Постановление от 7 мая 2018 г. по делу № А50-39336/2017/ СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД № 17АП-3414/2018-ГКу г. Пермь 07 мая 2018 года Дело № А50-39336/2017 Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:судьи Дюкина В.Ю., без проведения судебного заседания, без вызова лиц, участвующих в деле, в соответствии с частью 1 статьи 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрел апелляционную жалобу ответчика, акционерного общества «Энергоремонт Плюс», на мотивированное решение Арбитражного суда Пермского края от 05 февраля 2018 года, принятое судьей Бояршиновой О.А. в порядке упрощенного производства, по делу № А50-39336/2017 по иску общества с ограниченной ответственностью «Регионпромсервис» (ОГРН 1026101925552, ИНН 6143038275) к акционерному обществу «Энергоремонт Плюс» (ОГРН 1097746790107, ИНН 7702721214) о взыскании задолженности по договору поставки, неустойки Общество с ограниченной ответственностью (ООО, общество) «Регионпромсервис» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском о взыскании с ответчика акционерного общества (АО, общество) «Энергоремонт Плюс» задолженности по договору поставки № D102-FA018/02-002/0624-2016 в размере 152 565 руб. 75 коп., неустойки 12 493 руб. 46 коп. за период с 09.03.2017 по 30.10.2017 с последующим начислением по день фактической оплаты долга (с учетом уточнения заявленных требований в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Решением от 05.02.2018 (резолютивная часть от 23.01.2018), принятым в порядке упрощенного производства исковые требования удовлетворены. Ответчик с принятым решением не согласен, обжалует его в апелляционном порядке, просит изменить в части взыскания неустойки; указывает, что судом первой инстанции не применена ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, вместе с тем, по мнению заявителя апелляционной жалобы необходимо было учесть компенсационный характер неустойки, отсутствие существенных отрицательных последствий для истца в результате нарушения сроков оплаты. Истец в отзыве на апелляционную жалобу выразил возражения против ее удовлетворения. Лица, участвующие в деле, о порядке и сроках рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом. Законность и обоснованность решения проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации только в обжалуемой части. Как следует из материалов дела, установлено судом первой инстанции, между истцом (поставщик) и ответчиком (покупатель) заключен договор поставки № D102-FA018/02-002/2016, по условиям которого поставщик обязуется поставить и передать в собственность покупателя продукцию, а покупатель обязуется принять и оплатить ее на условиях договора (п. 1.1). Предметом поставки является продукция, наименование которой, а также количество, ассортимент, цена, сроки и условия поставки указаны в соответствующей Спецификации, которая является неотъемлемой часть договора (п. 1.2). В соответствии с п. 4.1 сумма договора составляет 3 383 104 руб. 82 коп., в том числе НДС РФ по ставке 18% - 516 066 руб. 84 коп. Сроки и порядок оплаты указываются в спецификации. Согласно Спецификации № 1 (л.д. 24) поставщик обязался в течение 20-ти дней с момента подписания договора поставить покупателю продукцию на общую сумму 3 383 104 руб. 82 коп. В соответствии с п. 4.2 спецификации окончательный расчет производится покупателем в течение 30-60 календарных дней с момента фактического получения покупателем продукции. Пунктом 6.4 договора предусмотрено, что за нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. 4.2 спецификации, более чем на 10 календарных дней, поставщик вправе требовать с покупателя уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами из расчета 0,013 от неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, начиная с 11 дня просрочки. В соответствии с условиями договора ООО «Регионпромсервис» поставило АО «ЭнергоремонТ Плюс» товар на сумму 3 535 670 руб. 57 коп., что подтверждается товарными накладными № 11468/3 от 27.12.2016, № 11522/3 от 28.12.2016, № 64/3 от 11.01.2017, № 278 от 19.01.2017, № 528 от 30.01.2017, № 721/3 от 07.02.2017 (л.д. 29, 33-34, 36-37, 41-42, 45-46, 50). Товар, поставленный по вышеуказанным товарным накладным, оплачен ответчиком частично на сумму 3 383 104 руб. 82 коп. (л.д. 53,54) , задолженность по договору составляет 152 565 руб. 75 коп. Истцом в адрес ответчика была направлена претензия исх. № 301 от 23.05.2017, с требованием оплатить задолженность, однако требование истца оставлено без исполнения. Неисполнение ответчиком требований истца в добровольном порядке послужило основанием для обращения последнего в арбитражный суд с настоящим иском. По мнению арбитражного суда апелляционной инстанции, судом первой инстанции верно определены обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела и решения вопроса о взыскании неустойки на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права (ч. 2 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Так, суд первой инстанции руководствовался в данной части положениями, предусмотренными ст. ст. 309, 310, 330, 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, исходил из того, что доказательств, подтверждающих явную несоразмерность заявленной истцом неустойки последствиям нарушения обязательства, ответчик в порядке ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил. Обжалуемое решение также содержит указание на то, что размер ответственности, предусмотренный договором ниже, чем по ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае необоснованного снижения неустойки ниже минимального размера лицо, нарушившее обязательство фактически освобождается от негативных последствий неисполнения обязательства, что приводит к утрате значения неустойки как меры обеспечения ненадлежащего исполнения договорных обязательств. Установив, что ответчиком не представлено доказательств, подтверждающих явную несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства, суд первой инстанции счел, что оснований для применения ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации не имеется. Установленные и надлежащим образом оцененные судом первой инстанции обстоятельства признаются арбитражным судом апелляционной инстанции необходимыми и достаточными для принятия именно такого решения, которое ныне обжалуется заявителем. Выводы суда первой инстанции явились результатом оценки совокупности представленных доказательств (ст. ст. 64, 65, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Доводы заявителя апелляционной жалобы, которые заключаются в указании на необоснованное неприменение судом ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, арбитражным судом апелляционной инстанции рассмотрены и отклоняются. Возможность уменьшения неустойки предусмотрена статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации - если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе ее уменьшить. Согласно п. 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» при рассмотрении вопроса о необходимости снижения неустойки по заявлению ответчика на основании ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации судам следует исходить из того, что неисполнение или ненадлежащее исполнение должником денежного обязательства позволяет ему неправомерно пользоваться чужими денежными средствами. Поскольку никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, условия такого пользования не могут быть более выгодными для должника, чем условия пользования денежными средствами, получаемыми участниками оборота правомерно (например, по кредитным договорам). В определении Конституционного Суда Российской Федерации от 26.05.2011 № 683-О-О указано, что п. 1 ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации закрепляет право суда уменьшить размер подлежащей уплате неустойки, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, и, по существу, предписывает суду устанавливать баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и размером действительного ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения, что согласуется с положением ст. 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, в соответствии с которым осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Согласно позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 13.01.2011 № 11680/10, необоснованное уменьшение неустойки судами с экономической точки зрения позволяет должнику получить доступ к финансированию за счет другого лица на нерыночных условиях, что в целом может стимулировать недобросовестных должников к неплатежам и вызывать крайне негативные макроэкономические последствия. Неисполнение должником обязательства позволяет ему пользоваться чужими денежными средствами. Между тем никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения. Применение такой меры как взыскание договорной неустойки носит компенсационно-превентивный характер и позволяет не только возместить лицу убытки, возникшие в результате просрочки исполнения обязательства, но и удержать контрагента от неисполнения (просрочки исполнения) обязательства в будущем. Согласно п. 73 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Возражая против заявления об уменьшении размера неустойки, кредитор не обязан доказывать возникновение у него убытков (п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации), но вправе представлять доказательства того, какие последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора, действующего при сравнимых обстоятельствах разумно и осмотрительно, например, указать на изменение средних показателей? по рынку (процентных ставок по кредитам или рыночных цен на определенные виды товаров в соответствующий? период, валютных курсов и т.д.). При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (п.п. 3, 4 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 21.12.2000 № 263-О, суд обязан установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения. Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств; длительность неисполнения обязательств и другие (Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.07.1997 № 17 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации». Обжалуя судебный акт, ответчик доказательств, свидетельствующих, что размер взысканной судом неустойки явно несоразмерен последствиям нарушенного обязательства, не представили (ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Материалы дела не содержат доказательств явной несоразмерности взысканной судом первой инстанции неустойки последствиям нарушения обязательства. Учитывая, что размер неустойки согласован сторонами при заключении договора в добровольном порядке, ответчик не исполнил обязательство по оплате в порядке и сроки, установленные договором, уменьшение неустойки судом с экономической точки зрения позволит ответчику получить доступ к финансированию за счет истца на нерыночных условиях, что поставит в невыгодное положение истца. Кроме того, при заключении договора ответчик должен был осознавать возможность наступления негативных последствий в виде применения меры гражданско-правовой ответственности за ненадлежащее исполнение обязательства. Довод ответчика о том, что истец не представил доказательств наличия каких-либо убытков, вызванных нарушением им – ответчиком, обязательств, арбитражным судом апелляционной инстанции отклоняется, поскольку согласно п. 1 ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Нарушения или неправильное применение норм процессуального права, следствием которых согласно положениям ч. 3 ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могла бы явиться отмена решения арбитражного суда первой инстанции, отсутствуют. Нарушений при рассмотрении дела судом первой инстанции норм процессуального права, которые в соответствии с ч. 4 ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могли бы повлечь отмену обжалуемого судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено. Расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы относятся на заявителя апелляционной жалобы в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Выраженная в апелляционной жалобе просьба взыскать с истца расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 000 руб. за подачу апелляционной жалобы удовлетворению не подлежит с учетом результатов рассмотрения апелляционной жалобы. Руководствуясь статьями 258, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд Решение Арбитражного суда Пермского края от 05.02.2018 по делу № А50-39336/2017 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Пермского края. Судья В.Ю. Дюкин Суд:17 ААС (Семнадцатый арбитражный апелляционный суд) (подробнее)Истцы:ООО "Регионпромсервис" (ИНН: 6143038275 ОГРН: 1026101925552) (подробнее)Ответчики:АО "ЭнергоремонТ Плюс" (ИНН: 7702721214 ОГРН: 1097746790107) (подробнее)Судьи дела:Дюкин В.Ю. (судья) (подробнее)Судебная практика по:Уменьшение неустойкиСудебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ |