Постановление от 17 марта 2022 г. по делу № А76-21743/2020ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД № 18АП-386/2022, 18АП-387/2022 Дело № А76-21743/2020 17 марта 2022 года г. Челябинск Резолютивная часть постановления объявлена 14 марта 2022 года. Постановление изготовлено в полном объеме 17 марта 2022 года. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Румянцева А.А., судей Поздняковой Е.А., Кожевниковой А.Г., при ведении протокола помощником судьи Чаринцевой В.В., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционные жалобы ФИО1, ФИО2 на определение Арбитражного суда Челябинской области от 17.12.2021 по делу № А76-21743/2020 об оспаривании сделки. В судебное заседание явился финансовый управляющий ФИО1 - ФИО3 (паспорт). Определением Арбитражного суда Челябинской области от 30.06.2020 возбуждено производство по делу о банкротстве ФИО1 (далее – должник, ФИО1). Определением суда от 18.09.2020 в отношении должника введена процедура, применяемая в деле о банкротстве граждан – реструктуризация долгов гражданина. Решением суда от 13.01.2021 в отношении должника введена процедура, применяемая в деле о банкротстве граждан – реализация имущества гражданина, финансовым управляющим утверждена ФИО3 (далее – финансовый управляющий, ФИО3, заявитель). Информационное сообщение о введении в отношении должника процедуры банкротства опубликовано в ЕФРСБ 15.01.2021 номер публикации 6027292. Финансовый управляющий ФИО3 27.04.2021 обратилась в суд с заявлением, в котором просит признать недействительной сделку должника – договора купли-продажи транспортного средства MAZDA CX-5 от 24.06.2019, заключенную между ФИО1 и ФИО2 (ответчик), применить последствия недействительности сделки. Определением суда от 18.05.2021 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество «Тинькофф Банк» (далее – Банк). Определением Арбитражного суда Челябинской области от 17.12.2021 заявление финансового управляющего должника удовлетворено. Применены последствия недействительности сделки в виде обязания ФИО2 возвратить ФИО1 в конкурсную массу легковой автомобиль MAZDA CX5, 2012 года выпуска, VIN <***>, цвет черный. Не согласившись с принятым определением суда, должник и ответчик обратились с апелляционными жалобами, ссылаясь на возмездность сделки. Так, 03.07.2019 ответчиком ФИО2 от АО «Тинькофф Банк» получен кредит в размере 480 000 руб., из которых 250 000 руб. переданы по расписке от 05.07.2019 продавцу ФИО1 за приобретаемый автомобиль. АО «Тинькофф Банк» выдал ФИО2 потребительский займ под условием залога приобретаемого автомобиля Мазда СХ-5. Считает также, что судом не исследован вопрос о равноценном встречном предоставлении по сделки, отсутствия намерения причинить вред кредиторам. ФИО2 представлены в суд письменные доказательства, подтверждающие возникновение у него финансовой возможности предоставить ФИО1 на дату 10.11.2017 займ в размере 300 000 руб. Также указали, что заключенные между сторонами соглашения о зачете недействительными не признаны. В результате совершенной сделки от 24.06.2019 погашены требования: кредитора ФИО2 от 10.11.2017, в общем размере 450 000 руб.; требования кредитора ФИО4, установленные 01.07.2019 договором о новации в обязательстве в размере 400 000 руб. в счёт выплаты процентовза пользование займом от 01.02.2018., и результате заключения которого, в полном объёме погашены требования кредитора ФИО4 заменой денежного обязательства на передачу права собственности на нежилое помещение по адресу: <...> за 1 600 000 руб.; требования доверенного лица ФИО5. в общем размере 71 305 руб.которые погашены зачётом по соглашению от 01.01.2020. От финансового управляющего и кредиторов поступили отзывы на апелляционную жалобу. Судом на основании ст. 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации приобщен к материалам дела отзыв управляющего; в приобщении отзыва кредиторов отказано, поскольку отсутствуют доказательств направления отзыва иным участникам процесса. Лица, участвующие в деле, уведомленные о времени и месте судебного разбирательства в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также посредством размещения информации на официальном сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда. В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судом апелляционной инстанции в отсутствие неявившихся лиц. В судебном заседании финансовый управляющий должника ФИО3 возражала против доводов апелляционной жалобы. Законность и обоснованность судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Как следует из материалов дела и правильно установлено судом первой инстанции, 24.06.2019 между ФИО1 (продавец) и ФИО2 (покупатель) заключен договор купли-продажи легкового автомобиля MAZDA CX5, 2012 года выпуска, VIN <***>, цвет черный (л.д. 7 т. 1). Стоимость транспортного средства определена сторонами в размере 800 000 руб. (п. 5 договора). Покупатель передал в качестве аванса продавцу денежные средства в размере 50 000 руб., оставшаяся сумма в размере 750 000 руб. выплачивается в срок не позднее 01.01.2020 (пункты 6,8 договора). Право собственности на транспортное средство переходит к покупателю с момента полной оплаты стоимости автомобиля (п. 7 договора). Полагая, что оспариваемая сделка произведена между заинтересованными лицами, с целью причинения вреда кредиторам, путем безвозмездного вывода ликвидного имущества из конкурсной массы должника, при явном злоупотреблении правом сторонами сделки, финансовый управляющий обратился с настоящим требованием в арбитражный суд. В качестве нормативного обоснования заявитель ссылается на положения статьи 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), а также статей 10, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации. Удовлетворяя заявленные требования в результате исследования фактических обстоятельств, а также на основании оценки представленных в материалы дела доказательств, суд первой инстанции исходил из того, что заявителем доказано наличие необходимых условий для признания оспариваемой сделки недействительной. Указал на заинтересованность ответчика и должника, а также отсутствие доказательств возмездности сделки. Исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии оснований для отмены судебного акта в силу следующего. Согласно ч. 1 ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). В соответствии с п. 1 ст. 61.9 Закона о банкротстве заявление об оспаривании сделки должника может быть подано в арбитражный суд внешним управляющим или конкурсным управляющим от имени должника по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов, при этом срок исковой давности исчисляется с момента, когда арбитражный управляющий узнал или должен был узнать о наличии оснований для оспаривания сделки, предусмотренных настоящим Федеральным законом. В силу п. 1 ст. 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в Законе о банкротстве. Согласно п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии одного из условий, указанных в абзацах 3 - 5 данного пункта, в частности, в случае, если стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок. Под неплатежеспособностью должника понимается прекращение последним исполнения части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. При этом недостаточность денежных средств предполагается, если не доказано иное (статья 2 Закона о банкротстве). Как разъяснено в пунктах 5 - 7 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - постановление Пленума № 63), для признания сделки недействительной по основанию, предусмотренному пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств: сделка совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов; в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов; другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки. В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию. При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абз. 32 ст. 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества. В пункте 9 постановления Пленума № 63 разъяснено, что при определении соотношения пунктов 1 и 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве судам надлежит исходить из следующего. Если подозрительная сделка была совершена в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия этого заявления, то для признания ее недействительной достаточно обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, в связи с чем, наличие иных обстоятельств, определенных пунктом 2 данной статьи (в частности, недобросовестности контрагента), не требуется. Если же подозрительная сделка с неравноценным встречным исполнением была совершена не позднее чем за три года, но не ранее, чем за один год до принятия заявления о признании банкротом, то она может быть признана недействительной только на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве при наличии предусмотренных им обстоятельств (с учетом пункта 6 