Постановление от 22 января 2018 г. по делу № А05-9695/2015ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ул. Батюшкова, д.12, г. Вологда, 160001 E-mail: 14ap.spravka@arbitr.ru, http://14aas.arbitr.ru Дело № А05-9695/2015 г. Вологда 22 января 2018 года Резолютивная часть постановления объявлена 17 января 2018 года. В полном объёме постановление изготовлено 22 января 2018 года. Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Чапаева И.А., судей Писаревой О.Г. и Шумиловой Л.Ф. при ведении протокола секретарём судебного заседания ФИО1, при участии от конкурсного управляющего ФИО2 по доверенности от 09.01.2018, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Поздеева Сергея Анатольевича на определение Арбитражного суда Архангельской области от 18 октября 2017 года по делу № А05-9695/2015 (судья Радюшин Ю.В.), определением Арбитражного суда Архангельской области от 14 августа 2015 года возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Фирма «АТМ» (место нахождения: 163000, <...> а; ОГРН <***>, ИНН <***>; далее – Общество, должник). Определением от 06.04.2016 в отношении Общества введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждён ФИО3 Решением от 29.08.2016 должник признан несостоятельным (банкротом) и отношении его открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утверждён ФИО3 Конкурсный управляющий должника 30.03.2017 обратился в суд с заявлением о признании недействительным договора об ипотеке недвижимого имущества от 04.02.2015, заключенного между должником и ФИО4. В обоснование заявленных требований ФИО3 сослался на совершение сделки с нарушением требований статей 61.2 и 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве); а также на совершение сделки при наличии признаков злоупотребления правом (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). К участию в деле в качестве заинтересованного лица привлечено общество с ограниченной ответственностью «Рекар» (место нахождения: 163002, <...>; ОГРН <***>, ИНН <***>; далее – Компания), Определением от 18.10.2017 заявление конкурсного управляющего удовлетворено. ФИО4 с определением суда не согласился и обратился в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит его отменить. Мотивируя жалобу, апеллянт сослался на необоснованность вывода суда первой инстанции о безденежности договора займа от 01.10.2014, а также на преюдициальность для рассмотрения настоящего спора принятого в рамках настоящего дела определения от 15.05.2017 по иному обособленному спору, в котором установлена действительность договора займа от 01.10.2014. Кроме того, указывает на отсутствие права у конкурсного управляющего Общества на оспаривание в рамках дела о банкротстве Общества договора займа от 01.10.2014, заключённого между ФИО4 и Компанией. Публичное акционерное общество «Сбербанк России» в отзыве возражало против удовлетворения жалобы ФИО4 Конкурсный управляющий в отзыве и его представитель в судебном заседании возражали против удовлетворения апелляционной жалобы, ссылаясь на необоснованность её доводов. Иные лица, участвующие в деле, извещены о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, представителей в суд не направили, поэтому разбирательство по делу произведено без их участия в соответствии со статьями 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). Исследовав доказательства по делу, проверив законность и обоснованность определения в пределах доводов апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции полагает её не подлежащей удовлетворению. Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, Компанией (заёмщик) и ФИО4 (заимодавец) 01.10.2014 заключён договор займа на сумму 5 500 000 руб. сроком возврата до 28.11.2014 (том 4 з, лист 26). Впоследствии 10.12.2014 заёмщик и заимодавец заключили дополнительное соглашение к договору займа, продлив срок возврата заёмных средств до 15.03.2015 (том 4 з, лист 27). В обеспечение исполнения обязательств Компании по вышеуказанному договору займа ФИО4 (залогодержатель) и Обществом (залогодатель) 04.02.2015 заключен договор об ипотеке недвижимого имущества (далее – договор ипотеки; том 1 з, листы 16-19). Договор ипотеки зарегистрирован в установленном законом порядке 13.03.2015. Поскольку Компанией обязательства по договору займа от 01.10.2014 исполнены не были, ФИО4 обратился в суд с иском об обращении взыскания на заложенное имущество. ФИО4 и должником 08.05.2015 заключено соглашение об отступном, в соответствии с условиями которого должник передал в собственность ФИО4 в счёт исполнения обязательств Компании по договору займа от 01.10.2014 заложенное недвижимое имущество. Переход права собственности зарегистрирован 18.05.2015. Конкурсный управляющий, считая договор ипотеки от 04.02.2015 противоречащим положениям статей 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве, мнимым (статья 170 ГК РФ), а также совершённым со злоупотреблением правом (статья 10 ГК РФ), обратился в суд с настоящим заявлением. Удовлетворяя заявленные конкурсным управляющим требования, суд первой инстанции пришёл к выводу о безденежности договора займа, в обеспечение которого заключён оспариваемый договор ипотеки. Кроме того, суд пришёл к выводу