Постановление от 1 августа 2023 г. по делу № А03-17325/2021СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД улица Набережная реки Ушайки, дом 24, Томск, 634050, http://7aas.arbitr.ru город Томск Дело № А03-17325/2021 Резолютивная часть постановления объявлена 25 июля 2023 года Постановление изготовлено в полном объеме 01 августа 2023 года Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего ФИО1, судей Афанасьевой Е.В., ФИО2, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО3 (до перерыва), секретарем судебного заседания ФИО4 (после перерыва), с использованием средств аудиозаписи, путем онлайн заседания в режиме веб-конференции, рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Уют плюс» (07АП-4304/2023) на решение от 21.04.2023 Арбитражного суда Алтайского края по делу № А03-17325/2021 по иску индивидуального предпринимателя ФИО5 (ОГРНИП 304220524000045), г. Заринск, и индивидуального предпринимателя ФИО10 (ОГРНИП 304220516300037), г. Заринск, к обществу с ограниченной ответственностью «Уют плюс» (ОГРН <***>), г. Заринск, о взыскании 395 703 руб. в возмещение ущерба, с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, судебного пристава-исполнителя ФИО6, при участии в судебном заседании: от соистцов – ФИО7, по доверенности от 20.05.2022, от ответчика – ФИО8, по доверенности от 30.03.2023, от третьего лица – не явились (надлежаще извещены), Индивидуальный предприниматель ФИО5 и индивидуальный предприниматель ФИО10 (далее - истцы) обратились в Арбитражный суд Алтайского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Уют плюс» (далее - ответчик) о взыскании 588 480 руб. 50 коп. в возмещение ущерба. В ходе рассмотрения дела истцы, в порядке ст. 49 Арбитражного о процессуального кодекса Российской Федерации, неоднократно уточняли заявленные исковые требования, в конечном итоге просили взыскать с ответчика 395 703 руб. в возмещение ущерба. К участию в деле в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации привлечено третье лицо, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора - судебный пристав-исполнитель ФИО6 Решением от 21.04.2023 Арбитражного суда Алтайского края исковые требования удовлетворены. Не согласившись с решением суда, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить, принять по делу новый судебный акт, которым в удовлетворении исковых требований отказать, ссылаясь, на то, что судом не учтены фактические обстоятельства дела, доказывающие отсутствие вины управляющей организации в причинении ущерба, отсутствие причинно-следственной связи между возникновением ущерба и действиями управляющей организации; кроме того, судом не учтено, что ущерб возник вследствие незаконных действий и бездействия самих истцов; судом в основу решения положены и неверно истолкованы судебные акты по иным делам между теми же сторонами, не относящиеся к предмету рассмотрения в настоящем деле, неверно применены нормы материального права; судом не учтено, что действия истцов по размещению ТМЦ в подвальных помещениях ОИ МКД являются изначально незаконными; находит недопустимым наличие в решении прямого цитирования письменных пояснений представителя истцов с указанием документов, которые не имеют отношение к сторонам и не рассматривались в деле (протокол от 29.10.2006г.), что указывает на отсутствие судебного анализа первоисточников и сопоставления фактов; судом также не учтено, что истцы до настоящего времени не исполнили ни одно решение суда в части освобождения спорных подвальных помещений ОИ МКД от ТМЦ; имеющиеся в деле доказательства указывают на то, что истцами предпринимаются все меры для продолжения незаконного нахождения ТМЦ в подвальном помещении ОИ МКД №32, заявитель считает, что незаконное размещение истцами ТМЦ в помещении ОИ МКД №32 влечет необоснованность предъявление иска о взыскании ущерба в соответствии со ст.ст. 15, 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации с управляющей организации, действующей в интересах собственников МКД и добивающейся с апреля 2018 года установления законного порядка эксплуатации инженерных систем МКД и единого порядка пользования помещениями ОИ МКД; судом никак не рассмотрены обстоятельства, доказывающие, что в период с 18.05.2018 по 09.11.2021 истцам и продавцам их магазина по первому требованию предоставлялся доступ в подвал ОИ МКД через коридор №25 со стороны ФИО9, что подтверждается пятнадцатью актами опечатывания помещений общего имущества за 2018-2021гг., со сводной описью актов и обстоятельств доступа истцов в подвал; судом не дана оценка тому обстоятельству, что истцы неоднократно присутствовали в подвале ОИ МКД не только в присутствии ООО «Уют плюс», но и третьих лиц (полиции, АДС, электриков) и имели возможность доступа к любому из спорных помещений; ответчик считает необоснованным решение суда в части взыскания суммы ущерба, возникшего для истцов вследствие отсутствия маркировки на товаре. Истцы в отзыве на апелляционную жалобу просят оставить решение без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Решение считают законным и обоснованным. В судебном заседании представители сторон поддержали правовые позиции изложенные ранее письменно. В судебном заседании объявлялся перерыв. В связи с временным отсутствием судьи Сорокиной Е.