Постановление от 26 октября 2025 г. по делу № А03-10985/2024

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (ФАС ЗСО) - Гражданское
Суть спора: Споры, связанные с защитой права собственности



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


г. Тюмень Дело № А03-10985/2024

Резолютивная часть постановления объявлена 16 октября 2025 года Постановление изготовлено в полном объеме 27 октября 2025 года

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в составе: председательствующего Донцовой А.Ю.,

судей Демидовой Е.Ю.,

ФИО1,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества «Бийское производственное объединение «Сибприбормаш» на постановление от 07.07.2025 Седьмого арбитражного апелляционного суда (судьи Киреева О.Ю., Апциаури Л.Н., Афанасьева Е.В.) по делу № А03-10985/2024 по иску акционерного общества «Бийское производственное объединение «Сибприбормаш» (659300, <...> здание 3, помещение Н-1, ОГРН <***>, ИНН <***>) к Межрегиональному территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Алтайском крае и Республике Алтай (656038, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>), обществу с ограниченной ответственностью «Оригинал плюс» (659315, <...> здание 17, помещение Н-2, ОГРН <***>, ИНН <***>) о признании лестничной площадки, холла местами общего пользования и права общей долевой собственности на общее имущество, о признании незаконной перепланировки здания, недействительными договоров аренды и купли-продажи недвижимого имущества.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, – Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю (656002, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>), Администрация города Бийска (659306, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>), Отдел архитектуры и градостроительства города Бийска (659300, <...>).

В судебном заседании принял участие представитель акционерного общества «Бийское производственное объединение «Сибприбормаш» – ФИО2 по доверенности от 22.07.2024.

Суд установил:

акционерное общество «Бийское производственное объединение «Сибприбормаш» (далее – общество, истец) обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к Межрегиональному территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Алтайском крае и Республике Алтай, обществу с ограниченной ответственностью «Оригинал плюс» (далее – управление, компания, ответчики), в котором просило:

- признать местом общего пользования лестничную площадку и холл – прилегающие к территории входа/выхода № 2 (ранее обозначенные под № 1 и № 21 в плане первого этажа экспликации к поэтажному плану здания) и право общей долевой собственности на общее имущество в здании, расположенном по адресу: <...> здание 17 (далее – здание с кадастровым номером 22:65:011713:118), исключив его из состава нежилых помещений первого этажа с кадастровым номером 22:65:011201:1529 (далее – нежилые помещения первого этажа, помещение Н-2);

- признать договор от 04.05.2021 № 20-14 аренды федерального недвижимого имущества, составляющего государственную казну Российской Федерации (лот № 1) в редакции дополнительных соглашений от 18.06.2021, 24.09.2021, 01.11.2023 (далее – договор № 20-14) недействительным (ничтожным);

- признать незаконной перепланировку, произведенную компанией в 2023 году в здании с кадастровым номером 22:65:011713:118;

- признать договор № 1/159-ФЗ от 26.08.2024 купли-продажи недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности, в порядке преимущественного права приобретения арендуемого имущества (далее – договор № 1/159-ФЗ), недействительным (ничтожным) как несоответствующий требованиям статей 259.2, 259.3 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и применить последствия его недействительности.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю, Администрация города Бийска, Отдел архитектуры и градостроительства города Бийска.

Решением от 03.02.2025 Арбитражного суда Алтайского края исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Постановлением от 07.07.2025 Седьмого арбитражного апелляционного суда решение суда первой инстанции изменено, резолютивная часть решения изложена в новой редакции. Признаны местами общего пользования лестничная площадка и холл, право общей долевой собственности общества и компании на общее имущество в здании с кадастровым номером 22:65:011713:118, исключенное из состава нежилых помещений первого этажа; признана незаконной перепланировка, произведенная компанией в здании с кадастровым номером 22:65:011713:118; признаны недействительными договоры № 20-

14, № 1/159-ФЗ в части спорных помещений – лестничной площадки и холла; применены последствия недействительности сделки в виде обязания управления возвратить компании 377 847 руб. 98 коп. В остальной части в удовлетворении иска отказано. Распределены судебные расходы.

