Постановление от 14 июня 2017 г. по делу № А33-13849/2015ТРЕТИЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД Дело № А33-13849/2015к87 г. Красноярск 14 июня 2017 года Резолютивная часть постановления принята 06 июня 2017 года. Полный текст постановления изготовлен 14 июня 2017 года. Третий арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Споткай Л.Е., судей: Бабенко А.Н., Хабибулиной Ю.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лизан Т.Е., в отсутствие лиц, участвующих в деле (их представителей), рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Жилбытсервис» (ИНН 2461015299, ОГРН 1022401953298) Антонова Дмитрия Владимировича на определение Арбитражного суда Красноярского края от 05 апреля 2017 года по делу № А33-13849/2015к87, принятое судьёй Патракеевой А.Г., открытое акционерное общество «Красноярская теплотранспортная компания» обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «Жилбытсервис» (ОГРН 1022401953298, ИНН 2461015299, далее - должник) банкротом. Определением Арбитражного суда Красноярского края от 03.07.2015 заявление принято к производству суда. Определением Арбитражного суда Красноярского края от 19.08.2015 заявление открытого акционерного общества «Красноярская теплотранспортная компания» о признании ООО «Жилбытсервис» банкротом признано обоснованным, в отношении должника введена процедура наблюдения. Временным управляющим должником утвержден Красноженов Андрей Геннадьевич. Решением Арбитражного суда Красноярского края от 08.02.2016 (резолютивная часть оглашена 02.02.2016) общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Жилбытсервис» признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство ; конкурсным управляющим должника утвержден Антонов Дмитрий Владимирович. Сообщение конкурсного управляющего об открытии в отношении должника процедуры конкурсного производства опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 13.02.2016 № 25. 19.09.2016 в Арбитражный суд Красноярского края поступило требование Цыганкова Юрия Анатольевича, согласно которому заявитель просит: - включить требование Цыганкова Юрия Анатольевича в первую очередь реестра требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Жилбытсервис»; - взыскать с должника в пользу заявителя в счет возмещения ущерба, причиненного заливом квартиры, 58 856 рублей; - взыскать с должника в пользу заявителя моральный вред в размере 10 000 рублей; - взыскать с должника в пользу заявителя судебные расходы по оплате оценочных услуг в размере 5800 рублей, и услуг представителя в размере 20 000 рублей; - взыскать с должника в пользу заявителя сумму штрафа в размере 50% от общей суммы, присужденной судом в пользу заявителя. Определением Арбитражного суда Красноярского края от 05.04.2017 с общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Жилбытсервис» (ИНН 2461015299, ОГРН 1022401953298) в пользу Цыганкова Юрия Анатольевича взыскано 94 656 рублей основного долга, в том числе 58 856 рублей ущерба, 10 000 рублей морального вреда, 25 800 рублей судебных расходов, а также 47 328 рублей штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. Не согласившись с данным судебным актом, общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Жилбытсервис» обратилось в Третий арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение суда первой инстанции отменить. В апелляционной жалобе заявитель указал, что Цыганков Юрий Анатольевич обратился с требованием о включении в реестр требований кредиторов должника, однако суд первой инстанции взыскал с ответчика задолженность в заявленном размере; судебные расходы взысканы в завышенном размере. Заявитель также не согласен с взысканной суммой морального вреда. Истец представил в материалы дела отзыв на апелляционную жалобу, в котором возразил против удовлетворения апелляционной жалобы, настаивая на законности и обоснованности обжалуемого судебного акта. Определением Третьего Арбитражного апелляционного суда апелляционная жалоба принята к производству, рассмотрение жалобы назначено на 06.06.2017. Учитывая, что лица, участвующие в деле, уведомлены о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы в соответствии с требованиями статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (путем направления копий определения о назначении судебного заседания лицам, участвующим в деле, а также путем размещения публичного извещения о времени и месте рассмотрения апелляционных жалоб в разделе Картотека арбитражных дел официального сайта Арбитражные суды Российской Федерации Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации (http://kad.arbitr.ru/) и в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается без участия представителей лиц, участвующих в деле, в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Изучив материалы дела и проверив соблюдение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам. Согласно пункту 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными данным Федеральным законом. В силу пункта 1 статьи 142 Закона о банкротстве установление размера требований кредиторов осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 100 настоящего Федерального закона. Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении двух месяцев с даты опубликования сведений о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства (пункт 1 статьи 142 Закона о банкротстве). Сообщение конкурсного управляющего об открытии в отношении должника процедуры конкурсного производства опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 13.02.2016 № 25. Срок предъявления требований, в соответствии с пунктом 1 статьи 142 Закона о банкротстве, установлен до 13.04.2016. Судом первой инстанции установлено, что требование кредитора проступило в арбитражный суд через электронную систему «Мой Арбитр» 19.09.2016 с пропуском установленного срока на подачу требования о включении в реестр требований кредиторов. Согласно пункту 1 статьи 100 Закона о банкротстве кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в любой момент в ходе внешнего управления. Указанные требования направляются в арбитражный суд и внешнему управляющему с приложением судебного акта или иных подтверждающих обоснованность указанных требований документов. Указанные требования включаются внешним управляющим или реестродержателем в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов. При этом в силу пункта 2 статьи 100 Закона о банкротстве внешний управляющий обязан включить в течение пяти дней с даты получения требований кредитора в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведения о получении требований кредитора с указанием наименования (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества (для физического лица) кредитора, идентификационного номера налогоплательщика, основного государственного регистрационного номера (при их наличии), суммы заявленных требований, основания их возникновения и обязан предоставить лицам, участвующим в деле о банкротстве, возможность ознакомиться с требованиями кредитора и прилагаемыми к ним документами. В соответствии с абзацем 2 пункта 1.3 Порядка формирования и ведения Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц и Единого федерального реестра сведений о банкротстве, утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 05.04.2013 № 178, сведения, содержащиеся в Реестре сведений о банкротстве, размещаются в сети «Интернет» по адресу: http://bankrot.fedresurs.ru. Сообщение об обращении кредитора с требованием о включении в реестр требований кредиторов задолженности размещено в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве 21.11.2016 (сообщение №1435611). Согласно пункту 3 статьи 100 Закона о банкротстве возражения относительно требований кредиторов могут быть предъявлены в арбитражный суд внешним управляющим, представителем учредителей (участников) должника или представителем собственника имущества должника - унитарного предприятия, а также кредиторами, требования которых включены в реестр требований кредиторов. Такие возражения предъявляются в течение тридцати дней с даты включения в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведений о получении требований соответствующего кредитора. Лица, участвующие в деле о банкротстве, вправе заявлять о пропуске срока исковой давности по предъявленным к должнику требованиям кредиторов. Согласно пункту 4 статьи 100 Закона о банкротстве при наличии возражений относительно требований кредиторов арбитражный суд проверяет обоснованность соответствующих требований кредиторов и доказательства уведомления других кредиторов о предъявлении таких требований. По результатам рассмотрения выносится определение арбитражного суда о включении или об отказе во включении указанных требований в реестр требований кредиторов. В определении арбитражного суда о включении указываются размер и очередность удовлетворения таких требований. В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», в силу пунктов 3-5 статьи 71 и пунктов 3-5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором, с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности. В обоснование заявленных требований кредитор ссылается на следующие обстоятельства. Заявитель является нанимателем квартиры по адресу: г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 103, кв. 7, что подтверждается типовым договором социального найма жилого помещения от 17.04.2015 № 67. 13.11.2015 произошел порыв трассы теплоснабжения дома №103 по ул. Кутузова, что подтверждается выпиской из дежурного журнала общества с ограниченной ответственностью «Аварийно-диспетчерская служба» от 17.11.2015 о поступившей заявке и выезде ремонтной бригады. Несмотря на своевременно доведенную до сотрудников акционерного общества «Красноярская теплотранспортная компания» информацию, прорыв трассы ликвидирован не был и пар из поврежденной трассы продолжал поступать в квартиру №7 в доме №103 по ул. Кутузова до 16.11.2015, что также подтверждается выписками из дежурного журнала общества с ограниченной ответственностью «Аварийно-диспетчерская служба» от 17.11.2015. В результате порыва трассы и поступления пара квартире №7 в доме №103 по ул. Кутузова был причинен существенный ущерб, что подтверждается актом от 27.11.2015, составленным инженером ОТН общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Жилбытсервис» Бейтерович А.С., представителем производственного участка №2 Пивоваровой А.В. Для компенсации ущерба кредитор 07.12.2015 обратился к должникам с претензией, однако положительного ответа на претензию должниками предоставлено не было. Для определения стоимости ущерба, возникшего в результате залива, заявитель обратился к независимому эксперту. Согласно отчету от 30.12.2015 №208 и отчету от 27.01.2016 № 208, рыночная стоимость возмещения ущерба, причиненного отделке помещения, составляет 58 856 рублей. Стоимость услуг оценщика составила 5 800 рублей. Заявитель был вынужден обратиться за помощью к представителю юридического агентства. Стоимость услуг специалиста составила 20 000 рублей. В связи с заливом квартиры, порчей имущества, переживаниями в результате значительных повреждений квартиры, длительным затоплением и не принятием мер управляющей компанией к их устранению, жена заявителя Мусорина Ольга Викторовна, проживающая по указанному адресу, была вынуждена обратиться в службу скорой медицинской помощи, дети Мусориной О.