Постановление от 23 июня 2025 г. по делу № А74-3152/2024Третий арбитражный апелляционный суд (3 ААС) - Банкротное Суть спора: О несостоятельности (банкротстве) физических лиц ТРЕТИЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД Дело № А74-3152/2024 г. Красноярск 24 июня 2025 года Резолютивная часть постановления объявлена «18» июня 2025 года. Полный текст постановления изготовлен «24» июня 2025 года. Третий арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Чубаровой Е.Д., судей: Хабибулиной Ю.В., Мантурова В.С., при ведении протокола судебного заседания секретарем Таракановой О.М., при участии: в судебном заседании до перерыва путем использования системы видеоконференц-связи в Арбитражном суде Республики Хакасия: заявителя жалобы ФИО1 (паспорт); от ФИО2: ФИО3 (доверенность от 05.06.2025, паспорт), в судебном заседании после перерыва с использованием информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседания): от заявителя жалобы ФИО1: ФИО4 (доверенность от 21.04.2025, паспорт); от ФИО2: ФИО3 (доверенность от 05.06.2025, паспорт), рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ФИО1 на определение Арбитражного суда Республики Хакасия от 02 апреля 2025 года по делу № А74-3152/2024, производство по делу № А78-3152/2024 о банкротстве ФИО2 (ИНН <***>, СНИЛС <***>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: город Сарапул Удмуртской АССР, зарегистрирована по адресу: <...>, далее – должник, ФИО2) возбуждено в порядке главы Х Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) на основании её заявления, принятого к производству суда определением от 27 апреля 2024 года. Решением арбитражного суда от 30 мая 2024 года должник признан банкротом, введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим утверждена ФИО5 (далее – финансовый управляющий). 29.10.2024 в арбитражный суд поступило заявление финансового управляющего к ФИО1 (далее – ответчик, ФИО1) о признании сделки (договора купли-продажи квартиры от 29.01.2024) недействительной и применении последствий недействительности сделки в виде обязания ответчика возвратить в конкурсную массу квартиру. Определением от 2 апреля 2025 года заявление финансового управляющего удовлетворено. Признан недействительной сделкой договор купли-продажи квартиры от 29.01.2024, заключенный между должником и ФИО1 Применены последствия недействительности сделки в виде: обязания ФИО1 возвратить в конкурсную массу должника квартиру, расположенную по адресу: <...>; восстановлено право требования ФИО1 к ФИО2 в размере 1 000 000 руб. ФИО1 разъяснено, что его реституционное требование по восстановлению задолженности подлежит удовлетворению в порядке, предусмотренном Законом о банкротстве. С ФИО1 в пользу ФИО2 взысканы расходы по уплате государственной пошлины в размере 77 900 руб. При вынесении определения суд первой инстанции исходил из наличия предусмотренных статьей 61.2 Закона о банкротстве обстоятельств, необходимых и достаточных для признания оспариваемой сделки недействительной. Не согласившись с данным судебным актом, ФИО1 обратился в Третий арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить определение Арбитражного суда Республики Хакасия от 2 апреля 2025 года, приять новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований. Заявитель апелляционной жалобы указывает, что сделка совершена при наличии встречного исполнения, что подтверждается: предварительным договором купли-продажи от 22.01.2024, договором купли-продажи от 29.01.2024, расписками от 29.01.2024, при отсутствии аффилированности, в отсутствие доказательств совершения сделки в ущерб кредиторам должника; по мнению ответчика, материалы дела не содержат доказательств, что: сделка была совершена с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов, в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов, другая сторона знала о цели причинения вреда имущественным правам кредиторов, о признаках неплатежеспособности должника и недостаточности у него имущества. По мнению финансового управляющего, сделка совершена в отсутствие равноценного встречного предоставления, в период подозрительности, что является основанием для признания её недействительной. Определением Третьего арбитражного апелляционного суда от 14 мая 2025 года апелляционная жалоба ФИО1 принята к производству, рассмотрение жалобы назначено на 09.06.2025 В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании 09.06.2025 объявлен перерыв до 18.06.2025. В судебном заседании ФИО1, ФИО2 возражали относительно удовлетворения требований. Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не прибыли. Отзывы на апелляционную жалобу и ходатайства от указанных лиц суду апелляционной инстанции не поступали. Учитывая, что лица, участвующие в деле, уведомлены о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы в соответствии с требованиями статей 121 - 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (путем размещения публичного извещения о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, а также текста определения о принятии к производству апелляционной жалобы, подписанного судьей усиленной квалифицированной электронной подписью (Федеральный закон Российской Федерации от 23.06.2016 № 220-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части применения электронных документов в деятельности органов судебной власти»), в разделе Картотека арбитражных дел официального сайта Арбитражные суды Российской Федерации Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации (http://kad.arbitr.ru/), в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Исследовав представленные доказательства, заслушав и оценив доводы лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам, установил следующие обстоятельства. Суд первой инстанции, удовлетворяя заявление в полном объеме, исходил из подтверждения совокупности оснований для признания спорной сделки недействительной по пунктам 1 и 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, поскольку она совершена в отсутствие встречного предоставления (по цене существенно ниже рыночной), при наличии у должника признаков неплатежеспособности, Суд апелляционной инстанции полагает доводы апелляционной жалобы обоснованными, а определение суда первой инстанции – подлежащим отмене, ввиду следующего. В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона о банкротстве, частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с особенностями, установленными Законом о банкротстве. Согласно пункту 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка). Неравноценным встречным исполнением обязательств будет признаваться, в частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств. На основании правовой позиции, указанной в пункте 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63), пункт 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве предусматривает возможность признания недействительной сделки при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки. При определении соотношения пунктов 1 и 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве судам надлежит исходить из следующего. Если подозрительная сделка была совершена в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия этого заявления, то для признания ее недействительной достаточно обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, в связи с чем наличие иных обстоятельств, определенных пунктом 2 данной статьи (в частности, недобросовестности контрагента), не требуется. Если же подозрительная сделка с неравноценным встречным исполнением была совершена не позднее чем за три года, но не ранее чем за один год до принятия заявления о признании банкротом, то она может быть признана недействительной только на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве при наличии предусмотренных им обстоятельств (с учетом пункта 6 настоящего Постановления). Принимая во внимание положения статей 61.1, 61.8, 61.9 Закона о банкротстве, статей 10, 166, 167 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснений, изложенных в Постановлении Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63, суд первой инстанции сделал правомерный вывод о наличии права у арбитражного управляющего обратиться в суд в рамках дела о банкротстве должника с заявлением о признании сделок должника недействительными. Дело о банкротстве должника возбуждено 27.04.2024, а спорная сделка по продаже квартиры зарегистрирована 30.01.2024, то есть в период подозрительности, в который сделка может быть оспорена на основании пунктов 1 и 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве. На основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки. В пункте 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 разъяснено, что для признания сделки недействительной по пункту 2 стати 61.2 Закона о банкротстве необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств: а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов; б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов; в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки. При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества. Согласно Картотеке арбитражных дел в реестр требований кредиторов должника определением от 02 августа 2024 года включено требование единственного кредитора – публичного акционерного общества «Сбербанк России» на сумму 109 679 руб. 16 коп., в том числе: 108 715 руб. 90 коп. задолженность, 963 руб. 26 коп. неустойка, а также 4 290 руб. расходов по уплате государственной пошлины. Согласно отчету по кредитной карте указанная задолженность образовалась по состоянию на 14.01.2024. Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 7 Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63, в силу абзаца первого пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 этого Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. Данные презумпции являются опровержимыми - они применяются, если иное не доказано другой стороной сделки. При решении вопроса о том, должна ли была другая сторона сделки знать об указанных обстоятельствах, во внимание принимается то, насколько она могла, действуя разумно и проявляя требующуюся от нее по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств. В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию. Исходя из принципа состязательности, суд, осуществляя руководство арбитражным процессом, должен правильно распределить бремя доказывания фактических обстоятельств на процессуальных оппонентов, в том числе принимая во внимание их материально-правовые интересы. Так, арбитражный управляющий, будучи истцом по обособленному спору, объективно заинтересован (статья 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) в признании его требования обоснованным, в связи с чем на него должна быть возложена первичная обязанность подтвердить факт совершения должником сделки, по которой в период подозрительности произошло отчуждение актива должника, подлежащего включению в конкурсную массу. На лицо же, имеющее противоположные материальные интересы и не желающее, чтобы требование заявителя было установлено, исходя из его правовой позиции по спору, может быть возложено бремя по доказыванию наличия встречного предоставления, эквивалентного активу должника, полученному в период подозрительности. Подобное распределение бремени доказывания соотносится с процессуальными правилами, изложенными в части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. С учетом доказательств, восполненных на стадии апелляционного производства, суд апелляционной инстанции установил следующие обстоятельства. Финансовый управляющий, оспаривая указанную сделку, сослался на то, что она совершена 30.01.2024 (дело о банкротстве возбуждено 27.04.2024), то есть в период подозрительности, определенный пунктами 1 и 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве; на момент заключения договора купли – продажи спорной квартиры должник отвечал признакам неплатежеспособности и имел просроченную задолженность по денежным обязательствам; при неравноценном встречном предоставлении (согласно оспариваемому договору купли-продажи квартира продана за 1 000 000 руб., при этом её рыночная стоимость согласно оценке, проведенной 25.10.2024 финансовым управляющим путем сравнительного анализа рыночных цен на аналогичное по характеристикам имущество на основе объявлений о продаже, размещенных в открытых источниках в сети Интернет, на основании объявлений о продаже (исследование о рыночной стоимости от 25.10.2024), составила 2 860 000 руб.; при фактической аффилированности сторон (сделка совершена по цене в несколько раз ниже рыночной, что, по мнению финансового управляющего, указывает на действия сторон в условиях недоступных обычным участникам хозяйственного оборота). Стороны (представители должника и ответчика) отметили, что помимо основного был заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от 22.01.2024, который не подлежит государственной регистрации, был заключен для: заключения в будущем основного договора купли-продажи недвижимого имущества, внесения ответчиком оплаты в размере 550 000 руб. в его исполнение для последующей оплаты должником задолженности по договору процентного займа, обеспеченного залогом № 033-3Ф/2023 спорной квартиры, с целью снятия обременения в виде залога для продажи ответчику. Дополнительно отклоняя довод о наличии признаков аффилированности (заинтересованности) сторон спорной сделки должник и ответчик отметили, что не являются родственниками, знакомыми и до заключения спорного договора знакомы не были, о продаже спорной квартиры ответчик узнал из объявления в сети Интернет. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 03.10.2020 содержит сведения о наличии обременения в отношении указанной квартиры в виде ипотеки. В материалы дела в обоснование возражений ответчиком представлены: предварительный договор купли-продажи квартиры от 22.01.2024; расписка от 29.01.2024 на 1700 000 руб. (дополнительно к расписке от 29.01.2024 на 1000 000 руб., предоставленной должником в суд первой инстанции); справка о снятии 09.01.2024 с регистрационного учета транспортного средства Lexus RX270, 2013 года выпуска; расходный кассовый ордер от 16.01.2024, выданный ООО «Авто Легко», в подтверждение оплаты за автомобиль Lexus RX270, 2013 года выпуска; выписки по счету 40817****2895 о внесении 16.01.2024 денежных средств на сумму 2790000 руб., о снятии денежных средств со счета 40817****2895: 22.01.2024 на сумму 550 000 руб., 29.01.2024 на сумму 2 190 000 руб. Судом апелляционной инстанции установлено, что 22.01.2024 между должником и ответчиком заключен предварительный договор купли-продажи квартиры, согласно которому должник обязуется передать в собственность покупателя (ответчика) квартиру, расположенную по адресу: <...>, - (далее – квартира), а покупатель принять и оплатить её стоимость в размере 2700 000 руб. (пункты 1.1 и 2.1 предварительного договора купли-продажи квартиры от 22.01.2024). Согласно пункту 2.2 предварительного договора купли-продажи квартиры от 22.01.2024 расчет между сторонами производится в следующем порядке: часть стоимости в сумме 550 000 руб. передана продавцу покупателем в качестве задатка до подписания договора, что подтверждается распиской продавца; оставшаяся часть стоимости в сумме 2150000 руб. оплачивается за счёт собственных денежных средств покупателя в день подписания основного договора купли-продажи. В пункте 3.2 предварительного договора купли-продажи квартиры от 22.01.2024 стороны определили, что объект недвижимости передается покупателю с момента заключения основного договора купли-продажи, который по соглашению сторон, имеет силу акта приема-передачи. В разделе 5 «Сроки реализации намерений сторон и гарантии» стороны согласовали, что обязуются заключить договор купли-продажи не позднее 02.02.2024. До указанной даты продавец обязуется не совершать с другими лицами сделок в отношении объекта (указанной квартиры). 