Постановление от 22 апреля 2025 г. по делу № А41-85245/2023




ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

117997, <...>, https://10aas.arbitr.ru



ПОСТАНОВЛЕНИЕ


10АП-1337/2025

Дело № А41-85245/23
23 апреля 2025 года
г. Москва




Резолютивная часть постановления объявлена 09 апреля 2025 года

Постановление изготовлено в полном объеме 23 апреля 2025 года


Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи  Епифанцевой С.Ю.,

судей Мизяк В.П., Муриной В.А.,

при ведении протокола судебного заседания:  ФИО1,

при участии в заседании:

от ФИО2 – ФИО3 (паспорт), ФИО4, доверенность от 08.04.2025;

иные лица, участвующие в деле, не явились, извещены надлежащим образом;

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ФИО2 на определение Арбитражного суда Московской области от 16 декабря 2024 года, по заявлению финансового управляющего должника о признании договора дарения от 14.07.2022 недействительным по делу № А41-85245/23 о несостоятельности (банкротстве) ФИО5, 

УСТАНОВИЛ:


решением Арбитражного суда Московской области от 05.12.2023 в отношении ФИО5 (далее – должник) введена процедура банкротства – реализация имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден ФИО6.

Сведения о введении процедуры банкротства опубликованы в газете «Коммерсантъ» №235(7680) от 16.12.2023.

Сведения о введении процедуры банкротства опубликованы в ЕФРСБ.

В рамках дела о банкротстве финансовым управляющим подано заявление о признании недействительной сделки, и применении последствий недействительности сделки – договора дарения от 14.07.2022 земельного участка, кадастровый номер: 23:14:0301002:2073, собственность, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, Крыловский район, ст-ца Крыловская, ул. Октябрьская, 19, жилого здания, кадастровый номер: 23:14:0301002:4307, собственность, адрес: Краснодарский край, Крыловский район, ст-ца Крыловская, ул. Октябрьская, д. 19, заключенный между ФИО5 (Даритель) и ФИО2 (Одаряемый).

Определением Арбитражного суда Московской области от 16.12.2024 признан недействительной сделкой договор дарения от 14.07.2022 земельного участка с кадастровым номером: 23:14:0301002:2073, адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, Крыловский район, ст-ца Крыловская, ул. Октябрьская, 19, и жилого здания, кадастровый номер: 23:14:0301002:4307, адрес: Краснодарский край, Крыловский район, ст-ца Крыловская, ул. Октябрьская, д. 19, заключенный между ФИО5 и ФИО2, применены последствия недействительности сделки в виде возврата ФИО2 в конкурную массу должника земельного участка, кадастровый номер: 23:14:0301002:2073, адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, Крыловский район, ст-ца Крыловская, ул. Октябрьская, 19, и жилого здания, кадастровый номер: 23:14:0301002:4307, адрес: Краснодарский край, Крыловский район, ст-ца Крыловская, ул. Октябрьская, д. 19.

Не согласившись с определением суда первой инстанции, ФИО2 обратилась с апелляционной жалобой в Десятый арбитражный апелляционный суд, в которой просит определение суда первой инстанции отменить и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

В обоснование апелляционной жалобы заявитель ссылается на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и представленным в дело доказательствам и указывает на недоказанность наличия оснований для признания оспариваемого договора дарения недействительной сделкой.

В заседании суда апелляционной инстанции представитель ФИО7 поддержал доводы апелляционной жалобы, просил определение суда первой инстанции отменить.

Законность и обоснованность определения суда первой инстанции проверены арбитражным апелляционным судом в соответствии со статьями 223, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела доказательства, изучив доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд приходит к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемого судебного акта и принятия нового судебного акта об отказе в удовлетворении заявления финансового управляющего по следующим основаниям.

Согласно статье 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.

Согласно пункту 1 статьи 213.32 Закона о банкротстве, заявление об оспаривании сделки должника - гражданина по основаниям, предусмотренным статьей 61.2 или 61.3 настоящего Федерального закона, может быть подано финансовым управляющим по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов, а также конкурсным кредитором или уполномоченным органом, если размер его кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, составляет более десяти процентов общего размера кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, не считая размера требований кредитора, в отношении которого сделка оспаривается, и его заинтересованных лиц.

Как следует из материалов дела, в соответствии с выпиской из ЕГРН от 12.01.2024, за должником в период 11.04.2014 – 19.07.2022 было зарегистрировано следующее недвижимое имущество:

1. Земельный участок, кадастровый номер: 23:14:0301002:2073, Собственность, адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, Крыловский район, ст-ца Крыловская, ул. Октябрьская, 19, дата государственной регистрации прекращения права собственности – 19.07.2022, основание государственной регистрации прекращения права собственности – договор дарения недвижимого имущества от 14.07.2022.