о совершении договора ипотеки с нарушением требований статей 10 и 168 ГК РФ. Повторно исследовав представленные в материалы дела доказательства, апелляционная коллегия не усматривает оснований для переоценки выводов суда первой инстанции. В силу пункта 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счёт должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с ГК РФ, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в названном Законе. Пунктом 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве предусмотрено, что сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка). Неравноценным встречным исполнением обязательств будет признаваться, в частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учётом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств. Как разъяснено в пункте 8 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Постановление № 63), для признания сделки недействительной на основании пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве не требуется, чтобы она уже была исполнена обеими или одной из сторон сделки, поэтому неравноценность встречного исполнения обязательств может устанавливаться исходя из условий сделки. При сравнении условий сделки с аналогичными сделками следует учитывать как условия аналогичных сделок, совершавшихся должником, так и условия, на которых аналогичные сделки совершались иными участниками оборота. Согласно абзацу второму пункта 9 Постановления № 63, если подозрительная сделка была совершена в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия этого заявления, то для признания ее недействительной достаточно обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, в связи с чем наличие иных обстоятельств, определенных пунктом 2 данной статьи (в частности, недобросовестности контрагента), не требуется. При этом в случае оспаривания подозрительной сделки судом проверяется наличие обоих оснований, установленных как пунктом 1, так и пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве. В силу пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве и разъяснений, содержащихся в пункте 5 Постановления № 63, сделка, совершенная должником в течение трёх лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления может быть признана судом недействительной в случае, если оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности следующих обстоятельств: сделка была совершена с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов; в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов; другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки. В соответствии с пунктом 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований, в частности при наличии одного из следующих условий: сделка направлена на обеспечение исполнения обязательства должника или третьего лица перед отдельным кредитором, возникшего до совершения оспариваемой сделки; сделка привела или может привести к изменению очередности удовлетворения требований кредитора по обязательствам, возникшим до совершения оспариваемой сделки; сделка привела или может привести к удовлетворению требований, срок исполнения которых к моменту совершения сделки не наступил, одних кредиторов при наличии не исполненных в установленный срок обязательств перед другими кредиторами; сделка привела к тому, что отдельному кредитору оказано или может быть оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения требований, существовавших до совершения оспариваемой сделки, чем было бы оказано в случае расчётов с кредиторами в порядке очередности в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). Пунктом 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве установлено, что сделка, указанная в пункте 1 данной статьи и совершенная должником в течение шести месяцев до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, может быть признана арбитражным судом недействительной, если в наличии имеются условия, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 1 данной статьи, или если установлено, что кредитору или иному лицу, в отношении которого совершена такая сделка, было известно о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества либо об обстоятельствах, которые позволяют сделать вывод о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества. Согласно пункту 3 статьи 433 ГК РФ договор, подлежащий государственной регистрации, считается для третьих лиц заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом. При таких обстоятельствах суд первой инстанции сделал правильный вывод, что договор ипотеки от 04.02.2015, подлежащий обязательной государственной регистрации, считается заключённым с момента её осуществления – 13.03.2015. Поскольку дело о банкротстве Общества возбуждено 14.08.2015, то договор ипотеки может быть оспорен по правилам статьи 61.2 и пункта 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве. Апелляционная коллегия считает обоснованным вывод суда первой инстанции о невозможности оспаривания договора ипотеки применительно к положениям пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, как сделки, в предмет которой в принципе не входит встречное исполнение. Выводы суда первой инстанции об отсутствии оснований