Постановление от 18 января 2023 г. по делу № А54-1948/2018




ДВАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

Староникитская ул., 1, г. Тула, 300041, тел.: (4872)70-24-24, факс (4872)36-20-09

e-mail: info@20aas.arbitr.ru, сайт: http://20aas.arbitr.ru



ПОСТАНОВЛЕНИЕ



г. Тула

Дело № А54-1948/2018

(20АП-7980/2022, 20АП-7982/2022)


Резолютивная часть постановления объявлена 11.01.2023

Постановление изготовлено в полном объеме 18.01.2023


Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Волковой Ю.А., судей Афанасьевой Е.И. и Волошиной Н.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, при участии в судебном заседании: должника - ФИО2 (паспорт), от ФИО3 – представителя ФИО4 (доверенность от 15.02.2022), в отсутствие иных заинтересованных лиц, участвующих в настоящем обособленном споре, извещенных о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в том числе путем размещения информации на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу финансового управляющего ФИО2 ФИО5 и ФИО2 на определение Арбитражного суда Брянской области от 10.10.2022 по делу А54-1948/2018, вынесенное по результатам рассмотрения заявления ФИО2 об отмене электронных торгов, обязании финансового управляющего не осуществлять продажу имущества и жалобы ФИО3 на действия финансового управляющего, в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) ФИО2, третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно спора: ФИО6, ПАО «Сбербанк», органа опеки и попечительства Управления образования и молодежной политики Администрации города Рязани,



УСТАНОВИЛ:


ФИО7 обратился в Арбитражный суд Рязанской области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя ФИО2 в связи с наличием непогашенной задолженности в общей сумме 2 855 153 руб. 23 коп.

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 08 июня 2018 года (резолютивная часть объявлена в судебном заседании 08.06.2018) заявление ФИО7 о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя ФИО2 признано обоснованным, в отношении индивидуального предпринимателя ФИО2 введена процедура банкротства - реструктуризация долгов гражданина. Финансовым управляющим утвержден ФИО8.

Сообщение об открытии в отношении должника процедуры банкротства - реструктуризация долгов гражданина опубликовано в газете "Коммерсантъ" 23.06.2018.

Решением Арбитражного суда Рязанской области от 10.12.2018 (резолютивная часть объявлена 10.12.2018) индивидуальный предприниматель ФИО2 признан несостоятельным (банкротом); в отношении него введена процедура реализации имущества должника; финансовым управляющим должника утвержден ФИО9.

Сообщение о признании индивидуального предпринимателя ФИО2 несостоятельным (банкротом) и открытии в отношении должника процедуры банкротства - реализации имущества должника опубликовано в газете "Коммерсантъ" 22.12.2018.

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 08.12.2020 ФИО9 освобожден от исполнения обязанностей финансового управляющего ФИО2. Финансовым управляющим ФИО2 утверждена ФИО5.

От ФИО2 в Арбитражный суд Рязанской области поступило заявление, в котором заявитель просил (с учетом уточнения):

- признать недействительным положение о порядке, сроках и условиях реализации имущества должника от 21.05.2021, утвержденное финансовым управляющим ФИО5 и залоговым кредитором ПАО "Сбербанк" в лице Рязанского отделения ПАО "Сбербанк" № 8606.

- признать недействительными электронные торги посредством публичного предложения на электронной площадке ООО "МЭТС" по адресу http://m-ets.ru по продаже имущества ФИО2, являющегося предметом залога ПАО Сбербанк, Лот № 1: Квартира на вторичном рынке, общая площадь 65,6 кв.м., адрес объекта: <...>, кадастровый номер: 62:29:0070036:509.

- признать недействительным договор купли-продажи квартиры № 78768-ОТ1Ш от 19.01.2022, заключенный с победителем торгов ФИО6.

- обязать финансового управляющего ФИО5 вернуть ФИО6 денежные средства, уплаченные в счет исполнения договора купли-продажи квартиры № 78768-ОТПП от 19.01.2022.

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 18.02.2022 заявление принято и назначено к судебному разбирательству.

16.02.2022 ФИО3 обратилась в Арбитражный суд Рязанской области с жалобой на действие финансового управляющего, в которой просила признать незаконными действия финансового управляющего ФИО5 по заключению договора купли-продажи квартиры с победителем торгов ФИО6; признать незаконным бездействие финансового управляющего ФИО5 по не направлению в адрес ФИО3 предложения о заключении договора купли-продажи квартиры по адресу: <...>.

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 22.02.2022 заявление принято к производству и назначено к рассмотрению в судебном заседании.

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 14.04.2022 в одно производство для совместного рассмотрения объединены: заявление ФИО2 об отмене электронных торгов, обязании финансового управляющего не осуществлять продажу имущества, а также жалоба ФИО3 (г. Рязань) на действия финансового управляющего.

