заключено договоров паркования в отношении 85 машино-мест, свободных машино-мест – 37, коэффициент заполняемости – 70 %. Направленная истцом в адрес ответчика претензия, оставлена без удовлетворения. В силу п. 41 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 г. N 25, к отношениям собственников помещений, расположенных в нежилом здании, подлежат/применению нормы законодательства, регулирующие сходные отношения. Исходя из п. 1 ст. 6 ГК РФ, в случаях, когда отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона). Из норм действующего законодательства усматривается, а именно: ч. 1 ст. 36, ч. 2 ст. 39, ч. 1 ст. 156 ЖК РФ, 249 ГК РФ, 249 ГК РФ, что для собственников не предусмотрено никаких различий или исключений (ст. ст. 154, 159 ЖК РФ); причем, если управление домом возложено на управляющую организацию, то собственники помещений должны вносить плату этой организации, что следует из п. 7 ст. 155 ЖК РФ, и ее действие, не зависит от наличия или отсутствия договора между управляющей организацией и конкретным собственником. В силу ч. 1 ст. 158 ЖК РФ, собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения. В силу норм ст. ст. 210, 249, 294 ГК РФ, ст. ст. 36, 37, 39 ЖК РФ, в издержках по содержанию общего имущества обязаны участвовать как собственники квартир, так и законные владельцы жилых и нежилых помещений, вне зависимости от фактического использования общего имущества. Исходя из норм ст. 294 ГК РФ, государственное или муниципальное унитарное предприятие, которому имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения, владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом в пределах, определяемых Кодексом, в связи с чем, правомерен вывод суда, что при передаче имущества на праве хозяйственного ведения обязанность по содержанию имущества в силу закона возлагается на лицо, ставшее субъектом соответствующего ограниченного вещного права, поэтому обязанность ГУП г. Москвы "Дирекция гаражного строительства" по оплате эксплуатационных услуг предусмотрена, как договором № 005-001810-14 от 21.01.2014, так и действующим законодательством: ст. ст. 210, 249 ГК РФ, ст. 36, 153, 158 ЖК РФ. Таким образом, обоснованными полагает апелляционный суд выводы суда первой инстанции об удовлетворении исковых требований. Довод заявителя апелляционной жалобы, что договор в рассматриваемом случае мог быть заключен только путем проведения торгов в порядке ст. 17.1 Закона о защите конкуренции и Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. N 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом., иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса", подлежит отклонению, по следующим основаниям. В силу ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции", заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров. Исходя из ч. 5 ст. 17.1 Закона о защите конкуренции, порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров, указанных в частях 1 и 3 настоящей статьи, и перечень видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса, устанавливаются федеральным антимонопольным органом. По своей правовой природе договор является смешанным и содержит в себе договоры: - по оказанию услуг паркования пользователям; - на оказание услуг по эксплуатации, техническому и коммунальному обслуживанию, что закреплено п. 2.1. договора, как пользователям, так и собственникам гаражного комплекса. Следовательно, фактически истец, являлся управляющей организацией всего гаражного комплекса, что ответчиком не оспаривается. Пунктом 3.1. договора, для собственников определена стоимость комплекса услуг по эксплуатации, техническому обслуживанию, включая стоимость коммунальных платежей за 1 (одно) машино-место в месяц. Абзацем 2 п. 4.1. договора, определена стоимость комплекса услуг по эксплуатации, техническому и коммунальному обслуживанию, а также стоимость услуг истца за заключение и сопровождение договора с пользователем машино-места. Таким образом, сторонами установлен конкретный тариф за эксплуатацию, техническое и коммунальное обслуживание 1 (одного) машино-места для собственника и отличный от него тариф за эксплуатацию, техническое и коммунальное обслуживание 1 (одного) машино-места для пользователей. Пунктом 4.3. договора установлено, что заказчик обязуется ежемесячно принимать и оплачивать оказанные исполнителем услуги пользователям машино-мест на основании подписанного сторонами Акта приема-передачи оказанного комплекса услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию машино-мест на объекте в гаражном комплексе по форме, указанной в приложении N 7 к настоящему договору. Пунктом 4.4. договора определено, что исполнитель обязуется на основании подписанного сторонами отчета исполнителя по форме, указанной в приложении 6 к настоящему договору, ежемесячно перечислять денежные средства в размере общей стоимости оказанных по поручению заказчика услуг паркования пользователям машино-мест. Согласно п. 4.5. договора, обязательства сторон, установленные п. 4.3. и 4.4. настоящего договора по согласию сторон могут погашаться путем зачета взаимных требований на основании акта приема-передачи оказанных услуг (приложение N 7 к настоящему договору), которое содержит форму идентичную актам приема-передачи к договору, подписанным истцом и ответчиком и содержащимся в материалах дела. Учитывая изложенное, условия договора императивным образом устанавливают проведение взаиморасчетов только по запаркованным машино-местам пользователями - не собственниками. Таким образом, п. 4.3. договора, устанавливает обязанность истца перечислить все полученные денежные средства от пользователя на счет ответчика, а п. 4.4. договора устанавливает обязанность ответчика оплатить истцу за оказанные пользователям услуги, при этом; акт приема-передачи оказанных услуг фактически является актом о зачете взаимных требований только по договорам, заключенным с пользователями, что прямо подтверждается и самими актами к договору: факт оказания услуг в отношении всех машино-мест в гаражных комплексах подтверждается актами приема-передачи оказанных услуг к договору, подписанными истцом и ответчиком. Пунктом 1.2. договора, установлено что "Объект" - совокупность машино-мест в количестве 122 в составе Гаражного комплекса, которыми владеет заказчик, согласно перечню, приведенному в Приложении N 1 к договору. Согласно п. 1 актами приема-передачи оказанных услуг, подписанными ответчиком по договору, фактическое качество оказанных услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию Объекта проверено полномочными представителями заказчика в присутствии исполнителя и соответствует требованиям договора и Технического задания. Согласно п. 2 Актами приема-передачи оказанных услуг, подписанными ответчиком по договору, недостатки оказанных услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию Объекта не выявлены. Таким образом, Акты приема-передачи оказанных услуг по договору подтверждают приемку ответчиком оказанных истцом услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию всех машино-мест, а, следовательно, и обязанность ответчика по оплате оказанных услуг. В силу специфики оказываемых услуг и согласно условиям договора, невозможно оказание услуг по управлению гаражным комплексом отдельно в отношении избранных машино-мест, как например невозможно оказание услуг управляющей организацией многоквартирного дома отдельно в отношении только определенных помещений и квартир, расположенных в многоквартирном доме. Услуги оказываются в отношении всего здания в целом и находящихся в нем помещений и помещений общего пользования, в частности коммунальное обслуживание предполагает обеспечение всего здания электроэнергией, водоснабжение, отоплением, кроме этого обеспечивается пропускной режим в здание (п. п. 1.4, 1.9 технического задания, осуществляется техническое обслуживание инженерных систем всего здания (п. 1.6., 1.10. технического задания), в том числе противопожарных систем (п. 1.7 технического задания), уборка (п. 1.10 технического задания), техническое обслуживание (п. 1.5. технического задания) и т.д. Учитывая вышеизложенное, невозможно оказание услуг по эксплуатации (управлению) в отношении одних помещений и не оказание услуг по эксплуатации (управлению) в отношении других помещений, тем более при наличии помещений общего пользования в отношении которых также оказываются услуги. Таким образом, услуги по эксплуатации, техническому и коммунальному обслуживанию гаражного комплекса оказаны и приняты ответчиком. Замечаний по качеству оказанных услуг ответчиком не заявлялось. Заключение договора с ГУП г. Москвы "Дирекция гаражного строительства" осуществляется путем проведения конкурентно-закупочных процедур на основании Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее по тексту - Закон N 223-ФЗ), при которых, заказчик предлагает участникам конкурса условия договора, опубликованного в соответствии с Законом N 223-ФЗ, которые не подлежат в дальнейшем изменению. Договор фактически разработан ответчиком и в императивном порядке заключен с ним. Ответчиком не предусмотрено в договоре условий о приемки и оплате ответчиком фактически оказанных истцом услуг по эксплуатации, техническому и коммунальному обслуживанию в отношении машино-мест по которым не осуществлялось паркование пользователей, что прямо следует из пунктов 4.3, 4.4, и 4.5. договора, а также подписанных актов сдачи-приемки оказанных услуг. В силу п. 