настоящего Постановления). Судом в случае оспаривания подозрительной сделки проверяется наличие обоих оснований, установленных как пунктом 1, так и пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве. В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве цельпричинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица. Принимая во внимание, что дело о несостоятельности (банкротстве) должника возбуждено 30.06.2020, оспариваемая сделка совершена 24.06.2019, суд первой инстанции пришёл к правильному выводу, что сделка совершена в период подозрительности, установленный п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве. Согласно п. 6 постановления Пленума № 63 при определении наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества следует исходить из содержания этих понятий, данного в абзацах тридцать третьем и тридцать четвертом статьи 2 Закона о банкротстве. Согласно п. 6 постановления Пленума № 63, при определении наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества следует исходить из содержания этих понятий, данного в абзацах тридцать третьем и тридцать четвертом статьи 2 Закона о банкротстве. На основании ст. 2 Закона о банкротстве под неплатежеспособностью понимается прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. При этом недостаточность денежных средств предполагается, если не доказано иное. Под недостаточностью имущества понимается превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника. Как разъяснено в п. 9 постановления Пленума № 63, если подозрительная сделка была совершена в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия этого заявления, то для признания ее недействительной достаточно обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, в связи с чем наличие иных обстоятельств, определенных пунктом 2 данной статьи (в частности, недобросовестности контрагента), не требуется. Если же подозрительная сделка с неравноценным встречным исполнением была совершена не позднее чем за три года, но не ранее чем за один год до принятия заявления о признании банкротом, то она может быть признана недействительной только на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве при наличии предусмотренных им обстоятельств (с учетом пункта 6 настоящего постановления). Судом в случае оспаривания подозрительной сделки проверяется наличие обоих оснований, установленных как пунктом 1, так и пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве. В соответствии со ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются. Статьей 168 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения. В п. 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного СудаРоссийской Федерации от 30.04.2009 № 32 "О некоторых вопросах,связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" содержится указание на то, что исходя из недопустимости злоупотребления гражданскими правами (п. 1 ст. 10 ГК РФ) и необходимости защиты при банкротстве прав и законных интересов кредиторов по требованию арбитражного управляющего или кредитора может быть признана недействительной совершенная до или после возбуждения дела о банкротстве сделка должника, направленная на нарушение прав и законных интересов кредиторов, в частности направленная на уменьшение конкурсной массы сделка по отчуждению по заведомо заниженной цене имущества должника третьим лицам. Исходя из содержания п. 1 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, под злоупотреблением правом понимается умышленное поведение лиц, связанное с нарушением пределов осуществления гражданских прав, направленное исключительно на причинение вреда третьим лицам. Для признания факта злоупотребления правом при заключении сделки должно быть установлено наличие умысла у обоих участников сделки (их сознательное, целенаправленное поведение) на причинение вреда иным лицам. Злоупотребление правом должно носить явный и очевидный характер, при котором не остается сомнений в истинной цели совершения сделки. Следовательно, для квалификации сделки как совершенной со злоупотреблением правом в дело должны быть представлены доказательства того, что совершая оспариваемую сделку, стороны или одна из них намеревались реализовать какой-либо противоправный интерес. Из материалов дела следует, что на момент совершения оспариваемой сделки должник отвечал признакам неплатёжеспособности, поскольку у должника имелись просроченные денежные обязательства перед кредиторами