Определением Арбитражного суда Брянской области от 10.10.2022 заявление ФИО2 о признании недействительным Положения о порядке, сроках и условиях реализации имущества должника от 21.05.2021, утвержденное финансовым управляющим ФИО5 и залоговым кредитором ПАО "Сбербанк" в лице Рязанского отделения ПАО "Сбербанк" № 8606; о признании недействительными электронных торгов посредством публичного предложения на электронной площадке ООО "МЭТС" по адресу http://m-ets.ru по продаже имущества ФИО2, являющегося предметом залога ПАО Сбербанк, Лот № 1: Квартира на вторичном рынке, общая площадь 65,6 кв.м., адрес объекта: <...>, кадастровый номер: 62:29:0070036:509; о признании недействительным договора купли-продажи квартиры № 78768-ОТПП от 19.01.2022, заключенного с победителем торгов ФИО6 и обязании финансового управляющего ФИО5 вернуть ФИО6 денежные средства, уплаченные в счет исполнения договора купли-продажи квартиры № 78768-ОТПП от 19.01.2022, оставлено без удовлетворения.

Признано незаконным (бездействие) финансового управляющего ФИО2 - ФИО5, выразившиеся в ненаправлении в адрес ФИО3 предложения о реализации права преимущественной покупки квартиры, кадастровый номер 62:29:0070036:509, расположенной по адресу: <...>. Суд обязал ФИО5 устранить нарушение прав и законных интересов ФИО3 путем направления ей предложения о реализации права преимущественной покупки квартиры, кадастровый номер 62:29:0070036:509, расположенной по адресу: <...>.

Не согласившись с принятым судебным актом, финансовый управляющий ФИО2 ФИО5 и ФИО2 обратились в Двадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами.

Финансовый управляющий ФИО2 ФИО5 в апелляционной жалобе просила обжалуемое определение отменить в части признания незаконным бездействия финансового управляющего ФИО2 - ФИО5, выразившееся в ненаправлении в адрес ФИО3 предложения о реализации права преимущественной покупки квартиры, кадастровый номер 62:29:0070036:509, расположенной по адресу: <...>, обязании ФИО5 устранить нарушение прав и законных интересов ФИО3 путем направления ей предложения о реализации права преимущественной покупки квартиры, кадастровый номер 62:29:0070036:509, расположенной по адресу: <...>. В обжалуемой части в удовлетворении требований ФИО3 отказать.

В обоснование доводов жалобы финансовый управляющий ссылается на то, что защите подлежит интерес ФИО3 в виде права преимущественной покупки объекта недвижимости, что финансовым управляющим не оспаривается.

Указывает, что общая стоимость имущества, являющегося предметом договора, составляет 3 606 000,00 рублей. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан уплатить 3 249 123,00 рублей (пункты 2.1, 2.3 Договора).

17.02.2022 платежным поручением № 135589 ФИО6 перечислил на счет, открытый в АО «Тинькофф Банк», денежные средства в размере 3 249 123 рублей с назначением платежа: «Оплата по договору купли-продажи от 19.01.2022 № 78768-ОТПП за квартиру по адресу: <...>. НДС не облагается.

Однако, доказательств наличия у ФИО3 денежных средств в размере 3 606 000 рублей, в материалы дела последней представлено не было.

Более того отмечает, что вопреки указанию суда первой инстанции о не относимости данного обстоятельства к предмету спора, денежные средства в размере 3 606 000 рублей могли быть внесены на депозитный счет суда с целью подтверждения наличия у заявителя финансовой возможности.

ФИО2 в апелляционной жалобе просил обжалуемое определение отменить в части отказа в удовлетворении его требований.

В уточненной апелляционной жалобе в обоснование заявленных доводов ссылается на то, что в сообщении о торгах № 7947147 о проведении электронных торгов посредством публичного предложения на электронной площадке ООО «МЭТС» по адресу http://m-ets.ru (далее по тексту сообщения - ООО «МЭТС») по продаже имущества ФИО2 финансовым управляющим ФИО5 опубликована неполная информация о предмете торгов, а именно: не указано на наличие в отношении предмета торгов прав иных лиц, установленных Решением Железнодорожного районного суда г.Рязани от 03.10.2019г. по делу 2-2170/2019, о которых финансовому управляющему было известно, т.к. он принимал участие при рассмотрении дела Железнодорожным районным судом г.Рязани.

Должник считает, что указанное нарушение является основанием для признания торгов недействительными.

Отмечает, что в сообщении, в частности, не указаны:

- все собственники квартиры,

- размеры долей собственников,

- сведения о несовершеннолетних собственниках долей.

Настаивает, что у финансового управляющего были сведения о принадлежности долей в квартире ФИО3 и четырем несовершеннолетним детям. При этом, финансовый управляющий ФИО5 не отразила данные сведения в сообщении о торгах, что повлекло последствия для общества.

В материалы дела от ПАО "Сбербанк" поступил отзыв на апелляционную жалобу ФИО2, в котором банк возражал против доводов апелляционной жалобы, просил обжалуемое определение оставить без изменения.

От ФИО3 поступил отзыв на апелляционную жалобу финансового управляющего должника ФИО5, в котором кредитор возражала против доводов апелляционной жалобы, просила обжалуемое определение оставить без изменения.

От финансового управляющего должника ФИО5 поступили письменные пояснения по апелляционной жалобе.