А. определением от 25.07.2023 в составе суда произведена замена, судья Сорокина Е.А. заменена на судью Афанасьеву Е.В. Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыва на неё, заслушав представителей сторон, проверив в порядке статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность и обоснованность решения суда первой инстанции, апелляционный суд считает обжалуемый судебный акт не подлежащим отмене или изменению, исходя из следующего. Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, индивидуальному предпринимателю ФИО5 и индивидуальному предпринимателю ФИО10 на праве общей совместной собственности принадлежит следующее недвижимое имущество, расположенное в многоквартирном доме по адресу: 659100 <...>: - нежилое встроенно-пристроенное помещение площадью 77,5 кв.м, расположенное по адресу: 659100 <...> кадастровый номер 00:00:000000:0000:01:406:001:00231058:0000:20003; - нежилое помещение № 4, (помещение 1 этаже и подвальные помещения № 17, № 18), площадью 131,2 кв.м, кадастровый номер 22:66:010101:1961), что подтверждается сведениями из Единого государственного реестра недвижимости. С 2013 года истцы безвозмездно пользуются указанными помещениями, в которых хранили товарно-материальные ценности. Решением от 21.06.2013 №1 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по ул. Металлургов, д. 12, в г. Заринске ФИО5 и ФИО10 переданы в безвозмездное пользование подвальные помещения под магазином «Парадиз», находящиеся по адресу: <...>, под пятым подъездом, а именно помещения № 19 (23,2 кв.м), № 32 (50,0 кв.м), № 33 (14 кв.м), № 34 (санузел), а также часть коридора № 25 (12,57 кв.м.). Решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома № 12 по ул. Металлургов в г. Заринске от 22.06.2013 №1 ФИО5 и ФИО10 передано в пользование подвальное помещение площадью 104 кв.м, под магазином «Парадиз», находящееся по адресу : <...>, под пятым подъездом. Общество с ограниченной ответственностью «Уют плюс» на основании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами №21 от 15.04.2015, оказывает соответствующие услуги в г. Заринске Алтайского края. Согласно протоколу внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 12 по ул. Металлургов в г. Заринске от 31.10.2018 № 3/2018, по четвертому вопросу повестки дня принято решение об отмене всех ранее принятых, решений собственников помещений многоквартирного дома о безвозмездном пользовании помещениями подвала, в том числе решения собственников помещений в квартирном доме о предоставлении в пользование помещений подвала ФИО11 (протокол б/н от 29.10.2006) и ФИО5, ФИО10 (протокол № 1 от 21.06.2013), а по пятому вопросу повестки дня общего собрания собственников принято решение об установлении с 01.10.2018 размера платы за пользование помещениями подвала, являющимися общим имуществом собственников многоквартирного дома № 12, по ул. Металлургов в г. Заринске, в размере 150 руб. за 1 кв.м в месяц, для ФИО11, для ФИО5, для ФИО10 и для других лиц (арендаторов и собственников). 11 мая 2018 года от ООО «Уют-Плюс» истцами была получена претензия № 294 с требованием в течение тридцати календарных дней с момента получения претензии освободить занимаемые нежилые помещения, находящиеся в подвале указанного многоквартирного дома, относящиеся к общему имуществу собственников помещений МКД. Требование ООО «Уют-Плюс» об освобождении подвальных помещений мотивировано наличием решения общего собрания собственников от 13.10.2018 № 3/2018 об установлении размера платы за пользование указанными помещениями, относящимися к общему имуществу дома, а также неполучением своевременного ответа от истцов на оферту от 28.04.2018 № 269 о заключении между сторонами договора аренды подвальных помещений. 18.05.2018, после направления вышеуказанной претензии, не дожидаясь окончания 30-ти дней, данных истцам для ответа, ответчик забетонировал вход, соединяющий помещение магазина «Парадиз» с подвальным помещением - коридором № 25, а также взломал принадлежащий истцам замок на двери, расположенной в подвальном помещении - коридоре № 25, и установил на его место новый замок. Возражая по решению общего собрания собственников помещений многоквартирного дома от 31.10.2018 № 3/2018, по четвертому и пятому вопросу повестки дня, истцы 29.04.2019 обратились в Заринский городской суд (дело №2- 455/2019) с заявлением о признании протокола ничтожным. По мнению истцов, в указанной части решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома от 31.10.2018 являлось ничтожным, так как оно принято по вопросу, не относящемуся к компетенции общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, поскольку истцы являются собственниками помещений многоквартирного дома, а не иными лицами, в отношении которых возможно в соответствии с действующим законодательством - частью 3 статьи 44 Жилищного кодекса РФ (далее - ЖК РФ) принятие решения о пользовании общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома. Также вышеуказанным решением нарушены права всех истцов, поскольку в соответствии с часть. 