Постановление от 18 июля 2024 г. по делу № А41-623/2022ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru 10АП-11998/2024 Дело № А41-623/22 18 июля 2024 года г. Москва Резолютивная часть постановления объявлена 16 июля 2024 года Постановление изготовлено в полном объеме 18 июля 2024 года Десятый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Муриной В.А., судей Семикина Д.С., Терешина А.В., при ведении протокола судебного заседания: ФИО1, при участии в заседании: от ФИО2: ФИО3 по доверенности от 20.08.23, от иных участвующих в деле лиц: не явились, извещены, рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу финансового управляющего ФИО4 – ФИО5 на определение Арбитражного суда Московской области от 21 мая 2024 года по делу №А41-623/22, решением Арбитражного суда Московской области от 10.11.2022 ФИО4 признан несостоятельным (банкротом), в отношении его введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим утверждена ФИО5, о чем опубликованы сведения в газете «Коммерсантъ» №215(7416) от 19.11.2022. Финансовый управляющий обратился в суд с заявлением о признании недействительными перечисления должника в пользу ФИО2 в общем размере 358 800 руб., применении последствий недействительности сделок (с учетом уточнений, принятых в порядке ст. 49 АПК РФ). Определением Арбитражного суда Московской области от 21 мая 2024 года в удовлетворении заявленных требований отказано. Не согласившись с принятым судебным актом, финансовый управляющий обратился в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение суда первой инстанции отменить, ссылаясь на неполное выяснение судом обстоятельств, имеющих значение для дела. Апелляционная жалоба рассмотрена в соответствии с нормами статей 121 - 123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в том числе публично, путем размещения информации на официальном сайте "Электронное правосудие" www.kad.arbitr.ru. Законность и обоснованность определения суда первой инстанции проверены арбитражным апелляционным судом в соответствии со статьями 223, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела доказательства, изучив доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд приходит к выводу об отсутствии оснований для отмены обжалуемого судебного акта. Согласно статье 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными Законом о банкротстве. Отношения, связанные с банкротством граждан, регулируются главой X Закона о банкротстве, а в случае отсутствия в ней каких-либо положений - главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI указанного Закона (п. 1 ст. 213.1 Закона о банкротстве). Из материалов дела следует, что должником в пользу ФИО2 в период с 20.05.19 по 09.08.20 совершены перечисления денежных средств на общую сумму 358 800 рублей. Полагая, что перечисления являются недействительными на основании п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, ст. ст. 10, 168 ГК РФ, финансовый управляющий обратился в суд с настоящим заявлением (с учетом принятых судом уточнений в порядке ст.49 АПК РФ). Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции пришел к выводу о недоказанности управляющим совокупности обстоятельств, позволяющих признать спорные перечисления недействительными по заявленным основаниям. Апелляционная коллегия считает выводы суда первой инстанции законными и обоснованными, доводы апелляционной жалобы подлежащими отклонению. В силу пункта 1 статьи 213.32 Закона о банкротстве заявление об оспаривании сделки должника-гражданина по основаниям, предусмотренным статьей 61.2 или 61.3 настоящего Федерального закона, может быть подано финансовым управляющим по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов, а также конкурсным кредитором или уполномоченным органом, если размер его кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, составляет более десяти процентов общего размера кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, не считая размера требований кредитора, в отношении которого сделка оспаривается, и его заинтересованных лиц. В соответствии с пунктом 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с ГК РФ, а также по основаниям и в порядке, установленным Законом о банкротстве. Согласно статье 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в настоящем Федеральном законе. С учетом даты возбуждения производства по делу о банкротстве должника (17.01.22) спорные платежи (20.05.2019 по 09.08.2020) подпадают под период подозрительности, установленный п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве. Пунктом 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве предусмотрено, что сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии одного из условий, указанных в абзацах 3 - 5 данного пункта, в частности, в случае, если стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок. Под неплатежеспособностью должника понимается прекращение последним исполнения части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. При этом недостаточность денежных средств предполагается, если не доказано иное (статья 2 Закона о банкротстве). Как следует из разъяснений, изложенные в пунктах 5 - 7 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - постановление Пленума N 63), для признания сделки недействительной по основанию, предусмотренному пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств: сделка совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов; в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов; другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки. В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию. При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца 32 статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества. Применительно к рассматриваемому обособленному спору доказыванию подлежат следующие обстоятельства: заключение должником оспариваемой сделки с заинтересованным лицом и факт причинения либо возможного причинения вреда в результате заключения сделки должнику и (или) его кредиторам. Как следует из отзыва ответчика, денежные средства, перечисляемые в его пользу должником, являлись возвратом займа (243 000 руб., которые были выданы должнику наличными), а также компенсацией убытков ответчика от потери процентов по вкладу в связи с досрочным снятием суммы в 2 000 000 руб., которую ФИО2 перевел должнику (115 800 руб.). Ответчик в подтверждение финансовой возможности выдать наличные представил в материалы спора справку АО «АЛЬФА-БАНК» по своему счету, из которой следует, что ответчик снимал наличные средства в сумме 2 000 долларов США и 51 500 рублей в юридически значимый период 2020 г. Должник, в свою очередь, вернул ответчику 09.08.2020 полученные заемные наличные средства и компенсировал курсовую разницу. В соответствии с п. 3 ст. 19 Закона о банкротстве заинтересованными лицами по отношению к должнику-гражданину признаются его супруг, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, сестры, братья и их родственники по нисходящей линии, родители, дети, сестры и братья супруга. Согласно п. 2 ст. 19 Закона о банкротстве заинтересованными лицами по отношению к должнику - юридическому лицу признаются также руководитель должника, а также лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления должника, главный бухгалтер (бухгалтер) должника, в том числе указанные лица, освобожденные от своих обязанностей в течение года до момента возбуждения производства по делу о банкротстве или до даты назначения временной администрации финансовой организации (в зависимости от того, какая дата наступила ранее), либо лицо, имеющее или имевшее в течение указанного периода возможность определять действия должника; лица, находящиеся с физическими лицами, указанными выше, в отношениях, определенных пунктом 3 ст. 19 Закона о банкротстве. В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135- ФЗ «О защите конкуренции» группой лиц признается совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, соответствующих одному или нескольким признакам из следующих признаков: 1) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе(товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества(товарищества, хозяйственного партнерства); 2) юридическое лицо и осуществляющие функции единоличного исполнительного органа этого юридического лица физическое лицо или юридическое лицо; 8) лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 7 настоящей части признаку входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 7 настоящей части признаку. Согласно статье 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Аффилированными лицами юридического лица являются: - член его совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа; - лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо; - лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица; - юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица. В соответствии с правовой позицией, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2016 № 308-ЭС16-1475, доказывание в деле о банкротстве факта общности экономических интересов допустимо не только через подтверждение аффилированности юридической (в частности, принадлежность лиц к одной группе компаний через корпоративное участие), но и фактической. Второй из названных механизмов по смыслу абз. 26 ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» не исключает доказывания заинтересованности даже в тех случаях, когда структура корпоративного участия и управления искусственно позволяет избежать формального критерия группы лиц, однако сохраняется возможность оказывать влияние на принятие решений в сфере ведения предпринимательской деятельности. О наличии такого рода аффилированности может свидетельствовать поведение лиц в хозяйственном обороте, в частности, заключение между собой сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка. ФИО2 и ФИО4 являются участниками ООО «НВК», ООО «Рассвет», ООО «Радитекс», ООО «Фермекс». Также ФИО2 и ФИО4 в один период времени входили в Совет Директоров ПАО «ТНС ЭНЕРГО ВОРОНЕЖ». На основании изложенного, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии фактической аффилированности между должником и ответчиком. Между тем, установление только факта аффилированности недостаточно для признания сделки недействительной. Аффилированность должника и ответчика не является безусловным основанием полагать, что платежи совершены с целью причинения вреда кредиторам в отсутствие каких-либо правоотношений. Цель причинения вреда в случае установления факта аффилированности предполагается, однако, данная презумпция является опровержимой. Суд первой инстанции указал, что позиция финансового управляющего о наличии цели причинения вреда имущественным правам кредиторов при совершении спорных платежей опровергается представленными в материалы дела доказательствами. Судом установлено, что изначально финансовым управляющим оспаривались перечисления на общую сумму 3 258 000 руб. Однако с учетом установленных обстоятельств, а именно установления факта перечисления денежных средств ФИО2 должнику, которые в последующем ФИО4 оспариваемыми платежами возвращались ответчику, финансовый управляющий уточнил заявленные требования. Так, судом установлены заемные взаимоотношения между сторонами, в рамках которых должник осуществлял возврат денежных средств ответчику. Денежные средства в размере 243 000 руб. были переданы ФИО4 наличными, доказательства наличия финансовой возможности со стороны ФИО2 представлены. Денежные средства в размере 115 800 руб. являлись компенсацией убытков ответчика от потери процентов по вкладу в связи с досрочным снятием суммы в 2 000 000 руб., которую ФИО2 перевел должнику, о чем между сторонами была достигнута соответствующая договоренность. В рамках дела о банкротстве суд не может ограничиться формальным подходом при установлении пороков при заключении сделок, во внимание должны приниматься и все обстоятельства совершения сделок, то есть суд должен исследовать контекст отношений должника с контрагентом для того, чтобы вывод о подозрительности являлся вполне убедительным и обоснованным. Таким образом, суд первой инстанции обоснованно сделал вывод об отсутствии оснований для признания сделки недействительной на основании п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве. Основания признания сделок недействительными в рамках дела о банкротстве закреплены в главе III.1 Закона о банкротстве. Исходя из разъяснений, данных в пункте 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 63 от 23.12.2010 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" и пункте 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 32 от 30.04.2009 "О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", наличие в законодательстве о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную по статьям 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации. Между тем данные разъяснения касаются сделок с пороками, выходящими за пределы дефектов сделок с предпочтением или подозрительных сделок (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 10044/11 от 17.06.2014 по делу N А32-26991/2009, определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 28.04.2016 N 306-ЭС15-20034, от 29.04.2016 N 304-ЭС15-20061, от 31.08.2017 N 305-ЭС17-4886, от 24.10.2017 N 305-ЭС17-4886(1), от 17.12.2018 N 309-ЭС18-14765, от 06.03.2019 N 305-ЭС18-22069, от 09.03.2021 N 307-ЭС19-20020(8,10), от 09.03.2021 N 307-ЭС19-20020(9), от 21.10.2021 N 305-ЭС18-18386(3) и др.). Правонарушение, заключающееся в совершении сделки, направленной на уменьшение имущества должника или увеличение его обязательств, совершенное в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов должника в преддверии его банкротства, является основанием для признания соответствующих действий недействительными по специальным правилам, предусмотренным статьей 61.2 Закона о банкротстве, а не по общим основаниям, содержащимся в Гражданском кодексе Российской Федерации. Финансовый управляющий, ссылаясь на недействительность оспариваемых сделок по признаку злоупотребления правом, не указал, чем в условиях конкуренции норм о действительности сделки обстоятельства о выявленных нарушениях выходили за пределы диспозиции статьи 61.2 Закона о банкротстве. Все обстоятельства, на которые указывает заявитель, составляют совокупность условий для признания сделок недействительными по основаниям, предусмотренным диспозицией пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве. Таким образом, оснований для признания