ФИО6, ФИО7, ФИО7, ФИО8, ФИО9, являющимися созаявителями по делу о банкротстве ФИО1 Более того, на момент совершения оспариваемой сделки в отношении должника было возбуждено ряд исполнительных производств: № 17552/19/74071-ИП от 26.04.2019, № 17551/19/74071-ИП от 26.04.2019, № 17550/19/74071-ИП от 26.04.2019, № 17548/19/74071-ИП от 26.04.2019, № 18482/19/74071-ИП от 08.05.2019, № 18466/19/74071-ИП от 08.05.2019, № 17089/19/74071-ИП от 25.04.2019, № 8707/19/74071-ИП от 01.03.2019, № 7858/18/74071-ИП от 04.04.2018, производство по которым приостановлено с введением в отношении ФИО2 первой процедуры банкротства. Таким образом, должник, произвел отчуждение легкового автомобиля в условиях наличия неисполненных обязательств перед кредиторами. Суд апелляционной инстанции с учетом положений ст. 19 Закона о банкротстве признает обоснованными выводы суда о наличии заинтересованности между сторонами спорной сделки, поскольку ФИО1 является матерью ФИО2, что в соответствии с п. 3 ст. 19 Закона о банкротстве говорит о заинтересованности ответчика по отношении к должнику, и, следовательно, о безусловной осведомленности ответчика о финансовом состоянии ФИО1 Таким образом, ФИО2, являясь заинтересованным лицом не мог не знать о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества должника, а доводы апелляционных жалоб об ином, несостоятельны. Относительно реальности оспариваемой сделки, наличия финансовой возможности у ответчика приобрести спорный автомобиль, суд первой инстанции указал на следующее. В обоснование целесообразности приобретения транспортного средства ФИО2 указал на то, что должник имел перед ним неисполненные обязательства, вытекающие из заемных правоотношений, в подтверждение чего в материалы дела представлена копия расписки от 10.11.2017 (л.д. 49 оборот т. 1), в соответствии с которой ФИО2 передал в качестве займа ФИО1 300 000 руб. сроком до 10.11.2018 под 25% годовых. Денежные средства для предоставления займа должнику были получены за счет кредитных средств по договору потребительского кредита 06.11.2017, заключенного ФИО2 с ПАО «Совкомбанк» на сумму 303 763,53 руб. (л.д. 45-47 т. 1). С учетом того, что на дату сделки сумма займа по расписке от 10.11.2017 не была возвращена должником, ответчик предложил приобрести автомобиль с учетом зачета части его стоимости в счет исполнения вышеуказанных обязательств. Расчеты по оспариваемой сделке, исходя из представленных в материалы дела документов и пояснений ответчика и должника, произведены сторонами в следующем порядке. 1. Денежные средства в размере 50 000 руб., передача которых в качестве аванса предусмотрена пунктом 6 договора, переданы по расписке от 24.06.2019 (л.д. 112 т. 1). 2. Денежные средства в размере 250 000 руб. переданы ответчиком должнику за счет денежных средств, полученных ФИО2 в качестве займа от АО «Тинькофф Банк» по кредитному договору от 03.07.2019 № 5153937239 с АО «Тинькофф Банк», г. Москва, в соответствии с которым ответчиком получены денежные средства в качестве потребительского кредита в 480 000 руб. В обеспечение надлежащего исполнения обязательств пере АО «Тинькофф Банк» ФИО1 передала в залог Банку спорный автомобиль MAZDA CX5, 2012 года выпуска, VIN <***>, что подтверждается договором залога от 03.07.2019 № АФ-5153937239 (л.д.55 т. 2). Сведения о регистрации договора залога внесены в реестр уведомлений о залоге движимого имущества 05.07.2019, что подтверждается копией уведомления о возникновении залога № 2019-003-797887-956 (л.д. 56 т. 2). Передача денежных средств в сумме 250 000 руб. подтверждается распиской от 05.07.2019 (л.д. 111 т.1). 3. Обязательства по оплате ФИО2 денежных средств в размере 50 000 руб. погашены путем проведения взаимозачета между ответчиком и должником на основании соглашения от 01.01.2020 (л.д. 50 т. 1). 