В., также проживающие совместно с ней и заявителем, были вынуждены ночевать в помещении сторожки на автомобильной стоянке. В результате того, что одежда намокла дочь Мусориной О.В. Мусорина В.И., ученица 3-го класса была вынуждена пропустить учебные занятия. Данные обстоятельства причинили семье заявителя моральные и физические страдания. Моральный ущерб заявитель оценил в 10 000 рублей. В соответствии с частью 6 статьи 13 Закона «О защите прав потребителей» с должника в пользу заявителя подлежит к взысканию штраф в сумме 50% от общей суммы, присужденной судом в пользу взыскателя. В связи с изложенным, заявитель обратился в Кировский районный суд Красноярского края с иском к должнику и акционерному обществу «Красноярская теплотранспортная компания». К исковому заявлению были приложены документы, подтверждающие причинение ущерба. В ходе рассмотрения дела по указанному иску (дело № 2-2817/2016 ~ М-2334/2016) было установлено, что в отношении должника введена процедура банкротства. Определением Кировского районного суда г. Красноярска от 11.07.2016 исковое заявление Цыганкова Ю.А. оставлено без рассмотрения. В соответствии со статьей 5 Закона о банкротстве под текущими платежами понимаются денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом. Согласно разъяснениям, содержащимся в абзаце третьем пункта 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 63 «О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве», в договорных обязательствах, предусматривающих периодическое внесение должником платы за пользование имуществом (договоры аренды, лизинга), длящееся оказание услуг (договоры хранения, оказания коммунальных услуг и услуг связи, договоры на ведение реестра ценных бумаг и т.д.), а также снабжение через присоединенную сеть электрической или тепловой энергией, газом, нефтью и нефтепродуктами, водой, другими товарами (за фактически принятое количество товара в соответствии с данными учета), текущими являются требования об оплате за те периоды времени, которые истекли после возбуждения дела о банкротстве. По смыслу этой нормы текущими являются любые требования об оплате товаров, работ и услуг, поставленных, выполненных и оказанных после возбуждения дела о банкротстве, в том числе во исполнение договоров, заключенных до даты принятия заявления о признании должника банкротом. Согласно разъяснениям, данным в абзаце 3 пункта 7 постановления Пленума ВАС РФ 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» если суд принял одно заявление о признании должника банкротом (возбудил дело о банкротстве), то все аналогичные заявления, поступившие позже первого заявления, принимаются судом как заявления о вступлении в то же дело о банкротстве по правилам статей 42 - 44 и 48 Закона о банкротстве, на что указывается в заявлении об их принятии. При наличии одного незавершенного дела о банкротстве второе дело о банкротстве того же должника возбуждению не подлежит. При этом датой возбуждения дела о банкротстве является дата принятия судом первого заявления независимо от того, какое заявление впоследствии будет признано обоснованным. Датой возбуждения дела о банкротстве общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Жилбытсервис» является 03.07.2015. Из материалов дела следует и судом установлено, что обязательство по возмещению вреда, причиненного в результате порыва трассы теплоснабжения дома №103 по ул. Кутузова, и не устранением данного порыва в ближайшее время, возникло 13.11.2015, то есть после возбуждения дела о банкротстве. Следовательно, задолженность по возмещению причиненного вреда (ущерба), предъявляемая кредитором для включения в реестр требований кредиторов в общем размере 58 856 рублей, образовалась после возбуждения дела о банкротстве (после 03.07.2015). Исходя из заявленных доводов, требование по спорной сумме задолженности не может быть рассмотрено в рамках дела о банкротстве, поскольку не отвечает признакам задолженности по обязательствам, возникшим до возбуждения дела о банкротстве. Согласно абзацу 2 пункта 39 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 15.12.2004 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», если при рассмотрении требования кредитора в рамках дела о банкротстве будет установлено, что оно относится к категории текущих, арбитражный суд в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской федерации выносит определение о прекращении производства по рассмотрению данного требования. Вместе с тем, установив, что определением Кировского районного суда города Красноярска от 11.07.2016 по делу № 2-2817/2016 заявление Цыганкова Юрия Анатольевича к обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Жилбытсервис» оставлено без рассмотрения, суд правомерно рассмотрел требование по существу. На основании пункта 2 статьи 4 Федерального Конституционного закона "О судебной системе Российской Федерации" от 31.12.1996 N 1-ФКЗ в Российской Федерации действуют федеральные, конституционные суды и мировые судьи, составляющие судебную систему Российской Федерации. Вопрос о подведомственности спора решается по общим правилам разграничения компетенции между арбитражными судами и судами общей юрисдикции, предусмотренным положениями Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). Согласно принципам, сформулированным Европейским Судом по правам человека, если в государстве существуют две судебные системы, и одна из них отказалась рассматривать спор из-за отсутствия компетенции, вторая судебная система обязана принять дело к своему