для применения к спорным правоотношениям положений пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве также соответствуют имеющимся в деле доказательствам, поскольку в нарушение требований статьи 65 АПК РФ конкурсным управляющим должника не представлено объективных доказательств наличия у должника на момент заключения оспариваемого договора признаков неплатежеспособности либо недостаточности имущества, как и осведомлённости ФИО4 об указанных обстоятельствах. Однако наличие в Законе о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок, предусмотренных статьями 61.2 и 61.3, само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную (статьи 10 и 168 ГК РФ) (пункт 4 Постановления № 63). В силу абзаца первого пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Положения указанной нормы предполагают злоупотребление (недобросовестное поведение) правом с обеих сторон сделки, а также осуществление права исключительно с намерением причинить вред другому лицу или с намерением реализовать иной противоправный интерес, не совпадающий с обычным хозяйственным (финансовым) интересом сделок такого рода. Для установления в действиях граждан и организаций злоупотребления правом необходимо доказать, что при реализации принадлежащих им гражданских прав их намерения направлены на нарушение прав и законных интересов иных участников гражданского оборота или создают возможность их нарушения. Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.04.2009 № 32 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», исходя из недопустимости злоупотребления гражданскими правами (пункт 1 статьи 10 ГК РФ) и необходимости защиты при банкротстве прав и законных интересов кредиторов по требованию арбитражного управляющего или кредитора может быть признана недействительной совершенная до или после возбуждения дела о банкротстве сделка должника, направленная на нарушение прав и законных интересов кредиторов, в частности направленная на уменьшение конкурсной массы сделка по отчуждению по заведомо заниженной цене имущества должника третьим лицам. В связи с заявлением конкурсного управляющего о наличии в действиях сторон признаков злоупотребления правом (статья 10 ГК РФ) судом первой инстанции приняты меры по оценке довода ФИО3 о безденежности договора займа от 01.10.2014, в обеспечение исполнения которого заключен оспариваемый договор ипотеки. Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 807 ГК РФ договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей. В качестве доказательства передачи денежных средств от ФИО4 Компании по договору займа от 01.10.2014 в материалы дела представлена квитанция к приходному кассовому ордеру от 10.10.2014 № 749 на сумму 5 500 000 руб. (том 4 з, лист 2). Согласно пунктам 1 и 2 статьи 812 ГК РФ заёмщик вправе оспаривать договор займа по его безденежности, доказывая, что деньги или другие вещи в действительности не получены им от заимодавца или получены в меньшем количестве, чем указано в договоре. Если договор займа должен быть совершен в письменной форме (статья 808), его оспаривание по безденежности путем свидетельских показаний не допускается, за исключением случаев, когда договор был заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя заемщика с заимодавцем или стечения тяжелых обстоятельств. Безденежность займа может иметь место и при отсутствии фальсификации договора и расписки. Как установлено судом первой инстанции, в подтверждение финансовой возможности предоставления в заем 5 500 000 руб. ФИО4 представлены сведения о поступлениях на свои счета за период с 2004 по 2014 год в сумме 12 000 000 руб. и о доходах за этот же период в сумме 8 000 000 руб. Между тем материалами дела подтверждено, что основные поступления на счета ФИО4 имели место в период с 2002 по 2010 год (8 900 000 руб.); в 2011 - 2012 годах на счета поступило 2 500 000 руб.; в период с 01.01.2013 по 01.10.2014 – 850 000 руб. При этом согласно представленным справкам о состоянии вклада с 18.01.2011 по 29.09.2014 на счёт ответчика поступала в основном заработная плата. Основной доход по заработной плате также пришёлся на 2004-2010 годы (5 700 000 руб.), за период с 01.01.2011 по 01.10.2014 ответчиком получено около 2 600 000 руб. При таких обстоятельствах, поскольку совокупный доход ФИО4 за 2012-2014 годы свидетельствует о недостаточности у него денежных средств для предоставления столь крупной суммы займа, а доказательств, подтверждающих сбережение денежных средств, полученных в предшествующие годы, не имеется, представленные ответчиком в дело доказательства не могут свидетельствовать о наличии финансовой возможности для предоставления Компании 10.10.2014 займа в сумме 5 500 000 руб. Кроме того, судом исследована судьба денежных средств в размере 5 500 000 руб. после их получения Компанией. Из материалов дела следует, что получение денежных средств в столь крупном размере отражено лишь в кассовой книге Компании с указанием на их выдачу в этот же день руководителю Компании ФИО5 В материалах дела отсутствуют доказательства внесения полученных в заем денежных средств Компанией на свой расчётный счёт либо расходования этих денежных средств на нужды Компании. Довод Компании о