В судебном заседании ФИО2 поддерживал доводы своей апелляционной жалобы, возражал против жалобы финансового управляющего ФИО2 ФИО5.

Представитель ФИО3, считая обоснованной жалобу ФИО2 просил ее удовлетворить, возражал против жалобы финансового управляющего ФИО2 ФИО5.

Иные заинтересованные лица, участвующие в настоящем обособленном споре, извещенные о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в суд апелляционной инстанции не явились, своих представителей не направили.

В соответствии со статьями 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) судебное заседание проведено в отсутствие неявившихся участников арбитражного процесса, их представителей, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены апелляционной инстанцией в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в пределах доводов апелляционных жалоб.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционных жалоб, суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований, предусмотренных статьей 270 АПК РФ, для отмены или изменения судебного акта.

В силу статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В соответствии с пунктом 3 статьи 139 Закона о банкротстве продажа имущества должника осуществляется в порядке, установленном пунктами 3 - 19 статьи 110 и пунктом 3 статьи 111 настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

Исходя из статей 110 и 111 Закона о банкротстве, реализация имущества производится путем проведения торгов.

В пункте 10 статьи 110 Закона о банкротстве указано, что в сообщении о продаже должны содержаться, в том числе: сведения об имуществе, о его составе, характеристиках, описание имущества, порядок ознакомления с ним.

Обязанность обеспечить соответствие опубликованного сообщения о торгах требованиям действующего законодательства и утвержденного собранием кредиторов порядка продажи имущества должника, по смыслу статьи 110 Закона о банкротстве, возложена на организатора торгов.

Согласно пункту 12 статьи 110 Закона о банкротстве решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в торгах принимается по результатам рассмотрения представленных заявок на участие в торгах и оформляется протоколом об определении участников торгов. К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным настоящим Федеральным законом и указанным в сообщении о проведении торгов. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов.

В случае, если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка которого на участие в торгах соответствует условиям торгов (в случае проведения торгов в форме конкурса) или содержит предложение о цене предприятия не ниже установленной начальной цены продажи предприятия, договор купли-продажи предприятия заключается внешним управляющим с этим участником торгов в соответствии с условиями торгов (в случае проведения торгов в форме конкурса) или представленным им предложением о цене предприятия (пункт 17 статьи 10 названного Закона).

Исходя из положений статьи 447 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) договор, если иное не вытекает из его существа, может быть заключен путем проведения торгов с лицом, выигравшим торги.

Согласно пункту 2 статьи 448 ГК РФ извещение должно содержать сведения о времени, месте и форме торгов, об их предмете, о существующих обременениях продаваемого имущества и о порядке проведения торгов, в том числе об оформлении участия в торгах, определении лица, выигравшего торги, а также сведения о начальной цене.

Торги, проведенные с нарушением правил, установленных законом, могут быть признаны судом недействительными по иску заинтересованного лица. Признание торгов недействительными влечет недействительность договора, заключенного с лицом, выигравшим торги (статья 449 ГК РФ).

При этом условием признания судом результатов торгов недействительными является нарушение установленного порядка проведения торгов и нарушение вследствие этого прав и законных интересов заявителя.

Таким образом, при рассмотрении иска о признании публичных торгов недействительными суд должен оценить, являются ли нарушения, на которые ссылается истец, существенными и повлияли ли они на результат торгов.

Обращаясь с заявлением о признании торгов недействительными, заявитель обязан доказать не только факт таких нарушений, но и то, что в случае признания торгов недействительными и применения последствий недействительности заключенной на таких торгах сделки его права будут восстановлены (пункт 5 Информационного письма Президиума ВАС РФ N 101).

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, спорная квартира находится в залоге у ПАО "Сбербанк России" (определением суда от 18.09.2018 требования банка включены в третью очередь реестра требований кредиторов должника в сумме в сумме 2 089 880,28 руб., в том числе по кредитному договору <***> от 25.04.2008 в размере 1 206 784,79 руб. (просроченный основной долг - 1 108 191,26 руб., просроченные проценты -92123,85 руб., неустойка на просроченные проценты - 6469,68 руб.), как обеспеченные залогом имущества: квартиры по адресу: <...>).

В силу пункта 4 статьи 213.26 Закона о банкротстве продажа предмета залога осуществляется в порядке, установленном пунктами 4, 5, 8 - 19 статьи 110 и пунктом 3 статьи 111 данного Федерального закона, с учетом положений статьи 138 Закона о банкротстве с особенностями, установленными пунктом 4 статьи 213.26.

По общему правилу приоритет определения порядка реализации имущества действительно отдается залоговому кредитору, за исключением случая, когда арбитражный управляющий или должник докажет, что такое положение порядка и условий продажи заложенного имущества не способствует реализации имущества должника по более высокой цене.

В случае наличия разногласий между конкурсным кредитором по обязательствам, обеспеченным залогом имущества гражданина, и финансовым управляющим в вопросах о порядке и об условиях проведения торгов по реализации предмета залога каждый из них вправе обратиться с заявлением о разрешении таких разногласий в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве гражданина, по результатам рассмотрения которого арбитражный суд выносит определение об утверждении порядка и условий проведения торгов по реализации предмета залога, которое может быть обжаловано.

