Постановление от 3 февраля 2022 г. по делу № А13-3079/2021







ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Батюшкова, д.12, г. Вологда, 160001

E-mail: 14ap.spravka@arbitr.ru, http://14aas.arbitr.ru




П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


Дело № А13-3079/2021
г. Вологда
03 февраля 2022 года





Резолютивная часть постановления объявлена 27 января 2022 года.

В полном объеме постановление изготовлено 03 февраля 2022 года.


Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Рогатенко Л.Н., судей Тарасовой О.А. и Холминова А.А. при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

при участии от истца ФИО2 по доверенности от 11.03.2021,

рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием системы веб-конференции апелляционную жалобу муниципального образования Абакановского сельского поселения в лице администрации Абакановского сельского поселения на решение Арбитражного суда Вологодской области от 19 октября 2021 года по делу № А13-3079/2021,

у с т а н о в и л:


общество с ограниченной ответственностью «АНИКОР+» (ОГРН <***>, ИНН <***>; адрес: 162612, <...>; далее – Общество) обратилось в Арбитражный суд Вологодской области с иском к администрации Череповецкого муниципального района (ОГРН <***>, ИНН <***>; адрес: 162605, <...>; далее – Администрация района) о взыскании 17 016 руб. 61 коп. долга за поставленную тепловую энергию в жилое помещение по адресу: <...> (далее – жилое помещение).

Определением суда от 01.06.2021 на основании статьи 46, 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) к участию в деле в качестве соответчика привлечен Череповецкий муниципальный район (далее – МР) в лице Администрации района, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Администрация Абакановского сельского поселения (ОГРН <***>, ИНН <***>; адрес: 162682, <...>; далее – Администрация поселения).

Определением суда от 05.07.2021 Администрация поселения исключена из числа третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, в соответствии со статьей 46 АПК РФ к участию в деле в качестве соответчика привлечено муниципальное образование Абакановское сельское поселение (далее - МО) в лице Администрации поселения.

Кроме того, указанным выше определением, а также определениями суда от 05.04.2021, от 16.09.2021 на основании статьи 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены закрытое акционерное общество «Шухободское» (далее – ЗАО «Шухобудское») в лице конкурсного управляющего ФИО3, ФИО4, общество с ограниченной ответственностью «РУСЬ».

Решением суда от 19 октября 2021 года (с учетом определения от 19 января 2022 года) исковые требования удовлетворены за счет МО в лице Администрации поселения, кроме того, с последнего в пользу Общества взыскано 2 000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. В требованиях к Администрации района, МР в лице Администрации района отказано.

МО в лице Администрации поселения с решением суда не согласилось, обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить. В жалобе ссылается на то, что жилое помещение использовалось работниками ЗАО «Шухобудское», оснований считать данное помещение пустующим не имеется.

Истец в отзыве на апелляционную жалобу, а также его представитель в заседании суда апелляционной инстанции доводы жалобы отклонили, считают решение суда законным и обоснованным.

Ответчики, третьи лица надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, представителей в суд не направили, в связи с этим апелляционная жалоба рассмотрена в их отсутствие в соответствии со статьями 123, 156, 266 АПК РФ.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителя истца, арбитражный апелляционный суд находит решение суда первой инстанции законным и обоснованным, а апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению по следующим основаниям.

Как усматривается в материалах дела, Общество осуществляло отпуск тепловой энергии в жилое помещение

В целях выявления собственника данного помещения истец обратился в регистрирующий орган с целью предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) о переходе прав на жилое помещение.

Согласно уведомлению от 22.07.2020 № 35/000/888/2020-17693 в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют запрашиваемые сведения, то есть отсутствуют записи о зарегистрированных правах на объект недвижимости.

Общество письмом от 06.08.2020 № 235 обратилось к Администрации района, МО в лице Администрации поселения с целью выяснения принятых мер по определению собственника жилого помещения, в случае наличия признаков бесхозяйного имущества просило принять меры по постановке жилого помещения на учет.

Согласно ответам Администрации района, МО в лице Администрации поселения сведения о зарегистрированных правах на жилое помещение отсутствуют, указанное жилое помещение в реестрах муниципальной собственности не значится, по договорам социального найма гражданам не предоставлялось.

Поскольку оплата потребленного в спорный период ресурса не произведена, Общество обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 548 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правила, предусмотренные статьями 539 - 547 этого Кодекса, применяются к отношениям, связанным со снабжением тепловой энергией через присоединенную сеть, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии (пункт 1 статьи 539 ГК РФ).

Оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон (пункт 1 статьи 544 того же Кодекса).

В силу статей 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.1998 № 30 «Обзор практики разрешения споров, связанных с договором энергоснабжения», отсутствие договорных отношений с организацией, чьи теплопотребляющие установки присоединены к сетям энергоснабжающей организации, не освобождает потребителя энергоресурса от обязанности возместить стоимость отпущенной тепловой энергии.

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Факт поставки тепловой энергии в жилое помещение установлен судом и ответчиками не опровергнут.

Суд правомерно, вопреки доводам жалобы, исходил из того, что спорное жилое помещение является бесхозяйным объектом недвижимого имущества, а МО в лице Администрации поселения - надлежащим ответчиком по делу.