2 статьи 36 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме владеют, пользуются и в установленных настоящим Кодексом и гражданским законодательством пределах распоряжаются общим имуществом в многоквартирном доме, что не противоречит нормам статьи 247 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Волеизъявление собственников помещений многоквартирного дома было выражено в решениях общих собраний собственников помещений многоквартирного дома от 29.10.2006, 21.06.2013 о предоставлении истцам в пользование помещений подвала. Указанные решения имеют законную силу, при том, что решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома от 31.10.2018 ничтожно в части, касающейся прав и обязанностей всех истцов. Решением Заринского городского суда от 02.09.2019 по делу №2-455/2019 признано ничтожным решение от 31.10.2018 № 3/2018 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 12 по ул. Металлургов в г. Заринске Алтайского края (протокол № 3/2018 от 31.10.2018) по четвертому и пятому вопросу повестки дня общего собрания (в том числе подпункта 5.2), в части принятия решения по четвертому вопросу (пункту 4) об отмене ранее принятых решений собственников помещений в многоквартирном доме о безвозмездном пользовании помещениями подвала собственниками помещений в многоквартирном доме ФИО11 (протокол б/н от 29.10.2006) и ФИО5 и ФИО10 (протокол № 1 от 21.06.2013) и по пятому вопросу повестки дня общего собрания (пункту 5) об утверждении размера платы за пользование общим имуществом многоквартирного дома № 12 по ул. Металлургов в г. Заринске с 01.10.1018, в том числе подпункту 5.2, за пользование помещениями подвала, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома, для собственников помещений в многоквартирном доме ФИО11, ФИО5, ФИО10 - в сумме 150 руб. за 1 кв.м. В рамках дела №2-455/2019 ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15 обратились в суд со встречным иском к ФИО5, ФИО10, ФИО11 об отмене общего решения собственников помещений в многоквартирном доме обязании освободить помещение, обязании снести самовольную постройку. Заринский городской суд признал законность нахождение ФИО5 и ФИО10 в подвальном помещении, в удовлетворении встречного иска отказал в полном объеме. Решение по делу №2-455/2019 было оставлено без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Алтайского краевого суда (дело №33-10345/2019) от 12.11.2019, и определением Восьмого кассационного суда (дело №88-4701/2020) от 14.04.2020. Решением Арбитражного суда Алтайского края по делу №А03-8108/2018 от 23.11.2018 признаны незаконными действия общества с ограниченной ответственностью «Уют плюс», г. Заринск, (ИНН <***>, ОГРН <***>) по бетонированию 18.05.2018 входа, соединяющего помещение магазина «Парадиз», принадлежащего на праве собственности ФИО5, ФИО10, расположенного по адресу: <...>, со складским помещением магазина, с отделом по продаже постельных принадлежностей, с кабинетом бухгалтерии магазина, с санитарным узлом, расположенными в подвальном помещении вышеуказанному адресе, по удалению замков, принадлежащих истцам, установленных в дверях: складского помещения магазина «Парадиз», отдела по продаже постельных принадлежностей, кабинета бухгалтерии магазина «Парадиз», установлению на место замков истцов - замков, принадлежащих ООО «Уют плюс». В удовлетворении встречного иска отказано. Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 04.04.2019 отменено решение Арбитражного суда Алтайского края по делу № А03-8108/2018, на истцов была возложена обязанность устранить существующие препятствия и не чинить каких-либо иных препятствий в доступе и пользовании помещениями подвала, относящимися к общему имуществу многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <...>. По мнению истцом, из толкования указанного судебных актов следует, что на истцов была наложена обязанность только в части нечинения препятствия управляющей компании в обслуживании общего имущества, вопрос об освобождении подвального помещения при вынесении судом не ставился. Решением от 10 февраля 2021 года по делу №2-13/2021 Заринский городской суд Алтайского края признал протокол №2/2018 от 12.04.2018 ничтожным. Указанный протокол исследовался в рамках дела №А03-8108/2018. Применительно к рассматриваемому спору отсутствует преюдиция применительно к обстоятельствам, установленным по делу №А03-8108/2018. Решением Заринского городского суда Алтайского края от 09.09.2019, вступившим в законную силу 12.11.2019, признан ничтожным протокол №3/2018 от 30.10.2018. Истцы обратились с иском в Заринский городской суд Алтайского края о признании действий управляющей компании ООО «Уют плюс» незаконными и взыскании убытков. Определением от 12.02.2020 Заринский городской суд Алтайского края передал дело № 2-162/2020 по подсудности в Арбитражный суд Алтайского края. Решением от 15.02.2021 по делу №А03-15776/2020 суд признал незаконными действия ООО «Уют Плюс» по созданию препятствий ФИО5 и ФИО10 к доступу в подвальные помещениями № 18 (23,9 кв.м), № 19 (23,2 кв.м). № 32 (50,0 кв.м), № 33 (14 кв.м), № 34 (санузел 12.0 кв.м.) а также к части коридора № 25 (12,57 кв.м.), расположенные в многоквартирном доме по адресу: <...>. Обязать ООО «Уют Плюс» ИНН <***>; ОГРН <***>, 659100, <...>, обязал не чинить препятствий ФИО5 и ФИО10 к доступу, пользованию, владению и распоряжению, подвальным помещением № 18 (23,9 кв.м), расположенном в многоквартирном доме по адресу: <...