29.01.2024 должником и ответчиком заключен основной договор купли-продажи квартиры, согласно которому должник продал ответчику квартиру, расположенную по адресу: <...>, за 1 000 000 руб. Договор зарегистрирован 30.01.2024 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости от 13.01.2025 № КУВИ-001/2025-5248181). Получение должником денежных средств в размере 2700 000 руб. подтверждается расписками от 29.01.2024. Оригинал расписки на сумму 1700 000 руб., приобщенной к материалам дела судом апелляционной инстанции, предоставлен на обозрение посредством электронного сервиса «Мой Арбитр». Каких-либо возражений относительно представленных документов и содержащейся в них информации, заявлений о фальсификации, лицами, участвующими в деле, не представлено. Согласно части 1 статьи 429 Гражданского кодекса Российской Федерации по предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором. Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 8 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 № 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем», если сторонами заключен договор, поименованный ими как предварительный, в соответствии с которым они обязуются заключить в будущем на предусмотренных им условиях основной договор о продаже недвижимого имущества, которое будет создано, или приобретено в последующем, но при этом предварительный договор устанавливает обязанность приобретателя имущества до заключения основного договора уплатить цену недвижимого имущества или существенную ее часть, суды должны квалифицировать его как договор купли-продажи будущей недвижимой вещи с условием о предварительной оплате. При этом, как отмечено в пункте 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 № 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем», судам следует иметь в виду, что по смыслу пункта 2 статьи 558 Гражданского кодекса Российской Федерации требование о государственной регистрации договора распространяется только на договор купли-продажи такого жилого помещения, которое в момент заключения договора принадлежит на праве собственности продавцу и это право зарегистрировано в ЕГРП. Если сторонами заключен договор купли-продажи будущего жилого помещения (пункт 2 статьи 455 ГК РФ), то этот договор не подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента его подписания сторонами. Таким образом, установленное пунктом 2 статьи 558 Гражданского кодекса Российской Федерации условие об обязательной государственной регистрации договора продажи квартиры не является элементом формы этого договора, поэтому действительность предварительного договора купли-продажи недвижимости не может обусловливаться требованием его государственной регистрации. Предварительный договор, по которому стороны обязались заключить договор купли-продажи части квартиры, подлежащий государственной регистрации, не является также и сделкой с недвижимостью, исходя из требований статьи 164 Гражданского кодекса Российской Федерации. Предметом предварительного договора является обязательство сторон по поводу заключения будущего договора, а не обязательство по поводу недвижимого имущества. Таким образом, предварительный договор, по которому стороны обязуются в будущем заключить договор, подлежащий государственной регистрации, не подлежит государственной регистрации. В подтверждение наличия у ответчика финансовой возможности произвести оплату в материалы дела представлены: справка о снятии 09.01.2024 с регистрационного учета транспортного средства Lexus RX270, 2013 года выпуска, расходный кассовый ордер от 16.01.2024, выданный ООО «Авто Легко», в счет оплаты за автомобиль Lexus RX270, 2013 года выпуска, выписки по счету 40817****2895 о внесении 16.01.2024 денежных средств на сумму 2 790 000 руб., о снятии денежных средств со счета 40817****2895: 22.01.2024 на сумму 550 000 руб., 29.01.2024 на сумму 2 190 000 руб. В подтверждение расходования денежных средств на сумму 2 700 000 руб. должником представлены письменные пояснения с приложением документов: договора процентного займа, обеспеченного залогом № 033-3Ф/2023 спорной квартиры, расписки о получении от должника денежных средств от 08.01.2024 на сумму 35 350 руб., расписки о получении от должника денежных средств от 22.01.2024 на сумму 540 350 руб., приходный кассовый ордер от 29.01.2024 на сумму 772 835 руб., справки из ПАО «Совкомбанк» от 01.02.2024 о закрытии 30.01.2024 кредитного договора <***> от 22.11.2023 и отсутствии задолженности, квитанции к приходному кассовому ордеру от 30.01.2024. Апелляционный суд, учтя сформированные в судебной практике подходы, приняв во