4. Денежные средства в размере 450 000 руб. погашены путем проведения взаимозачета между ответчиком и должником по обязательствам, вытекающим из расписки от 10.11.2017. Необходимость в денежных средствах должник подтверждает следующими обстоятельствами. Так, денежные средства в сумме 300 000 руб., полученные должником от ответчика по расписке от 10.11.2017, необходимы были ФИО1 для проведения восстановительного ремонта автомобиля MAZDA CX5, после аварии, произошедшей 03.10.2017. Денежные средства в сумме 400 000 руб. были перечислены ответчиком в пользу ФИО4 за должника в рамках исполнения последней условий договора займа от 01.08.2018. Таким образом, расчеты между сторонами оспариваемой сделки всегда производились путем составления расписок о передаче наличных денежных средств, доказательств реального движения денежных средств от ответчика к должнику и обратно в материалы дела не представлено. Сопоставить то, что полученные ФИО2 кредитные средства от ПАО «Совкомбанк» и АО «Тинькофф Банк», направлялись на дальнейшую выдачу займа ФИО1, а не на собственные нужды не представляется возможным. При этом ФИО1 указывает на то, что необходимость получения от ФИО2 займа по расписке от 10.11.2017 обусловлена ремонтом спорного автомобиля после аварии, тогда как виновником указанного ДТП являлся сам ФИО2, что подтверждается решением Сосновского районного суда Челябинской области от 07.05.2018 по делу № 2-455/2018. Однако в действиях должника отсутствует экономическая целесообразность получения денежных средств в долг на восстановление транспортного средства от лица, причинившего вред указанному транспортному средству. Также отклонены судом доводы должника о том, что денежные средства в сумме 400 000 руб. перечислялись ФИО2 по поручению ФИО1 в адрес ФИО4 (родная сестра должника) за должника в рамках исполнения последней условий договора займа от 01.08.2018, поскольку определением Арбитражного суда Челябинской области от 06.12.2021 по делу № А76-21743/2020 об отказе во включении требования ФИО10 в реестр требований кредиторов должника суд дал правовую оценку договору займа от 01.08.2018, признав его мнимым. Также суд признал мнимым договор займа, заключенный между ответчиком и должником от 01.06.2020 на сумму 850 000 руб., где ФИО2 выступал займодавцем (определение суда от 29.06.2021 об отказе во включении требований ФИО2 в реестр требований кредиторов должника). Кроме того, ответчик ссылается на соглашение о погашении взаимных обязательств зачетом от 01.01.2020 на сумму 50 000 руб., из которого следует, что ФИО2 произвел оплату за ФИО1 по чек-ордеру от 30.12.2019 в размере 28 625 руб. в пользу ЮБ «Покров» и по квитанции от 06.12.2019 в размере 32 680 руб. по договору найма квартиры № 12-16/12-19 с АО «ЮУ КЖСИ». Из представленного в материалы дела счета на оплату № 5-ОМ от 25.12.2019 следует, что счет выставлен на ООО «А-МАКС», где директором является ФИО2, следовательно, указанный счет подтверждает задолженность ООО «А-МАКС» перед ООО ЮБ «Покров», иного в материалы дела не представлено. В соответствии с п. 6.1. Договора найма нежилого помещения с правом выкупа № 12-16/12-19 от 02.03.2019 вместе с Нанимателем ФИО1 в жилом помещении будет проживать ФИО2, то есть, оплата в размере 32 680 руб. произведена за совместное проживание. Исходя из изложенного, судом правомерно сделан вывод о том, что все расчеты производились наличными денежными средствами, что не является достаточным доказательств реального движения (передачи) денежных средств полученных ФИО2 от АО «Тинькофф Банк» и АО «Совкомбанк», а доводы апелляционных жалоб об обратном, противоречат установленным по делу обстоятельствам и представленным доказательствам. Доводы апеллянтов о том, что судом не исследован вопрос о равноценном встречном предоставлении по сделки, отсутствия намерения причинить вред кредиторам, не принят судом, поскольку требования основаны на мнимости спорной сделки, что исключает необходимость оценки ее на предмет равноценности. Материалы дела не содержат доказательств, подтверждающих расходование денежных средств ответчиком в интересах должника либо возврат полученных, но неистраченных денежных средств; отсутствуют доказательства, подтверждающие реальное возникновение обязательств сторон по договору купли-продажи. Установив, что спорный договор совершен между заинтересованными лицами, безвозмездно, суд первой инстанции пришел к верному выводу, что оспариваемая сделка совершена при наличии признаков неплатежеспособности, в целях причинения вреда правам и интересам кредиторов, так как повлекла за собой выбытие из конкурсной массы должника денежных средств, за счет которых могли быть удовлетворены требования кредиторов. В виду изложенного, доводы апелляционной жалобы о возмездности и реальности спорной сделки отклоняются. При таких обстоятельствах необходимая совокупность обстоятельств для признания сделки недействительной заявителями доказана, выводы суда соответствуют обстоятельствам дела и основаны на правильном применении норм материального права. Согласно п. 1 ст. 61.6. Закона о банкротстве все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с