Постановление от 15 августа 2024 г. по делу № А43-11741/2021ПЕРВЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД Березина ул., д. 4, г. Владимир, 600017 http://1aas.arbitr.ru, тел/факс: (4922) телефон 44-76-65, факс 44-73-10 Дело № А43-11741/2021 16 августа 2024 года г. Владимир Резолютивная часть постановления объявлена 15.08.2024. Постановление в полном объеме изготовлено 16.08.2024. Первый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Рубис Е.А., судей Евсеевой Н.В., Сарри Д.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Рябовой С.В., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ФИО4 на определение Арбитражного суда Нижегородской области от 22.02.2024 по делу № А43-11741/2021, об удовлетворении заявления финансового управляющего ФИО2 ФИО3 о признании сделки (мирового соглашения от 16.06.2023, заключенного между ФИО4 и ФИО5 о передаче в собственность) недействительной и применении последствий недействительности сделки, без участия сторон. Изучив материалы дела, Первый арбитражный апелляционный суд установил следующее. В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ФИО2 (далее – ФИО2, должник) финансовый управляющий должника ФИО3 обратилась в Арбитражный суд Нижегородской области с заявлением о признании сделки: мирового соглашения, утвержденного Ленинским районным судом города Нижнего Новгорода от 16.06.2023 г. о передаче в собственность автомобиля HYUNDAI Creta черного 9 перламутр, год выпуска 2021, государственный номер <***>, VIN <***>, недействительным и применении последствий недействительности сделки. Определением от 22.02.2024 Арбитражный суд Нижегородской области заявление финансового управляющего удовлетворил, признал недействительным мировое соглашение, заключенное между ФИО4 и ФИО5, утвержденное Ленинским районным судом г. Нижнего Новгорода от 1 6.06.2023 г., о передаче в собственность автомобиля марки HYUNDAI Creta (VPN <***>, государственный номер <***>, год выпуска 2021), применил последствия недействительности сделки. ФИО4 не согласилась с определением суда первой инстанции и обратилась в Первый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просила его отменить по основаниям, изложенным в жалобе, и принять по делу новый судебный акт. В апелляционной жалобе заявитель указывает, что автомобиль марки HYUNDAI Creta (VPN <***>, государственный номер <***>, год выпуска 2021) был приобретен на личные денежные средства в период раздельного проживания супругов. Заявитель обращает внимание, что ФИО4 не проживает с ФИО2 и не ведет с ним совместное хозяйство с 2020 года, данный автомобиль являлся личным имуществом ФИО4 и стоимость данного автомобиля не может быть распределена между кредиторами. Подробно доводы изложены в апелляционной жалобе. В материалы дела поступили следующие документы: от финансового управляющего ФИО3 отзыв на апелляционную жалобу (вх.№01АП-2706/22(2) от 09.08.2024). Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, явку полномочных представителей в судебное заседание не обеспечили, апелляционная жалоба рассмотрена в порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие участвующих в деле лиц. Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Первого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.1aas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Законность и обоснованность судебного акта, правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в соответствии с положениями статей 257-262, 266, 270, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Суд первой инстанции при принятии судебного акта руководствовался статьями 2, 3, 6, 32, 61.1 - 61.3, 213.25, 213.26, 213.32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее – Закон о банкротстве), пунктом 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 № 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака», пунктами 1, 11 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 24, 170 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Первый Арбитражный апелляционный суд, изучив материалы обособленного спора в деле о банкротстве, обсудив доводы, изложенные в апелляционной жалобе, отзыве на нее, проверив правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы. Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда Нижегородской области от 22.02.2022 ФИО2 признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества, финансовым управляющим утверждена ФИО3 Определением Ленинского районного суда г. Нижнего Новгорода от 16.06.2023 по делу № 2-1825/2023 между ФИО4 (супругой должника) и ФИО5 утверждено мировое соглашение (далее - мировое соглашение от 16.06.2023), по условиям которого ФИО4 обязуется с момента утверждения данного соглашения передать ФИО5 имущество - автомобиль HYUNDAI Creta черного 9 перламутр, год выпуска 2021, государственный номер <***>, VIN <***> в счет погашения задолженности по договору займа № б/н от 11.02.2021, а ФИО5 обязалась принять в счет погашения задолженности по договору займа № б/н от 11.02.2021 транспортное средство и отказаться от всех иных исковых требований к ФИО4 , заявленных в рамках гражданского дела № 2-1825/2023. Ссылаясь на то, что действия по передаче супругой должника транспортного средства ФИО5 в качестве погашения долга по договору займа во исполнение условий мирового соглашения от 16.06.2023 являются недействительной сделкой, финансовый управляющий обратился в суд с соответствующим заявлением. В качестве правового основания заявленных требований финансовый управляющий указывал на части 1, 2 статьи 61.2, статьи 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве), статьи 10, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Рассмотрев имеющиеся в материалах дела доказательства, оценив доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, арбитражный апелляционный суд не находит правовых оснований для отмены определения арбитражного суда первой инстанции. Согласно статье 32 Закона о банкротстве, части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве). Согласно пункту 1 статьи 213.25 Закона о банкротстве все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную массу. В силу статьи 24 ГК РФ гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание. Перечень имущества граждан, на которое не может быть обращено взыскание, устанавливается гражданским процессуальным законодательством. В соответствии с частью 1 статьи 34 Семейного Кодекса Российской Федерации имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. Понятие совместной собственности супругов определено в статье 34 Семейного Кодекса Российской Федерации. Согласно пункту 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 № 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» общей совместной собственностью супругов, подлежащей разделу (п. п. 1 и 2 ст. 34 СК РФ), является любое нажитое ими в период брака движимое и недвижимое имущество, которое в силу ст. ст. 128, 129, п. п. 1 и 2 ст. 213 Гражданского кодекса Российской Федерации может быть объектом права собственности граждан, независимо от того, на имя кого из супругов оно было приобретено или внесены денежные средства, если брачным договором между ними не установлен иной режим этого имущества. Пунктом 2 статьи 35 Семейного кодекса Российской Федерации установлено, что при совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга. Суд верно установил, что должник ФИО2 состоит в зарегистрированном браке с ФИО4 с 25.06.2016 по настоящее время. Согласно сведениям из регистрирующего органа за ФИО4 с 18.02.2021 зарегистрировано транспортное средство - автомобиль HYUNDAI Creta черного 9 перламутр, год выпуска 2021, государственный номер <***>, VIN <***>. Суд верно установил, что документальных доказательств раздела совместно нажитого имущества в предусмотренном законом порядке, выделение каких-либо частей из него, в материалы дела не представлено. С учетом изложенного, суд первой инстанции верно указал, что при отсутствии доказательств раздела имущества, следует признать право совместной собственности супругов на спорное транспортное средство. Согласно пункту 7 статьи 213.26 Закона о банкротстве имущество гражданина, принадлежащее ему на праве общей собственности с супругом (бывшим супругом), подлежит реализации в деле о банкротстве гражданина по общим правилам, предусмотренным настоящей статьей. В таких случаях супруг (бывший супруг) вправе участвовать в деле о банкротстве гражданина при решении вопросов, связанных с реализацией общего имущества. В конкурсную массу включается часть средств от реализации общего имущества супругов (бывших супругов), соответствующая доле гражданина в таком имуществе, остальная часть этих средств выплачивается супругу (бывшему супругу). Если при этом у супругов имеются общие обязательства (в том числе при наличии солидарных обязательств либо предоставлении одним супругом за другого поручительства или залога), причитающаяся супругу (бывшему супругу) часть выручки выплачивается после выплаты за счет денег супруга (бывшего супруга) по этим общим обязательствам. В деле о банкротстве гражданина-должника, по общему правилу, подлежит реализации его личное имущество, а также имущество, принадлежащее ему и супругу (бывшему супругу) на праве общей собственности (пункт 7 статьи 213.26 Закона о банкротстве, пункты 1 и 2 статьи 34, статья 36 Семейного кодекса Российской Федерации). Вместе с тем, супруг (бывший супруг), полагающий, что реализация общего имущества в деле о банкротстве не учитывает заслуживающие внимания правомерные интересы этого супруга и (или) интересы