Не согласившись с принятым по делу постановлением, общество обратилось с кассационной жалобой, в которой просило его отменить, оставить в силе решение суда первой инстанции.

В обоснование жалобы заявитель, ссылаясь на неверную оценку доказательств, нарушение апелляционным судом норм материального права, привел следующие доводы: изменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя заявленные требования о признании договоров № 20-14, № 1/159-ФЗ недействительными лишь в части лестничной площадки и холла, апелляционный суд не учел, что при таких обстоятельствах нельзя считать достигнутым сторонами договоров соглашения по существенному условию о предмете сделки ввиду отсутствия достаточной индивидуализации передаваемых помещений; на торгах объект изначально заявлялся с лестничной площадкой и холлом, поэтому нельзя считать, что отчуждение недвижимого имущества состоялось бы и без включения спорных помещений в площадь передаваемого имущества; управление и компания при совершении оспариваемых сделок в отношении имущества, составляющего государственную казну и принадлежащего истцу, нарушили требования законодательства, что свидетельствует об их ничтожности; суд апелляционной инстанции вышел за пределы заявленных исковых требований, когда обязал управление вернуть компании денежные средства, оплаченные в счет стоимости площади спорных помещений.

Компания в отзыве на кассационную жалобу возражала относительно приведенных в ней доводов, просила постановление от 07.07.2025 Седьмого арбитражного апелляционного суда оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.

Поступивший в суд кассационной инстанции через систему «Мой арбитр» отзыв управления не принимается во внимание в связи с несоблюдением требований частей 1, 2 статьи 279 АПК РФ, так как отсутствуют доказательства его направления участвующим в деле лицам.

В судебном заседании представитель истца доводы жалобы поддержал, указав, что возвращение сторон договоров в первоначальное положение путем признания договоров недействительными в полном объеме позволило бы истцу более оперативно урегулировать вопрос относительно режима использования общего имущества в здании.

Иные участвующие в деле лица явку своих представителей не обеспечили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, в связи с чем кассационная жалоба на основании части 3 статьи 284 АПК РФ рассмотрена в их отсутствие.

Изучив материалы дела, выслушав представителя истца, обсудив доводы кассационной жалобы, отзыва на нее, проверив в порядке статей 284, 286, 287, 288

АПК РФ
правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии обжалуемого судебного акта, суд кассационной инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для его отмены.

Как установлено судами и следует из материалов дела, истцу на праве собственности принадлежат расположенные в трехэтажном здании с кадастровым номером 22:65:011713:118 нежилые помещения: помещение Н-1 площадью 777,6 кв. м с кадастровым номером 22:65:011201:1528, расположенное на втором и третьем этажах (далее – помещение Н-1); помещение Н-3 с кадастровым номером 22:65:015928:138, расположенное на первом этаже (далее – помещение Н-3).

Помещение Н-2 площадью 1185,5 кв. м с кадастровым номером 22:65:011201:1529, расположенное в этом же здании, принадлежало на праве собственности Российской Федерации (дата регистрации 10.11.2009 № 22-22-02/034/2009-907).

Между управлением (арендодатель) и компанией (арендатор) 04.05.2021 заключен договор № 20-14, по условиям которого арендодатель передает, а арендатор принимает в аренду помещение Н-2 общей площадью 1 245,6 кв. м для использования в соответствии с его целевым назначением: производственно-складское; в этот же день сторонами договора подписан акт приема-передачи объекта недвижимого имущества.

При заключении договора № 20-14 управление передало в пользование компании не только принадлежащее Российской Федерации на праве собственности помещение Н-2, но и места общего пользования (лестничная площадка и холл), прилегающие к входу/выходу № 2. В период действия договора № 20-14 компания произвела перепланировку (реконструкцию) предоставленного ей в аренду помещения Н-2 за счет площадей общего пользования, примыкающих к входу/выходу № 2.