2. Жилое здание, кадастровый номер: 23:14:0301002:4307, Собственность, адрес: Краснодарский край, Крыловский район, ст-ца Крыловская, ул. Октябрьская, д. 19, дата государственной регистрации прекращения права собственности – 19.07.2022, основание государственной регистрации прекращения права собственности – договор дарения недвижимого имущества от 14.07.2022.

Вышеуказанные объекты недвижимого имущества переданы в дар ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р.) на основании договора дарения от 14.07.2022.

Помимо вышеуказанного недвижимого имущества, иного недвижимого имущества за должником не зарегистрировано.

Вместе с тем, в постановлении Конституционного Суда РФ от 26.04.2021 № 15-П «По делу о проверке конституционности положений абзаца второго части первой статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 3 статьи 213.25 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой гражданина И.И. ФИО8» указано, что положения статьей 446 ГК РФ и статьей 213.25 Закона о банкротстве не могут быть нормативно-правовым основанием безусловного отказа в обращении взыскания на жилые помещения (их части), предусмотренные этими законоположениями, если суд считает необоснованным применение исполнительского иммунитета, в том числе при несостоятельности (банкротстве) гражданина-должника, поскольку: в т.ч. отказ в применении этого иммунитета не оставит гражданина-должника без жилища, пригодного для проживания самого должника и членов его семьи, площадью по крайней мере не меньшей, чем по нормам предоставления жилья на условиях социального найма, и в пределах того же поселения, где эти лица проживают.

Доказательств, подтверждающих, что жилое здание (адрес: Краснодарский край, Крыловский район, ст-ца Крыловская, ул. Октябрьская, д. 19) являлось для должника единственным пригодным для постоянного проживания в материалы дела не представлено.

В соответствии с пунктом 1 статьи 31 Жилищного кодекса Российской Федерации, к членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающие совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а также дети и родители данного собственника.

Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях иные граждане могут быть признаны членами семьи собственника, если они вселены собственником в качестве членов своей семьи.

Сведения о том, что ФИО2 является членом семьи должника, в материалах дела отсутствуют.

В связи с тем, что Должник с 14.07.2017 зарегистрирован и постоянно проживает по иному адресу, оспаривание договора дарения и включение в конкурсную массу вышеуказанного имущество не приведет к ухудшению жилищных условий вследствие отказа гражданину-должнику в применении исполнительского иммунитета, не вынудит Должника к изменению места жительства (поселения).

В связи с этим, финансовый управляющий пришел к выводу, что вышеуказанные объекты недвижимости не обладают исполнительным иммунитетом.

В соответствии с абзацем 2 пункта 7 статьи 213.9 Закона о банкротстве финансовый управляющий вправе подавать в арбитражный суд от имени гражданина заявления о признании недействительными сделок по основаниям, предусмотренным статьями 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве, а также сделок, совершенных с нарушением настоящего Федерального закона.

Как следует из пункта 2 статьи 213.3 Закона о банкротстве, право на подачу заявления об оспаривании сделки должника-гражданина по указанным в статье 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве возникает с даты введения реструктуризации долгов гражданина.

Сделка совершена менее чем за два года до принятия к производству заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), имеет признаки подозрительной сделки.

В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка).

С целью квалификации спорной сделки в качестве недействительной, совершенной с намерением причинить вред другому лицу суду необходимо установить обстоятельства, неопровержимо свидетельствующие о наличии факта злоупотребления правом со стороны контрагента, выразившегося в заключении упомянутых сделок.

В силу статьи 61.2 Закона о банкротстве и разъяснений, содержащихся в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:

• сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;

• в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;

• другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки.

При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца 32 статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пунктах 6, 7 постановления Пленума от 23.12.2010 № 63 цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия: на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества; имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

При определении наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества следует исходить из содержания этих понятий, приведенного в абзацах 33 и 34 статьи 2 Закона о банкротстве.

Предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 Закона о банкротстве) либо, если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Вместе с тем, как следует из разъяснений, изложенных в пункте 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», наличие в Законе о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок, предусмотренных статьями 61.2 и 61.3, само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную (статьи 10 и 168 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 10 ГК РФ установлен запрет на осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

При этом для признания факта злоупотребления правом при заключении сделки должно быть установлено наличие умысла у обоих участников сделки (их сознательное, целенаправленное поведение) на причинение вреда иным лицам. Злоупотребление правом должно носить явный и очевидный характер, при котором не остается сомнений в истинной цели совершения сделки.

