Постановление от 18 февраля 2018 г. по делу № А41-52529/2017ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru Дело № А41-52529/17 19 февраля 2018 года г. Москва Резолютивная часть постановления объявлена 13 февраля 2018 года Постановление изготовлено в полном объеме 19 февраля 2018 года Десятый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Ханашевича С.К., судей Игнахиной М.В., Миришова Э.С., при ведении протокола судебного заседания: ФИО1, при участии в заседании: от истца, общества с ограниченной ответственностью "ВИЛКОМ" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>): представитель не явился, извещен, от ответчика, общества с ограниченной ответственностью "ЕвроГеоПроект" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>): представитель не явился, извещен, рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ЕвроГеоПроект" на решение Арбитражного суда Московской области от 01 ноября 2017 года по делу № А41-52529/17, принятое судьей Кулматовым Т.Ш., по иску общества с ограниченной ответственностью "ВИЛКОМ" к обществу с ограниченной ответственностью "ЕвроГеоПроект" о взыскании денежных средств, общество с ограниченной ответственностью "ВИЛКОМ" (далее - ООО "ВИЛКОМ", истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ЕвроГеоПроект" (далее - ООО "ЕвроГеоПроект", ответчик) о взыскании неустойки по контракту от 15.10.2014 в размере 103 072 руб. 40 коп. (т.1 л.д. 2-3). Решением Арбитражного суда Московской области от 01.11.2017 по делу № А41-52529/17 требования ООО "ВИЛКОМ" удовлетворены в полном объеме (т. 1 л.д. 132-134). Не согласившись с решением суда, ООО "ЕвроГеоПроект" обратилось в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, полагая, что обжалуемый судебный акт подлежит отмене в связи с несоответствием выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела, а также нарушением норм материального и процессуального права. Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции судебного акта проверены арбитражным апелляционным судом в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). Дело рассмотрено в соответствии со статьями 121-123, 156 АПК РФ в отсутствие представителей сторон, извещенных надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в том числе, публично, путем размещения информации в картотеке арбитражных дел http://kad.arbitr.ru. Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, изучив доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд не находит оснований для изменения или отмены обжалуемого судебного акта в силу следующего. Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, 15.10.2014 между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключен контракт № СП-43-2014-130 на выполнение работ и услуг по отводу земельных участков для выполнения строительно-монтажных работ на объекте ОАО «Связьтранснефть»: ВОЛП на участке УС Самара РНУ – УС Комсомолец. Строительство» (т. 1 л.д. 35-54). Пунктом 18.2 контракта предусмотрено, что подрядчик обязан представить безусловную и безотзывную банковскую гарантию выполнения условий контракта банка-гаранта, указанного в п. 18.4 контракта, на сумму в размере 10% от контрактной цены, в срок, не позднее 20 рабочих дней с даты подписания контракта. Пунктом 20.1.9 контракта предусмотрена ответственность подрядчика уплатить заказчику неустойку в размере 0,05% от контрактной цены за каждый день просрочки, но не более 2,5% от контрактной цены, в случае нарушения п. 18.2 контракта. Согласно п. 3.1 контракта, контрактная цена составляет 4 122 896 руб. 13 коп. Из искового заявления следует, что ответчик в установленный срок банковскую гарантию, предусмотренную п. 18.2 контракта, не представил. Согласно расчету истца, за период с 27.11.2014 по 29.03.2017 (854 дня) размер неустойки составил 1 760 476 руб. 65 коп. Максимальная сумма неустойки 2,5% от цены контракта составляет 103 072 руб. 40 коп. Поскольку в добровольном порядке ответчик начисленную неустойку не уплатил, истец обратился в суд с настоящим иском. Арбитражный апелляционный суд согласен с выводами суда первой инстанции, в связи с чем полагает, что оснований для отмены принятого по делу решения не имеется. Правоотношения, сложившиеся между сторонами на основании контракта № СП-43-2014-130 от 15.10.2014, подлежат регулированию общими нормами Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) об обязательствах и специальными нормами, содержащимися в главе 37, 39 ГК РФ. В соответствии со ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. В силу п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором. Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Пунктом 18.2 контракта предусмотрено, что подрядчик обязан представить безусловную и безотзывную банковскую гарантию выполнения условий контракта банка-гаранта, указанного в п. 18.4 контракта, на сумму в размере 10% от контрактной цены, в срок, не позднее 20 рабочих дней с даты подписания контракта. Пунктом 20.1.9 контракта предусмотрена ответственность подрядчика уплатить заказчику неустойку в размере 0,05% от контрактной цены за каждый день просрочки, но не более 2,5% от контрактной цены, в случае нарушения п. 18.2 контракта. За нарушение сроков предоставления банковской гарантии истец, руководствуясь 20.1.9 контракта, начислил ответчику неустойку в размере 103 072 руб. 40 коп. Произведенный истцом расчет неустойки проверен судом апелляционной инстанции и признан верным. Контррасчет ответчиком не представлен. Поскольку материалами дела подтвержден факт ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по предоставлению банковской гарантии, требование истца о взыскании неустойки является обоснованным и правомерно удовлетворено судом первой инстанции в заявленном размере. Доводы ответчика о том, что между сторонами было достигнуто соглашение об исключении п. 18.2 контракта, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными. Из п. 1 ст. 452 ГК РФ следует, что соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев не вытекает иное. Согласно п. 25.1 контракта все изменения и дополнения к контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. Доказательств внесения сторонами изменений в п. 18.2 контракта в материалах дела не имеется. Доводы ответчика о том, непредставление истцом претензий по представлению банковской гарантии в течение полутора лет, можно квалифицировать как злоупотребление правом, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными, поскольку в п. 81 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" разъяснено, что непредъявление кредитором в течение длительного времени после наступления срока исполнения обязательства требования о взыскании основного долга само по себе не может расцениваться как содействие увеличению размера неустойки. Довод ответчика относительно необоснованного отказа суда первой инстанции в привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, ОАО «Связьтранснефть» в интересах которого, как указывает ответчик, выполнялись спорные работы, отклоняется судом апелляционной инстанции. Согласно ч. 1 ст. 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда. Доказательств, свидетельствующих о том, что принятый по настоящему делу судебный акт может повлиять на права или обязанности ОАО «Связьтранснефть» по отношению к одной из сторон, ответчиком не представлено. ОАО «Связьтранснефть» не являются участниками рассматриваемых правоотношений. То обстоятельство, что, как указывает ответчик, спорные работы выполнялись в интересах ОАО «Связьтранснефть» само по себе не является достаточным для вывода о наличии оснований для его привлечения к участию деле. Довод заявителя о необоснованном отказе суда первой инстанции в удовлетворении ходатайства ООО "ЕвроГеоПроект" об истребовании дополнительных доказательств, отклоняется судом апелляционной инстанции. Согласно пункту 4 статьи 66 АПК РФ арбитражный суд вправе истребовать доказательство от лица, у которого оно находится, по ходатайству лица, участвующего в деле и не имеющего возможности самостоятельно получить это доказательство. При этом суд учитывает, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, и вправе отказать в удовлетворении такого ходатайства. В настоящем случае суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о возможности рассмотреть дело на основании имеющихся в деле доказательств. С учетом предмета заявленных требований и круга обстоятельств, подлежащих исследованию, а также иных представленных в материалы дела доказательств, оснований для удовлетворения указанного ходатайства у суда первой инстанции не имелось. Доводы ответчика о том, истцом не соблюден претензионный порядок урегулирования спора, отклоняются судом апелляционной инстанции. По смыслу пункта 8 части 2 статьи 125, части 7 статьи 126, пункта 2 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации претензионный порядок урегулирования спора в судебной практике рассматривается в качестве способа, позволяющего добровольно без дополнительных расходов на уплату госпошлины со значительным сокращением времени восстановить нарушенные права и законные интересы. Такой порядок урегулирования спора направлен на его оперативное разрешение