Постановление от 23 декабря 2021 г. по делу № А52-2360/2021ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ул. Батюшкова, д.12, г. Вологда, 160001 E-mail: 14ap.spravka@arbitr.ru, http://14aas.arbitr.ru Дело № А52-2360/2021 г. Вологда 23 декабря 2021 года Резолютивная часть постановления объявлена 16 декабря 2021 года. В полном объеме постановление изготовлено 23 декабря 2021 года. Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Зайцевой А.Я., судей Ралько О.Б. и Черединой Н.В. при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО2 на решение Арбитражного суда Псковской области от 27 сентября 2021 года по делу № А52-2360/2021, иностранное лицо – OUTFIT7 Limited (далее – Компания) обратилось в суд Арбитражный суд Псковской области с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (адрес: Псковская область, город Псков; ИНН <***>, ОГРНИП 310602706400015; далее – Предприниматель) о взыскании 100 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки № 1111352, 1150226, 1111354, 1111340 (по 25 000 руб. за каждый), а также 550 руб. расходов на приобретение товара, 265 руб. 54 коп. почтовых расходов. Определением суда от 27.05.2021 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Определением от 16.07.2021 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства. Решением от 27.09.2021 суд взыскал с Предпринимателя в пользу Компании 60 000 руб. компенсации, в том числе по 15 000 руб. за нарушение исключительных прав на каждый из товарных знаков № 1111352, 1150226, 1111354, 1111340, а также 2 120 руб. расходов по оплате государственной пошлины и 489 руб. 32 коп. судебных издержек. В удовлетворении требований о взыскании компенсации и судебных издержек в остальной части суд отказал, возвратил обществу с ограниченной ответственностью «АйПи Сервисез» из федерального бюджета 280 руб. государственной пошлины. Предприниматель с решением суда не согласился, в апелляционной жалобе просил его отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований частично, применить абзац третий пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и снизить размер компенсации до общей суммы 20 000 руб., в остальной части иска отказать. Доводы подателя жалобы сводятся к следующему. Суд не применил пункт 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), судебную практику. Истец не предоставил лицензионные договоры для установления вероятных убытков правообладателя, отказался от заключения мирового соглашения. Контрольная закупка произведена вне рамок действия доверенности, выданной 01.01.2021. Суд не учел, что нарушение не носило грубый характер, совершено впервые. Реализация данного товара не является существенной частью хозяйственной деятельности Предпринимателя. Компания в отзыве на жалобу возразила против изложенных в ней доводов и требований, просила решение суда оставить без изменения, жалобу – без удовлетворения. Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения жалобы, представителей в суд не направили, в связи с этим дело рассмотрено в их отсутствие в порядке, предусмотренном статьями 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). Исследовав доказательства по делу, изучив доводы, приведенные в жалобе, отзыве на нее, апелляционная инстанция считает решение суда первой инстанции законным и обоснованным, апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению. Как следует из материалов дела, Компания является правообладателем исключительного права на товарные знаки, внесенные в Международный реестр товарных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности в соответствии с протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, под следующими номерами: № 1111352 (кот Том – серый), дата государственной регистрации 08.09.2011, дата истечения срока действия исключительного права 08.09.2021, классы МКТУ: 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 41, 42; № 1111354 (пес Бен), дата государственной регистрации 08.09.2011, дата истечения срока действия исключительного права 08.09.2021, классы МКТУ: 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 41, 42; № 1150226 (кошечка Анжела), дата государственной регистрации 27.08.2012, дата истечения срока действия исключительного права 27.08.2022, классы МКТУ: 3, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 41, 42; № 1111340 (котик Джинджер), дата государственной регистрации 03.01.2012, дата истечения срока действия исключительного права 03.01.2022, классы МКТУ: 3, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 41, 42. Внесение записи о товарных знаках в реестр подтверждается апостилем и нотариально заверенным переводом. Представитель Компании 28.04.2018 в торговой точке, расположенной около дома 16 по адресу: <...> приобрел у Предпринимателя контрафактный товар – «игрушечный телефон», на который нанесены рисунки, сходные до степени смешения с персонажами «кот Том – серый» (товарный знак № 1111352), «пес Бен» (товарный знак № 1111354), «кошечка Анжела» (товарный знак № 1150226), «котик Джинджер» (товарный знак № 1111340). В подтверждение заключения сделки розничной купли-продажи истцом в материалы дела представлены: чек товарный от 28.04.2018; видеозапись момента приобретения товара; вещественное доказательство – «игрушечный телефон». Компании 21.04.2021 направило Предпринимателю претензию с предложениями добровольно выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак. Претензия оставлена Предпринимателем без удовлетворения. По расчету истца, ответчик обязан уплатить компенсацию на основании статей 1229, 1252, подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за нарушение исключительных прав в размере 100 000 руб. из расчета по 25 000 руб. за нарушение прав на каждый товарный знак. Полагая, что ответчик в ходе реализации товара нарушил исключительные права, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском. Рассматривая заявленные требования, суд первой инстанции признал их обоснованными в части взыскания с Предпринимателя в пользу Компании 60 000 руб. компенсации, в том числе по 15 000 руб. за нарушение исключительных прав на каждый из товарных знаков № 1111352, 1150226, 1111354, 1111340. В удовлетворении требований в остальной части суд отказал. С решением суда не согласился Предприниматель, обратился с апелляционной жалобой. Арбитражный суд апелляционной инстанции не находит правовых оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта. В соответствии со статьей 1225 ГК РФ к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности относятся, в том числе произведения литературы, науки и искусства, а к охраняемым средствам индивидуализации, приравненным к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности, – товарные знаки. Интеллектуальная собственность охраняется законом. Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ. В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. В силу статьи 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании. Согласно статье 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. На основании пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешений обозначение, являются контрафактными. Указанная норма применяется в нормативном единстве с пунктом 4 статьи 1252 ГК РФ, в соответствии с которым в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными. Как правомерно указал суд первой инстанции, использование в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака может осуществляться только с разрешения правообладателя или уполномоченного им лица. Предложение к продаже, продажа, хранение и иное введение в хозяйственный оборот товаров с товарным знаком или сходным с ним до степени смешения обозначением, используемых без разрешения его владельца, является нарушением права на товарный знак. В соответствии с пунктом 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор). Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату. Если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ (статья 1254 ГК РФ). Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена статьей 1515 ГК РФ. В силу подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения. Факт продажи контрафактного товара установлен судом первой инстанции, подтверждается чеком от 28.04.2018, который содержит данные ответчика (ИНН); видеосъемкой, произведенной при приобретении спорного товара в упомянутой торговой точке, закупленным контрафактным товаром (вещественным доказательством). Доказательства того, что истец как обладатель исключительных прав на товарные знаки ответчику свое согласие на их использование, в материалах дела отсутствуют. С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к правильному выводу о нарушении ответчиком исключительных прав истца. В пунктах 82, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства. Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется. В отношении персонажа произведения не используется понятие сходства до степени смешения. Наличие внешнего сходства между персонажем истца и образом, используемым ответчиком, является лишь одним из обстоятельств, учитываемых для установления факта воспроизведения используемого произведения (его персонажа). Из материалов дела видно, что истцом выбран способ определения компенсации в размере 100 000 руб. из расчета 25 000 руб. за нарушение права на каждый товарный знак (одна закупка) на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Из материалов дела видно, что Предприниматель в суде первой инстанции заявил ходатайство о снижении размера компенсации, в том числе со ссылкой на абзац 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ. Кроме того, не оспаривая факт реализации спорного товара и заявляя возражения по размеру исковых требований, указал, что предъявленная к взысканию сумма значительно превышает сумму возможных для истца убытков, одновременно заявил о признании исковых требований в размере 10 000 руб. В соответствии с частью 3 статьи 49 АПК РФ ответчик вправе признать иск полностью или частично. Признание иска (полное или частичное) относится к распорядительному действию ответчика и рассматривается судом как презумпция согласия ответчика с материально-правовыми требованиями истца. Исходя из части 5 статьи 49 АПК РФ, арбитражный суд не принимает признание ответчиком иска, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу. Признание ответчиком требований в размере 10 000 руб. принято судом первой инстанции, поскольку оно выражает действительную волю данного ответчика, не противоречит закону и не нарушает права и интересы других лиц. Суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о снижении размера компенсации до 60 000 руб., из расчета по 15 000 руб. за нарушение исключительных прав на каждый из товарных знаков, поскольку факт нарушения одним действием ответчика прав на несколько товарных знаков истца подтверждается материалами дела, а убедительных доказательств обоснованного расчета компенсации на 25 000 руб. за каждый товарный знак Компания не представила. При этом суд указал, что оснований для снижения компенсации ниже 15 000 руб. за каждый из четырех знаков с учетом представленных истцом доказательств ранее допущенных ответчиком нарушений исключительных прав правообладателей не установлено. Довод подателя апелляционной жалобы об отсутствии в деле доказательств превышения Предпринимателем заявленного размера компенсации над возможными для Компании убытками, был предметом исследования в суде первой инстанции. Как правомерно указал суд, данный довод носит предположительный характер и основан только на сравнительном анализе стоимости контрафактного товара с суммой предъявленной к взысканию компенсации, что, в отсутствии в материалах дела сведений и доказательств обо всех товарах, реализованных ответчиком в принадлежащей ему торговой точке в период как до фиксации истцом факта продажи контрафактного товара, так и после покупки и до даты обращения с претензией о взыскании по выявленному факту нарушения исключительных прав, не является безусловным доказательством превышения заявленного размера компенсации над суммой убытков. Предприниматель, являясь профессиональным участником рынка в сфере торговли, действуя разумно и добросовестно, должен был при определении перечня и ассортимента принимаемых в реализацию товаров убедиться в наличии на данный товар всей необходимой документации и прав на реализацию. При отсутствии таковых у продавца-контрагента, воздержаться от покупки в стремлении получить доход от его перепродажи. Судебные расходы распределены судом в соответствии с требованиями норм главы 9 АПК РФ. Таким образом, оснований для отказа в удовлетворения иска у суда первой инстанции не имелось, иск удовлетворен правомерно. Оснований не согласиться с выводами суда первой инстанции у апелляционной инстанции не имеется. Фактически все доводы подателя жалобы направлены на переоценку установленных по делу судом первой инстанции обстоятельств, доказательств и иные выводы, правовые основания для которых у апелляционной инстанции отсутствуют. Поскольку судом первой инстанции полно исследованы обстоятельства дела, нарушений или неправильного применения норм материального и процессуального права не установлено, апелляционная инстанция не находит правовых оснований для отмены или изменения состоявшегося судебного акта. Руководствуясь статьями 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд решение Арбитражного суда Псковской области от 27 сентября 2021 года по делу № А52-2360/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО2 – без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам (127254, Москва, Огородный проезд, дом 5, строение 2) в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия. Председательствующий А.Я. Зайцева Судьи О.Б. Ралько Н.В. Чередина Суд:АС Псковской области (подробнее)Истцы:OUTFIT7 Limited (подробнее)Ответчики:ИП Крикун Алёна Ивановна (подробнее)Иные лица:АС Псковской области (подробнее)ООО "АйПи Сервисез" (подробнее) Последние документы по делу: |