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.03.2014 г. N 16 "О свободе договора", при рассмотрении споров, возникших из договора, включая те, исполнение которых связано с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, судам следует принимать во внимание следующее. В тех случаях, когда будет установлено, что при заключении договора, проект которого был предложен одной из сторон и содержал в себе условия, являющиеся явно обременительными для ее контрагента и существенным образом нарушающие баланс интересов сторон (несправедливые договорные условия), а контрагент был поставлен в положение, затрудняющее согласование иного содержания отдельных условий договора (то есть оказался слабой стороной договора), суд вправе применить к такому договору положения пункта 2 статьи 428 ГК РФ о договорах присоединения, изменив или расторгнув соответствующий договор по требованию такого контрагента. Исходя из п. 4 ст. 1 ГК РФ, никто не вправе извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения, слабая сторона договора вправе заявить о недопустимости применения несправедливых договорных условий на основании статьи 10 ГК РФ или о ничтожности таких условий по статье 169 ГК РФ. Условия договора, разработанного ответчиком направлены на уклонение последним от оплаты фактически оказанных услуг по эксплуатации, техническому и коммунальному обслуживанию принадлежащего ему имущества, что противоречит императивным нормам ст. ст. 210, 249 ГК РФ, а также ст. ст. 36, 153, 158 ЖК РФ, предусматривающим обязанность ответчика по несению бремя содержания, принадлежащего ему имуществом. В порядке пункта 3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 г. N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", в соответствии со статьей 148 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации или статьей 133 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на стадии подготовки дела к судебному разбирательству суд должен определить, из какого правоотношения возник спор, и какие нормы права подлежат применению при разрешении дела. По смыслу статьи 6, части 1 статьи 168, части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд не связан правовой квалификацией спорных отношений, которую предлагают стороны, и должен рассматривать заявленное требование по существу, исходя из фактических правоотношений, определив при этом, круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, какие законы и иные нормативные правовые акты подлежат применению в конкретном спорном правоотношении. Данная позиция отражена в судебной практике, в том числе, в определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2013 г. N ВАС-1877/13. Истец оказывал услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию всего Гаражного комплекса, в том числе в отношении свободных машино-мест, принадлежащих ответчику, последний пользовался этими услугами. В силу п. 2 ст. 1105 ГК РФ, лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило. Непредставление истцом платежных документов не является основанием для отказа в оплате оказанных истцом и принятых ответчиком услуг. Обязанность владельца по содержанию своего имущества установлена законом, обязательства по оплате за оказанные услуги возникают непосредственно из принадлежности ответчику нежилых помещений, следовательно, отсутствие в актах приема-передачи оказанных услуг стоимости эксплуатационно-технических услуг в отношении свободных машино-мест не может повлечь отказ в удовлетворении заявленных требований. Согласно п. 41 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25, к отношениям собственников помещений, расположенных в нежилом здании, подлежат применению нормы законодательства, регулирующие сходные отношения. Также согласно п. 1 ст. 6 ГК РФ в случаях, когда отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона). В силу положений статей 210, 249 Гражданского кодекса РФ и статей 36, 39, 154, 155, 158 Жилищного кодекса РФ, организация, осуществляющая управление многоквартирным