находящихся на его иждивении лиц, в том числе несовершеннолетних детей, вправе обратиться в суд с требованием о разделе общего имущества супругов до его продажи в процедуре банкротства (пункт 3 статьи 38 СК РФ). Данное требование подлежит рассмотрению судом общей юрисдикции с соблюдением правил подсудности. К участию в деле о разделе общего имущества супругов привлекается финансовый управляющий. Все кредиторы должника, требования которых заявлены в деле о банкротстве, вправе принять участие в рассмотрении названного иска в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора (статья 43 ГПК РФ). Подлежащее разделу общее имущество супругов не может быть реализовано в рамках процедур банкротства до разрешения указанного спора судом общей юрисдикции (пункт 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 48 «О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан»). С учетом системного толкования норм, суд первой инстанции правомерно установил, что оспариваемая сделка совершена в отношении имущества, подлежащего включению в конкурсную массу и реализации в процедуре банкротства должника. В соответствии с пунктом 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, предусмотренном главой указанного Закона. Согласно пункту 1 статьи 213.32 Закона о банкротстве заявление об оспаривании сделки должника-гражданина по основаниям, предусмотренным статьей 61.2 или 61.3 настоящего Федерального закона, может быть подано финансовым управляющим по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов, а также конкурсным кредитором или уполномоченным органом, если размер его кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, составляет более десяти процентов общего размера кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, не считая размера требований кредитора, в отношении которого сделка оспаривается, и его заинтересованных лиц. В силу сложившейся судебной арбитражной практики, оспаривание сделки, лежащей в основе утвержденного судом мирового соглашения, отдельно от оспаривания судебного акта, которым мировое соглашение утверждено, невозможно. Оспорить подобную сделку при наличии утвержденного судом мирового соглашения можно только путем обжалования судебного акта, которым утверждено это мировое соглашение (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.01.2013 № 9597/12). Данная правовая позиция согласуется также с абзацем десятым пункта 1 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главыФедерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - постановление Пленума № 63), согласно которому если конкурсные кредиторы или уполномоченные органы полагают, что их права и законные интересы нарушены мировым соглашением, утвержденным судом по другому делу в исковом процессе, в частности если такое соглашение обладает признаками, указанными в статьях 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве, то на этом основании они, а также арбитражный управляющий вправе обжаловать определение об утверждении такого мирового соглашения, при этом в случае пропуска ими срока на его обжалование суд вправе его восстановить с учетом того, когда подавшее жалобу лицо узнало или должно было узнать о нарушении его прав и законных интересов. Таким образом, ни нормы Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ни нормы Закона о банкротстве не предусматривают возможности проверки арбитражным судом законности определений суда об утверждении мирового соглашения, а также иных принятых судами по итогам рассмотрения споров судебных актов (в том числе судебных актов об истребовании имущества) путем признания их недействительными сделками. В то же время в соответствии с разъяснениями Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенными в подпункте 6 пункта 1 постановления Пленума № 63 по правилам главы III.1 Закона о банкротстве могут, в частности, оспариваться действия по исполнению судебного акта, в том числе определения об утверждении мирового соглашения. Таким образом, по смыслу приведенных разъяснений и правовых позиций, защита прав конкурсных кредиторов и иных лиц, нарушенных в связи с заключением должником (супругой должника) мирового соглашения, утвержденного судом, осуществляется посредством обжалования судебного акта об утверждении мирового соглашения в ситуации, когда их права нарушены сделкой, лежащей в основе утвержденного судом мирового соглашения, то есть в случае, когда правовые последствия, которыми нарушаются права третьих лиц, возникли в момент утверждения мирового соглашения судом (например, если мировое соглашение содержало условие о зачете встречных требований сторон соглашения). В той ситуации, когда такие правовые последствия возникли не в момент утверждения судом мирового соглашения, а после совершения его сторонами