внимание доводы сторон, в целях установления фактических обстоятельств дела приобщил к материалам дела на основании части 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дополнительные документы, предоставленные должником и ответчиком, в обоснование доводов апелляционной жалобы. Согласно предоставленным в материалы дела документам (предварительному договору купли-продажи квартиры от 22.01.2024, договору купли-продажи квартиры, распискам от 29.01.2024 на 1000 000 руб. и 1700 000 руб.) стоимость спорной квартиры составила 2 700 000 руб. Факт уплаты определенной сторонами стоимости квартиры подтвержден представленными в материалы дела доказательствами (расписками от 29.01.2024 на 1000 000 руб. и 1700 000 руб.) и не оспаривается в суде апелляционной инстанции. Рыночная стоимость квартиры согласно оценке, проведенной 25.10.2024 финансовым управляющим путем сравнительного анализа рыночных цен на аналогичное по характеристикам имущество на основе объявлений о продаже, размещенных в открытых источниках в сети Интернет, на основании объявлений о продаже (исследование о рыночной стоимости от 25.10.2024), составила 2 860 000 руб. Таким образом, из материалов дела не следует, что спорная квартира была продана по цене, существенно ниже рыночной. Финансовым управляющим указанный довод ответчика не опровергнут, в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено в материалы дела доказательств того, что оспариваемая сделка была совершена при неравноценном встречном предоставлении при наличии осведомленности ответчика о признаках неплатежеспособности должника. Спорная сделка имела возмездный характер, так как это подтверждается условиями о цене отчуждаемого имущества, зафиксированными в договорах, и документами о произведенной оплате в размере, соответствующем условиям договоров. Цена по оспариваемым договорам купли-продажи (предварительному и основному) соответствовала рыночной стоимости продажи аналогичных объектов недвижимости, что подтверждается объявлениями о продаже, размещенными на Интернет-ресурсах, согласно данным финансового управляющего. Суд учитывает, что ответчиком были представлены достаточные документальные доказательства наличия у него денежных средств, достаточных для осуществлении спорной сделки; должником сведения о расходовании денежных средств, полученных от ответчика по оспариваемой сделке. В силу указанного, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что вопреки положениям части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, финансовым управляющим не представлены соответствующие положениям статей 67-68, части 8 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации достоверные доказательства, свидетельствующие о совершении ответчиком спорной сделки со злоупотреблением правом, учитывая отсутствие в материалах дела достоверных доказательств о том, что ответчик как покупатель по договору, осуществлял гражданские права исключительно с намерением причинить вред кредитору должника, совершил указанные действия в обход закона с противоправной целью, либо совершил иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). В материалах дела отсутствуют достоверные доказательства, свидетельствующие о заключении ответчиком спорного договора купли-продажи принадлежащей должнику квартиры с нарушением требований закона и с посягательством на охраняемые законом интересы других кредиторов должника. Кроме того, по результатам полной и всесторонней проверки экономического эффекта сделки для имущественного положения должника, суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии факта причинения вреда имущественным правам кредиторов в результате исполнения спорного договора. Принимая во внимание доказанность соответствия встречного исполнения рыночной цене, заключение спорного договора не повлияло на уменьшение стоимости или размера имущества должника. На основании изложенного суд пришёл к выводу о недоказанности доводов об отсутствии встречного возмещения, неравноценности сделки, занижении цены имущества по оспариваемой сделке (статьи 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Иных оснований для признания спорной сделки недействительной – судом апелляционной инстанции также, вопреки доводам финансового управляющего, не установлено. Учитывая изложенное, в отсутствие доказательств того, что стороны являются аффилированными по отношению друг к другу, что действия сторон являются злонамеренными, отсутствуют основания для квалификации сделки недействительной по статье 61.2 Закона о банкротстве. На основании разъяснений, указанных в пункте 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63, наличие в Законе о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок, предусмотренных статьями 61.2 и 61.3, само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную (статьи 10 и 168 ГК РФ), в том числе при рассмотрении требования, основанного на такой сделке. Квалификация сделки, причиняющей вред, по статьям 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации возможна только в случае выхода обстоятельств ее совершения за рамки признаков подозрительной сделки, предусмотренных