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагается (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

В пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» также содержатся разъяснения о том, что оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

По общему правилу, предусмотренному пунктом 2 статьи 168 ГК РФ сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

Исходя из абзаца 35 статьи 2 Закона о банкротстве вред, причиненный имущественным правам кредиторов, это уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приводящие к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

В соответствии с пунктом 3 статьи 19 Закона о банкротстве заинтересованными лицами по отношению к должнику-гражданину признаются его супруг, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, сестры, братья и их родственники по нисходящей линии, родители, дети, сестры и братья супруга.

Тот факт, что ФИО2, будучи сестрой ФИО5, является заинтересованным по отношению к должнику лицом, участниками обособленного спора не опровергнут, подтвержден договором дарения от 14.07.2022, в котором указано, что ФИО2 является сестрой ФИО5

Оспариваемый договор заключен 14.07.2022, то есть менее чем за два года до подачи заявления о признании должника банкротом (заявление подано в суд 09.10.2023, принято к производству 24.10.2023) и носит безвозмездный характер.

Из определения суда от 28.11.2023 о введении процедуры реализации имущества гражданина следует, что у должника имеется задолженность перед кредиторами на сумму, превышающую 1 478 930,79 руб.

В соответствии с выпиской из ОКБ от 22.09.2023, в период заключению договора дарения от 14.07.2022 у Должника имелась задолженность по кредитным обязательствам, например, ПАО «Сбербанк» по кредитному договору от 25.07.2021.

Таким образом, на дату совершения оспариваемой сделки у должника имелись неисполненные обязательства, с указанной задолженностью кредитором подано заявление о включении в реестр требований кредиторов.

Как следует из правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 17.12.2020 по делу № 305- ЭС20-12206, в преддверии банкротства должник, осознавая наличие у него кредиторов (по требованиям как с наступившим, так и ненаступившим сроком исполнения), может предпринимать действия, направленные либо на вывод имущества, либо на принятие фиктивных долговых обязательств перед доверенными лицами в целях их последующего включения в реестр. Обозначенные действия объективно причиняют вред настоящим кредиторам, снижая вероятность погашения их требований.

В деле о банкротстве негативные последствия от такого поведения должника могут быть нивелированы посредством конкурсного оспаривания (статьи 61.2, 213.32, 189.40 Закона о банкротстве, статьи 10, 168, 170 Гражданского кодекса Российской Федерации), направленного на приведение конкурсной массы в состояние, в котором она находилась до совершения должником противоправных действий, позволяющее кредиторам получить то, на что они вправе справедливо рассчитывать при разделе имущества несостоятельного лица.

В соответствии с выпиской из ЕГРН от 12.01.2024, помимо вышеуказанного недвижимого имущества, иного за должником не зарегистрировано.

По смыслу пункта 1 статьи 572 ГК РФ договор дарения является безвозмездной сделкой.

Согласно пункту 2 статьи 423 ГК РФ безвозмездным признается договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления.

Следовательно, ввиду того, что в результате совершения сделки должник не получил какого-либо встречного предоставлении, после заключения оспариваемого договора стоимость и размер имущества, на которое кредиторы должника могли бы обратить взыскание, существенно уменьшился, при этом какое-либо встречное (денежное) исполнение, за счет которого могли бы быть удовлетворены требования кредиторов, отсутствует.

Из владения должника выбыло имущество, которое могло быть включено в конкурсную массу и за счет реализации которого, кредиторы могли бы получить удовлетворение своих требований.

В связи с передачей недвижимого имущества в рамках безвозмездной сделки (договора дарения от 14.07.2022), вышеуказанное недвижимое имущество выбыло из конкурсной массы должника, что причинило имущественный вред кредиторам.

В силу пункта 1 статьи 61.6 Закона о банкротстве все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с главой III.1 указанного закона, подлежит возврату в конкурсную массу. В случае невозможности возврата имущества в конкурсную массу в натуре приобретатель должен возместить действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, в соответствии с положениями ГК РФ об обязательствах, возникающих вследствие неосновательного обогащения.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции пришел к выводу о доказанности наличия оснований для признания оспариваемого договора дарения недействительной сделкой и применения последствий его недействительности.

Вместе с тем, судом первой инстанции не было учтено следующее.

Согласно пункту 3 статьи 213.25 Закона о банкротстве, из конкурсной массы исключается имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством.

В силу пункта 1 статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на принадлежащее должнику на праве собственности жилое помещение (его часть), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание.