действий по исполнению мирового соглашения, защита нарушенных в связи с приведенными обстоятельствами прав третьих лиц осуществляется посредством оспаривания ими действий по исполнению мирового соглашения, как самостоятельной сделки. Соответственно, с учетом того, что транспортное средство HYUNDAI Creta черного 9 перламутр, год выпуска 2021, государственный номер <***>, VIN <***> по условиям мирового соглашения подлежало передаче ФИО5 после утверждения судом мирового соглашения, принимая во внимание дату заключения мирового соглашения (16.06.2023 г.), суд первой инстанции пришел к выводу о правомерности обращения финансового управляющего должником в суд с настоящим заявлением. Согласно пункту 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка). Неравноценным встречным исполнением обязательств будет признаваться, в частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств. Пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предусмотрено, что сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника, либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал или в результате совершения сделки стал отвечать признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии одного из следующих условий: - стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок; -должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской и (или) иной отчетности или учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы; -после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества. В пунктах 5 - 7 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - постановление Пленума № 63) даны следующие разъяснения в части применения статьи 61.2 Закона о банкротстве. Так для признания сделки недействительной в силу пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве (сделка совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов) необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств: а)сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов; б)в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов; в)другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки (с учетом пункта 7 настоящего Постановления). В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию. Согласно абзацам второму - пятому пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия: а)на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества; б)имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве. Установленные абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве презумпции являются опровержимыми - они применяются, если иное не доказано другой стороной сделки. При определении наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества следует исходить из содержания этих понятий, данного в абзацах тридцать третьем и тридцать четвертом статьи 2 Закона о банкротстве. Для целей применения содержащихся в абзацах втором - пятом пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве презумпций само по себе наличие на момент совершения сделки признаков банкротства, указанных в статьях 3 и 6 Закона, не является достаточным доказательством наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества. В силу абзаца первого пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 этого Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. Данные презумпции являются опровержимыми - они применяются, если иное не доказано другой стороной сделки. При решении вопроса о том, должна ли была другая сторона сделки знать об указанных обстоятельствах, во внимание принимается то, насколько она могла, действуя разумно и проявляя требующуюся от нее по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств. В соответствии со статьей 2 Закона о банкротстве вред, причиненный имущественным правам кредиторов - уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий либо бездействия, приводящие к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества; недостаточность имущества - превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника; неплатежеспособность - прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. При этом недостаточность денежных средств предполагается, если не доказано иное. Судом верно установлено и из материалов дела следует, что заявление ФИО2 о признании его несостоятельной (банкротом) поступило в арбитражный суд 13.04.2021 и было принято к производству суда 24.05.2021; Определением суда от 24.09.2021 в отношении должника введена процедура реструктуризации долгов гражданина, финансовым управляющим утверждена ФИО3; решение о признании должника банкротом и введении процедуры банкротства - реализации имущества гражданина вынесено судом 22.02.2022. Исходя их того, что оспариваемая сделка совершена 16.06.2023, то есть после принятия к производству суда заявления ФИО2 о признании его несостоятельным (банкротом) и вынесении арбитражным судом решения о признании его банкротом и введении процедуры реализации имущества, суд пришел к верному выводу, что сделка совершена в период подозрительности, установленный пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве. На момент совершения спорной сделки должник ФИО2 отвечал признакам неплатежеспособности, поскольку спорная сделка совершена после принятия Арбитражным судом Нижегородской области решения о признания должника банкротом. Судом установлено, что ФИО2 имел неисполненные обязательства перед кредиторами, требования которых были включены в реестр требований кредиторов должника: ООО Нижегородская многопрофильная компания «МАСТ» в размере 1 125 756 руб. 40 коп. (определение суда от 24.09.2021 г.), ПАО «Сбербанк России» в сумме 621 151, 44 руб. (определение от 06.12.2021 г.), ФНС России в лице Межрайонной ИФНС № 18 по Нижегородской области в размере 3 427 руб. 88 коп. (определение суда от 10.01.2022 г.). Также, значимым для настоящего дела является осведомленность ФИО5 о финансовом положении должника и его неплатежеспособности, так как ФИО5, будучи привлеченной в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, не могла не знать о возбуждении дела о банкротстве должника ФИО2 Согласно условиям мирового соглашения, утвержденного Ленинским районным судом города Нижнего Новгорода от 16.06.2023 по делу № 2-1825/2023, автомобиль HYUNDAI Creta черного 9 перламутр, год выпуска 2021, государственный номер <***>, VIN <***> передан ФИО5 в счет исполнения обязанностей ФИО4 по договору займа от 11.02.2021 № б/н. По смыслу правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.06.2013 № 3810/13, вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу обязательно в части установленных им фактических обстоятельств. Поскольку рассмотрение гражданского дела предполагает, по общему правилу, установление фактических обстоятельств дела и их оценку, данные обстоятельства подпадают под признаки части 3 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Вместе с тем из приведенного правила имеются исключения. Согласно правовому подходу, изложенному в определении Верховного Суда Российской Федерации от 21.02.2019 № 304-ЭС18-25925, решение суда общей юрисдикции может не иметь преюдициального значения, если при рассмотрении дела суд общей юрисдикции не оценивал реальность взаимоотношений. При рассмотрении вопроса об утверждении мирового соглашения обстоятельства заключения договора займа судом общей юрисдикции не исследовались. Суд первой инстанции, в ходе рассмотрения спора, суд неоднократно предлагал ФИО5 представить в материалы дела договор займа от 11.02.2021 г., заключенный с ФИО4, доказательства наличия финансовой возможности предоставить заем ФИО4 в сумме 400 000 руб. При этом, ФИО5 не представила договор займа от 11.02.2021 г., заключенный между ФИО5 и ФИО4, а также документы, подтверждающие финансовую возможность выдаем заем. Исходя из установленных по делу значимых обстоятельств, наличие вступившего в законную силу судебного акта не препятствует арбитражному суду разрешить вопрос о действительности спорных сделок в рамках дела о банкротстве, в том числе по основаниям статьи 10, 168, 170 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). В соответствии с пунктом 1 статьи 170 ГК РФ мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна. По смыслу положений пункта 1 статьи 170 ГК РФ стороны при заключении мнимой сделки не преследуют цели совершения какой-либо сделки вообще, не намереваются совершить какие-либо действия, влекущие правовые последствия. В обоснование мнимости необходимо доказать, что при заключении сделки подлинная воля сторон не была направлена на создание тех правовых последствий, которые наступают при ее совершении. Стороны мнимой сделки могут осуществить для вида ее формальное исполнение (пункт 86 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»). Суд верно установил, что при рассмотрении настоящего обособленного спора в рамках дела о банкротстве, ФИО5 не представлен договор займа от 11.02.2021 № б/н. Доказательств наличия финансовой возможности у ФИО5 передать ФИО4 по договору займа денежные средства также не представлено. Доказательств получения ФИО4 денежных средств по договору займа материалы дела не содержат. Иных доказательств реальности договора займа, заключенного между ФИО4 и ФИО5 материалы дела не содержат. С учетом изложенного суд обоснованно установил, что договор займа фактически являлся безденежным, заключен с целью создания видимости наличия встречных обязательств в счет исполнения которых передан спорный автомобиль. Суд установил, что действия супруги должника по отчуждению ликвидного имущества направлены на невозможность удовлетворения