Постановление от 31 июля 2025 г. по делу № А40-255550/2024ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12 адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru № 09АП-27296/2025-ГК Дело № А40-255550/24 г. Москва 01 августа 2025 года Резолютивная часть постановления объявлена 21 июля 2025 года Постановление изготовлено в полном объеме 01 августа 2025 года Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Лялиной Т.А., судей: Александровой Г.С., Яремчук Л.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем Ананиевым Х.Я., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу истца ООО «Стройкомплект-2» на решение Арбитражного суда г. Москвы от 22.04.2025 по делу № А40-255550/24 по иску Общества с ограниченной ответственностью «Стройкомплект-2» (ОГРН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью «Конструктив – Сервис» (ОГРН <***>) о взыскании убытков, неустойки при участии в судебном заседании: от истца – ФИО1 по доверенности от 15.10.2024; от ответчика – не явился, извещен; ООО «Стройкомплект-2» обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с иском о взыскании с ООО «Конструктив – Сервис» убытков в размере 1 705 575руб., неустойки на дату исполнения судебного акта, по договору поставки от 15.06.02023 №П-№1/15-06-2023, ссылаясь на следующие обстоятельства: - между ООО «Стройкомплект-2»/Покупатель/истец и ООО «Конструктив – Сервис»/Поставщик/ответчик был заключен договор поставки от 15.06.2023 № П-№1/15-06-2023 на поставку железобетонных плит, металлических крюков и металлоконструкций на общую сумму 924 800 руб.; - ответчик произвел поставку Товара 28.06.2023 и 04.08.2023; - в апреле 2024 года при эксплуатации товара был выявлен скрытый брак; - по заявлению истца был проведен осмотр, по результатам которого экспертом АНО «НИиСЭ» составлено экспертное заключение № 168/2024 от 16.04.2024 в котором указано, что устранение недостатков потребует расходов в размере 1 705 575 руб.; - поскольку направленная истцом в адрес ответчика претензия была оставлена последним без удовлетворения, то истец обратился с настоящим иском в суд. В суде первой инстанции ответчик возражал против удовлетворения иска по доводам отзыва, указывал на то, что: - согласно п.3.5 договора покупатель обеспечивает приемку товара по количеству и качеству в течение пяти рабочих дней. При обнаружении несоответствия или ненадлежащего качества уведомляет поставщика. В п.12.5 договора стороны согласовали, что в случае неправильной эксплуатации покупателем продукции, поставщик освобождается от гарантийной ответственности; - товар по спецификации №1 от 15.06.2023 принят истцом без замечаний, акт об обнаружении недостатков не составлялся; - поставщиком был поставлен надлежащий товар, соответствующий условиям спецификации и договора; - поставщик для подписания акта об обнаружении недостатков не вызывался. 11.04.2024 ответчиком была получена телефонограмма о проведении экспертизы 15.04.2024 в 10-00 мск, представители ответчика (поставщика) прибыли на место проведения, между тем, принять участие в осмотре не смогли, ввиду отсутствия эксперта и представителя истца; - кроме того, разрушение плиты возможно было в результате неправильного монтажа и эксплуатации, нарушения технологии укладки плит и т.п. Оценив правовые позиции сторон в совокупности с представленными сторонами доказательствами, руководствуясь статьями 15, 309, 310, 475,506 ГК РФ, учитывая условиями договора, Решением от 22.04.2024г. Арбитражный суд г.Москвы в удовлетворении иска отказал, поскольку пришел к следующим выводам: - предъявление требования о взыскании убытков возлагает на истца обязанность по доказыванию всего состава оснований для взыскания убытков. Истец обязан доказать (1) противоправность действий причинителя вреда, (2) размер причинено вреда, (3) причинно-следственную связь между действиями причинителя вреда и наступившими убытками, (4) виновность поведения причинителя вреда; - из представленных материалов дела суд не устанавливает причинно-следственную связь между действиями ответчика и наступившими на стороне истца убытками; - суд оценивает критически результаты внесудебной экспертизы, составленной в одностороннем порядке и считает их недостаточными для подтверждения поставки некачественного товара с неустранимыми