Выводы суда основаны на представленных в материалы дела доказательствах и соответствуют положениям статей 125, 126, 210, 225 ГК РФ, статей 30, 67, 153, 155 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ), пункту 2 постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 3020-1 «О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность» (далее – постановление № 3020-1), пункту 1 статьи 2, статей 37, 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ).

В силу части 1 статьи 158 ЖК РФ собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения.

Согласно части 3 статьи 153 названного Кодекса до заселения жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов в установленном порядке расходы на содержание жилых помещений и коммунальные услуги несут соответственно органы государственной власти и органы местного самоуправления или управомоченные ими лица.

Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у нанимателя жилого помещения по договору социального найма с момента заключения такого договора (часть 2 статьи 153 ЖК РФ).

Бремя содержания имущества по общему правилу, закрепленному в статье 210 ГК РФ, возлагается на его собственника, если иное не предусмотрено законом или договором.

В статье 212 названного Кодекса установлено, что имущество может находиться в собственности граждан и юридических лиц, а также Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Имущество, являющееся муниципальной собственностью, принадлежит на праве собственности муниципальному образованию, от имени которого права собственника осуществляют уполномоченные органы местного самоуправления (пункты 1 и 2 статьи 215 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 2 постановления № 3020-1 объекты государственной собственности, указанные в приложении 3 к данному постановлению, независимо от того, на чьем балансе они находятся, передаются в муниципальную собственность. При этом согласно подпункту 1 пункта 1 приложения 3 к указанному постановлению объекты жилищного фонда независимо от того, на чьем балансе они находятся, относятся исключительно к муниципальной собственности.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 5 информационного письма от 11.06.1997 № 15 «Обзор практики разрешения споров, связанных с приватизацией государственных и муниципальных предприятий» разъяснил, что объекты, указанные в приложении 3 к постановлению № 3020-1, являются объектами муниципальной собственности в силу прямого указания закона.

Следовательно, спорное жилое помещение может рассматриваться как объект муниципальной собственности непосредственно в силу положений названного постановления Верховного Совета Российской Федерации, независимо от того, оформлено ли это в установленном порядке.

Таким образом, оценив с учетом изложенного представленные сторонами в материалы дела доказательства по правилам, предусмотренным в статье 71 АПК РФ, суд, установив, что жилое помещение является муниципальной собственностью в силу закона, правомерно признал, что истец потребовал оплаты с МО в лице Администрации поселения стоимости поставленной энергии на законных основаниях.

Само по себе отсутствие помещения в реестре муниципального имущества сельского поселения, а также отсутствие сведений об его собственнике в ЕГРН не имеет правового значения и не может трактоваться в качестве основания для освобождения Администрации поселения от обязанности по содержанию незаселенного жилого помещения, переданного в муниципальную собственность в силу закона.

Кроме того, согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 14 Закона № 131-ФЗ владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, отнесено к вопросам местного значения поселения.

Доказательств того, что в жилом помещении проживают или проживали граждане или заключены договоры социального найма, не представлено.

При таких обстоятельствах суд правомерно удовлетворил исковые требования за счет МО в лице Администрации поселения и отказал в удовлетворении иска к остальным ответчикам.

Доводы жалобы не содержат фактов, которые влияли бы на законность и обоснованность обжалуемого решения. Приведенные апеллянтом аргументы не опровергают выводы суда первой инстанции по существу рассмотренного дела, а выражают несогласие с ними, что не является основанием для отмены оспариваемого решения.

В связи с изложенным, поскольку судебный акт первой инстанции принят при полном выяснении обстоятельств, имеющих значение для дела, нормы процессуального и материального права применены судом верно, с учетом конкретных обстоятельств дела, содержащиеся в нем выводы не противоречат установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, судом первой инстанции не нарушено единообразие в толковании и применении норм права, оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены обжалуемого судебного акта не имеется

Руководствуясь статьями 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд

п о с т а н о в и л :


решение Арбитражного суда Вологодской области от 19 октября 2021 года по делу № А13-3079/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу муниципального образования Абакановского сельского поселения в лице администрации Абакановского сельского поселения – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.


Председательствующий Л.Н. Рогатенко


Судьи О.А. Тарасова


А.А. Холминов



Суд:

АС Вологодской области (подробнее)

Истцы:

ООО "Аникор+" (подробнее)

Ответчики:

Администрация Абакановского сельского поселения (подробнее)
Администрация Череповецкого муниципального района (подробнее)
Череповецкий муниципальный район в лице Администрации Череповецкого муниципального района (подробнее)

Иные лица:

АС Вологодской области (подробнее)
ЗАО "Шухободское" в лице конкурсного управляющего Пашковой Светланы Валентиновны (подробнее)
ООО "Русь" (подробнее)
Отдел адресно-справочной работы Управления по вопросам миграции УМВД России по ВО (подробнее)


Судебная практика по:

Признание права пользования жилым помещением
Судебная практика по применению норм ст. 30, 31 ЖК РФ

По коммунальным платежам
Судебная практика по применению норм ст. 153, 154, 155, 156, 156.1, 157, 157.1, 158 ЖК РФ