требований кредиторов в будущем и, тем самым, на уменьшение конкурсной массы, что в результате привело к его неплатежеспособности и недостаточности имущества. Доказательств, подтверждающих, что при совершении сделки должник, его супруга и ответчик действовали добросовестно, материалы дела не содержат. Документов, свидетельствующих о том, что на момент совершения сделки ФИО2 имел возможность погасить задолженность перед кредиторами за счет иного имущества, не представлено. Таким образом, поскольку оспариваемая сделка направлена на уменьшение конкурсной массы должника (является частью иных сделок по безвозмездному отчуждению активов), в условиях наличия значительных имущественных обязательств, суд первой инстанции пришел к верному выводу о наличии оснований для признания спорной сделки недействительным применительно к пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве. В силу пункта 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований, в частности при наличии одного из следующих условий: сделка направлена на обеспечение исполнения обязательства должника или третьего лица перед отдельным кредитором, возникшего до совершения оспариваемой сделки; сделка привела или может привести к изменению очередности удовлетворения требований кредитора по обязательствам, возникшим до совершения оспариваемой сделки; сделка привела или может привести к удовлетворению требований, срок исполнения которых к моменту совершения сделки не наступил, одних кредиторов при наличии не исполненных в установленный срок обязательств перед другими кредиторами; сделка привела к тому, что отдельному кредитору оказано или может быть оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения требований, существовавших до совершения оспариваемой сделки, чем было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). Как разъяснено в пункте 11 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - постановление № 63), если сделка с предпочтением была совершена после принятия судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца до принятия судом заявления о признании должника банкротом, то в силу пункта 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве для признания ее недействительной достаточно обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 61.3, в связи с чем, наличия иных обстоятельств, предусмотренных в пункте 3 данной статьи (в частности, недобросовестности контрагента), не требуется. Спорная сделка совершена после возбуждения в отношении должника дела о несостоятельности (банкротстве) и подпадают под период подозрительности, предусмотренный в пункте 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве, при котором достаточно установить, что спорная сделка повлекла оказание предпочтения кредитору, получившему удовлетворение своих требований, по отношению к удовлетворению требований других кредиторов должника. Как следует из материалов дела, спорный автомобиль, являющийся совместной собственностью с должником, передан супругой должника ФИО5 в счет исполнения мирового соглашения, утвержденного определением Ленинского районного суда г. Нижнего Новгорода от 16.06.2023 г. по делу № 2-1825/2023. При этом, согласно условиям мирового соглашения, автомобиль HYUNDAI Creta черного 9 перламутр, год выпуска 2021, государственный номер <***>, VIN <***> передан ФИО5 в счет исполнения обязанностей ФИО4 по договору займа от 11.02.2021 № б/н. При этом на момент совершения оспариваемой сделки у должника имелись иные обязательства, срок исполнения которых наступил и чьи требования впоследствии включены в реестр требований кредиторов должника: ООО Нижегородская многопрофильная компания «МАСТ» в размере 1 125 756 руб. 40 коп. (определение суда о включении в реестр требований кредиторов от 24.09.2021 г.), ПАО «Сбербанк России» в сумме 621 151,44 руб. (определение суда о включении в реестр требований кредиторов от 06.12.2021 г.), ФНС России в лице Межрайонной ИФНС № 18 по Нижегородской области в размере 3 427 руб. 88 коп. (определение суда о включении в реестр требований кредиторов от 10.01.2022 г.). Таким образом, при совершении сделки ФИО4, получила удовлетворение своих требований преимущественно перед другими кредиторами, при этом у должника имелись непогашенные обязательства перед кредиторами, в связи с чем, сделка подлежит признанию недействительной в соответствии с пунктом 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве. При изложенных обстоятельствах суд первой инстанции заявление финансового управляющего ФИО3 о признании сделки недействительной обоснованно удовлетворил. В пункте 4 постановления Пленума № 63 разъяснено, что наличие в Законе о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок, предусмотренных статьями 61.2 и 61.3 