производству без исследования вопроса о компетенции. В противном случае заявитель будет лишен права на судебную защиту, гарантированного статьей 46 Конституции Российской Федерации и статьей 4 АПК РФ. Позиция о последствиях нарушения правил подведомственности высказана, в частности, в постановлениях Европейского Суда по правам человека от 24.03.2005 по делу "Бабурин (Baburin) против Российской Федерации" (жалоба N 55520/00), от 22.06.2006 по делу "Авакова (Avakova) против Российской Федерации" (жалоба N 30395/04). Таким образом, лицу, чье право нарушено, в любом случае должна быть предоставлена возможность для защиты своих прав именно в судебном порядке. Данный вывод содержится и в Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950, ратифицированной Федеральным законом от 30.03.1998 N 54-ФЗ "О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней". Так, согласно части 1 статьи 6 данной Конвенции каждый имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. Кроме того, в информационном письме Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.1999 N С1-7/СМП-1341 указывается на необходимость учета правовых позиций Европейского Суда по правам человека при осуществлении правосудия арбитражными судами. В пункте 3 указанного информационного письма приводится правовая позиция Европейского Суда по правам человека, согласно которой рассмотрению спора не должны препятствовать чрезмерные правовые или практические преграды, в частности, усложненные или формализованные процедуры принятия и рассмотрения исковых заявлений. Аналогичная правовая позиция изложена в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 21.04.2016 N 301-КГ15-20284 по делу N А82-7100/2015 Арбитражного суда Ярославской области. Руководствуясь вышеуказанными нормами Конституции Российской Федерации и положениями ФЗ от 30.03.1998 "О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод", позицией Европейского Суда по правам человека, учитывая, что прекращение производства по делу лишит истца права на судебную защиту, принимая во внимание, что споры о подведомственности между судами общей юрисдикции и арбитражными судами не допускаются, суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что прекращение производства по делу является недопустимым, поскольку преграждает доступ заявителя к правосудию. Суд апелляционной инстанции, принимая во внимание изложенные обстоятельства, отклоняет доводы заявителя апелляционной жалобы о нарушении норм процесса и необоснованном рассмотрении судом требования о взыскании задолженности вместо требования о включении в реестр требований кредиторов. Поскольку в данном случае из-за отказа в рассмотрении дела, как судом общей юрисдикции, так и арбитражным судом заявитель фактически окажется лишенным права на судебную защиту, гарантированного статьей 46 Конституции Российской Федерации и статьей 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд первой инстанции правомерно рассмотрел текущее требование как требование о взыскании задолженности, а именно: - 58 856 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного заливом квартиры; - 10 000 рублей морального вреда; - 5 800 рублей судебных расходов по оплате оценочных услуг и 20 000 рублей услуг представителя; - 50% штрафа в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». В соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Возмещение убытков является универсальным способом защиты нарушенных гражданских прав и может применяться как в договорных, так и во внедоговорных отношениях независимо от того, предусмотрена ли законом такая возможность применительно к конкретной ситуации или нет. Под убытками согласно пункту 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Убытки представляют собой негативные имущественные последствия, возникающие у лица вследствие нарушения его личного неимущественного или имущественного права. Реализация такого способа защиты, как возмещение убытков, предполагает применение к правонарушителю имущественных санкций, а потому возможна лишь при наличии общих условий гражданско-правовой ответственности: совершение противоправного действия (бездействие), возникновение у потерпевшего убытков, причинно-следственная связь между действиями и его последствиями и вина правонарушителя. Таким образом, в предмет доказывания по настоящему делу входит установление следующих обстоятельств: противоправность действий (бездействия) должника; наличие и размер понесенного ущерба; причинно-следственная связь между действиями (бездействием) должника и возникшими убытками. Кредитором заявлено требование о взыскании с должника ущерба в размере 58 856 рублей. Как следует из материалов дела, 17.11.2015 Цыганков Ю.А. обратился в общество с ограниченной ответственностью «УК «Жилбытсервис» с заявлением о принятии мер по устранению аварии, возникшей в связи с порывом теплосети и трубы в подвальном помещении дома, и возмещению ущерба, причиненного квартире. Согласно комиссионному акту от 16.11.2015 проведения плановых/внеплановых мероприятий по осмотру жилого фонда на вводном трубопроводе произошел порыв у стены жилого дома, в результате чего произошло запаривание элеваторного узла и мест общего пользования. Для устранения аварийной ситуации сотрудники АО «КТТК» произвели раскопки у стены жилого дома и совместно с работниками общества с ограниченной ответственностью «УК «Жилбытсервис» произвели замену части вводного трубопровода, на котором образовался порыв. Факт порыва трассы теплоснабжения дома №103 по ул. Кутузова 13.11.2015 подтверждается выпиской из дежурного журнала общества с ограниченной ответственностью «Аварийно-диспетчерская служба» от 17.11.2015 о поступившей заявке и выезде ремонтной бригады. Порыв трассы своевременно ликвидирован не был и пар из поврежденной трассы продолжал поступать в квартиру №7 в доме №103 по ул. Кутузова до 16.11.2015, что подтверждается выписками из дежурного журнала общества с ограниченной ответственностью «Аварийно-диспетчерская служба» от 17.11.2015. В целях определения виновного лица в причинении ущерба жилому помещению заявителя судом первой инстанции запрашивались доказательства разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности тепловых сетей, на которых произошла авария. Заинтересованное лицо – акционерное общество «Красноярская теплотранспортная компания» в отзыве пояснило, что акционерное общество «Красноярская теплотранспортная компания» осуществляет поставку теплоносителя до границы раздела с организацией, обслуживающей многоквартирный дом, границей которой является наружная стена здания в соответствии с распоряжением Администрации г. Красноярска от 27.03.2009 №219-ж «Об установлении внешних границ инженерных коммуникаций». В соответствии с п. 5.1 Правил пользования электрической и тепловой энергией – граница обслуживания тепловых сетей устанавливается по договоренности между заинтересованными организациями, определяется их балансовой принадлежностью и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности теплосетей и эксплуатационной ответственности сторон. В силу пункта 8 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 №491, внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-телекоммуникационных сетей, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, является внешняя граница стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, если иное не установлено соглашением собственников помещений с исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом. Таким образом, по смыслу приведенных норм права, граница балансовой принадлежности, по общему правилу, устанавливается по внешней стене жилого многоквартирного дома, а граница эксплуатационной ответственности, если стороны не договорились об ином, - по границе балансовой принадлежности. Согласно акту разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности тепловых сетей от 21.03.2005, к эксплуатационной ответственности теплоснабжающей организации относятся теплосети, проходящие через ТК 07130403, от наружной стены ТК 07130403 до наружной стены жилого дома №103 по ул. Кутузова. Тепловые сети от наружных стен зданий, проходящие по подвалу, элеваторные узлы, внутренние системы отопления и системы горячего водоснабжения зданий по адресу: ул. Кутузова, 103, относятся к ответственности потребителя. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в редакции от 28.12.2013, действовавшей на дату порыва) собственники и иные законные владельцы централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, нецентрализованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и их отдельных объектов, организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, принимают меры по обеспечению безопасности таких систем и их отдельных объектов, направленные на их защиту от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций. Многоквартирный жилой дом является сложным объектом и включает в свой состав как помещения, находящиеся в собственности отдельных лиц, так и общее имущество, которое в соответствии со статьей 36 Жилищного кодекса Российской Федерации принадлежит на праве общей долевой собственности всем собственникам помещений в многоквартирном доме. Частью 1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. Судом первой инстанции установлено, что жилой дом по адресу: г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 103, находится в управлении должника – общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Жилбытсервис». В силу подпункта «а» пункта 2 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 №491, в состав имущества включаются: а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование. Согласно пункту 10 вышеуказанных Правил общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в состоянии, обеспечивающем соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества. Таким образом, в случае, если управление многоквартирным домом осуществляется управляющей организацией и залив (запаривание) квартиры произошло вследствие ненадлежащего состояния какого-либо оборудования, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, ответственность за ущерб, причиненный заливом квартиры, в данном случае законом возлагается на организацию, осуществляющую управление многоквартирным жилым домом. Заинтересованным лицом представлены выписки из оперативного журнала акционерного общества «Красноярская теплотранспортная компания», согласно которым 13.11.2015 поступила заявка о том, что запаривает дом по адресу: ул. Кутузова, 103; 13.11.2015, 14.11.2015 был осуществлен выезд отдельной выездной бригады акционерного общества «Красноярская теплотранспортная компания» для проверки теплотрассы. По результатам проверки порыва выявлено не было, был выявлен свищ в стене жилого дома №103 по ул. Кутузова и запаривание подвала. Таким образом, суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что повреждение трубопровода произошло в пределах подвального помещения жилого дома по вышеуказанному адресу, который в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности тепловых сетей от 21.03.2005 принадлежит и находится в зоне эксплуатационной ответственности должника – общества с ограниченной ответственностью «УК Жилбытсервис». Указанные обстоятельства должником документально не опровергнуты. В результате аварии и поступления пара квартире №7 в доме №103 по ул. Кутузова был причинен существенный ущерб, что подтверждается актом от 27.11.2015, составленным инженером ОТН общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Жилбытсервис» Бейтерович А.