В силу п. 4 ст. 138 Закона о банкротстве начальная продажная цена предмета залога, порядок и условия проведения торгов, порядок и условия обеспечения сохранности предмета залога определяются конкурсным кредитором, требования которого обеспечены залогом реализуемого имущества. Указанные сведения подлежат включению арбитражным управляющим за счет средств должника в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее чем за пятнадцать дней до даты начала продажи предмета залога на торгах.

Конкурсным кредитором ПАО "Сбербанк России" было утверждено Положение о порядке и условиях проведения торгов по реализации предмета залога.

27.12.2021 финансовым управляющим должника на сайте ЕФРСБ было размещено сообщение № 7947147 о проведении электронных торгов (лот Квартира на вторичном рынке, общая площадь 65,6 кв. м., адрес объекта: <...>, кадастровый номер: 62:29:0070036:509), Начальная цена имущества выставляемая на торги: 3 756 600 руб. Прием заявок c 01.01.2022 00:00 по 13.02.2022 23:59.

Начальная продажная цена залогового имущества была установлена залоговым кредитором.

До начала проведения торгов с заявлением о разрешении разногласий относительно порядка продажи имущества должник или иные лица не обращались.

27.12.2021 финансовым управляющим должника на сайте ЕФРСБ было размещено сообщение № 8029911 о результатах торгов, объявленных в сообщении № 7947147 от 27.12.2021. Торги состоялись. Победителем торгов признан ФИО6. Цена квартиры составила 3 606 000 руб.

С победителем торгов был заключен договор купли-продажи № 78768-ОТПП от 19.01.2022.

Денежные средства в качестве оплаты по договору купли-продажи от 19.01.2022 № 78768-ОТПП за квартиру, расположенную по адресу: <...>, перечислены ФИО6 в полном объеме. На невозможность исполнения договора в связи с отсутствием информации об общей долевой собственности на квартиру победитель торгов не указывал.

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, исходя из представленных доказательств (часть 1 статьи 64, статья 168 АПК РФ).

Согласно пункту 18 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", признание торгов недействительными направлено на оспаривание договора, заключенного с лицом, выигравшим торги, то есть предъявление требования о признании недействительными торгов означает также предъявление требования о признании недействительной сделки, заключенной по результатам торгов.

Каких-либо нарушений порядка проведения торгов судом области не установлено.

В соответствии с абзацем шестнадцатым статьи 2 Закона о банкротстве, реализация имущества гражданина - реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов и освобождения гражданина от долгов.

Законным интересом конкурсных кредиторов, в свою очередь, является наиболее полное удовлетворение своих требований за счет имущества должника, что подлежит обязательному учету финансовым управляющим (Определение Верховного Суда Российской Федерации № 305-ЭС17-3119 (5, 6) от 03.08.2020 года по делу № А40-45790/2012).

Интересны должника, в свою очередь, также заключаются в наиболее полном удовлетворении требований кредиторов, так как в случае неприменения судом правил об освобождении от долгов стоимость реализации имущества влияет на конечный объем несписанной задолженности, а равно исходя из принципов разумности и добросовестности, предполагающих содействие суду и финансовому управляющему в восстановлении нарушенных прав конкурсных кредиторов.

Ссылки должника на отсутствие в сообщении о торгах какой-либо информации, влияющий на права и законные интересы покупателя/участника, а не должника, не имеют правового значения.

Должник не обладает правом действовать в чужом интересе с целью защиты прав третьих лиц, в том числе ФИО6 Доказательства обратного в материалы дела не представлено.

Учитывая отсутствие претензий со стороны ФИО6, исполнении им обязательств по договору (то есть после подачи настоящего заявления), неисполнения должником возложенного на него бремени доказывания нарушения его прав и законных интересов, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу об отсутствии оснований для признания торгов недействительными (или их «отмены»).

Произвольное лишение состоявшихся торгов юридической силы нарушает права конкурсных кредиторов, влечет затягивание процедуры реализации имущества, необходимость несения конкурсной массой дополнительных затрат на проведение повторных торгов и не соответствует целям процедуры банкротства, сочетающей как реабилитационные цели, так и цели восстановления прав конкурсных кредиторов.

Относительно довода должника о необходимости включения сведений о разделе совместного нажитого имущества, в результате которого признано право общей долевой собственности на спорную квартиру за ФИО3, ФИО10, ФИО11, ФИО12 и ФИО13 по 2/66 за каждым, следует отметить следующее.

В силу пункта 1 статьи 244 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им на праве общей собственности.

Согласно пункту 2 этой же статьи имущество может находиться в общей собственности с определением доли каждого из собственников в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность).

В пункте 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 N 48 "О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан" (далее - Постановление N 48) разъяснено, что в деле о банкротстве гражданина-должника, по общему правилу, подлежит реализации его личное имущество, а также имущество, принадлежащее ему и супругу (бывшему супругу) на праве общей собственности (пункт 7 статьи 213.26 Закона о банкротстве, пункты 1 и 2 статьи 34, статья 36 Семейного кодекса Российской Федерации).