домом, вправе требовать, а собственник помещения в таком доме обязан нести расходы на содержание помещения, находящегося в собственности, оплачивать коммунальные услуги, а также нести расходы по содержанию общего имущества. В соответствии с п. 24 "Обзор судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017), Обязательство собственника помещения в здании по оплате расходов по содержанию и ремонту общего имущества возникает в силу закона и не обусловлено наличием договорных отношений и заключением государственного (муниципального) контракта. По другому делу судами было удовлетворено требование о взыскании платы за проведение капитального ремонта фасада нежилого здания с органа государственной власти субъекта Российской Федерации, которому на праве собственности принадлежало помещение в нем. Суды, руководствуясь положениями статей 210, 249 ГК РФ, а также применив по аналогии нормы статей 36, 153, 158 ЖК РФ, пришли к выводу, что обязанность собственника участвовать соразмерно своей доле в издержках по содержанию, ремонту и сохранению общего имущества нежилого здания также прямо предусмотрена законом и не может быть обусловлена наличием или отсутствием договорных отношений. Таким образом, обязанность ГУП г. Москвы "Дирекция гаражного строительства" по оплате эксплуатационных услуг предусмотрена как договором, так и действующим законодательством: ст. 210, 249 ГК РФ, а также ст. 36, 153, 158 ЖК РФ. Истцом в адрес ответчика направлялись претензионные требования, полученные ответчиком нарочно. Претензии содержали общую сумму долга, наименование услуг, номер банковского счета и банковские реквизиты, расчет и размер задолженности, тариф (установленный п. 3.1 договора для собственника помещений), период образования задолженности, указание на оплачиваемый месяц; у ответчика не возникло вопросов и сомнений в произведенном расчете, тем самым ответчик фактически признал выставленные ему претензии на оплату оказанных услуг. Заявителем апелляционной жалобы не оспаривается факт оказания услуг истцом; какие-либо доказательства осуществления заявителем апелляционной жалобы оплаты за эксплуатацию, техническое и коммунальное обслуживание. Учитывая вышеизложенное, доводы заявителя апелляционной жалобы не свидетельствуют об отсутствии у него обязанности по оплате эксплуатационно-технических и коммунальных услуг в заявленном размере. Остальные доводы, приведенные в апелляционной жалобе, исследованы апелляционным судом, оценены и не принимаются апелляционным судом во внимание в силу их безосновательности, а также в связи с тем, что, по мнению суда, они не могут повлиять на результат рассмотрения дела. Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в арбитражном процессе, обязано доказать наличие тех обстоятельств, на которые оно ссылается в обоснование своих требований или возражений. В п. 2 ст. 9 АПК РФ прямо указано, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. Арбитражный апелляционный суд, проверив выводы суда первой инстанции, считает их законными, обоснованными, соответствующими фактическим обстоятельствам дела и действующему законодательству. Арбитражный суд согласно п. 1 ст. 71 АПК РФ оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Заявитель апелляционной жалобы не доказал наличие оснований для отмены решения по настоящему делу. Принимая во внимание вышеизложенное, а также, учитывая конкретные обстоятельства по делу, арбитражный апелляционный суд полагает, что судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства по делу, правильно применены подлежащие применению нормы материального и процессуального права, и у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для отмены решения. Руководствуясь статьями 176, 266 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд решение Арбитражного суда г. Москвы от 24.11.2017 по делу №А40-135735/17 оставить без изменения, апелляционную жалобу ГУП г. Москвы "Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения города Москвы" - без удовлетворения. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа по основаниям, установленным в ч. 4 ст. 288 АПК РФ. Председательствующий судья: Н.В. Юркова Суд:9 ААС (Девятый арбитражный апелляционный суд) (подробнее)Судьи дела:Юркова Н.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:Злоупотребление правомСудебная практика по применению нормы ст. 10 ГК РФ По коммунальным платежам Судебная практика по применению норм ст. 153, 154, 155, 156, 156.1, 157, 157.1, 158 ЖК РФ
|