С., представителем производственного участка №2 Пивоваровой А.В. Размер причиненного ущерба в сумме 58 856 рублей установлен в ходе оценки, оформленной отчетами об оценке рыночной стоимости возмещения ущерба от 30.12.2015 №208 и от 27.01.2016 №208. Контррасчет стоимости причиненного ущерба, доказательства неверного определения (завышения) размера ущерба должником в материалы дела не представлены, заключения оценщика должником не оспорены. При таких обстоятельствах кредитором доказан факт причинения ущерба и размер заявленных им убытков в общей сумме 58 856 рублей. Кредитором заявлено требование о взыскании с должника морального вреда в размере 10 000 рублей. Согласно части 1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. Правительство Российской Федерации устанавливает стандарты и правила деятельности по управлению многоквартирными домами. В силу положений пункта 1 части 1.1 указанной нормы права, надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о техническом регулировании, пожарной безопасности, защите прав потребителей, и должно обеспечивать соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома. В соответствии с преамбулой Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» указанный Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при передаче товаров (выполнении работ, оказании услуг). При этом потребителем является гражданин, не только заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, но и имеющий намерение заказать или приобрести такие товары (работы, услуги). Как разъяснено в пункте 7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», законодательством о защите прав потребителей не регулируются отношения граждан с товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами, жилищными накопительными кооперативами, садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан, если эти отношения возникают в связи с членством граждан в этих организациях. На отношения по поводу предоставления этими организациями гражданам, в том числе и членам этих организаций, платных услуг (работ) Закон о защите прав потребителей распространяется. Граждане - собственники помещений в многоквартирном доме, находящемся в управлении жилищно-строительного кооператива, являются потребителями жилищно-коммунальных услуг, которые предоставляются им за плату (часть 2 статьи 154 ЖК РФ). В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 4 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору. В соответствии со статьей 15 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков. В соответствии с пунктом 45 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя. Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки. Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости. Из материалов дела следует и судом первой инстанции установлено, что в связи с заливом квартиры, порчей имущества, переживаниями в результате значительных повреждений квартиры, длительным затоплением и не принятием мер управляющей компанией к их устранению, жена заявителя Мусорина Ольга Викторовна, проживающая по указанному адресу, была вынуждена обратиться в службу скорой медицинской помощи, дети Мусориной О.В., также проживающие совместно с ней и заявителем, были вынуждены ночевать в помещении сторожки на автомобильной стоянке. В результате того, что одежда намокла дочь Мусориной О.В. Мусорина В.И., ученица 3-го класса была вынуждена пропустить учебные занятия. Данные обстоятельства причинили семье заявителя моральные и физические страдания. Моральный ущерб заявитель оценил в 10 000 рублей. Установив факт нарушения прав кредитора как потребителя, учитывая характер причиненных кредитору нравственных страданий, принцип разумности и справедливости, суд первой инстанции взыскал с должника в пользу кредитора компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей. Эти выводы мотивированы, подтверждены доказательствами, имеющимися в материалах дела и приведенными в определении суда. При определении размера компенсации морального вреда судом первой инстанции были учтены все заслуживающие внимания обстоятельства, а именно, характер и степень причиненных истцу и его семье нравственных и физических страданий, жизненные обстоятельства, в которых оказался истец, малолетний возраст его ребенка, имущественное положение стороны, а также требования разумности и справедливости, и определена сумма, подлежащая взысканию с общества, в общем размере 10 000 рублей. Каких-либо оснований для снижения взысканной суммы судебная коллегия не усматривает. В обоснование доводов жалобы о необходимости снижения размера компенсации морального вреда заявитель жалобы конкретных обстоятельств не указывает. Кредитором также заявлено о взыскании судебных расходов по оплате услуг оценщика в размере 5 800 рублей и услуг представителя в размере 20 000 рублей. Согласно части 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах. Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 10 Постановления от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» (далее - постановления Пленума ВС РФ от 21.01.2016 №1) разъяснил, что лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемом в суде с его участием. Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных издержек. В обоснование несения судебных расходов в материалы дела представлены: договор на проведение оценки от 21.01.2016 № 213; договор об оказании юридических услуг от 02.02.2016, заключенный между Цыганковым Ю.