>; не препятствовать ФИО5 и ФИО10 к доступу в подвальные помещения № 19 (23,2 кв.м). № 32 (50,0 кв.м), № 33 (14 кв.м), № 34 (санузел 12.0 кв.м.) а также к части коридора № 25 (12,57 кв.м.), расположенных в многоквартирном доме по адресу: <...>, с учетом их прав на общедолевое имущество многоквартирного дома; обязал ООО «Уют Плюс» г. Заринск, передать ФИО5 и ФИО10 комплект ключей от замка на двери расположенной в подвале в коридоре (№ 25) и перекрывающей доступ к подвальному помещению № 18 (23,9 кв.м). Указанным решением суд также обязал ФИО5 и ФИО10 освободить от принадлежащего им торгового оборудования, товаров и личного имущества подвальные помещения, составляющие общее имущество многоквартирного дома, а именно: подвальные помещения № 19 (23,2 кв.м). № 32 (50,0 кв.м, № 33 (14 18 кв.м), а также часть коридора № 25 (12,57 кв.м.), расположенные в многоквартирном доме по адресу: <...>, в течении 10 дней с момента вступления суда в законную силу, обязал ФИО5 и ФИО10 в течении трех рабочих дней после освобождения подвальных помещений №, 19, 25, 32, 33 передать указанные помещения ООО «Уют плюс» акту приема передачи. Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 19 мая 2021 года решение суда от 15.02.2021 по делу №А03-15776/2020 в части признания действий управляющей компании оставлено без изменения. Соответственно, истцами было доказано, что управляющая компания в период с 2018 по декабрь 2021 чинила препятствие в пользовании помещениями, где хранился товар истцов. Истцы 20.11.2021 обратились в суд с настоящим иском, которым просят взыскать убытки, которые они понесли в период с 2018 по 2021 год в результате незаконных действий управляющей компании, выраженные в чинении препятствий в пользовании помещением, где хранился товар истцов. Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции принял по существу законный и обоснованный судебный акт, при этом выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам дела и основаны на правильном применении норм действующего законодательства. Суд апелляционной инстанции поддерживает выводы суда первой инстанции, отклоняя доводы апелляционной жалобы, при этом исходит из следующего. Пунктами 1, 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). В соответствии со статьями 15 и 393 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, требующее возмещения причиненных ему убытков, должно доказать факт нарушения ответчиком обязательств, наличие причинно-следственной связи между допущенным нарушением и возникшими у истца убытками, а также размер убытков. В пункте 12 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ). В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», по смыслу статей 15 и 393 Гражданского кодекса РФ (далее - также ГК РФ) кредитор представляет доказательства, подтверждающие наличие у него убытков, а также обосновывающие с разумной степенью достоверности их размер и причинную связь между неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником и названными убытками. Должник вправе предъявить возражения относительно размера причиненных кредитору убытков и представить доказательства, что кредитор мог уменьшить такие убытки, но не принял для этого разумных мер (статья 404 ГК РФ). Вина должника в нарушении обязательства предполагается, пока не доказано обратное. Отсутствие вины в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства доказывается должником (пункт 2 статьи 401 ГК РФ). В силу статьи 39 ЖК РФ правила содержания общего имущества в многоквартирном доме устанавливаются Правительством Российской Федерации. В соответствии с разделом II Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя от 27.09.2003 № 170 (далее – Правила № 170) система технического обслуживания (содержания и текущего ремонта) жилищного фонда должна обеспечивать нормальное функционирование зданий и инженерных систем в течение установленного срока службы здания и включает в себя комплекс работ по контролю за его состоянием, поддержанием в исправности, работоспособности, наладке и регулированию (техническое обслуживание), а также комплекс строительных и организационно-технических мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановление работоспособности) элементов, оборудования и инженерных сетей здания (текущий ремонт здания). Организация планирования и выполнение указанных работ осуществляется организациями по обслуживанию жилищного фонда (пункты 2.1, 2.2. 2.3, 2.4). Исходя из пунктов 2.6.2, 2.7.,8, 3.4.1, 4.1.11 Правил № 170 организация, осуществляющая функции по обслуживанию жилищного фонда обязана обеспечивать надлежащую гидроизоляцию фундамента и стен подвала, а также устранение аварийных повреждений систем водопроводов, отопления жилого дома, должна обеспечивать температурно-влажностный режим помещений подвалов, не должна допускать зазоры в местах прохода всех трубопроводов через стены и фундаменты, герметизировать и утеплять вводы инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты и стены зданий для исключения попадания воды в подвалы и технические подполья. Согласно пункту 5.8.3 Правил № 170 организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать проведение профилактических работ (осмотры, наладка систем), планово-предупредительных