Находившееся в федеральной собственности помещение Н-2 на основании договора № 20-14 в редакции дополнительных соглашений от 18.06.2021, от 24.09.2021, от 01.11.2023 предоставлено компании в пользование с правом выкупа.

Впоследствии 26.08.2024 между управлением (продавец) и компанией (покупатель) заключен договор № 1/159-ФЗ, по условиям которого на основании распоряжения управления от 22.08.2024 № 395 «Об условиях приватизации федерального имущества» продавец продает, а покупатель покупает на условиях, изложенных в настоящем договоре, объект площадью 1 185,5 кв. м.

Цена продажи имущества, которую обязан уплатить покупатель, равна его рыночной стоимости без учета налога на добавленную стоимость согласно отчету от 24.07.2024 № К23-15/26-15/32943 об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества по состоянию на 01.07.2024, выполненному обществом с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности», и составляет 16 468 333 руб. 33 коп.

Письма истца об исключении спорных помещений из площади помещения Н-2, обеспечении доступа к входу/выходу № 2 или заключении соглашения о сервитуте, направленные в адрес ответчиков, оставлены последними без удовлетворения, в связи

с чем, полагая, что при совершении вышеуказанных сделок и произведенной компанией перепланировки общество лишилось возможности использовать места общего пользования, что противоречит существу законодательного регулирования, общество обратилось в суд с иском по настоящему делу.

Рассматривая спор, суд первой инстанции руководствовался статьями 11, 12, 167, 168, 209, 244, 290 ГК РФ, статьями 26, 27, 40, 44 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ), разъяснениями, данными в пунктах 1, 2, 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 64 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров о правах собственников помещений на общее имущество здания» (далее – Постановление № 64), пункте 58 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» (далее – Постановление № 10/22), пункте 21 Обзора судебной практики по спорам, связанным с реконструкцией, переустройством и перепланировкой помещений в многоквартирном доме, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 13.12.2023, установив, что лестничная площадки и холл являются местами общего пользования, используются компанией единолично в отсутствие соглашения между собственниками здания с кадастровым номером 22:65:011713:118 о режиме пользования общим имуществом и разрешения на проведение перепланировки, пришел к выводу об удовлетворении требований истца, признав недействительными спорные договоры в полном объеме.

Изменяя решение суда первой инстанции и признавая договоры № 20-14 и № 1/159-ФЗ недействительными только в части спорных помещений, суд апелляционной инстанции дополнительно руководствовался положениями пункта 73 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 25), исходил из того, что наличие в составе помещения Н-2 спорных помещений не оказало влияния на волю и решение компании заключить указанные договоры, подписать которые компания согласилась бы и при отсутствии лестничной площадки и холла в составе приобретаемого имущества.

Поддерживая выводы суда апелляционной инстанции, суд округа исходит из следующего.

В соответствии со статьями 11 и 12 ГК РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права, а предъявление соответствующего требования должно иметь своей целью восстановление нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов обратившегося в суд лица. Выбор способа защиты права избирается заявителем, при этом он должен соответствовать характеру допущенного нарушения, удовлетворение заявленных требований должно привести

к восстановлению нарушенного права или защите законного интереса. Способы защиты права собственности и других вещных прав определены в главе 20 ГК РФ.

В силу статьи 209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц.

По смыслу пунктов 3 и 4 статьи 244 ГК РФ собственнику помещения в здании принадлежит также доля в праве на общее имущество здания.

В соответствии с пунктом 1 статьи 141.4 ГК РФ помещением признается обособленная часть здания или сооружения, пригодная для постоянного проживания граждан (жилое помещение) либо для других целей, не связанных с проживанием граждан (нежилое помещение), и подходящая для использования в соответствующих целях.

