Постановление от 11 сентября 2024 г. по делу № А40-8436/2024Д Е В Я Т Ы Й А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й А П Е Л Л Я Ц И О Н Н Ы Й С У Д 127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12 адрес электронной почты: info@mail.9aac.ru адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru № 09АП-44808/2024-ГК Дело № А40-8436/24 город Москва 11 сентября 2024 года Резолютивная часть постановления объявлена 09 сентября 2024 года Постановление изготовлено в полном объеме 11 сентября 2024 года Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Стешана Б.В., судей Захаровой Т.В., Кухаренко Ю.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем Елмановой А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу АО «Особое конструкторское бюро московского энергетического института» на решение Арбитражного суда г. Москвы от 23.05.2024 по делу № А40-8436/24 по иску АО «Особое конструкторское бюро московского энергетического института» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) к ООО «Гидрант Строй» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) о взыскании 6 946 543 руб. 35 коп. при участии в судебном заседании: от истца: ФИО1 по доверенности от 01.01.2024, от ответчика: ФИО2 генеральный директор на основании выписки из ЕГРЮЛ, АО «Особое конструкторское бюро московского энергетического института» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО «Гидрант Строй», с учетом принятых уточнений в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, об истребовании из чужого незаконного владения имущества - Комплект высоковольтных устройств типа RM6, находящееся на ответственном хранении у ООО «Гидрант Строй», в котором также просило, в случае невозможности вернуть с ответственного хранения переданный комплект высоковольтных устройств типа RM-6 в вышеуказанном составе, состоящем из 5 позиций, взыскать его оплаченную стоимость в размере 4 800 000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 03.04.2018 по 12.01.2024 на сумму 2 146 543 руб. 35 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму, подлежащую возврату (4 800 000 руб.) за период с 03.04.2018 по дату фактического возврата денежных средств в размере, определяемом ключевой ставкой Банка России, действующей в соответствующие периоды. Решением от 23.05.2024 Арбитражный суд города Москвы в удовлетворении иска отказал. Не согласившись с принятым решением, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил решение суда отменить и удовлетворить иск в полном объеме. Заявитель апелляционной жалобы указал, что выводы суда не соответствуют обстоятельствам дела, и суд неправильно применил нормы материального и процессуального права. Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.kad.arbitr.ru в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В судебном заседании арбитражного апелляционного суда представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение отменить, иск удовлетворить. Представитель ответчика возражал против доводов апелляционной жалобы, просил решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Законность и обоснованность принятого решения суда первой инстанции проверены на основании статей 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Девятый арбитражный апелляционный суд, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, проверив все доводы апелляционной жалобы, приходит к выводу о том, что судом первой инстанции принято законное и обоснованное решение, и у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для его отмены. При исследовании обстоятельств дела установлено, что между акционерным обществом «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института» (далее – АО «ОКБ МЭИ», Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Гидрант Строй» (далее – ООО «Гидрант Строй», Поставщик) заключен Договор от 31.10.2016 № 47702388027160000070/3-129/2016 (далее – Договор). Согласно п. 1.1 Договора Поставщик обязуется поставить Заказчику комплект высоковольтных устройств типа RM6 (далее – Товар) согласно Техническому заданию и Спецификации, а Заказчик обязуется оплатить Товар на условиях, предусмотренных Договором. Согласно п. 2.2. Договора общая сумма договора составляет 4 800 000 (четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе 18% налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 732 203 (семьсот тридцать две тысячи двести три) рубля 39 копеек. Между Сторонами подписана товарная накладная от 18.11.2016 № 8. Согласно п. 3.6 Договора Товар на праве собственности принадлежит АО «ОКБ МЭИ». ООО «Гидрант Строй» сохранной распиской от 18.11.2016 № 1 приняло Товар на безвозмездное ответственное хранение. Товар оплачен в полном объеме согласно платежному поручению от 15.12.2016 № 6916. В предсудебной претензии исх. от 20.03.2018 № В/519 на поставку комплекта высоковольтных устройств по Договору от 31.10.2016 № 47702388027160000070/3-129/2016 АО «ОКБ МЭИ» просило вернуть имущество в срок до 01.04.2018, однако, до настоящего времени требования заказчика не выполнены, товар не поставлен. Исх. от 10.07.2023 № 10.01-25/6006 АО «ОКБ МЭИ» направило в адрес ООО «Гидрант Строй» требование о передаче имущества находящегося на ответственном хранении, в распоряжение собственника. О дате и времени возврата товара, просило известить надлежащим образом. В обоснование заявленных требований истец указал, что до настоящего времени ответа на вышеуказанные требования Заказчика, а также на требования об извещении о планируемой дате возврата истребуемого имущества, находящегося в соответствии с сохранной распиской от 18.11.2016 № 1 на безвозмездном хранении, в адрес собственника (АО «ОКБ МЭИ») не поступало. Правовым основанием заявленных требований являются нормы статьи 301 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения. По смыслу положений указанной нормы при рассмотрении споров об истребовании имущества из незаконного владения судом должны быть установлены, кроме права собственности истца на истребуемое индивидуально-определенное имущество, наличие спорного имущества у незаконного владельца в натуре и отсутствие между истцом и ответчиком обязательственных отношений по поводу предмета спора. Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 34 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» (далее - постановление № 10/22), спор о возврате имущества, вытекающий из договорных отношений или отношений, связанных с применением последствий недействительности сделки, подлежит разрешению в соответствии с законодательством, регулирующим данные отношения. Таким образом, защита права, вытекающего из договорных правоотношений по поводу спорного имущества, по основаниям статьи 301 Гражданского кодекса Российской Федерации не предусмотрена. Применительно к разъяснениям, содержащимся в пункте 3 постановления № 10/22, в случае ненадлежащего формулирования истцом способа защиты при очевидности преследуемого им материально-правового интереса, суд не должен отказывать в иске ввиду неправильного указания норм права, а обязан сам определить, из какого правоотношения возник спор и какие нормы подлежат применению. Принимая решение, суд в силу части 1 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определяет, какие нормы права следует применить к установленным обстоятельствам. Поскольку отношения сторон основаны на договоре, оснований для применения вещно-правового способа защиты в виде виндикационного иска не имеется. К отношениям сторон следует применять нормы, регулирующие договор хранения. В соответствии со статьей 886 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности. Согласно пункту 1 статьи 887 Гражданского кодекса Российской Федерации договор хранения между юридическими лицами должен быть заключен в письменной форме. В силу пункта 2 статьи 887 Гражданского кодекса Российской Федерации простая письменная форма договора хранения считается соблюденной, если принятие вещи на хранение удостоверено хранителем выдачей поклажедателю: сохранной расписки, квитанции, свидетельства или иного документа, подписанного хранителем; номерного жетона (номера), иного знака, удостоверяющего прием вещей на хранение, если такая форма подтверждения приема вещей на хранение предусмотрена законом или иным правовым актом либо обычна для данного вида хранения. Пункты 1, 2 статьи 900 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривают, что хранитель обязан возвратить поклажедателю или лицу, указанному им в качестве получателя, ту самую вещь, которая была передана на хранение, если договором не предусмотрено хранение с обезличением. Вещь должна быть возвращена хранителем в том состоянии, в каком она была принята на хранение, с учетом ее естественного ухудшения, естественной убыли или иного изменения вследствие ее естественных свойств. Согласно статье 901 Гражданского кодекса Российской Федерации хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение вещей, принятых на хранение, по основаниям, предусмотренным статьей 401 настоящего Кодекса. Письмом от 20.03.2018 № В/519 истец истребовал у ответчика имущество, находящееся на хранении. В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. При рассмотрении дела суд первой инстанции признал обоснованным заявление ответчика о пропуске истцом срока исковой давности, с чем соглашается судебная коллегия апелляционного суда. Согласно п. 1 ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со ст. 200 данного Кодекса. В силу п. 1 ст. 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. Срок исковой давности по требованиям, предъявляемым к хранителю за утрату, недостачу или повреждение вещей, принятых на хранение, исчисляется с момента прекращения договора хранения (Определение ВАС РФ от 07.07.2010 № ВАС-8862/10 по делу № А41-12461/09с/м). Пунктом 1 ст. 889 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что хранитель обязан хранить вещь в течение обусловленного договором хранения срока. Учитывая, что в представленной сторонами сохранной записке № 1 от 18.11.2016 срок действия договора хранения не установлен, суд правомерно исходил из того, что срок договора прекратил свое действие с момента направления истцом в адрес ответчика требования на возврат имущества, находящегося на хранении. В соответствии с п. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором. В силу п. 3 ст. 202 Гражданского кодекса Российской Федерации, если стороны прибегли к предусмотренной законом процедуре разрешения спора во внесудебном порядке (процедура медиации, посредничество, административная процедура и т.п.), течение срока исковой давности приостанавливается на срок, установленный законом для проведения такой процедуры, а при отсутствии такого срока -на шесть месяцев со дня начала соответствующей процедуры. Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности», течение срока исковой давности приостанавливается, если стороны прибегли к несудебной процедуре разрешения спора, обращение к которой предусмотрено законом, в том числе к обязательному претензионному порядку. В этих случаях течение исковой давности приостанавливается на срок, установленный законом для проведения этой процедуры, а при отсутствии такого срока -на шесть месяцев со дня начала соответствующей процедуры. После соблюдения сторонами досудебного порядка урегулирования спора течение срока исковой давности продолжается (п. 4 ст. 202 Гражданского кодекса Российской Федерации). Правило об увеличении срока исковой давности до шести месяцев в этом случае не применяется. На основании статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации, истечение срока исковой давности, о применении которого заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. Таким образом, учитывая дату обращения истца с иском в суд 19.01.2024, что следует из информации о документе, поданном в электронном виде, следует вывод, что истцом пропущен срок исковой давности по 19.12.2020. При этом, о нарушении своего права истце должен был узнать при неисполнении ответчиком требований, изложенных в письме от 20.03.2018 № В/519. При таких обстоятельствах, и вопреки аргументам заявителя жалобы, вывод об отсутствии оснований для удовлетворения иска является правильным. Девятый арбитражный апелляционный суд полагает, что судом первой инстанции при рассмотрении спора правильно определен характер спорного правоотношения, круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, верно определены законы и иные нормативные акты, которые следовало применить по настоящему делу, дана оценка всем имеющимся в деле доказательствам с соблюдением требований арбитражного процессуального законодательства. Вместе с тем, заявителем апелляционной жалобы не представлено в материалы дела надлежащих и бесспорных доказательств в обоснование своей позиции, доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными. Оснований, установленных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены судебного решения арбитражного суда первой инстанции по настоящему делу не имеется. В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на ее заявителя. Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд Решение Арбитражного суда города Москвы от 23.05.2024 по делу № А40-8436/24 оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа. Председательствующий судья Б.В. Стешан Судьи: Т.В. Захарова Ю.Н. Кухаренко Суд:9 ААС (Девятый арбитражный апелляционный суд) (подробнее)Истцы:АО "ОСОБОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МОСКОВСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА" (ИНН: 7722701431) (подробнее)Ответчики:ООО "ГИДРАНТ СТРОЙ" (ИНН: 7723911230) (подробнее)Судьи дела:Захарова Т.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:Исковая давность, по срокам давностиСудебная практика по применению норм ст. 200, 202, 204, 205 ГК РФ |