ремонтов, устранение крупных дефектов в строительно-монтажных работах по монтажу систем водопровода и канализации. Пунктом 5 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, в состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях. В соответствии с пунктами 10, 42 названных Правил управляющие организации отвечают перед собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несут ответственность за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором. При этом общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома; безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества. В силу подпункта "з" пункта 11 Правил № 491 содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества, а также в зависимости от геодезических и природно-климатических условий расположения КД включает в себя в числе прочего текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 данных Правил. В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которое оно ссылается как на основание своих требований и возражений. В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств. В силу статьи 71 АПК РФ суд оценивает доказательства в их совокупности и взаимосвязи, осуществляя проверку каждого доказательства, в том числе с позиции его достоверности и соответствия содержащихся в нем сведений действительности. В целях установления всех обстоятельств по делу судом первой инстанции определением от 08.06.2022 по настоящему делу назначалась судебная комиссионная экспертиза, производство которой было поручено эксперту общества с ограниченной ответственностью «Экспертноконсалтинговый центр «Независимая экспертиза» ФИО16 и эксперту специализированной оценочной фирмы ООО «Бюро оценки» ФИО17. На разрешение экспертов при проведении экспертизы были поставлены следующие вопросы: 1. определить ассортимент товара, находящегося в помещении подвала, отдельно по каждому виду; 2. определить количество данного товара; 3. определить состояние товара на момент его обследования; 4. определить на дату экспертного осмотра стоимость товара, представленного для производства экспертизы при расчете среднерыночной стоимости товара и его номинальной стоимости по информации, содержащейся в материалах дела; 5. соответствует количество товара, находящегося в помещении, остаткам ТМЦ на складах?; 6. определить вид (причину) повреждения товара (затопление, отсутствие надлежащего проветривания подвального помещения или иные обстоятельства). Имеются ли в данном товаре посторонние запахи от длительного хранения в ненадлежащих условиях (или иные повреждения)?; 7. определить стоимость поврежденного товара на 18.05.2018 и на дату экспертного осмотра; 8. возможно ли использовать товар в дальнейшем для его реализации?; 9. относится ли данный товар (или часть его) к товарам личной гигиены? Согласно представленному в материалы дела заключению экспертов № 12-22-06- 186/149/08Э от 31.08.2022, эксперты пришли к следующим выводам: По вопросу №1 - Определить ассортимент товара, находящегося в помещении подвала, отдельно по каждому виду: Товарно-материальные ценности, находившиеся в торговом отделе размещенного в подвальной части здания по адресу: <...> распределены на три группы товаров: «одежда», «постельное белье», «полотенечно-платочные изделия», которые в свою очередь имеют широкий ассортимент, подробно указанный в исследовательской части по вопросу №1. По вопросу №2 - Определить количество данного товара: В процессе проведения осмотра и пересчета ТМЦ было установлено: - количество единиц товара составляет — 321 наименование. - общее количество товара, расположенного в подвальном помещении по адресу: <...> составляет 993 штуки. По вопросу №3 -Определить составите товара на момент его обследования: После вскрытия торгового отдела (при проведении осмотра) 12.07.2022 было установлено: - весь товар имеет общее загрязнение пылью вследствие длительного хранения; - часть товара в упаковке имеет повреждения упаковки (точное количество отмечено в таблице 1); - на товаре имеются следы от воздействия воды (пледы в количестве 5-ти штук); - на товаре присутствует посторонний запах, не свойственный данному виду товара. По вопросу №4 - Определить на дату экспертного осмотра стоимость товара, представленного для производства экспертизы при расчете среднерыночной стоимости товара и его номинальной стоимости по информации, содержащейся в материалах дела: Среднерыночная стоимость товара на дату экспертного осмотра представленного для производства экспертизы составляет 814 360 руб. Номинальная стоимость части товара, которую экспертам удалось идентифицировать в представленных документах, составила 80 465 руб. По вопросу №5 - Соответствует количество товара находящегося в помещении, остаткам ТМЦ на складах? Фактическое количество товара не соответствует количеству заявленному в документе «остатки ТМЦ на складах» на дату 18.05.18г по фирме ИП Литягин П С., отклонения составляют 53 штуки. По вопросу № 6 - Определить вид (причину) повреждения товара (затопление, отсутствие надлежащего проветривания подвального помещения или иные обстоятельства). Имеются ли в данном товаре посторонние запахи от длительного хранения в ненадлежащих условиях (или иные повреждения)? Заявленные в материалах дела следы неоднократного затопления и наличие нечистот на представленном на исследовании товаре не установлено, соответственно товары не имеют ярко выраженных следов загрязнения. Пять позиций из ассортимента постельного белья, а именно покрывала, имеют следы загрязнения. Данные загрязнения, возможно предположить, что возникли в процессе воздействия воды, т.к. расположены вдоль стены по левую сторону от входа на которой также установлены следы от намокания. Наличие следов пыли присутствует на всех единицах представленного товара, и как следствие на товаре присутствует посторонний запах, не свойственный данному виду товара. Подвальное помещение на момент осмотра не имело следов неоднократного затопления, как указано в исковом заявлении. Стены и потолок не имеют следов намокания, кроме тех, которые указаны в исследовательской части при ответе на вопрос №3. Торговое оборудование, стеллажи, полки, расположены вдоль стен, также не имеют следы от воздействия воды (набухание, отслоение кромки, и т.д.) По вопросу №7 - Определить стоимость поврежденного товара на 18.05.2018 и на дату экспертного осмотра. Стоимость поврежденного товара (таблица №1 поз. 152, 157, 159, 160, 161) на дату экспертного осмотра составила 5 612 руб. По вопросу №8: Возможно ли использовать товар в дальнейшем для его реализации? Товар, попадающий под правила маркировки согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. N 1956 «Об утверждении Правил маркировки товаров легкой промышленности средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении товаров легкой промышленности» а именно белье постельное, белье туалетное и кухонное (полотенца) в количестве 469 шт. подлежит изъятию из оборота, реализации не подлежит. Определением суда от 11.10.2022 в рамках настоящего дела была назначена дополнительная экспертиза, проведение которой было поручено эксперту специализированной оценочной фирмы ООО «Бюро оценки» ФИО17 На разрешение эксперта поставлен следующий вопрос: - Какова стоимость товара на дату экспертного заключения, в количестве 469 шт., подлежащего изъятию из оборота и не подлежащего дальнейшей реализации, установленного по заключению от 31.08.2022 № 12-22-06-186/149/08э ? Согласно выводам заключения эксперта № 197/10э от 28.10.2022, рыночная стоимости товара на дату экспертно заключения, в количестве 469 шт., подлежащего изъятию из оборота и не подлежащего дальнейшей реализации, установленного по заключению от 31.08.2022 № 12-22-06-186/149/08э, составляет 390 091 руб. Судом установлено, что экспертные заключения соответствуют требованиям статей 82, 83, 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выводы экспертов не являются противоречивыми, какие-либо сомнения в обоснованности заключения экспертов у суда отсутствуют. Выводы экспертов надлежащими доказательствами не опровергнуты. При таких обстоятельствах заключение экспертов обоснованно признано судом надлежащими доказательствами по делу. Исследовав и оценив представленные сторонами доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи, в том числе видеозапись из которой следует, ненадлежащее исполнение обязательств управляющей компаний в части оказания услуг по техническому обслуживанию многоквартирного дома, что привело к неоднократному затоплению подвального помещения, суд первой инстанции обоснованно указал на то, что указанное привело к причинению ущерба, который был установлен в рамках судебной экспертизы. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 № 1956, которым утверждены Правила маркировки товаров легкой промышленности средствами идентификации (далее - постановление № 1956), установлен следующий порядок маркировки товаров легкой промышленности средствами идентификации: - участники оборота товаров легкой промышленности со дня вступления в силу постановления № 1956 (9 января 2020 г.) (Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации” (www.pravo.gov.ru) 09.01.2020, в Собрании законодательства Российской Федерации от 13.01.2020 № 2 (часть II) ст. 198) вправе наносить средства идентификации на потребительскую упаковку, или на товары легкой промышленности, или этикетку, или ярлык; - в случае, если участники оборота товаров легкой промышленности наносят средства идентификации на потребительскую упаковку, или на товары легкой промышленности, или ярлык, или этикетку начиная с 9 января 2020 года, то с указанной даты они вправе представлять сведения о нанесении средств идентификации в информационную систему маркировки; - с 1 января 2021 г. участники оборота товаров легкой промышленности вносят в обязательном порядке в информационную систему маркировки сведения о маркировке товаров легкой промышленности, а также об их вводе в оборот, обороте и выводе из оборота; - участники оборота товаров легкой промышленности до 1 февраля 2020 года осуществляют маркировку товаров легкой промышленности, ввезенных в Российскую Федерацию после 1 января 2021 г., но приобретенных до 1 января 2021 года, и представляют сведения о маркировке таких товаров легкой промышленности в информационную систему маркировки; - участники оборота товаров легкой промышленности при наличии по состоянию на 1 января 2021 г. нереализованных товаров легкой промышленности, введенных в оборот до 1 января 2021 