В соответствии с пунктом 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 48 «О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан» целью оспаривания сделок в рамках дела о банкротстве является возврат в конкурсную массу того имущества, которое может быть реализовано для удовлетворения требований кредиторов. Поэтому не подлежит признанию недействительной сделка, направленная на отчуждение должником жилого помещения, если на момент рассмотрения спора в данном помещении продолжают совместно проживать должник и члены его семьи и при возврате помещения в конкурсную массу оно будет защищено исполнительским иммунитетом (статья 446 ГПК РФ).

Как следует из материалов дела, решением Павлопосадского городского суда Московской области от 31.10.2019 № 2-1721/2019 были частично удовлетворены требования ФИО9 к ФИО5 о признании утратившим право пользования жилым помещением расположенном по адресу: <...>, и снятии с регистрационного учета.

Тертычный признан утратившим право пользования жилым помещением, расположенным по адресу: <...>.

По требованиям о снятии с регистрационного учета ФИО5 было отказано. Автоматизированная копия решения была представлена в материалы дела.

В данном обособленном споре оспаривается договор дарения недвижимого имущества, в котором проживает Должник и при возврате помещения в конкурсную массу оно будет защищено исполнительским иммунитетом.

Наличие данного иммунитета позволяет прийти к выводу о том, что сделка с таким имуществом не направлена на причинение вреда кредиторам, поскольку такое имущество не подлежит включению в конкурсную массу.

Цель процедуры реализации имущества гражданина наполнение конкурсной массы и соразмерное удовлетворение требований кредиторов. Оспаривание сделок должника является одним из мероприятий, направленных на достижение указанной цели.

Наличие исполнительского иммунитета в отношении единственного пригодного для проживания жилья свидетельствует о том, что оспаривание сделок с таким имуществом не приведет к пополнению конкурсной массы и не отвечает целям процедуры реализации имущества гражданина.

В материалах дела отсутствуют сведения о наличии в собственности у должника иных жилых помещений.

Указанное имущество в силу вышеназванных правовых норм не подлежало бы включению в конкурсную массу должника, и это исключает вывод о причинении вреда имущественным правам кредиторов.

Даже в случае отсутствия факта заключения должником и ответчиком оспариваемого договора спорный дом и земельный участок, на котором он расположен (с учетом правила о единстве судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов), не подлежали бы включению в конкурсную массу должника, поскольку доказательств наличия у должника иного жилого помещения, принадлежащего ему на праве собственности, в материалы дела не представлено, ввиду чего, требования финансового управляющего подлежат отклонению.

При указанных обстоятельствах суд апелляционной инстанции приходит к выводу о недоказанности наличия оснований для признания оспариваемого договора дарения недействительной сделкой.

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд по результатам рассмотрения жалобы на определение арбитражного суда первой инстанции вправе отменить определение полностью или в части и разрешить вопрос по существу.

Учитывая изложенное, обжалуемое определение подлежит отмене с принятием по делу нового судебного акта.

Руководствуясь статьями 223, 266, 268, пунктом 3 части 4 статьи 272, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:


определение Арбитражного суда Московской области от 16 декабря 2024 года по делу №А41-85245/23 отменить.

В удовлетворении заявления отказать.

Взыскать с ФИО5 в доход федерального бюджета госпошлину в размере 6000 руб.

Взыскать с ФИО5 в пользу ФИО2 расходы по госпошлине в размере 10000 руб.

Постановление может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Арбитражный суд Московского округа через Арбитражный суд Московской области.


Председательствующий


С.Ю. Епифанцева

Судьи


В.П. Мизяк

В.А. Мурина



Суд:

10 ААС (Десятый арбитражный апелляционный суд) (подробнее)

Истцы:

АО "Юникредит банк" (подробнее)
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Московской области (подробнее)
ООО "Феникс" (подробнее)
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" (подробнее)
СОЮЗ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГИЛЬДИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ" (подробнее)

Судьи дела:

Мизяк В.П. (судья) (подробнее)


Судебная практика по:

Злоупотребление правом
Судебная практика по применению нормы ст. 10 ГК РФ

Признание договора купли продажи недействительным
Судебная практика по применению норм ст. 454, 168, 170, 177, 179 ГК РФ

Мнимые сделки
Судебная практика по применению нормы ст. 170 ГК РФ

Притворная сделка
Судебная практика по применению нормы ст. 170 ГК РФ

По договору дарения
Судебная практика по применению нормы ст. 572 ГК РФ

Признание права пользования жилым помещением
Судебная практика по применению норм ст. 30, 31 ЖК РФ