главой «Оспаривание сделок должника» Закона о банкротстве, подлежит возврату в конкурсную массу. В соответствии с п. 2 ст. 167 Гражданского кодекса РоссийскойФедерации при недействительности сделки каждая из сторон обязанавозвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможностивозвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученноевыражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом. Последствия недействительности сделки подлежат применению путем обязания ответчика вернуть в конкурсную массу должника спорный автомобиль. Таким образом, судом первой инстанции полно и всесторонне установлены фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, им дана надлежащая правовая оценка. Доводы апелляционных жалоб, с учетом вышеизложенного, нельзя признать состоятельными, поскольку они фактически сводятся к повторению обоснованно отклоненных судом первой инстанции доводов и не могут служить основаниями для отмены обжалуемого судебного акта, так как не свидетельствуют о неправильном применении судом первой инстанции норм материального или процессуального права, а выражают лишь несогласие с ними. С учетом изложенного, оснований для отмены судебного акта и удовлетворения апелляционных жалоб не имеется. Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта в соответствии с п. 4 ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом апелляционной инстанции не установлено. Расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в силу ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на подателя жалобы. Руководствуясь статьями 176, 268, 269, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд определение Арбитражного суда Челябинской области от 17.12.2021 по делу № А76-21743/2020 оставить без изменения, апелляционные жалобы ФИО1, ФИО2 - без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение одного месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции. Председательствующий судья А.А. Румянцев Судьи: Е.А. Позднякова А.Г. Кожевникова Суд:18 ААС (Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд) (подробнее)Истцы:МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №15 ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН: 7424017716) (подробнее)ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕНЕССАНС КРЕДИТ" (ИНН: 7744000126) (подробнее) ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИПОТЕКИ" (ИНН: 7453221963) (подробнее) ООО Феникс (подробнее) Иные лица:АО "Тинькофф Банк" (ИНН: 7710140679) (подробнее)АССОЦИАЦИЯ ЕВРОСИБИРСКАЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ (ИНН: 0274107073) (подробнее) Отдел ЗАГС администрации Южноуральского городского округа Челябинской области (подробнее) финансовый управляющий Грачева А.Н. (подробнее) Судьи дела:Забутырина Л.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Постановление от 7 марта 2024 г. по делу № А76-21743/2020 Постановление от 15 февраля 2024 г. по делу № А76-21743/2020 Постановление от 7 декабря 2023 г. по делу № А76-21743/2020 Постановление от 4 декабря 2023 г. по делу № А76-21743/2020 Постановление от 24 августа 2023 г. по делу № А76-21743/2020 Постановление от 8 июня 2023 г. по делу № А76-21743/2020 Постановление от 13 января 2023 г. по делу № А76-21743/2020 Постановление от 11 ноября 2022 г. по делу № А76-21743/2020 Постановление от 14 сентября 2022 г. по делу № А76-21743/2020 Постановление от 8 сентября 2022 г. по делу № А76-21743/2020 Постановление от 16 августа 2022 г. по делу № А76-21743/2020 Постановление от 28 июня 2022 г. по делу № А76-21743/2020 Постановление от 20 июня 2022 г. по делу № А76-21743/2020 Постановление от 6 июня 2022 г. по делу № А76-21743/2020 Постановление от 26 мая 2022 г. по делу № А76-21743/2020 Постановление от 21 апреля 2022 г. по делу № А76-21743/2020 Постановление от 17 марта 2022 г. по делу № А76-21743/2020 Постановление от 24 февраля 2022 г. по делу № А76-21743/2020 Постановление от 27 сентября 2021 г. по делу № А76-21743/2020 Решение от 13 января 2021 г. по делу № А76-21743/2020 Судебная практика по:Злоупотребление правомСудебная практика по применению нормы ст. 10 ГК РФ Признание сделки недействительной Судебная практика по применению нормы ст. 167 ГК РФ Признание договора купли продажи недействительным Судебная практика по применению норм ст. 454, 168, 170, 177, 179 ГК РФ
Признание договора недействительным Судебная практика по применению нормы ст. 167 ГК РФ |