г., в срок до 1 февраля 2021 года осуществляют их маркировку и представляют сведения о маркировке таких товаров легкой промышленности в информационную систему маркировки. С учетом изложенного, суд первой инстанции обоснованно отметил, что после введения обязательной маркировки товаров легкой промышленности допускается оборот и вывод из оборота товаров легкой промышленности, маркированных средствами идентификации, сведения о которых не переданы в информационную систему маркировки в полном объеме относительно всей товаропроводящей цепи. При этом, в соответствии с пунктом 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 года № 1956 на территории Российской Федерации ввод в оборот товаров легкой промышленности без нанесения на них средств идентификации и передачи в информационную систему мониторинга сведений о маркировке товаров легкой промышленности средствами идентификации, а также оборот и вывод из оборота товаров легкой промышленности, не маркированных средствами идентификации, допускается до 01 января 2021 года, за исключением случаев, указанных в подпунктах "е" и "ж" пункта 2 настоящего постановления. В целях устранения правовой неопределенности инпромторг России обратил внимание, что выпуск таможенными органами в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления в отношении законтрактованных товаров легкой промышленности, указанных в подпункте "ж" пункта 2 постановления № 1956, допускается до 1 февраля 2021 г., а участники оборота вправе маркировать средствами идентификации товары легкой промышленности, приобретенные до 1 января 2021 г. и выпущенные таможенными органами после 1 января 2021 года в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления, до предложения таких товаров к реализации (продаже) в срок до 1 февраля 2021 года. В случае отсутствия средств идентификации на товаре и (или) отсутствия в информационной системе маркировки сведений о нанесении средств идентификации со дня вступления в силу соответствующих требований товар признается немаркированным. (Письмо Министерства промышленности и торговли РФ от 22 декабря 2020 года № ЕВ-101154/28). Суд первой инстанции установив, что в момент вступления в законную силу Постановления № 1956 (09.01.2020) истцы уже находились в судебных спорах по факту признания незаконными протоколов общего собрания собственников помещений, указанных ранее, а также исков и признании действий незаконными, признании незаконными действий управляющей компании по факту чинения препятствий, что установлено решением Арбитражного суда по делу №А03-15776/2020, правомерно указал на то, что истцы не могли воспользоваться правом на организацию маркировки товара, находящегося в закрытом и опечатанном управляющей компанией помещении до декабря 2021 года. Основываясь на изложенном, суд первой инстанции правомерно посчитал установленным факт того, что истцы в период с 2018 по декабрь 2021 добивались восстановления своих нарушенных прав в судебном порядке. Исходя из чего, руководствуясь положениями статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правомерно признал несостоятельными доводы ответчика о том, что последний не препятствовал в пользовании общим имуществом, поскольку указанное опровергаются вступившим в законную силу судебным актом по делу № А03-15776/2020. Приведенные апеллянтом в жалобе доводы относительно неполного исследования обстоятельств о неправильной оценки имеющихся доказательств не могут быть приняты во внимание, поскольку по существу направлены на пересмотр в рамках настоящего дела вступившего в законную силу судебного акта по делу №А03-15776/2020. Согласно пункту 3.3.5 Правил № 170 входные двери или люки (для чердачных помещений с запасными, напорными и расширительными баками) выхода на кровлю должны быть утеплены, оборудованы уплотняющими прокладками, всегда закрыты на замок (один комплект ключей от которого необходимо хранить у дежурного диспетчера объединенных диспетчерских служб или в комнате техника-мастера организации по обслуживанию жилищного фонда, а второй - в одной из ближайших квартир верхнего этажа), о чем делается соответствующая надпись на люке. Вход в чердачное помещение и на крышу следует разрешать только работникам организаций по обслуживанию жилищного фонда, непосредственно занятым техническим надзором и выполняющим ремонтные работы, а также работникам эксплуатационных организаций, оборудование которых расположено на крыше и в чердачном помещении. В соответствии с пунктом 3.4.5. Правил № 170 входные двери в техническое подполье, подвал должны быть закрыты на замок (ключи хранятся в организациях по содержанию жилищного фонда, ОДС, у дворника, рабочих, проживающих в этих домах), о месте хранения делается специальная надпись на двери. Согласно п. 4.1.14 Правил № 170 входные двери в техподполье, подвал должны быть закрыты на замок, ключи должны храниться в объединенной диспетчерской службе (ОДС) или в организации по обслуживанию жилищного фонда и у жителей близлежащей квартиры (о чем должна быть соответствующая надпись), двери должны быть утеплены, уплотнены и обиты с двух сторон кровельной сталью. Таким образом, как верно отметил суд первой инстанции, ввиду того, что нормативно-правовыми актами четко обозначены места хранения ключей, у