Постановление от 7 октября 2022 г. по делу № А05-2469/2022ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ул. Батюшкова, д.12, г. Вологда, 160001 E-mail: 14ap.spravka@arbitr.ru, http://14aas.arbitr.ru Дело № А05-2469/2022 г. Вологда 07 октября 2022 года Резолютивная часть постановления объявлена 03 октября 2022 года. В полном объёме постановление изготовлено 07 октября 2022 года. Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Селивановой Ю.В., судей Рогатенко Л.Н. и Фирсова А.Д., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК» на решение Арбитражного суда Архангельской области от 04 июля 2022 года по делу № А05-2469/2022, общество с ограниченной ответственностью «СВС» (ОГРН <***>; ИНН <***>; адрес: 123182, Москва, улица Авиационная, дом 79, корпус 1, квартира 198; далее – истец, ООО «СВС») обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) к обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК» (ОГРН <***>; ИНН <***>; адрес: 165210, Архангельская область, Устьянский микрорайон, рабочий <...>; далее – ответчик, ООО «ГК «УЛК») о взыскании 600 457 руб. пени, начисленных за период с 28.12.2021 по 14.03.2022. Решением Арбитражного суда Архангельской области по делу исковое заявление удовлетворено частично в сумме 592 429 руб. 50 коп. ООО «ГК «УЛК» с судебным решением не согласилось и обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит суд апелляционной инстанции решение суда отменить, поскольку решение вынесено с нарушением правил подсудности, просит применить положения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации. Отзыв на апелляционную жалобу не поступил. Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, представителей в суд не направили, в связи с этим судебное заседание проведено в их отсутствие в соответствии со статьями 123, 156, 266 АПК РФ. Законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверены в апелляционном порядке. Как следует из материалов дела, 30.09.2021 сторонами заключен договор купли-продажи № 270821, по условиям которого истец (продавец) обязался поставить товар, а ответчик (покупатель) принять и оплатить товар в сроки, установленные дополнительными соглашениями к договору. Пунктом 1.2. договора определено, что наименование, ассортимент, количество и цена товара согласовываются сторонами и указываются в дополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемой частью договора. В соответствии с дополнительным соглашением от 30.09.2021 № 1 к договору сторонами согласован поставляемый товар – прицеп тракторный, 5 шт., на общую сумму 8 450 000 руб. Пунктом 2 дополнительного соглашения предусмотрено, что покупатель производит 5 % предоплату в течение 10 банковских дней со дня подписания договора, окончательный расчет в размере 95 % от стоимости товара в течение 10 банковских дней с даты получения товара покупателем. Для предварительной оплаты товара истец выставил ответчику счет от 12.10.2021 № 586 на сумму 422 500 руб., который оплачен. В соответствии с транспортными накладными от 10.12.2021 № 741, 742, 743, 744, 751 товарными накладными от 10.12.2021 № 741, 42, 743, 744, 751 актами приема-передачи товар с документами принят ответчиком без замечаний. В связи с тем, что обязательства по договору поставки ответчик ненадлежащим образом не исполнил, принятый товар не оплатил, истец предъявил к ответчику требования от 17.02.2022 и от 28.02.2022 об оплате долга и начисленных пени. В соответствии с платежным поручением от 29.03.2022 № 19062 оплата принятого по договору от 30.09.2021 товара произведена ответчиком, в связи с чем истец обратился в суд о взыскании с ответчика пени в сумме 600 457 руб., начисленных за период с 28.12.2021 по 14.03.2022. Решением Арбитражного суда Архангельской области заявленные требования удовлетворены частично. Проверив правильность применения судом норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов суда обстоятельствам дела и представленным доказательствам, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены судебного акта в силу следующего. В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Материалами дела подтверждается и ответчиком не оспаривается несвоевременная оплата поставленного товара. Пунктом 6.3. договора купли-продажи стороны предусмотрели, что в случае несвоевременного исполнения обязательства по договору продавец имеет право взыскать с покупателя штрафную неустойку (пени) в размере 0,1 % от стоимости несвоевременно исполненного обязательства за каждый день просрочки. Проверив расчет неустойки с учетом положений статьи 193 ГК РФ суд первой инстанции правомерно взыскал неустойку в сумме 592 429 руб. 50 коп. за период с 28.12.2021 по 14.03.2022. Доводы подателя жалобы о том, что суд первой инстанции необоснованно не применил положения статьи 333 ГК РФ, судом апелляционной инстанции отклоняется. Согласно пункту 1 статьи 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить размер неустойки. В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 77 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации). Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Размер договорной неустойки (0,1%) является обычно принятым в деловом обороте и не считается чрезмерно высоким, что согласуется с правовой позицией Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в определении от 10.04.2012 № ВАС-3875/12. В рамках рассмотрения настоящего дела вопреки указанным разъяснениям Верховного Суда Российской Федерации и правилам статьи 65 АПК РФ ответчик не представил каких-либо доказательств явной несоразмерности заявленной суммы неустойки последствиям нарушенного обязательства. Довод ответчика о том, что иск должен быть заявлен в Арбитражный суд г. Москвы в связи с согласованием сторонами договорной подсудности по месту регистрации истца, судом апелляционной инстанции не принимается. Действительно согласно пункту 6.6 договора при невозможности прийти к согласию стороны в праве обратиться в арбитражный суд по месту регистрации истца в установленном законом порядке. В данном случае местом регистрации истца является г. Москва. В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 39 АПК РФ арбитражный суд передает дело на рассмотрение другого арбитражного суда того же уровня, если при рассмотрении дела в суде выяснилось, что оно было принято к производству с нарушением правил подсудности. Положения статьи 270 АПК РФ во взаимосвязи со статьей 39 данного Кодекса в системе действующего правового регулирования предполагают обязанность апелляционного суда отменить решение арбитражного суда первой инстанции в случае рассмотрения им дела с нарушением правил подсудности и направить данное дело в тот арбитражный суд, к подсудности которого оно отнесено законом (соответствующая правовая позиция отражена в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 15.01.2009 № 144-О-П). В пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 № 12 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» разъяснено, что в случае если в апелляционной жалобе на решение арбитражного суда первой инстанции содержатся доводы относительно нарушения правил подсудности при рассмотрении дела в суде первой инстанции и арбитражный суд апелляционной инстанции установит, что у заявителя не было возможности в суде первой инстанции заявить о неподсудности дела этому арбитражному суду в форме ходатайства о передаче дела по подсудности в связи с неизвещением его о времени и месте судебного заседания или непривлечением его к участию в деле, арбитражный суд апелляционной инстанции, установив нарушение правил подсудности, применительно к пункту 2 части 4 статьи 272 АПК РФ отменяет судебный акт и направляет дело в арбитражный суд первой инстанции по подсудности. Следовательно, ссылка стороны в споре о нарушении судом правил подсудности допускается в суде апелляционной инстанции, если такие доводы заявлялись в суде первой инстанции или не могли быть заявлены в связи с ненадлежащим извещением стороны о времени и месте судебного заседания. В рассматриваемом случае ответчик при рассмотрении дела в суде первой инстанции не заявлял о передаче дела по подсудности в Арбитражный суд г. Москвы. При этом ответчик активно пользовался процессуальными правами, в связи с чем указанное процессуальное поведение влечет за собой потерю права на возражение в отношении подсудности спора. Материалы дела исследованы судом первой инстанции полно и всесторонне, выводы суда соответствуют имеющимся в деле доказательствам, нормы материального права применены правильно, нарушений норм процессуального права не допущено. С учетом изложенного апелляционная инстанция приходит к выводу о том, что спор разрешен в соответствии с требованиями действующего законодательства, основания для отмены решения суда, а также для удовлетворения апелляционной жалобы отсутствуют. Руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд решение Арбитражного суда Архангельской области от 04 июля 2022 года по делу № А05-2469/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК» – без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия. Председательствующий Ю.В. Селиванова Судьи Л.Н. Рогатенко А.Д. Фирсов Суд:АС Архангельской области (подробнее)Истцы:ООО "СВС" (подробнее)Ответчики:ООО "Группа компаний "УЛК" (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:Уменьшение неустойкиСудебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ |