Постановление от 21 декабря 2020 г. по делу № А05-1142/2020ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ул. Батюшкова, д.12, г. Вологда, 160001 E-mail: 14ap.spravka@arbitr.ru, http://14aas.arbitr.ru Дело № А05-1142/2020 г. Вологда 21 декабря 2020 года Резолютивная часть постановления объявлена 14 декабря 2020 года. В полном объёме постановление изготовлено 21 декабря 2020 года. Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Мурахиной Н.В., судей Алимовой Е.А. и Болдыревой Е.Н., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 2» на решение Арбитражного суда Архангельской области от 27 июля 2020 года по делу № А05-1142/2020, публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 2» (ОГРН <***>, ИНН <***>; адрес: 150003, <...>; далее – общество, ПАО «ТГК № 2») обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к Государственной жилищной инспекции Архангельской области (ОГРН <***>, ИНН <***>; адрес: 163072, <...>; далее – инспекция, ГЖИ) о признании незаконными предписаний от 05.11.2019 № ОК-06/07-06/90, от 30.12.2019 № ОК-06/07-06/108. Решением Арбитражного суда Архангельской области от 27 июля 2020 года в удовлетворении заявленных требований отказано. Общество с судебным актом не согласилось и обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований. В обоснование жалобы ссылается на несоответствие выводов суда, изложенных в решении, обстоятельствам дела, а также на нарушение норм материального права. Инспекция в отзыве просит решение первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу общества – без удовлетворения. Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, представителей в суд не направили, в связи с этим дело рассмотрено в их отсутствие в соответствии со статьями 123, 156, 266 АПК РФ. Исследовав доказательства по делу, проверив законность и обоснованность обжалуемого решения, изучив доводы жалобы, суд апелляционной инстанции не находит оснований для ее удовлетворения. Как следует из материалов дела, по результатам проведенной на основании распоряжения от 01.10.2019 № ОК-06/01-15/2201 с целью рассмотрения заявления собственника жилого помещения, расположенного по адресу: <...> (далее – МКД № 7), внеплановой документарной проверки деятельности общества по вопросу соблюдения требований жилищного законодательства о порядке определения размера платы за отопление, ГЖИ составлен акт от 28.10.2019 № ОК-06/07-01/516, в котором отражено, что ПАО «ТГК № 2» в период с января по май 2019 года при расчете платы за отопление по МКД № 7 учитывало значение общей площади жилых и нежилых помещений дома в размере 3 764,2 кв.м (в том числе площадь нежилого помещения 270,7 кв.м, собственником которой является ФИО2). Вместе с тем в августе 2019 года обществом выполнена корректировка (доначисление) платы за отопление собственнику квартиры № 5 указанного дома за период с января по май 2019 года, путем исключения из общей площади помещений, площади нежилого помещения в размере 270,7 кв.м, принадлежащих ФИО2, что повлекло неправомерное доначисление собственнику квартиры № 5 МКД № 7 дополнительной платы за отопление. В связи с этим инспекция пришла к выводу о нарушении обществом требований Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее – Правила № 354). В целях устранения выявленного нарушения инспекцией ПАО «ТГК № 2» выдано предписание от 05.11.2019 № ОК-06/07-06/90, которым обществу необходимо в срок до 30.04.2020 в соответствии с требованиями Правил № 354 произвести перерасчет (снятие) платы за отопление, доначисленной за период с января по май 2019 года и предъявленной к оплате в платежном документе за август 2019 года в графе «Перерасчет» по квартире № 5 МКД (пункт 1) и об исполнении предписания в срок до 01.05.2020 представить отчет с приложением копий подтверждающих платежных документов (пункт 2). Кроме того, по результатам проведенной на основании распоряжения от 27.11.2019 № ОК-06/01-15/2599 и в связи с заявлением собственника квартиры № 32 этого же дома, указывающего на аналогичное нарушение ПАО «ТГК № 2» проверки при исчислении платы с января по май 2019 года, инспекцией составлен акт от 24.12.2019 № ОК-06/07-01/609 и выдано аналогичное предписание от 30.12.2019 № ОК-06/07-06/108 об устранении выявленных нарушений в срок до 27.05.2020. Не согласившись с вынесенными инспекцией указанными выше предписаниями от 05.11.2019 № ОК-06/07-06/90 и от 30.12.2019 № ОК-06/07-06/108, общество оспорило их в судебном порядке. Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции правомерно исходил из следующего. В соответствии с частью 1 статьи 198 и частью 2 статьи 201 АПК РФ для признания недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц необходимо наличие одновременно двух условий: несоответствия оспариваемого акта и действий (бездействия) закону или иному нормативному правовому акту и нарушения данным актом и действиями (бездействием) прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. В силу частей 3 и 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ), собственники помещений в жилых домах несут расходы на их содержание и ремонт, а также оплачивают коммунальные услуги в соответствии с договорами, заключенными с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности. Плата за коммунальные услуги включает в себя, в том числе плату за отопление (теплоснабжение). Согласно статье 157 ЖК РФ размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В материалах дела усматривается и сторонами не отрицается, что спорный жилой дом оборудован общедомовым прибором учета тепловой энергии, который учитывает совокупно объем тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения и на нужды отопления. Общество в обоснование своей позиции отметило, что решением Октябрьского районного суда г. Архангельская от 24.04.2019 по делу № 2-1613/2019 установлено, что принадлежащее ФИО2 нежилое помещение площадью 270, 7 кв.м является неотапливаемым, в связи с этим судом ПАО «ТГК № 2» отказано во взыскании с указанного лица задолженности по оплате коммунальной услуги. Вместе с тем, согласно пункту 40 Правил № 354 потребитель коммунальной услуги по отоплению вносит плату за эту услугу совокупно без разделения на плату за потребление указанной услуги в жилом (нежилом) помещении и плату за ее потребление на общедомовые нужды. В силу абзаца второго пункта 42(1) Правил № 354 (в редакции, действовавшей в спорный период) в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором ни одно жилое или нежилое помещение не оборудовано индивидуальным и (или) общим (квартирным) прибором учета тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу по отоплению определяется по формулам 3 и 3(4) приложения № 2 к настоящим Правилам на основании показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии. В связи с этим суд первой инстанции верно отметил, что расчет платы за отопление в данном случае производится на основании формулы, приведенной в пункте 3 приложения № 2 Правил № 354, в которой одним из показателей является общая площадь всех жилых и нежилых помещений. В соответствии с пунктом 3 приложения 2 Правил № 354 размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м не оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета тепловой энергии жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором не все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии, согласно пунктам 42(1) и 43 Правил определяется по формуле 3: Pi = VД x (Si/Sоб) x TT, где: VД - объем (количество) потребленной за расчетный период тепловой энергии, определенный по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии, которым оборудован многоквартирный дом. В случаях, предусмотренных пунктами 42(1) и 59 Правил, для расчета размера платы за коммунальные услуги используется объем (количество) коммунального ресурса, определенный в соответствии с положениями указанного пункта; Si - общая площадь i-го жилого или нежилого помещения; Sоб - общая площадь всех жилых и нежилых помещений многоквартирного дома; TT - тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации. Таким образом, как правильно отметил суд, законодательством не предусмотрено исключение из общей площади жилых или нежилых помещений дома, применяемой в формуле № 3 Правил № 354, площадей каких-либо помещений в связи с неиспользованием услуги по отоплению и демонтажа отопительных приборов в таких помещениях. Однако, начисление платы за отопления исходя из всех площадей дома, включая подвал, предполагает начисление и выставление такой платы всем собственникам и нанимателям жилых и нежилых помещений, в том числе собственнику подвала. Неправомерное исключение заявителем при расчете такой платы площади помещений, принадлежащих на праве собственности ФИО2, приводит к необоснованному завышению платы за отопление для других собственников помещений в данном многоквартирном доме. Вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда, рассматривающего дело, только по вопросам об обстоятельствах, установленных решением суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле (часть 3 статьи 69 АПК РФ). В силу пункта 2 статьи 69 АПК РФ, преюдициальное значение имеют установленные арбитражным судом обстоятельства, но не оценка судом по другому делу доказательств. В связи с этим учитывая сведения, содержащиеся в техническом паспорте, инспекция правомерно исходила из того, что общество при расчете размера платы за отопление за период с января по май 2019 года, должно было учитывать общую площадь всех жилых и нежилых помещений многоквартирного дома. Довод общества о неисполнимости предписаний и о неопределенности изложенных в них требований также верно отклонен. Из смысла статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» следует, что предписание выносится в случае установления при проведении контролирующим органом соответствующей проверки нарушений законодательства в целях их устранения. Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, отраженной в определении от 22.05.2017 № 309-КГ17-4669, предписание как ненормативный правовой акт, содержащий обязательные для исполнения требования властно-распорядительного характера, выносится только в случае установления при проведении контролирующим органом соответствующей проверки нарушений законодательства в целях их устранения. В рассматриваемом случае следует признать, что оспариваемые обществом предписания соответствуют предъявляемым к ним требованиям, а также характеру выявленных нарушений, направлены на устранение нарушения и на обеспечение соблюдения прав собственников квартиры № 5 и № 32 МКД № 7, являются четкими, ясными и доступными для понимания. С учетом изложенного у суда первой инстанции не имелось оснований для удовлетворения заявленных обществом требований о признании недействительными предписаний ГЖИ от 05.11.2019 № ОК-06/07-06/90, от 30.12.2019 № ОК-06/07-06/108. Выводы суда, изложенные в решении от 27.07.2020, соответствуют обстоятельствам дела. Решение принято с учетом доказательств, исследованных в ходе судебного разбирательства. Имеющие значение для дела обстоятельства выяснены полно и доказаны в судебном заседании. Подателем апелляционной жалобы не приведены доводы, опровергающие решение суда, которое является законным и обоснованным. Оснований для отмены судебного акта не усматривается. Общество заявило ходатайство о зачете государственной пошлины, уплаченной по платежным поручениям от 19.05.2020 № 17908, от 04.02.2020 № 4374, от 29.05.2019 № 23082 и возвращенных ему Арбитражным судом Архангельской области справкой на возврат госпошлины от 15.10.2020 № А05-11141/2020, выданной на основании определения Арбитражного суда Архангельской области от 14.10.2020, справкой от 16.10.2020 по делу № А05-8381/2020, выданной на основании определения Арбитражного суда Архангельской области от 15.10.2020. В силу положений статей 102, 104 АПК РФ основания и порядок уплаты государственной пошлины, а также основания и порядок зачета государственной пошлины устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Подпунктом 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) предусмотрено, что при подаче апелляционной жалобы на решение арбитражного суда подлежат уплате 50 процентов размера государственной пошлины, подлежащей уплате при подаче искового заявления неимущественного характера. Из содержания подпункта 3 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ следует, что при подаче заявлений о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными, организациями государственная пошлина уплачивается в сумме 3 000 руб. Следовательно, размер государственной пошлины, подлежащий уплате по данной категории дел, составляет 1 500 руб. Согласно пункту 6 статьи 333.40 НК РФ плательщик государственной пошлины имеет право на зачет излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины в счет суммы государственной пошлины, подлежащей уплате за совершение аналогичного действия. Указанный зачет производится по заявлению плательщика, к которому прилагаются: решения, определения и справки судов, органов и (или) должностных лиц, осуществляющих действия, за которые уплачивается государственная пошлина, об обстоятельствах, являющихся основанием для полного возврата государственной пошлины, а также платежные поручения или квитанции с подлинной отметкой банка, подтверждающие уплату государственной пошлины. Заявленное обществом ходатайство удовлетворено, апелляционный суд произвел зачет государственной пошлины в сумме 1 500 руб., уплаченной по платежному поручению от 04.02.2020 № 4374 и по платежному поручению от 29.05.2019 № 23082, возвращенных ему Арбитражным судом Архангельской области справкой на возврат госпошлины от 16.10.2020 по делу № А05-8381/2020. Излишне уплаченная государственная пошлина в размере 500 руб. по платежному поручению от 04.02.2020 № 4374 подлежит возврату из федерального бюджета на основании статьи 333.21, подпункта 1 пункта 1 статьи 333.40 НК РФ и статьи 104 АПК РФ. При этом платежное поручение от 19.05.2020 № 17908, справка от 15.10.2020 по делу № А05-111141/2020 и копия определения Арбитражного суда Архангельской области от 14.10.2020 по делу № А05-11141/2020 подлежат возврату обществу как излишне предъявленные. Руководствуясь статьями 104, 110, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд решение Арбитражного суда Архангельской области от 27 июля 2020 года по делу № А05-1142/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 2» – без удовлетворения. Возвратить публичному акционерному обществу «Территориальная генерирующая компания № 2» (ОГРН <***>, ИНН <***>; адрес: 150003, <...>) из федерального бюджета 500 руб. государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению от 04.02.2020 № 4374 за рассмотрение дела судом апелляционной инстанции. Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия. Председательствующий Н.В. Мурахина Судьи Е.А. Алимова Е.Н. Болдырева Суд:АС Архангельской области (подробнее)Истцы:ПАО "Территориальная генерирующая компания №2" (подробнее)Ответчики:Государственная жилищная инспекция Архангельской области (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:По коммунальным платежамСудебная практика по применению норм ст. 153, 154, 155, 156, 156.1, 157, 157.1, 158 ЖК РФ
|