А. (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Единый центр» (исполнитель). Факт несения заявителем судебных расходов по настоящему делу подтвержден представленными в материалы дела квитанцией к приходному кассовому ордеру от 22.12.2015 № 206 на сумму 4 300 рублей с основанием: «Оплата услуг по договору № 206 на проведение оценки от 22.12.2015», кассовый чек от 27.01.2016 на сумму 1 500 рублей; квитанцией от 26.08.2016 к приходному кассовому ордеру № 26664 на сумму 20 000 рублей с основанием: «№ КРАС_км-21378-ЖКХ_СПОР от 26.08.2016». Заявителем также представлены отчеты об оценке рыночной стоимости возмещения ущерба №208. Представленные в материалы дела акты об оценке напрямую связаны с определением размера ущерба, предъявленного ко взысканию в рамках настоящего дела, то есть указанные издержки кредитора на оплату услуг оценщика обладают признаком относимости к данному делу. Судом первой инстанции установлено, что представитель кредитора – Лукьянов И.Н., являлся и участвовал в судебных заседаниях от лица кредитора 27.12.2016 (был допущен в качестве слушателя в связи с отсутствием в доверенности специальных полномочий на участие в делах о банкротстве); 18.01.2017 (был допущен в качестве слушателя в связи с отсутствием в доверенности специальных полномочий на участие в делах о банкротстве); 09.03.2017 и 29.03.2017 (допущен к участию в деле в качестве представителя заявителя по устному ходатайству заявителя). Проанализировав объем оказанных представителем услуг, принимая во внимание характер и сложность спора, продолжительность рассмотрения дела, критерии разумности и справедливости, в целях соблюдения баланса интересов лиц, участвующих в деле, а также учитывая требования статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о взыскании судебных расходов со стороны, суд первой инстанции пришел к выводу, что требования заявителя в части взыскания судебных расходов являются обоснованными в размере в размере 25 800 рублей. В апелляционной жалобе заявитель указал, что судебные расходы в размере 20 000 рублей взысканы в завышенном размере. Вместе с тем, при оценке разумности заявленной суммы судебных расходов арбитражный суд исходит из правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 07.02.2006 № 12088/05, согласно которой при определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителя принимаются во внимание: относимость расходов к делу; объем и сложность выполненной работы; время, которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; сложившаяся в данном регионе стоимость на сходные услуги с учетом квалификации лиц, оказывающих услуги; имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке юридических услуг; продолжительность рассмотрения дела; другие обстоятельства, свидетельствующие о разумности этих расходов. Судом первой инстанции не нарушен основной принцип, подлежащий обеспечению судом при взыскании судебных расходов и установленный законодателем, а именно критерий разумного характера таких расходов, соблюдение которого проверяется судом на основе следующего: фактического характера расходов; пропорционального и соразмерного характера расходов; исключения по инициативе суда нарушения публичного порядка в виде взыскания явно несоразмерных судебных расходов; экономного характера расходов; их соответствия существующему уровню цен; возмещения расходов за фактически оказанные услуги; возмещения расходов за качественно оказанные услуги; возмещения расходов исходя из продолжительности разбирательства, с учетом сложности дела, при состязательной процедуре. Критерий разумности, используемый при определении суммы расходов на оплату услуг представителя, понесенных лицом, в пользу которого принят судебный акт (пункт 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), является оценочным. Для установления разумности подобных расходов суд оценивает их соразмерность применительно к условиям договора на оказание услуг по представлению интересов участвующего в деле лица и характера услуг, оказанных в рамках этого договора, их необходимости и разумности для целей восстановления нарушенного права, а также учитывает размер удовлетворенных требований, количество судебных заседаний и сложность рассматриваемого дела. Учитывая, что разумные пределы расходов являются оценочной категорией, четкие критерии их определения применительно к тем или иным категориям дел не предусматриваются. В каждом конкретном случае суд вправе определить такие пределы с учетом обстоятельств дела, сложности и продолжительности судебного разбирательства, сложившегося в данной местности уровня оплаты услуг адвокатов по представлению интересов доверителей в арбитражном процессе. Заявитель апелляционной жалобы в обоснование доводов апелляционной жалобы каких-либо доказательств, подтверждающих объективный размер стоимости соответствующих услуг на рынке юридических услуг, в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил. Устанавливая требования разумности понесенных расходов, часть 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не устанавливает конкретных пределов расходов лица, участвующего в деле, на оплату услуг представителя и оставляет решение вопроса о взыскании конкретной суммы на усмотрение суда, который, в свою очередь, принимает во внимание нормы расходов на служебные командировки установленные правовыми актами; стоимость экономных транспортных услуг; время, которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; сложившуюся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов; имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке юридических услуг; продолжительность рассмотрения и сложность дела, а также иные обстоятельства. Законодательством Российской Федерации установлен принцип свободы в заключении договоров, в том числе и на оказание юридических услуг. При этом гонорар представителя зависит от многих факторов, а сумма вознаграждения не может быть ограничена минимально установленными ставками на определенные виды услуг. Таким образом, лицо, участвующее в деле, вправе заключить договор с представителем на любую сумму. В то же время, при отнесении судебных издержек на другую сторону по делу, суд оценивает их разумность и обоснованность в целях соблюдения баланса интересов лиц, участвующих в деле. В силу принципа состязательности (статья 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий. Следовательно, непредставление лицом, участвующим в деле, в обоснование своих требований и возражений достаточных доказательств может повлечь неблагоприятный для данного лица исход рассмотрения спора (заявления, ходатайства). Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Определении от 21.12.2004 № 454-О, реализация судом права по уменьшению суммы расходов возможна лишь в том случае, если он признает эти расходы чрезмерными в силу конкретных обстоятельств дела. Вынося мотивированное решение об изменении размера сумм, взыскиваемых в возмещение соответствующих расходов, суды не вправе уменьшать его произвольно. Суды не вправе произвольно уменьшать размеры сумм, взыскиваемых в возмещение судебных расходов, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов. Данная правовая позиция изложена в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.03.2012 № 16067/11. Судом апелляционной инстанции установлено, что о чрезмерности заявленной ко взысканию суммы судебных расходов при рассмотрении дела в суде первой инстанции должник не заявил, доказательств, подтверждающих чрезмерность в материалы дела не представил. С учетом изложенного, у суда первой инстанции отсутствовали основания для уменьшения заявленной суммы судебных расходов. Таким образом, повторно исследовав и оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные сторонами доказательства с учетом объема выполненных работ, оценив продолжительность, сложность и характер спора, сложившуюся в регионе стоимость оплаты юридических услуг; учитывая отсутствие заявленных возражений о чрезмерности взыскиваемой суммы судебных расходов; следуя правилу разумности при определении размера возмещения судебных расходов суд апелляционной инстанции приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявления о взыскании судебных расходов в полном объеме. На основании пункта 6 статьи 13 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Согласно пункту 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона). При удовлетворении судом требований, заявленных общественными объединениями потребителей (их ассоциациями, союзами) или органами местного самоуправления в защиту прав и законных интересов конкретного потребителя, пятьдесят процентов определенной судом суммы штрафа взыскивается в пользу указанных объединений или органов независимо от того, заявлялось ли ими такое требование. С учетом изложенного, судом первой инстанции правомерно удовлетворено заявление Цыганкова Юрия Анатольевича о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Жилбытсервис» в пользу Цыганкова Юрия Анатольевича 94 656 рублей основного долга, в том числе 58 856 рублей ущерба, 10 000 рублей морального вреда, 25 800 рублей судебных расходов, а также 47 328 рублей штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. Оснований к отмене либо изменению определения суда первой инстанции и удовлетворению апелляционной жалобы суд апелляционной инстанции не усматривает. Согласно положениям Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подпункта 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, уплата государственной пошлины в случае подачи апелляционных жалоб на определения, не указанные в приведенном подпункте статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, не предусмотрена. Руководствуясь статьями 268, 269, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный апелляционный суд определение Арбитражного суда Красноярского края от 05 апреля 2017 года по делу № А33-13849/2015к87 оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа через арбитражный суд, принявший определение. Председательствующий Л.Е. Споткай Судьи: А.Н. Бабенко Ю.В. Хабибулина Суд:3 ААС (Третий арбитражный апелляционный суд) (подробнее)Истцы:ОАО "Красноярская теплотранспортная компания" (подробнее)Ответчики:ООО "Управляющая Компания "ЖИЛБЫТСЕРВИС"" (подробнее)Иные лица:АО АКБ "Международный финансовый клуб" (подробнее)АО Енисейская ТГК (ТКГ-13) (подробнее) МП г. Красноярска "МКУ Красноярска" (подробнее) МП г. Красноярска МУК Красноярска (подробнее) МП МУК Красноярская (подробнее) МП Муниципальная управляющая компания красноярская (подробнее) МП "Муниципальная управляющая компания Красноярская" (подробнее) МУ МВД Красноярское (подробнее) ООО "Аварийно-техническая служба" (подробнее) ООО Аварийно-техническая служба (подробнее) ООО Агро-лига (подробнее) ООО Красноярские лифты (подробнее) ООО УК Суперстрой (подробнее) ООО "Экспертное кадастровое агентство" (подробнее) ПАО "Красноярскэнергосбыт" (подробнее) ПАО СКБ-Банк (подробнее) СуперСтрой (подробнее) Последние документы по делу:Судебная практика по:Упущенная выгодаСудебная практика по применению норм ст. 15, 393 ГК РФ Возмещение убытков Судебная практика по применению нормы ст. 15 ГК РФ |