недостатками; - учитывая недоказанность поставки товара с нарушением требований к его качеству, совокупность условий, необходимых для удовлетворения требований о взыскании убытков, отсутствует; - также суд считает, что истцом не доказан факт неустранимости недостатков поставленного ответчиком товара и невозможности его использования; - при отказе в удовлетворении основного требования, подлежат отклонению также дополнительные требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами; - кроме того, требование о взыскании процентов также не подлежит удовлетворению по причинам недопустимости начисления процентов на гражданско-правовую ответственность, поскольку проценты по 395 ГК РФ также выступают формой ответственности. Не согласившись с принятым по делу судебным актом, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, принять новый судебный акт, которым иск удовлетворить, поскольку; - Суд критически отнесся к представленному стороной Истца заключению «внесудебной экспертизы», считая его недостаточным для подтверждения некачественного товара с неустранимыми нарушениями и пришел к выводу о недоказанности поставки товара с нарушением его качества; - однако, не принял во внимание, что поставленные плиты, нужны были истцу для ремонта железнодорожного переезда, по договору подряда, заключенного с АО «Жилевская металлобаза» и в процессе эксплуатации железнодорожного переезда, стало известно, что поставленные плиты являются некачественными, поскольку имеют разрушение бетонного слоя, на глубину до 10 мм; - АО «Жилевская металлобаза» в ходе иного судебного заседания взыскала с ООО «Стройкомплект-2» 1 705 575 руб., доказательством поставки товара ненадлежащего качества послужило заключение АНО «НИиСЭ» № 168/2024; - таким образом, имеются два противоречащих друг другу решения арбитражного суда, в которых одни и те же железобетонные плиты в одном случае являются с дефектом на основании заключения АНО «НИиСЭ» № 168/2024, а в другом случае дефект плит не подтвержден, поскольку уже само заключение не принимается судом как доказательство; - оценивая критически «внесудебную экспертизу», суд указал что она составлена в одностороннем порядке, однако это не соответствует действительности, поскольку о проведении исследования, ответчик был предупрежден телеграммой заблаговременно, при проведении исследования, присутствовал представитель истца, представитель АО «Жилевская металлобаза», а вот представитель ответчика просто опоздал ко времени проведения исследования, что не может трактоваться как одностороннее проведение исследования; - убытки, причинённые Истцу по настоящему спору, установлены вступившим в законную силу решением (вступило в законную силу) суда по делу А40-163 745/2024, которым в пользу АО «Жилевская металлобаза» с истца взысканы денежные средства в размере 1 705 575 руб. за некачественные плиты; - указанное дело не могло быть рассмотрено без проведения экспертизы по делу; - Заключение АНО «НИиСЭ», экспертизой не является, поскольку эксперт не предупреждается об ответственности по ст. 307 УК РФ, за дачу заведомо-ложного заключения, однако, обращаясь с иском в суд, сторона истца не имеет возможности выйти с голословным иском, и нужны хотя бы какие-то доказательства (нужно указать цену иска, оплатить госпошлину), и именно с этой целью сторона истца обратилась в АНО «НИиСЭ» № 168/2024 для заключения; - судебная экспертиза назначается судом в случаях, когда вопросы права нельзя разрешить без оценки фактов, для установления которых требуются специальные познания; - в предварительном судебном заседании сторона ответчика ходатайствовала о назначении по делу строительной экспертизы. Суд указал, что вопрос о назначении экспертизы будет разрешен в основном судебном заседании, однако, в основном судебном заседании, ответчик свое ходатайство не поддержал, а ходатайство Истца о назначении по делу экспертизы, было отклонено, в связи с невнесением денежных средств на депозит суда. В данном случае, истец готовился к рассмотрению ходатайства ответчика о назначении по делу экспертизы, однако, ввиду отказа от данного ходатайства ответчиком, истец был поставлен в такое положение, при котором подготовить собственное ходатайство, внести деньги на депозит, у него времени не было. Невнесение денежных средств на депозит, само по себе не является безусловным основанием для отказа в проведении экспертизы и Суду надлежало выяснить, не внес истец денежные средства на депозит злоупотребляя правами или же был поставлен в такое положение по ходу процесса. Суд должен был не отказать в проведении экспертизы, а отложить заседание или объявить перерыв для внесения средств на депозит; - кроме того, суд неверно определил бремя доказывания, не учёл статьи 518, 475 (п.1), 476 (п.1) ГК РФ, исходя из положений которых, бремя доказывания того, что недостатки товара, в отношении которого поставщиком предоставлена гарантия качества, возникли уже после его передачи покупателю и по причинам, за которые продавец не отвечает, возлагается на продавца, в данном случае - ответчика по настоящему делу. В судебном заседании апелляционной инстанции представитель истца доводы апелляционной жалобы поддержал; представитель ответчика в судебное заседание не явился, от ответчика поступил отзыв на жалобу, в котором он возражал против доводов жалобы, отзыв приобщен к материалам дела, жалоба рассмотрена в его отсутствие. Проверив доводы апелляционной жалобы, отзыва, законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения в порядке статей 266, 268, 269 АПК РФ, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, выслушав представителя истца, апелляционный суд не усматривает оснований для переоценки выводов суда первой инстанции. Отклоняя довод заявителя о том, что « суду следовало обратить внимание на то, что поставленные плиты, нужны были истцу для ремонта железнодорожного переезда, по договору подряда, заключенного с АО «Жилевская металлобаза» и в процессе эксплуатации железнодорожного переезда, стало известно, что поставленные плиты являются некачественными, поскольку имеют разрушение бетонного слоя, на глубину до 10 мм, а АО «Жилевская металлобаза» в ходе иного судебного заседания взыскала с ООО «Стройкомплект-2» 1 705 575 руб.» - судебная коллегия полагает, что указанные обстоятельства сами по себе не снимали с Истца/заявителя жалобы обязательств соблюсти процедуру оформления/фиксации отбора проб некачественного товара. Истец являясь профессиональным участником заявленной сферы хозяйствования не мог не понимать осознавать того факта, что в данном случае безусловно важно при подобной процедуре её провести при участии всех контрагентов, дабы избежать в последующим подобных процессуальных возражений (встречу следовало отложить, перенести, провести повторно), что избавило бы истца от дальнейших сомнений в обоснованности и правомерности его действий (что в настоящем случае и вменил ему ответчик и с чем согласился суд первой инстанции). В судебном заседании представитель истца не отрицала (более того на это указано на 2-й странице жалобы), что представитель ответчика по факту, действительно, явился на объект для участия в отборе проб, однако, опоздал. Также коллегия отдельно отмечает, что представитель Истца в судебном заседании пояснил, что в дальнейшем организация составившая заключение для истца сама же и отказалась от своего заключения, что лишний раз подтверждает процедурную несостоятельность действий истца при отборе проб для дальнейшего доказывания того факта, что поставленный товар была некачественным и это в результате действий ответчика. Также коллегия отклоняет довод заявителя жалобы о том, что «имеются два противоречащих друг другу решения арбитражного суда, в которых одни и те же железобетонные плиты в одном случае являются с дефектом на основании заключения АНО «НИиСЭ» № 168/2024, а в другом случае дефект плит не подтвержден» - поскольку данное утверждение ошибочно. В данном случае нет противоречия, ввиду того, что в настоящем деле суд НЕ ДАВАЛ ОЦЕНКУ КАЧЕСТВУ ТОВАРА, а дал оценку некомпетентным действиям истца при отборе проб для дальнейшего его исследования. Что же касается доводов заявителя и выводов суда по делу А40-163745/2024, то поскольку в указанном деле ответчик по настоящему делу не участвовал, то его выводы не являются преюдициальными для настоящего спора по смыслу ч. 2 ст. 69 АПК РФ и этого обстоятельства не могли не знать представители заявителя как профессиональные участники (дипломированные юристы, представляющие своего доверителя и его волю в состязательном арбитражном процессе). Соответственно, отстаивая