В таких случаях супруг (бывший супруг) вправе участвовать в деле о банкротстве гражданина при решении вопросов, связанных с реализацией общего имущества. В конкурсную массу включается часть средств от реализации общего имущества супругов (бывших супругов), соответствующая доле гражданина в таком имуществе, остальная часть этих средств выплачивается супругу (бывшему супругу). Если при этом у супругов имеются общие обязательства (в том числе при наличии солидарных обязательств либо предоставлении одним супругом за другого поручительства или залога), причитающаяся супругу (бывшему супругу) часть выручки выплачивается после выплаты за счет денег супруга (бывшего супруга) по этим общим обязательствам.

К тому же, пунктом 2 статьи 35 Семейного кодекса Российской Федерации установлено, что при совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 353 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае перехода прав на заложенное имущество от залогодателя к другому лицу в результате возмездного или безвозмездного отчуждения этого имущества (за исключением случаев, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 352 и статье 357 настоящего Кодекса) либо в порядке универсального правопреемства залог сохраняется. Если имущество залогодателя, являющееся предметом залога, перешло в порядке правопреемства к нескольким лицам, каждый из правопреемников (приобретателей имущества) несет вытекающие из залога последствия неисполнения обеспеченного залогом обязательства соразмерно перешедшей к нему части указанного имущества. Однако если предмет залога неделим или по иным основаниям остается в общей собственности правопреемников, они становятся солидарными залогодателями.

Исходя из названных правовых норм при последующем разделе общего имущества супругов, переданного в залог по договору залога, заключенному одним из супругов с третьим лицом, залог в отношении этого имущества сохраняется независимо от того, кем из супругов был заключен договор залога и как будет разделено общее имущество супругов.

Поскольку обремененное залогом имущество находилось в совместной собственности супругов, то изменение режима общей собственности супругов с совместной на долевую и определение долей в праве общей собственности супругов не влечет трансформации залога имущества в залог долей в праве общей долевой собственности.

При этом использование средств материнского капитала на уплату основного долга и процентов по кредиту обязывает заемщика/залогодателя выделить доли несовершеннолетним детям в жилом помещении, однако это не влияет на риск наступления последствий в виде обращения взыскания на залог в случае неисполнения заемщиком обязательств по возврату кредита. Принимая во внимание разъяснения, данные в пункте 11 Обзора судебной практики по делам, связанным с реализацией права на материнский (семейный) капитал, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 22.06.2016, положениями статей 334, 353 Гражданского кодекса Российской Федерации, несовершеннолетние дети должника в связи с наделением их долями в праве собственности становятся солидарными залогодателями в размере этих долей, ввиду чего залог сохраняется полностью при недоказанности иного.

В силу этого кредитор, требования которого обеспечены залогом такого имущества, вправе рассчитывать на погашение своих требований из средств, вырученных в ходе конкурсного производства от продажи самого заложенного имущества, а не доли в праве (Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.06.2013 N 15154/11 и от 24.06.2014 N 4254/14).

То есть залог как способ обеспечения исполнения обязательств гарантирует кредитору исполнение обязательств (получение денежных средств от его реализации) на случай невозможности его исполнения должниками, в связи с чем банкротство одного из должников не прекращает права Банка (как залогодержателя) на получение денежных средств от реализации залога преимущественно перед иными кредиторами и погашения задолженности по кредитному обязательству в целом, не ограничивая размер обязательства только суммой, включенной в реестр требований должника-банкрота.

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 323 Гражданского кодекса Российской Федерации солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью.

В то же время нормы закона предоставляют право остальным собственникам, имеющим долю в указанном имуществе, участвовать в деле о банкротстве гражданина при решении вопросов, связанных с реализацией общего имущества и получить средства, соответствующие доле в таком имуществе после его реализации. Данное право может быть реализовано, в том числе несовершеннолетними детьми должника, через своих законных представителей.

Таким образом, в случае банкротства одного из супругов (бывших супругов) имущество, нажитое ими в период брака, подлежит реализации исключительно в рамках дела о банкротстве гражданина, доли в виде части вырученных средств выплачивается только после такой реализации, в связи с чем оснований для включения в Порядок продажи сведений о разделе имущества и выделения долей коллегией судей не установлено, поскольку данная информация на процедуру и порядок продажи имущества не влияет.

Ссылка должника на публикацию финансовым управляющим неполной информации о предмете торгов (наличии нескольких сособственников долей в квартире), которая могла повлиять на круг лиц, принявших участие в торгах, правомерно отклонена судом первой инстанции, поскольку основана на предположении и не подтверждена документальными доказательствами. Доли сособственников не выделены в натуре, квартира в залоге у банка. Права сособственников на доли в квартире оформлены после проведения торгов, при этом регистрация права собственности носит заявительный характер, с иском о разделе совместно нажитого имущества обращалась ФИО3, следовательно, она и была заинтересована в регистрации долей на квартиру в ЕГРН. Указание на наличие запрета в регистрации не отменят обязанности бывшей супруги должника по регистрации долей в квартире. Оснований для признания оспоренных торгов недействительными по основаниям, перечисленным в пункте 1 статьи 449 Гражданского кодекса Российской Федерации судом первой инстанции не установлено.

Доводы должника о невозможности использования средств материнского капитала по долгам перед иными кредиторами и возврата их должнику правомерно отклонены судом первой инстанции в силу следующего.

Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (далее - Закон N 256) (пункты 1 и 2 статьи 2) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, реализуемые за счет средств материнского (семейного) капитала и обеспечивающие указанным семьям возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, повышения уровня пенсионного обеспечения (далее также - дополнительные меры государственной поддержки; материнский (семейный) капитал).

В соответствии с частью 1 статьи 7 Закона N 256 распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 3 статьи 3 данного Федерального закона, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с названным Федеральным законом.

Установленный законом перечень денежных обязательств, а также видов договоров, подтверждающих такие обязательства, на погашение которых могут быть направлены средства материнского (семейного) капитала до истечения трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, является исчерпывающим.

Пунктами 1, 2 части 1 и частью 1.3 статьи 10 Закона N 256 установлено, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться: на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели; на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат; на компенсацию затрат за построенный (реконструированный) объект индивидуального жилищного строительства.

В данной случае, средства материнского (семейного) капитала направлены на погашение задолженности по кредитному договору перед ПАО "Сбербанк", то есть ФИО3 распорядилась средствами материнского (семейного) капитала по своему усмотрению в соответствии с установленным законом перечнем денежных обязательств, на погашение которых могут быть направлены средства материнского (семейного) капитала.

Между тем, правом на реализацию материнского (семейного) капитала можно воспользоваться лишь единожды и направление материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения - одна из форм реализации денежных средств, при этом материнский (семейный) капитал предоставляется за счет средств федерального бюджета и предназначен для реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, то есть средства материнского капитала не являются собственностью малолетних детей и в силу закона предоставляются их родителям (усыновителям).

Следовательно, банкротство должника и обращение взыскания на имущество, приобретенное с использованием средств материнского капитала, в силу положений Закона N 256 не является основанием для возврата средств материнского капитала, задолженность ко взысканию была предъявлена банком к должнику с учетом частичного погашения долга за счет средств материнского (семейного) капитала.

То есть в силу нормативного регулирования института материнства и детства, распределение средств, в том числе возврат материнского капитала от реализации залогового имущества в рамках процедуры реализации имущества должника не предусмотрен, а правила распределения денежных средств, вырученных от продажи заложенного имущества при несостоятельности физического лица-залогодателя, изложены в пункте 5 статьи 213.27 Закона о банкротстве.

При принятии судебного акта судом области принято во внимание поведение сторон, а именно, обстоятельство раздела имущества в ходе процедуры реализации (судебный акт - решение Железнодорожного районного суда г. Рязани по делу № 2 -2170/2019 от 03.10.2019 вынесен спустя год и шесть месяцев с даты возбуждения дела о признании несостоятельным должника - 19.03.2018), что, по сути, направлено на избежание (затруднение) реализации спорной квартиры.

В пункте 1 статьи 60 Закона о банкротстве кредиторам должника предоставлено право обратиться в арбитражный суд с жалобой о нарушении управляющим их прав и законных интересов. По смыслу названной нормы права основанием для удовлетворения жалобы является установление арбитражным судом фактов неправомерных действий (бездействия) арбитражного управляющего и нарушения этими действиями (бездействием) прав и законных интересов заявителя.

Рассмотрение разногласий, заявлений, ходатайств и жалоб в деле о банкротстве регулируется статьей 60 Закона о банкротстве.

Согласно названной норме Закона о банкротстве в деле о банкротстве рассматриваются заявления и ходатайства арбитражного управляющего, в том числе о разногласиях, возникших между ним и кредиторами, а в случаях, предусмотренных данным Законом, между ним и должником, жалобы кредиторов на нарушение их прав и законных интересов (пункт 1); разногласия между арбитражным управляющим и гражданами, в пользу которых вынесен судебный акт о взыскании ущерба, причиненного жизни или здоровью, а также между арбитражным управляющим и представителем работников должника (пункт 2); жалобы гражданина, представителя учредителей (участников) должника, представителя собственника имущества должника - унитарного предприятия, иных лиц, участвующих в деле о банкротстве, а также лиц, участвующих в процессе по делу о банкротстве, на действия арбитражного управляющего, решения собрания кредиторов или комитета кредиторов, нарушающие права и (или) законные интересы гражданина и иных лиц, участвующих в деле о банкротстве и в процессе по делу о банкротстве (пункт 3).

Согласно статье 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом.

По смыслу данной нормы права, основанием для удовлетворения жалобы кредиторов о нарушении их прав и законных интересов действием (бездействием) арбитражного управляющего является установление арбитражным судом фактов несоответствия этих действий (бездействия) законодательству и нарушения такими действиями (бездействием) прав и законных интересов кредиторов должника.

Таким образом, при рассмотрении жалобы на действия (бездействие) арбитражного управляющего суд обязан установить совокупность двух обстоятельств - совершение арбитражным управляющим действий (бездействия) вопреки требованиям закона и нарушение в результате этих действий (бездействия) прав и законных интересов заявителя жалобы.

Следовательно, заявитель жалобы обязан доказать, что обжалуемыми действиями финансового управляющего должника нарушаются его права и законные интересы в деле о банкротстве. При этом удовлетворение такого заявления возможно только в том случае, если оно ведет к восстановлению или защите нарушенного права. При оценке доводов заявителя суд исходит из тех обстоятельств, которые приведены подателем жалобы суду в подтверждение обоснованности своей жалобы.

По смыслу данной нормы права основанием для жалобы на действия (бездействие) арбитражного управляющего является установление арбитражным судом:

- или факта несоответствия этих действий законодательству о банкротстве (неисполнение или ненадлежащее исполнение арбитражным управляющим своих обязанностей);

- или факта несоответствия этих действий требованиям разумности и добросовестности, которые повлекли нарушение прав и законных интересов заявителя.

При рассмотрении жалобы на действия (бездействия) арбитражного управляющего бремя доказывания распределяется следующим образом: лицо, обратившееся с жалобой, обязано доказать наличие незаконного, недобросовестного или неразумного поведения арбитражного управляющего и то, что такое поведение нарушает права и законные интересы этого лица, а арбитражный управляющий обязан представить доказательства отсутствия его вины в этом поведении или обосновать соответствие его действий требованиям законодательства, добросовестности и разумности.

Согласно статье 255 ГК РФ, регулирующей общие правила обращения взыскания на долю в общем имуществе, предусмотрен алгоритм последовательных действий кредитора, преследующего цель удовлетворить свои требования за счет стоимости этой доли (каждый последующий этап возможен при недостижении цели на предыдущем): выдел доли должника в общем имуществе и обращение на нее взыскания; продажа должником доли остальным участникам общей собственности по рыночной цене с обращением вырученных от продажи средств в погашение долга; требование по суду обращения взыскания на долю должника в праве общей собственности путем продажи этой доли с публичных торгов.

В то же время Законом о банкротстве установлено, что имущество должника - банкрота за редким исключением может быть реализовано только на торгах (пункт 1 статьи 126 и пункта 3 статьи 139, пункт 3 статьи 213.26 Закона о банкротстве). В силу этого судебный акт о признании должника банкротом санкционирует обращение взыскания на все его имущество, в том числе и на долю в праве общей собственности, и это не позволяет применить положения статьи 255 ГК РФ, касающиеся отношений, возникающих до получения этой санкции.

Проведением публичных торгов достигается установленная Законом о банкротстве цель: возможно большее удовлетворение требований кредиторов должника-банкрота. Однако законодательством также преследуется цель ухода от долевой собственности как нестабильного юридического образования и охраняется интерес сособственника на укрупнение собственности посредством предоставления последнему преимущественного права покупки доли (статья 250 ГК РФ). Каких-либо законных оснований для вывода о том, что при банкротстве должника его сособственник лишается преимущественного права покупки доли, не имеется.

Таким образом, при продаже доли должника-банкрота сталкиваются противоположные и защищаемые законом имущественные интересы кредиторов и сособственников должника. Соответственно, при действующем правовом регулировании баланс этих интересов будет соблюден следующим образом. Цена доли должника в праве общей собственности на помещение должна быть определена по результатам открытых торгов. После определения в отношении доли должника победителя торгов (в том числе иного лица, с которым в соответствии с Законом о банкротстве должен быть заключен договор купли- продажи) сособственнику должна предоставляться возможность воспользоваться преимущественным правом покупки этого имущества по цене, предложенной победителем торгов, посредством направления предложения о заключении договора.

В случае отказа сособственника или отсутствия его волеизъявления в течение определенного срока с даты получения им предложения имущество должника подлежит реализации победителю торгов.

Такой подход помимо прочего отвечает существу преимущественного права покупки, заключающегося в наличии у определенного законом лица правовой возможности приобрести имущество на тех условиях (в том числе по той цене), по которым это имущество готово приобрести третье лицо. До выявления победителя торгов такого третьего лица не имеется.

Вопрос о реализации преимущественного права покупки в иных ситуациях, связанных с банкротством (в частности, о цене, по которой покупатель может реализовать свое право), в Законе о банкротстве разрешен в пользу рыночной цены, определенной на торгах (пункт 3 статьи 179, пункт 8 статьи 195, пункт 4 статьи 201 Закона о банкротстве).

Вышеуказанная правовая позиция изложена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 04.06.2020 N 306-ЭС19-22343, Обзоре Судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 25.11.2020.

По сути положения Закона о банкротстве, регулирующие продажу имущества должника, не исключают применения норм гражданского законодательства в той мере, в которой эти нормы не вступают в противоречие с целями и задачами законодательства о банкротстве.

