Постановление от 3 февраля 2025 г. по делу № А41-50119/2023ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, https://10aas.arbitr.ru 10АП-24356/2024 Дело № А41-50119/23 04 февраля 2025 года г. Москва Резолютивная часть постановления объявлена 29 января 2025 года Постановление изготовлено в полном объеме 04 февраля 2025 года Десятый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Катькиной Н.Н., судей Досовой М.В., Семикина Д.С., при ведении протокола судебного заседания: ФИО1, при участии в заседании: от конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Витязь» ФИО2: представитель не явился, извещен, от общества с ограниченной ответственностью «Эдил-Импорт»: представитель не явился, извещен, рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Витязь» Хачина Петра Александровича на определение Арбитражного суда Московской области от 30 октября 2024 года по делу №А41-50119/23, по заявлению конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Витязь» Хачина Петра Александровича о признании сделок должника с обществом с ограниченной ответственностью «Эдил-Импорт» недействительными и применении последствий недействительности сделок, Конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Витязь» ФИО2 обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением, в котором просил: признать недействительной сделкой платежные поручения № 187 от 25.12.2020 на сумму 1 040 462 рубля 43 копейки, № 4 от 15.01.21 на сумму 2 000 000 рублей, № 11 от 22.01.21 на сумму 1 040 462 рубля 43 копейки, № 13 от 26.01.21 на сумму 1 180 000 рублей, совершенные ООО «Витязь» в адрес ООО «Эдил-Импорт», в порядке применения последствий их недействительности, взыскать с ООО «Эдил-Импорт» в пользу конкурсной массы ООО «Витязь» денежные средства в размере 5 260 924 рубля 86 копеек (л.д. 4-5). Заявление подано на основании статей 10, 168, 170 Гражданского кодекса Российской Федерации. Определением Арбитражного суда Московской области от 30 октября 2024 года в удовлетворении заявления было отказано (л.д. 70-73). Не согласившись с вынесенным судебным актом, конкурсный управляющий ООО «Витязь» ФИО2 обратился в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение отменить, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела (л.д. 76-77). Законность и обоснованность определения суда проверены апелляционным судом в соответствии со статьями 266-268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Исследовав материалы дела и доводы апелляционной жалобы, апелляционный суд не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта. Как следует из материалов дела, определением Арбитражного суда Московской области от 23 июня 2023 года было возбуждено производство по делу о банкротстве ООО «Витязь». Решением Арбитражного суда Московской области от 13 сентября 2023 года ООО «Витязь» было признано банкротом, в отношении него введено конкурсное производство по упрощенной процедуре отсутствующего должника, конкурсным управляющим утвержден ФИО2 10.10.23 конкурсным управляющим ФИО2 была получена выписка по счету ООО «Витязь», открытому в АО «ЮниКредитБанк», согласно которой должник в период с 25.12.2020 по 26.01.21 перечислил ООО «Эдил-Импорт» денежные средства в общей сумме 5 260 924 рубля 86 копеек в качестве оплаты за электротовары и электрооборудование следующими платежными поручениями: № 187 от 25.12.2020 на сумму 1 040 462 рубля 43 копейки, № 4 от 15.01.21 на сумму 2 000 000 рублей, № 11 от 22.01.21 на сумму 1 040 462 рубля 43 копейки, № 13 от 26.01.21 на сумму 1 180 000 рублей. Полагая, что данные платежи являются недействительными мнимыми сделками, совершенными со злоупотреблением правом, конкурсный управляющий ООО «Витязь» ФИО2 обратился в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением. Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из отсутствия допустимых доказательств в их подтверждение. Апелляционный суд считает выводы суда первой инстанции законными и обоснованными, доводы апелляционной жалобы подлежащими отклонению. В соответствии со статьей 32 Федерального закона N 127-ФЗ от 26.10.02 "О несостоятельности (банкротстве)" и частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве). Основания признания сделок недействительными в рамках дела о банкротстве закреплены в главе III.1 Закона о банкротстве. Однако, в обоснование заявленных требований конкурсный управляющий ООО «Витязь» ФИО2 ссылался на положения статей 10, 168, 170 Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно пункту 4 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 63 от 23.12.10 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" наличие в законодательстве о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную по статьям 10 и 168 ГК РФ. Между тем, данные разъяснения касаются сделок с пороками, выходящими за пределы дефектов сделок с предпочтением или подозрительных сделок (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 10044/11 от 17.06.14 по делу N А32-26991/2009, Определения Верховного Суда Российской Федерации от 29.04.16 N 304-ЭС15-20061 по делу N А46-12910/2013, от 28.04.16 N 306ЭС15-20034 по делу N А12-24106/2014). Пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации установлен запрет на осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Основным признаком наличия злоупотребления правом является намерение причинить вред другому лицу, намерение употребить право во вред другому лицу. В связи с этим, для квалификации действий как совершенных со злоупотреблением правом должны быть представлены доказательства того, что совершая определенные действия, сторона намеревалась причинить вред другому лицу. Согласно пункту 1 статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи или иным законом, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки. Исходя из недопустимости злоупотребления гражданскими правами и необходимости защиты при банкротстве прав и законных интересов кредиторов по требованию арбитражного управляющего может быть признана недействительной совершенная до или после возбуждения дела о банкротстве сделка должника, направленная на нарушение прав и законных интересов кредиторов, в частности направленная на уменьшение конкурсной массы сделка по отчуждению по заведомо заниженной цене имущества должника третьим лицам (п. 10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.04.2009 N 32 "О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)"). Злоупотребление правом со стороны контрагента по сделке может быть установлено при покупке имущества по заниженной сумме, а также при отсутствии фактической оплаты приобретенного имущества. В соответствии с пунктом 1 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия (мнимая сделка), ничтожна. Данная норма направлена на защиту от недобросовестности участников гражданского оборота. Фиктивность мнимой сделки заключается в том, что у ее сторон нет цели достижения заявленных результатов. Волеизъявление сторон мнимой сделки не совпадает с их внутренней волей. Реальной целью мнимой сделки может быть, например, искусственное создание задолженности стороны сделки перед другой стороной для последующего инициирования процедуры банкротства и участия в распределении имущества должника. В то же время для этой категории ничтожных сделок определения точной цели не требуется. Установление факта того, что стороны на самом деле не имели намерения на возникновение, изменение, прекращение гражданских прав и обязанностей, обычно порождаемых такой сделкой, является достаточным для квалификации сделки как ничтожной. Сокрытие действительного смысла сделки находится в интересах обеих ее сторон. Совершая сделку лишь для вида, стороны правильно оформляют все документы, но создать реальные правовые последствия не стремятся. Поэтому факт расхождения волеизъявления с волей устанавливается судом путем анализа фактических обстоятельств, подтверждающих реальность намерений сторон. Обстоятельства устанавливаются на основе оценки совокупности согласующихся между собой доказательств. Доказательства, обосновывающие требования и возражения, представляются в суд лицами, участвующими в деле, и суд не вправе уклониться от их оценки (статьи 65, 168, 170 АПК РФ). Отсюда следует, что при наличии обстоятельств, очевидно указывающих на мнимость сделки, либо доводов стороны спора о мнимости, установление только тех обстоятельств, которые указывают на формальное исполнение сделки, явно недостаточно (тем более, если решение суда по спорной сделке влияет на принятие решений в деле о банкротстве, в частности, о включении в реестр требований кредиторов). Следует учитывать, что стороны мнимой сделки могут также осуществить для вида ее формальное исполнение (п. 86 Постановления Пленума ВС РФ N 25 от 23.06.15 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"). Конкурсный управляющий ООО «Витязь» ФИО2 в рассматриваемом заявлении указывает, что оспариваемые платежи были совершены должником безвозмездно, в отсутствие какого-либо встречного представления в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов. Однако, правонарушение, заключающееся в совершении сделки в отсутствие встречного представления или при неравноценном встречном исполнении в целях уклонения от исполнения существующих обязательств перед кредиторами является основанием для признания соответствующих действий недействительными по специальным правилам, предусмотренным статьей 61.2 Закона о банкротстве, а не по общим основаниям, содержащимся в Гражданском кодексе Российской Федерации. В рассматриваемом случае, конкурсный управляющий ООО «Витязь», заявляя о признании недействительными оспариваемых платежей по признаку мнимости, не указал чем в условиях конкуренции норм о действительности сделки обстоятельства о выявленных нарушениях выходили за пределы диспозиции пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, кроме того факта, что данные платежи совершены за пределами трехлетнего периода подозрительности. Соответствующих доказательств не представил. С учетом изложенного оснований для признания оспариваемых сделок недействительными по признакам, закрепленным Гражданским кодексом Российской Федерации, апелляционный суд не находит. Как разъяснено в абзаце третьем пункта 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 25 от 23.06.15 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", по смыслу части 1 статьи 196 ГПК РФ или части 1 статьи 168 АПК РФ суд определяет, какие нормы права следует применить к установленным обстоятельствам. Суд также указывает мотивы, по которым не применил нормы права, на которые ссылались лица, участвующие в деле. В связи с этим ссылка истца в исковом заявлении на не подлежащие применению в данном деле нормы права сама по себе не является основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования. Исходя из вышеизложенного, апелляционный суд полагает возможным рассмотреть вопрос о действительности оспариваемых сделок применительно к положениям главы III.1 Закона о банкротстве. В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал или в результате совершения сделки стал отвечать признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии одного из следующих условий: - стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок; - должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской и (или) иной отчетности или учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы; - после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества. Согласно