Пунктом 2 статьи 141.4 ГК РФ предусмотрено, что помещения, предназначенные для обслуживания иных помещений в здании или сооружении, являются общим имуществом в таком здании или сооружении и не участвуют в обороте как самостоятельные недвижимые вещи, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7 статьи 287.5 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктами 1, 4 статьи 244 ГК РФ имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им на праве общей собственности. Общая собственность возникает при поступлении в собственность двух или нескольких лиц имущества, которое не может быть разделено без изменения его назначения (неделимые вещи) либо не подлежит разделу в силу закона.

При этом общая собственность на имущество является долевой, за исключением случаев, когда законом предусмотрено образование совместной собственности (пункт 3 статьи 244 ГК РФ).

Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников (пункт 1 статьи 246 ГК РФ).

Федеральным законом от 24.07.2023 № 351-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» внесены изменения, глава 16 дополнена параграфом 2 – «Общее имущество собственников недвижимых вещей».

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 259.1 ГК РФ собственникам недвижимых вещей, расположенных в пределах определенной в соответствии с законом общей территории и связанных физически или технологически либо расположенных в здании или сооружении, принадлежит на праве общей долевой собственности имущество, использование которого предполагалось для удовлетворения общих потребностей таких собственников при создании или образовании этих недвижимых вещей, а также имущество, приобретенное, созданное или образованное в дальнейшем для этой же цели (общее имущество).

Пунктом 5 статьи 259.3 ГК РФ предусмотрено, что недвижимые вещи, относящиеся

к общему имуществу, не подлежат передаче в собственность третьим лицам, за исключением случаев, если решение об этой передаче принято собственниками недвижимых вещей единогласно при условии, что эта передача не противоречит закону.

Таким образом, в настоящее время отношения собственников помещений, расположенных в нежилом здании, возникающие по поводу общего имущества в таком здании, урегулированы законом.

Ранее указанные отношения законом урегулированы не были, в связи с чем в соответствии с пунктом 1 статьи 6 ГК РФ к указанным отношениям подлежат применению нормы законодательства, регулирующие сходные отношения, в частности статьи 249, 289, 290 ГК РФ.

Согласно статье 289 ГК РФ собственнику квартиры в многоквартирном доме наряду с принадлежащим ему помещением, занимаемым под квартиру, принадлежит также доля в праве собственности на общее имущество дома.

Собственникам квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности общие помещения дома, несущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры (пункт 1 статьи 290 ГК РФ).

В силу разъяснений, содержащихся в пункте 2 Постановления № 64, при рассмотрении споров судам следует исходить из того, что к общему имуществу здания относятся, в частности, помещения, предназначенные для обслуживания более одного помещения в здании, а также лестничные площадки, лестницы, холлы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном здании оборудование (технические подвалы), крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции этого здания, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения.

Как указано в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 16.08.2023 № 305-ЭС23-6628, пунктом 3 Постановления № 64 разъяснено, что право общей долевой собственности на общее имущество принадлежит собственникам помещений в здании в силу закона вне зависимости от его регистрации в Едином государственном реестре прав (далее – ЕГРН). Аналогичная правовая позиция отражена в пункте 12 Обзора судебной практики Верховного суда Российской Федерации № 4(2021), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16.02.2022.

Таким образом, имущество является общим в силу закона, данный статус оно не утрачивает, даже если зарегистрированы права на него как на самостоятельный объект недвижимости.

Изложенное позволяет прийти к выводу, что наличие регистрации права собственности в ЕГРН на какие-либо помещения как самостоятельные объекты

недвижимости, совершение сделок с ними, волеизъявления в отношении этого имущества, поведение и отношение к нему как самостоятельному объекту недвижимости, не может изменить статус этого имущества, если по своим признакам оно относится к общему имуществу.

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 АПК РФ).

Арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании оценки представленных доказательств (часть 1 статьи 64, статьи 67, 68, 71 и 168 АПК РФ).