и служит дополнительной гарантией защиты прав. Несоблюдение такого порядка не может являться безусловным основанием для оставления иска без рассмотрения, так как такое решение может привести к необоснованному затягиванию разрешения возникшего спора и ущемлению прав одной из его сторон (пункт 4 раздела II "Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4", утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.12.2015), как это усматривается из материалов по настоящему делу. Из материалов дела следует, что правовая позиция ответчика по существу предъявленных требований не свидетельствуют о возможности достижения цели урегулирования спора без обращения в суд. В поведении ответчика не усматривается намерения урегулировать возникший спор во внесудебном порядке. Поэтому оставление иска без рассмотрения в данном конкретном случае приведет только к необоснованному затягиванию разрешения возникшего спора. При указанных обстоятельствах у суда первой инстанции не имелось оснований для оставления искового заявления без рассмотрения. Доводы ответчика о немотивированном отклонении судом его ходатайства об объединении дел в одно производство (т. 1 л.д. 93-95), отклоняются судом апелляционной инстанции. Согласно части 2 статьи 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд первой инстанции вправе объединить несколько однородных дел, в которых участвуют одни и те же лица, в одно производство для совместного рассмотрения. В части 2.1 названной статьи предусмотрено, что арбитражный суд первой инстанции, установив, что в его производстве имеются несколько дел, связанных между собой по основаниям возникновения заявленных требований и (или) представленным доказательствам, а также в иных случаях возникновения риска принятия противоречащих друг другу судебных актов, по собственной инициативе или по ходатайству лица, участвующего в деле, объединяет эти дела в одно производство для их совместного рассмотрения. Из приведенных норм следует, что объединение дел в одно производство преследует цель процессуальной экономии и ускорения рассмотрения возникшего спора, а также предотвращения риска принятия противоречащих друг другу судебных актов. При этом объединение в одно производство для совместного рассмотрения однородных дел с одинаковым кругом участвующих в них лиц является правом, а не обязанностью суда. Кроме того, для решения вопроса об объединении дел в одно производство арбитражный суд первой инстанции должен располагать доказательствами наличия оснований, предусмотренных вышеприведенной нормы закона. Объединение дел в одно производство допустимо в тех случаях, когда по характеру требований, их взаимосвязи, наличию общих доказательств будет выявлена возможность более быстрого и правильного разрешения спора. При разрешении ходатайств об объединении дел в одно производство для совместного рассмотрения суд должен руководствоваться принципом целесообразности для выполнения задач арбитражного судопроизводства, перечисленных в статье 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Проанализировав требования, изложенные в настоящем исковом заявлении и заявленные в рамках дел, указанных ответчиком, с учетом характера спора, предмета и оснований их возникновения, и состава лиц, участвующих в указанных делах, арбитражный апелляционный суд полагает правильным вывод суда первой инстанции об отсутствии оснований для объединения указанных ответчиком дел в одно производство для совместного рассмотрения, принимая во внимание, что объединение указанных дел в силу ч. 8 ст. 130 АПК РФ в данном случае увеличит срок рассмотрения этих дел, следовательно, совместное рассмотрение указанных дел не направлено на более быстрое и правильное рассмотрение спора. Таким образом, доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены состоявшегося решения. Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено. Оснований для отмены обжалуемого судебного акта не имеется. Учитывая вышеизложенное, руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решение Арбитражного суда Московской области от 01.11.2017 года по делу № А41-52529/17 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Московского округа в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через суд первой инстанции. Председательствующий С.К. Ханашевич Судьи М.В. Игнахина Э.С. Миришов Суд:10 ААС (Десятый арбитражный апелляционный суд) (подробнее)Истцы:ООО "ВИЛКОМ" (подробнее)Ответчики:ООО "ЕВРОГЕОПРОЕКТ" (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:По договору подрядаСудебная практика по применению норм ст. 702, 703 ГК РФ
|