разъяснениям, данным в пункте 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 63 от 23.12.10 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", пункт 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предусматривает возможность признания недействительной сделки, совершенной должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов (подозрительная сделка). В силу этой нормы для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств: а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов; б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов; в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки (с учетом пункта 7 настоящего Постановления). В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию. При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества. В пункте 6 названного Постановления закреплено, что согласно абзацам второму - пятому пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия: а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества; б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве. Установленные абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве презумпции являются опровержимыми - они применяются, если иное не доказано другой стороной сделки. При определении наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества следует исходить из содержания этих понятий, данного в абзацах тридцать третьем и тридцать четвертом статьи 2 Закона о банкротстве. Для целей применения содержащихся в абзацах втором - пятом пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве презумпций само по себе наличие на момент совершения сделки признаков банкротства, указанных в статьях 3 и 6 Закона, не является достаточным доказательством наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества. Согласно разъяснениям, данным в пункте 7 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 63 от 23.12.10 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", в силу абзаца первого пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 этого Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. Данные презумпции являются опровержимыми - они применяются, если иное не доказано другой стороной сделки. При решении вопроса о том, должна ли была другая сторона сделки знать об указанных обстоятельствах, во внимание принимается то, насколько она могла, действуя разумно и проявляя требующуюся от нее по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств. Как указывалось выше, производство по делу о банкротстве ООО «Витязь» было возбуждено определением Арбитражного суда Московской области от 23 июня 2023 года, оспариваемые платежи в пользу АО «ЮниКредитБанк» совершены в период с 25 декабря 2020 года по 26 января 2021 года, то есть в период подозрительности, установленный в пункте 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве. Между тем, заявителем не доказано наличие у ООО «Витязь» признаков несостоятельности на дату совершения оспариваемых сделок. Так, производство по делу о банкротстве ООО «Витязь» было возбуждено на основании заявления ИП ФИО3 (правопреемник ООО «Транс-Металл») в связи с наличием задолженности по договору поставки № Т-М-2021/05-24/1 от 24.05.21. Следовательно, данные обязательства возникли после совершения оспариваемых сделок. Из определения Арбитражного суда Московской области от 14 мая 2024 года по настоящему делу следует, что признаки несостоятельности ООО «Витязь» возникли не ранее июля 2021 года, то есть спустя полгода после совершения последнего из оспариваемых платежей. Доказательств наличия у ООО «Витязь» в рассматриваемый период иных неисполненных обязательств перед кредиторами, чьи требования были бы включены в реестр требований кредиторов должника, или того, что должник в результате совершения оспариваемых платежей стал отвечать признакам несостоятельности не представлено. Кроме того, в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено и доказательств заинтересованности ООО «Эдил-Импорт» по отношению к ООО «Витязь». Исходя из разъяснений, данных в пункте 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 126 от 13.11.08 "Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения", приобретатель имущества, отчуждаемого по явно заниженной цене, не может считаться добросовестным. Как указано в названном Информационном письме, поскольку совершению сделки сопутствовали обстоятельства, которые должны были вызвать у приобретателя имущества сомнения в отношении права продавца на отчуждение спорного имущества (в том числе явно заниженная цена продаваемого имущества), суд пришел к выводу, что приобретатель не является добросовестным. Ответчик, проявляя обычную степень осмотрительности, должен был предпринять дополнительные меры, направленные на проверку юридической судьбы вещи. При этом суд указал: право сторон по своему усмотрению определять цену в договоре (статьи 421 и 424 ГК РФ) при таком подходе не ограничивается, поскольку выводы суда касаются добросовестности ответчика, а не соответствия сделки закону. Материалы дела не содержат доказательств того, что оспариваемые платежи были произведены ООО «Витязь» безвозмездно. В основании рассматриваемых сделок указано на оплату за электротовары и электрооборудование, то есть соответствующие платежи имели возмездный характер. Само по себе отсутствие у конкурсного управляющего первичных документов по оспариваемым платежным операциям в связи с неисполнением бывшим руководителем ООО «Витязь» обязанности по их передаче управляющему не может свидетельствовать о незаконности рассматриваемых платежей и наличии оснований для возложения на контрагента должника негативных последствий неправомерных действий (бездействия) руководителя