перечислений недействительными в соответствии со статьями 10, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации не имеется. Отклоняя доводы апелляционной жалобы, апелляционная коллегия принимает во внимание, что ответчиком представлены пояснения и доказательства того, что сумма в размере 115 800 руб. была компенсацией убытков ответчика от потери процентов по вкладу в связи с досрочным снятием суммы в 2 000 000 руб, которую ФИО2 перевел должнику. Сумма в размере 243 000 рублей, которую должник перевел ответчику 09.08.2020 также была возвратом займа, выданного наличными. Ответчик представил в материалы дела справку АО «АЛЬФА-БАНК» по своему счету, из которой следует, что ответчик снимал наличные средства в сумме 2 000 долларов США и 51 500 рублей в юридически значимый период 2020 года. Исходя из данных о курсе доллара США на 09.08.20201 (Курс ЦБ – 73,64 руб., курс коммерческих банков - 76-80 руб. за 1 долл. США) общая сумма наличного оборота в рублях составила около 215 000 рублей. Соответственно должник вернул ответчику 09.08.2020 полученные заемные наличные средства и компенсировал курсовую разницу. Финансовый управляющий не доказал, а материалами дела опровергнут довод о неплатежеспособности должника как на сентябрь 2019 года, так и на август 2020 года. Сведения о наличии пророченных обязательств перед кредиторами (которые возникли ранее), управляющим не представлено. Обжалуя определение суда первой инстанции, каких-либо доводов, которые не были бы проверены и не учтены судом при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли бы на оценку его законности и обоснованности, либо опровергали выводы арбитражного суда области, заявитель не привел. Фактические обстоятельства, имеющие существенное значение для разрешения спора по существу, установлены судом первой инстанции на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, отвечающих признакам относимости, допустимости и достаточности. При изложенных обстоятельствах апелляционная коллегия считает, что выводы суда первой инстанции основаны на полном и всестороннем исследовании материалов дела, при правильном применении норм действующего законодательства. Иная оценка заявителем фактических обстоятельств дела и иное толкование им положений закона не означают допущенной при рассмотрении дела судебной ошибки и не свидетельствуют о существенных нарушениях судом норм материального права, повлиявших на исход дела. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ, основанием для отмены принятого судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено. Таким образом, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены определения. При подаче апелляционной жалобы на определения суда, вынесенные по результатам рассмотрения заявлений об оспаривании сделок, уплачивается государственная пошлина в размере 3 000 руб. (пп.12 п. 1 ст.333.21 НК РФ). Поскольку заявителю при принятии апелляционной жалобы предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины, государственная пошлина на основании статьи 110 АПК РФ подлежит взысканию с конкурсной массы должника в доход федерального бюджета. Руководствуясь статьями 223, 266-269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд Определение Арбитражного суда Московской области от 21 мая 2024 года по делу №А41-623/22 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. Взыскать с конкурсной массы ФИО4 в доход федерального бюджета 3 000 руб. Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа через Арбитражный суд Московской области в месячный срок со дня принятия. Председательствующий В.А. Мурина Судьи: Д.С. Семикин А.В. Терешин Суд:10 ААС (Десятый арбитражный апелляционный суд) (подробнее)Истцы:АО "Альфа-Банк" (подробнее)ЗАО "КРАУС-М" (ИНН: 7717127797) (подробнее) ООО "ИНВЕСТКОМ" (ИНН: 5032134180) (подробнее) ООО "ТНС ЭНЕРГО ПЕНЗА" (ИНН: 7702743761) (подробнее) ООО "ЦЕППЕЛИН.БИЛДИНГ МЕНЕДЖМЕНТ" (ИНН: 9705129930) (подробнее) ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" (ИНН: 7706092528) (подробнее) СОЮЗ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ "СОЗИДАНИЕ" (ИНН: 7703363900) (подробнее) Судьи дела:Терешин А.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Постановление от 18 июля 2024 г. по делу № А41-623/2022 Постановление от 15 марта 2024 г. по делу № А41-623/2022 Постановление от 18 декабря 2023 г. по делу № А41-623/2022 Постановление от 29 марта 2023 г. по делу № А41-623/2022 Резолютивная часть решения от 10 ноября 2022 г. по делу № А41-623/2022 Решение от 10 ноября 2022 г. по делу № А41-623/2022 Постановление от 29 августа 2022 г. по делу № А41-623/2022 Судебная практика по:Злоупотребление правомСудебная практика по применению нормы ст. 10 ГК РФ Признание договора купли продажи недействительным Судебная практика по применению норм ст. 454, 168, 170, 177, 179 ГК РФ
|