Постановление от 6 июня 2023 г. по делу № А31-64/2019

Второй арбитражный апелляционный суд (2 ААС) - Банкротное
Суть спора: о несостоятельности (банкротстве) физических лиц



562/2023-51254(2) @



ВТОРОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

610007, г. Киров, ул. Хлыновская, 3,http://2aas.arbitr.ru


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
арбитражного суда апелляционной инстанции

Дело № А31-64/2019
г. Киров
06 июня 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 05 июня 2023 года. Полный текст постановления изготовлен 06 июня 2023 года.

Второй арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Хорошевой Е.Н., судей Дьяконовой Т.М., Караваева И.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

без участия в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу финансового управляющего ФИО2 ФИО3

на определение Арбитражного суда Костромской области от 09.03.2023 по делу № А31-64/2019

по заявлению финансового управляющего ФИО2 ФИО3 о признании сделки должника недействительной

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающему по адресу: <...>, ИНН <***>, СНИЛС № <***>),

установил:


решением Арбитражного суда Костромской области от 02.12.2019 гражданин ФИО2 (далее – ФИО2, должник) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим должника утверждена ФИО3.

19.09.2020 финансовый управляющий ФИО2 ФИО3 обратилась в Арбитражный суд Костромской области с заявлением, в котором просила признать недействительной сделку должника: договор дарения квартиры от 02.06.2016 в отношении квартиры площадью 38,6 кв. м., по адресу: <...> д 8, кв. 67, применить последствия недействительности сделки в виде возврата должнику


жилое помещение площадью 43,1 кв.м., по адресу: <...> д 8, кв. 67.

Определением Арбитражного суда Костромской области от 09.03.2023 в удовлетворении требований отказано.

Финансовый управляющий должника ФИО3 с принятым определением суда не согласна, обратилась во Второй арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит отменить оспариваемое определение, удовлетворить заявление в полном объеме. Указывает, что подача ею заявления о признании сделки недействительной была обусловлена выводами, изложенными в судебном акте по делу № А31-1642/2022 о привлечении управляющего к административной ответственности.

Определение Второго арбитражного апелляционного суда о принятии апелляционной жалобы к производству вынесено 25.04.2023 и размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 27.04.2023.

ФИО2 в отзыве на апелляционную жалобу полностью поддерживает выводы суда первой инстанции, просит определение суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу – без удовлетворения.

Лица, участвующие в деле, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) дело рассматривается в отсутствие неявившихся лиц.

Законность определения Арбитражного суда Костромской области проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, в обоснование заявления финансовый управляющий ФИО3 указала, что в материалах дела отсутствует информация о владении должником одновременно двумя квартирами. Согласно имеющимся сведений у ФИО2 было единственное жилье: жилое помещение площадью 43,1 кв.м., по адресу: <...> д 52, кв. 19, на основании договора о приватизации жилищного фонда, № 112/3, выдан 25.01.2007.

Данную квартиру он продал по договору от 27.04.2016, а на вырученные деньги купил в тот же день по договору купли-продажи от 27.04.2016 другое аналогичное жилое помещение (меньшей площади, но лучшего качества) – однокомнатную квартиру площадью 38,6 кв. м., по адресу: <...> д 8, кв. 67, которое было зарегистрировано за должником в ЕГРН 12.05.2016, и которое по договору дарения от 02.06.2016 было передано его несовершеннолетнему сыну, который должник обозначил в судебном заседании по делу о банкротстве, как отступное бывшей супруге в счет уплаты алиментов, и что было отражено в Решении по делу № А31-64/2019.

Как указывает заявитель, факт того, что у ФИО2 было две однокомнатные квартиры установлен решением суда от 22.06.22 по делу № А311642/2022.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены или изменения определения суда, исходя из нижеследующего.


В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) и статьей 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Согласно пункту 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в Законе о банкротстве.

В силу пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

В статье 2 Закона о банкротстве указано понятие вреда, причиненного имущественным правам кредиторов – уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приводящие к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии одного из условий, предусмотренных абзацами 3-5 вышеназванного пункта.

В соответствии с пунктами 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Постановление № 63) в силу пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:

а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;

б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным


правам кредиторов;

в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки (с учетом пункта 7 настоящего Постановления).

В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Таким образом, именно на финансовом управляющем, как заявителе по настоящему обособленному спору, лежит обязанность доказывания наличия правовых оснований для признания сделки недействительной.

Финансовый управляющий в ходе процедуры реализации имущества установил, что с 07.02.2007 в собственности ФИО2 было единственное жилье: жилое помещение площадью 43,1 кв.м., по адресу: <...>, на основании Договора о приватизации жилищного фонда, № 112/3, выдан 25.01.2007. Указанную квартиру должник продал по договору от 27.04.2016, а на вырученные деньги купил в тот же день по договору купли-продажи от 27.04.2016 другое, совершенно аналогичное жилое помещение (меньшей площади, но лучшего качества) – однокомнатную квартиру площадью 38,6 кв. м., по адресу: <...>, которое было зарегистрировано за должником в ЕГРН 12.05.2016, и которое по договору от 02.06.2016 было передано его несовершеннолетнему сыну по договору дарения, который должник обозначил в судебном заседании по делу о банкротстве, как отступное бывшей супруге в счет уплаты алиментов. ФИО2 распорядился своим единственным жильем, не обладающим признаками явно избыточного (однокомнатная квартира), на которое в любом случае действует исполнительский иммунитет, передачей его своему малолетнему сыну, которого выселить из указанной квартиры всё равно невозможно, как минимум, до 2030 года (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 8 июня 2010 г. № 13-П, Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 16 апреля 2013 г. № 4-КГ 13-2).

В силу части 2 статьи 65 АПК РФ обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

В данном случае заявителем оспаривается только одна сделка ФИО2 по договору дарения от 02.06.2016, заключенному в период подозрительности, предусмотренный пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 48 «О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан», следует, что целью оспаривания сделок в рамках дела о банкротстве является возврат в конкурсную массу того имущества, которое может быть реализовано для удовлетворения требований кредиторов. Поэтому не подлежит признанию недействительной сделка, направленная на отчуждение


должником жилого помещения, если на момент рассмотрения спора в данном помещении продолжают совместно проживать должник и члены его семьи и при возврате помещения в конкурсную массу оно будет защищено исполнительским иммунитетом (статья 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Исходя из положений абзаца 2 и 3 пункта 1 статьи 446 ГПК РФ, взыскание не может быть обращено на принадлежащее гражданину должнику на праве собственности жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением вышеуказанного имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание.

Финансовый управляющий не представил доказательств того, что на дату оспариваемой сделки имущество находилось в залоге и было обременено ипотекой.

При оспаривании сделки должника по отчуждению жилого помещения суд до разрешения обстоятельств, касающихся недействительности сделки, должен проверить, не является ли данное помещение единственным пригодным для проживания должника и членов его семьи, не защищен ли данный объект исполнительским иммунитетом.

Проанализировав фактические обстоятельства настоящего спора, а также руководствуясь приведенными разъяснениями, судебная коллегия соглашается с выводом суда первой инстанции о недоказанности того, что в результате совершения договора дарения от 02.06.2016 имущественным интересам кредиторов ФИО2 причинен ущерб. Так, спорная квартира не могла быть включена в его конкурсную массу, поскольку на дату оспариваемой сделки имущество являлось единственным жилым помещением – на нее распространяется исполнительский иммунитет, предусмотренный в статье 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Убедительные доводы и доказательства того, что в отношении указанного единственного жилья должника не могут быть применены нормы об абсолютности исполнительского иммунитета, в материалах дела отсутствуют.

Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 28.02.2023 по настоящему делу признан недоказанным факт того, что должник действовал недобросовестно при заключении договора купли-продажи от 27.04.2016, приобретая на вырученные денежные средства иное жилье, в последующем перешедшее его сыну по оспариваемому договору дарения от 02.06.2016.

Одновременное владение должником двумя квартирами из материалов дела не усматривается.

Доказательств того, что использование квартиры превышает разумную потребность должника и членов его семьи в жилище, не представлено, как и не представлено доказательств возможности предоставления должнику и членам его семьи иного жилого помещения с соблюдением существующих бытовых, социальных и иных субъективных потребностей.

В отсутствие такого условия, как причинение в результате совершения сделки вреда имущественным правам кредиторов, наличие у должника признаков неплатежеспособности (недостаточности имущества) и


заинтересованность сторон сделки, даже будучи доказанными, сами по себе не имеют правового значения, так как не являются самостоятельными основаниями для признания сделки недействительной.

Поскольку заключение сделки в отношении единственного пригодного для постоянного проживания должника жилого помещения исключало причинение в результате ее совершения вреда имущественным интересам кредиторов и, соответственно, противоправную цель такой сделки, суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении заявления финансового управляющего.

Судебная коллегия отмечает, что в рамках дела № А31-1642/2022 суды первой и апелляционной инстанции ограничились констатацией факта совершения сделок в период подозрительности, на что обратил внимание суд кассационной инстанции в постановлении от 21.02.2023.

Следовательно, основания для признания сделки недействительной подлежали доказыванию в настоящем обособленном споре.

Вместе с тем заявителем не доказана совокупность условий, необходимых для признания оспариваемого договора дарения от 02.06.2016 недействительным; признаков злоупотребления должником правом при отчуждении спорной квартиры, являющейся единственным жильем, из материалов дела не усматривается.

Доводы апелляционной жалобы не свидетельствуют о нарушении судом норм права, не опровергают правильность выводов суда первой инстанции, а по существу сводятся к несогласию с оценкой доказательств и установленных обстоятельств по делу.

С учетом изложенного основания для отмены или изменения обжалуемого судебного акта по приведенным в жалобе доводам не имеется.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по апелляционной жалобе относятся на заявителя жалобы. Учитывая отсутствие в материалах дела доказательства уплаты апеллянтом госпошлины в соответствии с определением суда от 25.04.2023, госпошлина подлежит взысканию настоящим постановлением.

Руководствуясь статьями 258, 268, 269 (пункт 1), 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:


определение Арбитражного суда Костромской области от 09.03.2023 по делу № А31-64/2019 оставить без изменения, а апелляционную жалобу финансового управляющего ФИО2 ФИО3 – без удовлетворения.

Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета 3000 (три тысячи) рублей государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в течение одного месяца со дня его принятия через


Арбитражный суд Костромской области.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно обжаловалось в Арбитражный суд Волго-Вятского округа.

Председательствующий Е.Н. Хорошева

Т.М. Дьяконова

Судьи

И.В. Караваев

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 27.02.2023 5:56:00Кому выдана Хорошева Елена НиколаевнаЭлектронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 27.02.2023 5:51:00Кому выдана Караваев Илья ВладимировичЭлектронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 27.02.2023 5:50:00

Кому выдана Дьяконова Татьяна Михайловна



Суд:

2 ААС (Второй арбитражный апелляционный суд) (подробнее)

Истцы:

ПАО "Сбербанк России" в лице Костромского отделения №8640 (подробнее)

Ответчики:

ФНС России в лице Управления ФНС России по Костромской области (подробнее)

Иные лица:

Арбитражный суд Костромской области (подробнее)
Ассоциация "Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (подробнее)
ИФНС РОССИИ ПО Г. КОСТРОМЕ (подробнее)
УФНС России по Костромской области (подробнее)
ф/у Савельева Наталья Викторовна (подробнее)

Судьи дела:

Хорошева Е.Н. (судья) (подробнее)