том, что указанная сумма вносилась его директором в обслуживающий банк в течение октября-декабря 2014 года дробными суммами, обоснованно отклонена судом первой инстанции как не подтверждённая объективными доказательствами. В нарушение требований определения суда от 06.09.2017 об истребовании доказательств и определения от 20.09.2017, а также статьи 65 АПК РФ, Компанией не представлены кассовые книги за октябрь-декабрь 2014 года, которые могли бы подтвердить отсутствие иной выручки (дохода) у неё за спорный период. Также судом правильно установлен факт неуказания спорного займа в бухгалтерских балансах Компании. Вопреки доводам апелляционной жалобы об отражении спорной суммы займа в бухгалтерской отчётности должника по строке 1510, из расшифровки к бухгалтерскому балансу Компании за 2014 год следует, что на 31.12.2013 сумма краткосрочных займов составляла 10 000 000 руб., а к 31.12.2014 снизилась до 5 000 000 руб., что меньше заявленной суммы займа по договору от 01.10.2014. Учитывая изложенное, оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, суд первой инстанции пришёл к обоснованному выводу о безденежности договора займа, оформленного договором от 01.10.2014 и квитанцией к приходному кассовому ордеру от 10.10.2014 № 749. Довод апеллянта о преюдициальном значении для настоящего спора определения суда по настоящему делу от 15.05.2017 и постановления Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.08.2017 уже исследован и обоснованно отклонён судом первой инстанции, поскольку предметом рассмотрения судов в данном случае не являлась действительность договора займа от 01.10.2014 и указанные судебные акты не содержат мотивированных выводов о действительности указанного договора. Ссылка ФИО4 на невозможность оценки в настоящем обособленном споре договора займа, стороной которого должник не является, отклоняется апелляционной коллегией, поскольку без установления данного обстоятельства невозможна проверка довода конкурсного управляющего о ничтожности договора ипотеки применительно к положениям статей 10 и 168 ГК РФ. Кроме того, суд в оспариваемом судебном акте не делал вывода о недействительности договора займа, а лишь пришёл к выводу о его незаключённости вследствие безденежности. Поскольку акцессорное обязательство (ипотека) не может существовать отдельно от основного обязательства, а судом установлен факт безденежности основного обязательства – займа, суд первой инстанции пришёл к правильному выводу о ничтожности договора ипотеки. При этом судом установлено наличие в действиях сторон договора ипотеки признаков злоупотребления правом при заключении обеспечивающего договора в отсутствие основанного обязательства, что является самостоятельным основанием для признания сделки недействительной применительно к положениям статей 10 и 168 ГК РФ. Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции у апелляционной коллегии не имеется. Арбитражный суд первой инстанции полно и всесторонне выяснил обстоятельства, имеющие значение для дела, выводы суда соответствуют обстоятельствам дела, нормы материального права применены правильно, нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ в любом случае основаниями для отмены судебного акта, не допущено. Руководствуясь статьями 268, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд определение Арбитражного суда Архангельской области от 18 октября 2017 года по делу № А05-9695/2015 оставить без изменения, апелляционную жалобу ФИО4 – без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия. Председательствующий И.А. Чапаев Судьи О.Г. Писарева Л.Ф. Шумилова Суд:14 ААС (Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд) (подробнее)Иные лица:АО "Российский сельскохозяйственный банк" (подробнее)Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Архангельску (подробнее) Ломоносовский районный суд (подробнее) ООО "АТМ-авто" (подробнее) ООО к/у "Фирма АТМ" Епифанов Павел Валентинович (подробнее) ООО "Рекар" (подробнее) ООО "фирма "АТМ" (подробнее) Отдел судебных приставов по Ломоносовскому округу г.Архангельска УФССП России по Архангельской области (подробнее) ПАО "Сбербанк России" (подробнее) Союз "СРО АУ "Северо-Запада" (подробнее) Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (подробнее) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому атономному округу (подробнее) федеральное бюджетное учреждение Архангельская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации (подробнее) Последние документы по делу:Постановление от 13 августа 2019 г. по делу № А05-9695/2015 Постановление от 19 марта 2019 г. по делу № А05-9695/2015 Постановление от 21 декабря 2018 г. по делу № А05-9695/2015 Постановление от 16 марта 2018 г. по делу № А05-9695/2015 Постановление от 22 января 2018 г. по делу № А05-9695/2015 Постановление от 30 августа 2017 г. по делу № А05-9695/2015 Судебная практика по:Злоупотребление правомСудебная практика по применению нормы ст. 10 ГК РФ Признание договора купли продажи недействительным Судебная практика по применению норм ст. 454, 168, 170, 177, 179 ГК РФ
Мнимые сделки Судебная практика по применению нормы ст. 170 ГК РФ Притворная сделка Судебная практика по применению нормы ст. 170 ГК РФ |