Суд апелляционной инстанции, повторно исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства по правилам, предусмотренным статьей 71 АПК РФ, в их совокупности и взаимосвязи, согласился с выводами суда первой инстанции о том, что срок исковой давности по заявленным требованиям не истек, с момента создания и проведения государственного кадастрового учета лестничная площадка и холл являются общей долевой собственностью собственников помещений в здании с кадастровым номером 22:65:011713:118, в нарушение прав общества спорные помещения переданы управлением в частную собственность компании, использовались и переустраивались последней единолично без законных на то оснований.

Изменяя решение в части, апелляционный суд дополнительно указал на отсутствие оснований для признания договоров недействительными в полном объеме, поскольку компания заключила бы спорные договоры и без лестничной площадки и холла в составе помещения Н-2; применил последствия недействительности сделки в виде обязания управления вернуть компании уплаченные за площадь мест общего пользования денежные средства, сумму которых рассчитал из установленной договором № 1/159-ФЗ цены помещения Н-2; злоупотребление правом применительно к положениям статьи 10 ГК РФ со стороны истца не установил.

Оснований для иных выводов у суда округа не имеется.

Отклоняя доводы жалобы о наличии оснований для признания договоров ничтожными в полном объеме, суд округа исходит из следующего.

Согласно разъяснениям, содержащимся в абзаце 2 пункта 74 Постановления № 25, договор, условия которого противоречат существу законодательного регулирования соответствующего вида обязательства, может быть квалифицирован как ничтожный полностью или в соответствующей части, даже если в законе не содержится прямого указания на его ничтожность.

В статье 180 ГК РФ определено, что недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части.

Из буквального толкования приведенной правовой нормы следует, что основополагающим критерием оценки возможности признания сделки недействительной в части является установление возможности совершения такой сделки без включения той ее части, недействительность которой была установлена в предусмотренном законом порядке.

Позиция общества о ничтожности договоров № 20-14 и № 1/159-ФЗ, мотивированная ссылками на положения статей 36, 37 ЖК РФ и разъяснения Постановления № 64, основана на том, что отчуждение мест общего пользования одному из сособственников нежилых помещений в здании противоречит существу законодательного регулирования по использованию имущества общего пользования.

Вместе с тем, приведенные истцом правовые положения касаются исключительно общего имущества собственников помещений в здании и не свидетельствуют о недействительности договоров в остальной части.

Отклоняя вышеприведенный довод истца, суд округа исходит из того, что условиями предоставления судебной защиты лицу, обратившемуся в суд с соответствующим требованием, являются установление наличия у истца принадлежащего ему субъективного материального права или охраняемого законом интереса, факта его нарушения и факта нарушения права истца именно ответчиком. При этом реализация предусмотренных законом способов защиты гражданских прав путем предъявления иска в арбитражный суд возможна только в том случае, когда такое обращение в суд способно восстановить нарушенные или оспариваемые права и законные интересы (статьи 1, 11, 12 ГК РФ, статья 4 АПК РФ).

В нарушение данных положений истец не указывает какое нарушенное право, подлежащее судебной защите, будет восстановлено при признании оспариваемых договоров ничтожными в полном объеме.

Изложенные в жалобе аргументы об отсутствии достаточной индивидуализации передаваемых помещений управлением компании помещений и, как следствие, достигнутого ответчиками соглашения по существенному условию о предмете сделки, судом округа не принимаются.