статьей 61.2 Закона о банкротстве. Положения статей 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации могут быть применены только к сделкам, совершенным с пороками, выходящими за пределы дефектов подозрительных сделок. Вместе с тем, установленные обстоятельства совершения оспариваемой сделки позволяют прийти к выводу о том, что спорный договор купли-продажи не выходил за рамки признаков подозрительной сделки, предусмотренных пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, вследствие чего оснований для их квалификации в качестве ничтожных в порядке статей 10, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации не имеется. С учетом изложенного, доводы апелляционной жалобы признаются обоснованными, а определение суда первой инстанции в связи с неполным выяснением обстоятельств, имеющих значение для дела, подлежит отмене на основании пункта 1 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с принятием нового судебного акта об отказе в удовлетворении заявления. Из материалов дела следует, что при обращении с заявлением о признании сделки недействительным ответчиком была уплачена государственная пошлина в размере 10 000 руб. Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В пункте 18 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» разъясняется, что судебные расходы лиц, в пользу которых был принят судебный акт по соответствующему обособленному спору, подлежат возмещению лицами, не в пользу которых был принят данный судебный акт. В соответствии с абзацем вторым пункта 7 статьи 213.9 Закона о банкротстве финансовый управляющий вправе подавать в арбитражный суд от имени гражданина заявления о признании недействительными сделок по основаниям, предусмотренным статьями 61.2 и 61.3 названного Закона, а также сделок, совершенных с нарушением указанного Закона. Следовательно, истцом при оспаривании финансовым управляющим сделок несостоятельного физического лица выступает сам гражданин-банкрот, а финансовый управляющий, выступающий от имени должника в интересах гражданско-правового сообщества, объединяющего конкурсных кредиторов, является управомоченным лицом на совершение такого рода действий. Пунктом 4 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 30.04.2009 № 32 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено, что, поскольку арбитражный управляющий при предъявлении от своего имени исков, связанных с недействительностью сделок должника, действует в интересах в том числе и должника (пункт 4 статьи 20.3 Закона) и осуществляет полномочия, предоставляемые ему в рамках соответствующих процедур, применяемых в деле о банкротстве, для достижения целей соответствующих процедур, судебные расходы, связанные с рассмотрением дел по указанным искам, в силу пункта 1 статьи 20.7 Закона о банкротстве осуществляются за счет должника. При удовлетворении судом иска арбитражного управляющего, связанного с недействительностью сделки, понесенные судебные расходы взыскиваются с ответчиков (за исключением должника) в пользу должника, а в случае отказа в таком иске - с должника в пользу ответчиков (кроме должника). Таким образом, судебные расходы, распределяемые по правилам главы 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе по уплате государственной пошлины, установленной положениями статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, подлежат отнесению на гражданина-банкрота и погашению за счет денежных средств, поступивших в конкурсную массу. Руководствуясь статьями 268, 269, 270, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный апелляционный суд определение Арбитражного суда Республики Хакасия от 02 апреля 2025 года по делу № А74-3152/2024 отменить. Разрешить вопрос по существу. В удовлетворении заявления финансового управляющего ФИО5 отказать. Взыскать с ФИО2 (ИНН <***>) в пользу ФИО1 расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы в размере 10 000 рублей. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа через арбитражный суд, принявший определение. Председательствующий Е.Д. Чубарова Судьи: Ю.В. Хабибулина В.С. Мантуров Суд:3 ААС (Третий арбитражный апелляционный суд) (подробнее)Истцы:ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" (подробнее)Иные лица:Абаканский городской суд Республики Хакасия (подробнее)Министерство внутренних дел по Республике Хакасия (подробнее) Союз арбитражных управляющих "Созидание" (подробнее) Управление Федеральной налоговой службы по Республике Хакасия (подробнее) УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ (подробнее) Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Хакасия (подробнее) Судьи дела:Хабибулина Ю.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:Злоупотребление правомСудебная практика по применению нормы ст. 10 ГК РФ Признание сделки недействительной Судебная практика по применению нормы ст. 167 ГК РФ Признание договора купли продажи недействительным Судебная практика по применению норм ст. 454, 168, 170, 177, 179 ГК РФ
Признание договора недействительным Судебная практика по применению нормы ст. 167 ГК РФ Предварительный договор Судебная практика по применению нормы ст. 429 ГК РФ
|