В данном случае судом первой инстанции установлено, что решением Железнодорожного районного суда г. Рязани от 03.10.2019 по делу № 2-2170/2019 жилое помещение, расположенное по адресу: <...> признано общей собственностью должника и его супруги, за ФИО3, ФИО10, ФИО11, ФИО12 и ФИО13 признано право каждого по 2/66 доли в праве общей долевой собственности на квартиру.

В данном случае Положение не прекращает долевую собственность, следовательно, не исключает применение статьи 250 ГК РФ.

Учитывая вышеизложенное, судебная коллегия соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что у финансового управляющего отсутствовали основания для ненаправления в адрес ФИО3 предложения о реализации права преимущественной покупки квартиры, кадастровый номер 62:29:0070036:509, расположенной по адресу: <...>.

При этом, финансовый управляющий не отреагировала и на обращение 17.01.2022 ФИО3 в своих интересах и интересах своих несовершеннолетних детей ФИО10, ФИО11, ФИО12 и ФИО13 к финансовому управляющему с заявлением о намерении воспользоваться преимущественным правом покупки квартиры.

Ссылка на непредствление ФИО3 документов, свидетельствующих о наличии финансовой возможности для приобретения вышеуказанной квартиры, не влияет на обязанность управляющего по направлению предложения по реализации права преимущественной покупки квартиры.

Аналогичный правовой подход изложен в постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 06.09.2021 по делу № А70-7579/2016, постановлении Арбитражного суда Центрального округа от 23.11.2021 по делу № А14-21997/2018; постановлении Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 04.02.2020 по делу № А79-5201/2017 и др.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, суд первой инстанции обоснованно пришел к правомерному выводу о наличии установленных законом элементов для признания незаконным бездействия финансового управляющего ФИО2 - ФИО5, выразившегося в ненаправлении в адрес ФИО3 предложения о реализации права преимущественной покупки квартиры, кадастровый номер 62:29:0070036:509, расположенной по адресу: <...>.

Доводы ФИО2, изложенные в апелляционной жалобе о том, что финансовым управляющим опубликована не полная информация о предмете торгов, а именно не указано на наличие прав иных лиц, установленных решением Железнодорожного районного суда г.Рязани от 03.10.2019 по делу № 2- 2170/2019, что могло повлиять на цену реализованного на торгах имущества, суд апелляционной инстанции отклоняет, поскольку реализованное на торгах имущество, находилось в залоге у ПАО Сбербанк. На момент передачи имущества в залог ПАО Сбербанк должник в браке не состоял, являлся единоличным собственником этого имущества.

Обращаясь с заявлением об отмене торгов, ФИО2 не представлено доказательств нарушения его прав или прав его несовершеннолетних детей в результате проведенных торгов.

По мнению судебной коллегии, обстоятельства дела исследованы судом полно и всесторонне, спор разрешен в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Обжалуя определение суда первой инстанции, каких-либо доводов, которые не были бы проверены и не учтены судом при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли бы на оценку его законности и обоснованности, либо опровергали выводы арбитражного суда области, заявители не привели.

Доводы, изложенные в апелляционных жалобах, аналогичны обоснованно отклоненным доводам, приводимым в ходе разбирательства дела в суде первой инстанции, фактически сводятся к их повторению и направлены на переоценку исследованных доказательств и выводов суда при отсутствии к тому правовых оснований, в связи с чем, признаются апелляционной коллегией несостоятельными и не могут служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта, т.к. не свидетельствуют о неправильном применении арбитражным судом области норм материального или процессуального права.

Иных убедительных доводов, основанных на доказательствах и позволяющих отменить обжалуемый судебный акт, апелляционные жалобы не содержат.

Оснований для отмены определения суда первой инстанции, предусмотренных частью 4 статьи 270 Кодекса, судом апелляционной инстанции не установлено.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для удовлетворения апелляционных жалоб и отмены вынесенного определения.

Руководствуясь статьями 266, 268, 269, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд



ПОСТАНОВИЛ:


определение Арбитражного суда Брянской области от 10.10.2022 по делу № А54-1948/2018 оставить без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.






Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Центрального округа в течение одного месяца со дня изготовления постановления в полном объеме. В соответствии с пунктом 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подается через суд первой инстанции.


Председательствующий судья

Судьи

Ю.А. Волкова

Е.И. Афанасьева

Н.А. Волошина



Суд:

20 ААС (Двадцатый арбитражный апелляционный суд) (подробнее)

Иные лица:

Администрация города Рязани (подробнее)
Главный судебный пристав по Рязанской области (подробнее)
ИП ф/у Трушина А.С. Сухова О.Н. (подробнее)
Межрайонная ИФНС России №2 по Ряз.обл. (подробнее)
Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих (подробнее)
ООО "НПО "Ризур" (подробнее)
Управление ФНС по Рязанской области (подробнее)
ФГБУ Филиал "ФКП Росреестра" по Рязанской области (подробнее)
ФНС России (подробнее)

Судьи дела:

Волошина Н.А. (судья) (подробнее)


Судебная практика по:

Общая собственность, определение долей в общей собственности, раздел имущества в гражданском браке
Судебная практика по применению норм ст. 244, 245 ГК РФ

По залогу, по договору залога
Судебная практика по применению норм ст. 334, 352 ГК РФ