В соответствии с пунктом 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В пунктах 2, 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» разъяснено, что существенными условиями, которые должны быть согласованы сторонами при заключении договора, являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах существенными или необходимыми для договоров

данного вида (например, условия, указанные в статьях 555 и 942 ГК РФ), а также все условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (абзац второй пункта 1 статьи 432 ГК РФ), даже если такое условие восполнялось бы диспозитивной нормой. Несоблюдение требований к форме договора при достижении сторонами соглашения по всем существенным условиям (пункт 1 статьи 432 ГК РФ) не свидетельствует о том, что договор не был заключен.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 7 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.02.2014 № 165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными», при наличии спора о заключенности договора суд должен оценивать обстоятельства дела в их взаимосвязи в пользу сохранения, а не аннулирования обязательств, а также исходя из презумпции разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений, закрепленной статьей 10 ГК РФ. Так, если стороны не согласовали какое-либо условие договора, относящееся к существенным, но затем совместными действиями по исполнению договора и его принятию устранили необходимость согласования такого условия, то договор считается заключенным.

Доказательств невозможности идентификации помещения Н-2 в здании с кадастровым номером 22:65:011713:118, равно как и наличия разногласий между управлением и компанией относительно характеристик приобретенного последним недвижимого имущества, материалы дела не содержат. Все помещения, в том числе спорные, проинвентаризированы, сведения об их площади и конфигурации приведены в техническом плане.

Суждения общества о том, что суд апелляционной инстанции вышел за пределы заявленных исковых требований, возложив на управление обязанность возвратить компании денежные средства, оплаченные в счет стоимости площади спорных помещений, основаны на неверном толковании положений статьи 166 ГК РФ, в соответствии с пунктом 1 которой ничтожная сделка является таковой по основаниям, установленным законом, независимо от признания ее недействительной судом.

По смыслу пунктов 3 и 4 названной статьи сторона сделки, а в предусмотренных законом случаях также иное лицо, вправе предъявить требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки, применить такие последствия по своей инициативе суд вправе, если это необходимо для защиты публичных интересов, и в иных предусмотренных законом случаях.

При этом пункт 2 статьи 167 ГК РФ предусматривает, что при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

Приведенные положения имеют целью обеспечение стабильности гражданского оборота, защиту прав и законных интересов его участников, при одновременном соблюдении необходимого баланса частных и публичных интересов (определения

Конституционного Суда Российской Федерации от 27.10.2015 № 2406-О, от 25.04.2019 № 936-О, от 28.01.2021 № 144-О и др.).

Доводы, изложенные в кассационной жалобе, сводятся к несогласию ее заявителя с выводами суда апелляционной инстанции, направлены на переоценку имеющихся в деле доказательств, оценка которых произведена по правилам, установленным процессуальным законодательством, в связи с чем не могут быть приняты во внимание судом кассационной инстанции, учитывая предусмотренные статьей 286 АПК РФ пределы его компетенции.

Нарушений судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, которые в соответствии со статьей 288 АПК РФ являются основанием к отмене или изменению судебного акта, судом округа не установлено. Кассационная жалоба удовлетворению не подлежит.

Учитывая изложенное, руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287, статьей 289 АПК РФ, Арбитражный суд Западно-Сибирского округа

постановил:


постановление от 07.07.2025 Седьмого арбитражного апелляционного суда по делу № А03-10985/2024 оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий А.Ю. Донцова

Судьи Е.Ю. Демидова

ФИО1



Суд:

ФАС ЗСО (ФАС Западно-Сибирского округа) (подробнее)

Истцы:

АО БПО "Сибприбормаш" (подробнее)

Ответчики:

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Алтайском крае и Республике Алтай (подробнее)

Судьи дела:

Демидова Е.Ю. (судья) (подробнее)


Судебная практика по:

Злоупотребление правом
Судебная практика по применению нормы ст. 10 ГК РФ

Признание сделки недействительной
Судебная практика по применению нормы ст. 167 ГК РФ

Признание договора купли продажи недействительным
Судебная практика по применению норм ст. 454, 168, 170, 177, 179 ГК РФ

Общая собственность, определение долей в общей собственности, раздел имущества в гражданском браке
Судебная практика по применению норм ст. 244, 245 ГК РФ

Признание договора незаключенным
Судебная практика по применению нормы ст. 432 ГК РФ

Признание договора недействительным
Судебная практика по применению нормы ст. 167 ГК РФ