собственников помещений многоквартирного дома ключи могут храниться только в том случае, если их помещение расположено в непосредственной близости от входа на чердак или техническое подполье, обязательств по обеспечению других собственников помещений многоквартирного дома ключами от входных дверей в помещения, относящиеся к общедомовому имуществу, со стороны управляющей компании законодательство не содержит. Доступ в помещения, относящиеся к общедомовому имуществу, может быть предоставлен собственнику помещения многоквартирного дома в рамках осмотра общедомового имущества в присутствии представителя управляющей компании в согласованное время. Судом установлено, что из предоставленных в материалы документов, следует, что истцы как собственники помещения в МКД, направляли в адрес управляющей компании запросы о предоставлении доступа в подвальное помещение, однако им было отказано, со ссылкой на наличие в арбитражном суде дел. В соответствии с пунктом 42 Правил № 491 управляющие организации отвечают перед собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несут ответственность за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором. Частью 1 статьи 10 ГК РФ установлен запрет на осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Из разъяснений, содержащихся в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», следует, что при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В силу части 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. В силу части 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются. Основываясь на изложенном, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о том, что управляющая компания - ответчик, действовала недобросовестно по отношению к истцам, при наличии решения Арбитражного суда Алтайского края, и необоснованно отказывал истцам в осмотре и проведения инвентаризации имущества, помимо этого, истцы не могли воспользоваться своим правом и осуществить штрихкодирование товара по причине отсутствия со стороны управляющей компании допуска в помещение, где непосредственно хранился товар При таких обстоятельствах, доводы об отсутствии причинно-следственной связи между возникшим ущербом и действиями ответчика являются несостоятельными. Учитывая изложенное, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о наличии правовых оснований для взыскания с ответчика ущерба в размере 395 703 руб. Оснований для иной оценки указанных выводов суда первой инстанции суд апелляционной инстанции не усматривает, и доводы заявителя апелляционной жалобы об обратном отклоняются как основанные на ошибочном толковании норм права и иной оценке фактических обстоятельств по делу. Вопреки доводам апелляционной жалобы судом первой инстанции дана надлежащая оценка исследованным обстоятельствам и соответствующая их правовая оценка. Несогласие заявителя жалобы с установленными по делу обстоятельствами и оценкой судом первой инстанции доказательств не является основанием для отмены обжалуемого решения, кроме того, доводы апеллянта не содержат ссылок на факты, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены обжалуемого решения суда первой инстанции. Суд апелляционной инстанции считает, что все обстоятельства дела, собранные по делу доказательства, исследованы судом первой инстанции в соответствии с требованиями статей 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и получили надлежащую правовую оценку в судебном акте. Учитывая изложенное, принятое арбитражным судом первой инстанции решение является законным и обоснованным, судом полно и всесторонне исследованы имеющиеся в материалах дела доказательства, им дана правильная оценка, нарушений норм материального и процессуального права не допущено, оснований для отмены решения суда первой инстанции, установленные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а равно принятия доводов апелляционной жалобы, у суда апелляционной инстанции не имеется. В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина по апелляционной жалобе подлежит отнесению на ее подателя. Настоящее постановление выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет». Руководствуясь ст. 110, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской федерации, апелляционный суд, Решение от 21.04.2023 Арбитражного суда Алтайского края по делу № А03-17325/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Уют плюс» – без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Алтайского края. Председательствующий ФИО1 Судьи Е.В. Афанасьева ФИО2 Суд:7 ААС (Седьмой арбитражный апелляционный суд) (подробнее)Истцы:ООО "ЭКСПЕРТНО-КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР "НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА" (подробнее)Ответчики:ООО "Уют плюс" (ИНН: 2205012850) (подробнее)Судьи дела:Сорокина Е.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:Злоупотребление правомСудебная практика по применению нормы ст. 10 ГК РФ Упущенная выгода Судебная практика по применению норм ст. 15, 393 ГК РФ Ответственность за причинение вреда, залив квартиры Судебная практика по применению нормы ст. 1064 ГК РФ Взыскание убытков Судебная практика по применению нормы ст. 393 ГК РФ
Возмещение убытков Судебная практика по применению нормы ст. 15 ГК РФ |