должника. Допустимых доказательств того, что при совершении данных платежей стороны действовали недобросовестно, заявителем не представлено. ООО «Витязь» и ООО «Эдил-Импорт» заинтересованными по отношению друг к другу лицами не являются, сложившиеся между ними правоотношения не выходят за пределы хозяйственной деятельности Общества и его контрагента. Презумпция осведомленности ответчика о неплатежеспособности должника на момент совершения сделки распространяется лишь на аффилированных должнику лиц. Однако при оспаривании такой сделки в отношении ответчика, чья заинтересованность (юридическая либо фактическая) к должнику не доказана, суду необходимо установить достаточные обстоятельства, позволяющие констатировать такую осведомленность у ответчика (причем именно на момент совершения спорной сделки, а не после ее исполнения). Осведомленность контрагента должника о противоправных целях сделки может доказываться через опровержимые презумпции заинтересованности сторон сделки между собой, знание об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках его неплатежеспособности или недостаточности у него имущества (пункт 7 Постановления N 63). При разрешении подобных споров суду в том числе следует оценить добросовестность контрагента должника, сопоставив его поведение с поведением абстрактного среднего участника хозяйственного оборота, действующего в той же обстановке разумно и осмотрительно. Стандарты такого поведения, как правило, задаются судебной практикой на основе исследования обстоятельств конкретного дела и мнений участников спора. Существенное отклонение от стандартов общепринятого поведения подозрительно и в отсутствие убедительных доводов и доказательств о его разумности может указывать на недобросовестность такого лица. Оценивая поведение ООО «Эдил-Импорт» при совершении оспариваемых сделок, суд апелляционной инстанции таких обстоятельств не установил. Таким образом, заявителем доказательств противоправного поведения сторон оспариваемых сделок не представлено. Учитывая изложенное, суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении заявленных требований. Доводов, опровергающих выводы суда первой инстанции по существу, апелляционная жалоба не содержит. Указанные в апелляционной жалобе обстоятельства конкурсным управляющим документально не подтверждены. В связи с отсутствием аффилированности должника и ответчика (в том числе фактической) не имеется оснований для применения повышенного стандарта доказывания. Исходя из фактических обстоятельств дела, апелляционный суд не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта, в связи с чем апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит. В силу пункта 2 части 4 статьи 260 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к апелляционной жалобе прилагаются документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в установленных порядке и размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки ее уплаты или об уменьшении размера государственной пошлины. Из пункта 19 части 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации (в применимой к рассматриваемым правоотношениям редакции) следует, что размер государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы для организаций составляет 30 000 рублей. Поскольку конкурсному управляющему ООО «Витязь» при подаче апелляционной жалобы была предоставлена отсрочка по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе, то государственная пошлина в размере 30 000 рублей подлежит взысканию с ООО «Витязь» в доход Федерального бюджета. Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 части 4 статьи 272, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд Определение Арбитражного суда Московской области от 30 октября 2024 года по делу № А41-50119/23 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. Взыскать с ООО «Витязь» в доход Федерального бюджета 30 000 рублей госпошлины. Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа через Арбитражный суд Московской области в месячный срок со дня его принятия. Председательствующий Н.Н. Катькина Судьи: М.В. Досова Д.С. Семикин Суд:10 ААС (Десятый арбитражный апелляционный суд) (подробнее)Иные лица:Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №13 по Московской области (подробнее)НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО - СОЮЗ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ "АЛЬЯНС УПРАВЛЯЮЩИХ" (подробнее) ООО "АВМ СПОРТ" (подробнее) ООО "Витязь" (подробнее) ООО "Интернет Решения" (подробнее) ООО к/у "Витязь" Хачин Петр Александрович (подробнее) ООО Спутниковая компания (подробнее) ООО "СТАЛЬТРАНС" (подробнее) ООО "Эдил-Импорт" (подробнее) ПЕТРАШЕВСКАЯ КРИСТИНА СЕРГЕЕВНА (подробнее) Ф/у Чупраков А.А. (подробнее) Последние документы по делу:Постановление от 24 апреля 2025 г. по делу № А41-50119/2023 Постановление от 4 марта 2025 г. по делу № А41-50119/2023 Постановление от 3 марта 2025 г. по делу № А41-50119/2023 Постановление от 3 февраля 2025 г. по делу № А41-50119/2023 Постановление от 2 февраля 2025 г. по делу № А41-50119/2023 Постановление от 9 февраля 2025 г. по делу № А41-50119/2023 Постановление от 14 октября 2024 г. по делу № А41-50119/2023 Постановление от 18 июня 2024 г. по делу № А41-50119/2023 Постановление от 21 апреля 2024 г. по делу № А41-50119/2023 Решение от 13 сентября 2023 г. по делу № А41-50119/2023 Судебная практика по:Злоупотребление правомСудебная практика по применению нормы ст. 10 ГК РФ Признание договора купли продажи недействительным Судебная практика по применению норм ст. 454, 168, 170, 177, 179 ГК РФ
Мнимые сделки Судебная практика по применению нормы ст. 170 ГК РФ Притворная сделка Судебная практика по применению нормы ст. 170 ГК РФ |