само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную (статьи 10 и 168 ГК РФ), в том числе при рассмотрении требования, основанного на такой сделке. Суд первой инстанции справедливо указал, что снований для применения в данном случае к оспариваемой сделке положений статей 10, 168 ГК РФ не имеется, поскольку указанные финансовым управляющим обстоятельства не выходят за пределы диспозиции пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве. Согласно части 1 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. В соответствии с пунктом 1 статьи 61.6 Закона о банкротстве все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с настоящей главой, подлежит возврату в конкурсную массу. В случае невозможности возврата имущества в конкурсную массу в натуре приобретатель должен возместить действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах, возникающих вследствие неосновательного обогащения. Последствия недействительности сделки применены судом первой инстанции верно. Доводы апелляционной жалобы основаны на неверном толковании норм процессуального и материального права, и направлены на переоценку выводов суда первой инстанции, приведенных в определении, и не свидетельствуют о незаконности обжалуемого определения суда. В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Оценив указанные обстоятельства, установленные в настоящем деле о несостоятельности (банкротстве) должника, в их совокупности и сопоставив их, коллегия судей пришла к выводу, что суд первой инстанции принял законный и обоснованный судебный акт. При принятии судебного акта суд первой инстанции полно исследовал обстоятельства, относящиеся к предмету доказывания, верно применил нормы права, подлежащие применению, дал надлежащую правовую оценку представленным доказательствам и доводам лиц, участвующих в деле, и принял законный, обоснованный и мотивированный судебный акт. Верховный суд Российской Федерации в определении от 30.08.2017 № 305-КГ17-1113 указал, что неотражение в судебных актах всех имеющихся в деле доказательств либо доводов стороны не свидетельствует об отсутствии их надлежащей судебной проверки и оценки. Все иные доводы и аргументы апелляционной жалобы проверены судом апелляционной инстанции не опровергают законности принятого по делу судебного акта. Судебный акт принят при правильном применении норм материального права, содержащиеся в нем выводы не противоречат установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам. Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно пункту 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено. Апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению. Расходы за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на её заявителя. Руководствуясь статьями 268, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Первый арбитражный апелляционный суд определение Арбитражного суда Нижегородской области от 22.02.2024 по делу № А43-11741/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу ФИО4 - без удовлетворения. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в течение одного месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Нижегородской области. Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьями 291.1 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно обжаловалось в Арбитражный суд Волго-Вятского округа. Председательствующий судья Е.А. Рубис Судьи Н.В. Евсеева Д.В. Сарри Суд:1 ААС (Первый арбитражный апелляционный суд) (подробнее)Иные лица:ГИБДД (подробнее)ГУ ЗАГС по Нижегородской обл (подробнее) ГУ УГИБДД МВД по Нижегородской обл. (подробнее) ИФНС Советского района (подробнее) к/у Самсонов В.А. (подробнее) Межрайонная №7 по Ниж обл (подробнее) МРИФНС №15 (подробнее) МРИ ФНС№18 (подробнее) Мрифнс №20 (подробнее) ООО Нижегородская многопрофильная компания "МАСТ" (подробнее) Отдел адресно-справочной работы (подробнее) ПАО "Сбербанк России" (подробнее) ПФР (подробнее) САУ СРО Дело (подробнее) УФНС России по Нижегородской области (подробнее) УФС гос рег (подробнее) ФГБУ ФКП Росреестра (подробнее) ф/у Янбаева Н.Х. (подробнее) Последние документы по делу:Судебная практика по:Раздел имущества при разводеСудебная практика по разделу совместно нажитого имущества супругов, разделу квартиры
с применением норм ст. 38, 39 СК РФ
Злоупотребление правом Судебная практика по применению нормы ст. 10 ГК РФ Признание сделки недействительной Судебная практика по применению нормы ст. 167 ГК РФ Признание договора купли продажи недействительным Судебная практика по применению норм ст. 454, 168, 170, 177, 179 ГК РФ
Мнимые сделки Судебная практика по применению нормы ст. 170 ГК РФ Притворная сделка Судебная практика по применению нормы ст. 170 ГК РФ Признание договора недействительным Судебная практика по применению нормы ст. 167 ГК РФ |