свою правовую позицию не могли рассчитывать на действия оппонента и вне зависимости от его действий предпринять свои собственные процессуальные своевременные действия, в том числе, и по инициированию процесса проведения судебной экспертизы, а не ссылаться на то, что должна была сделать и чего не сделала сторона процессуального оппонента. Коллегия еще раз отмечает – основной принцип арбитражного процесса – состязательность, соответственно, ни оппонент, ни суд не должны ничего истцу, который изначально являлся инициатором судебного спора, и еще на стадии подготовки и подачи судебного иска обязан был продумать свою стратегию и тактику для максимально возможного получения результата от инициированного спора. Также коллегия отдельно учитывает тот факт, что Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 04.07.2025г. отменены решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции по делу №А40-163745/24, дело направлено на новое рассмотрение, при этом из Постановления кассационного суда на стр. 7 абз. 1 следует, что заключение АНО «НИиСЭ», положенное в основу исковых требований, аннулировано самой экспертной организацией, поскольку дефекты обнаружены только на одной плите, о чем в материалы указанного дела представлено письмо АНО «НИиСЭ» от 17.06.2024г. Таким образом, признание самой экспертной организацией собственного заключения недостоверным, исключает доказательственную силу заключения эксперта в целом. Ссылка апеллянта на то, что непредставление доказательств внесения денежных средств на депозит суда в счет обеспечения вознаграждения экспертов, не может являться основанием для отказа в удовлетворении ходатайства о проведении судебной экспертизы по делу, является ошибочной и отклоняется судебной коллегией в силу следующего. В соответствии с пунктом 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" согласно положениям части 4 статьи 82, части 2 статьи 107 АПК РФ в определении о назначении экспертизы должны быть решены, в том числе, вопросы о сроке ее проведения, о размере вознаграждения эксперту (экспертному учреждению, организации), определяемом судом по согласованию с участвующими в деле лицами и экспертом (экспертным учреждением, организацией), указаны фамилия, имя, отчество эксперта. Согласно ч. 3 п. 22 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе", при невнесении лицом, участвующим в деле, денежных сумм суд вправе отклонить такое ходатайство. Коллегия также отмечает, что подавая жалобу, ответчик также ни в жалобе, ни отдельным ходатайством не просил суд апелляции о назначении по делу судебной экспертизы (деньги не внесены, вопросы не сформулированы, экспертные организации не указаны), что также свидетельствует о фактически формальном подходе к изложенным доводам, и их изложение само по себе не ведет к достижению результата, поскольку без заявления соответствующего процессуального ходатайства, суд не правомочен принимать за стороны соответствующих процессуальных действий или выполнять за профессиональных участников процесса их функциональные обязанности. С учетом изложенного, апелляционный суд считает, что судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства по делу, правильно применены нормы материального и процессуального права, вынесено законное и обоснованное решение, в связи с чем, апелляционная жалоба по изложенным в ней основаниям удовлетворению не подлежит. Расходы по госпошлине относятся на заявителя апелляционной жалобы в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Руководствуясь статьями 266 - 269 (п. 1), 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд Решение Арбитражного суда г. Москвы от 22.04.2025 по делу № А40-255550/24 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа. Председательствующий судья: Т.А. Лялина Судьи: Г.С. Александрова Л.А. Яремчук Суд:9 ААС (Девятый арбитражный апелляционный суд) (подробнее)Истцы:ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-2" (подробнее)Ответчики:ООО "КОНСТРУКТИВ-СЕРВИС" (подробнее)Судьи дела:Яремчук Л.А. (судья) (подробнее)Судебная практика по:Упущенная выгодаСудебная практика по применению норм ст. 15, 393 ГК РФ По договору поставки Судебная практика по применению норм ст. 506, 507 ГК РФ Возмещение убытков Судебная практика по применению нормы ст. 15 ГК РФ |