Постановление от 16 декабря 2024 г. по делу № А51-15575/2024Пятый арбитражный апелляционный суд ул. Светланская, 115, г. Владивосток, 690001 http://5aas.arbitr.ru/ Дело № А51-15575/2024 г. Владивосток 17 декабря 2024 года Постановление в полном объеме изготовлено 17 декабря 2024 года. Пятый арбитражный апелляционный суд в составе: судьи Е.А. Грызыхиной, рассмотрев апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «БиЭФ», апелляционное производство № 05АП-6276/2024 на решение от 17.10.2024 судьи Н.А. Беспаловой по делу № А51-15575/2024 Арбитражного суда Приморского края, принятому в порядке упрощенного производства, по иску ФИО1 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>, Дата присвоения ОГРНИП: 10.10.2019) к обществу с ограниченной ответственностью «БиЭФ» (ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 27.04.2010, ИНН: <***>) при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, - ФИО2, о взыскании убытков в размере 258 500 рублей; о взыскании судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 8 410 рублей; о взыскании расходов по проведению независимой технической экспертизы транспортного средства в размере 12 000 рублей, индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – ИП ФИО1, предприниматель) обратилась в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «БиЭФ» (далее – ООО «БиЭФ», общество) 230 500 рублей ущерба; 28 000 рублей убытков, понесенных в результате простоя автомобиля; 12 000 рублей расходов по проведению независимой технической экспертизы транспортного средства, а также 8 410 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины. Определением суда от 15.08.2024 исковое заявление назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). Тем же определением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен ФИО2. Решением суда, принятым в виде резолютивной части 01.10.2024, исковые требование удовлетворены в полном объеме. Мотивированное решение изготовлено 17.10.2024. Не согласившись с вынесенным судебным актом, общество обжаловало его в апелляционном порядке. В обоснование доводов жалобы заявитель указал, что повреждения наружных деталей транспортного средства (стоимость устранения которых взыскивается в качестве убытков) причинены вследствие участия автомобиля в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем из-за выхода из строя его двигателя внутреннего сгорания (ДВС). При этом, поскольку возникновение неисправности ДВС признано предпринимателем не относящимся к ответственности общества, ущерб от наступивших из-за данной поломки последствий также не может быть отнесен на ООО «БиЭФ». Кроме того, апеллянтом со ссылкой на необоснованное определение стоимости ремонта без учета износа комплектующих деталей оспорен размер ущерба, а также обращено внимание на то, что размер возмещения не согласовывался сторонами в нарушение пункта 5.1 договора проката автомобиля. Ответчиком также отмечено противоречивое поведение истца, первоначально подтвердившего письмом от 13.06.2024 отсутствие вины общества в повреждении ДВС, а затем обратившегося за взысканием суммы ущерба. В представленном письменном отзыве, приобщенном к материалам дела в порядке статьи 262 АПК РФ, ИП Антонюк возражала против доводов апелляционной жалобы, настаивая на законности обжалуемого судебного акта. Апелляционная жалоба на обжалуемое решение, принятое в порядке упрощенного производства, проверена судом апелляционной инстанции без вызова сторон в порядке главы 34 АПК РФ с учетом особенностей, предусмотренных статьей 272.1 АПК РФ. Исследовав материалы дела, проверив в порядке, предусмотренном статьями 266, 268, 272.1 АПК РФ правильность применения судом норм материального и процессуального права, проанализировав доводы, содержащиеся в апелляционной жалобе и письменном отзыве, апелляционный суд считает, что решение суда первой инстанции не подлежит отмене или изменению по следующим основаниям. Как установлено судом, на основании заключенного ФИО2 (арендодатель) договора аренды транспортного средства № 89 от 28.11.2023 предпринимателю ФИО1 (арендатор) предоставлено за плату во временное владение и пользование, а также для последующей сдачи в субаренду третьим лицам транспортное средство - Nissan Pathfinder (НИССАН ПАТФАЙНДЕР) 4.0LE, 2006 года выпуска, кузов № VQ40 292953А, шасси № VSKJLWR51U0091651, регистрационный знак <***>. В последующем между ИП ФИО1 (исполнитель) и обществом «БиЭФ» (заказчик) был заключен договор (б/н) проката автомобиля от 04.12.2023, по условиям которого исполнитель передал во временное владение и пользование заказчику транспортные средства согласно Приложению № 3 (Прайс-лист на предоставление услуг проката автомобилей) к договору, в том числе автомобиль марки Nissan Pathfinder (НИССАН ПАТФАЙНДЕР) 4.0LE, 2006 года выпуска, кузов № VQ40 292953А, шасси № VSKJLWR51U0091651, регистрационный знак <***>. В силу пункта 3.1 договора срок его действия установлен с момента подписания до 31.12.2023. Договор автоматически пролонгируется на каждый последующий календарный год, если за 30 календарных дней до окончания срока действия договора ни одна из сторон не уведомит другую сторону о своем желании расторгнуть настоящий Договор. Согласно пункту 5.1 договора Заказчик несет ответственность за сохранность прокатного автомобиля. В случае утраты или повреждения автомобиля Заказчик обязан возместить Исполнителю причиненный ущерб либо предоставить равноценный автомобиль в течение 3 (трех) дней после его утраты или повреждения. В силу пункта 5.3 договора при возврате неисправного прокатного автомобиля, поврежденного по вине заказчика, что подтверждается двусторонним актом, заказчик уплачивает исполнителю расходы по ремонту в размере 100%. На основании пункта 5.4 договора в случае выявленных дефектов при возврате ТС исполнителю, заказчик оплачивает полную стоимость суток простоя ТС в ремонте, но не более 10 (десяти) рабочих дней, если обоснована вина заказчика. Согласно подписанному сторонами акту приема-передачи транспортного средства от 04.12.2023 спорный автомобиль передан заказчику в исправном техническом состоянии, без каких либо повреждений. Как следует из искового заявления, 19.03.2024 при возврате заказчиком транспортного средства у последнего были обнаружены повреждения, а именно трещина поддона ДВС, сквозное отверстие в блоке цилиндров, дефект банки резонатора, повреждение заднего бампера, повреждение лакокрасочного покрытия переднего бампера, повреждение лакокрасочного покрытия правого переднего и заднего переднего крыла, повреждение лакокрасочного покрытия правой передней и правой задней дверей, отсутствие заднего левого брызговика. Указанные повреждения зафиксированы в акте обратного приема автомобиля от 19.03.2024, подписанного исполнителем и заказчиком. Со ссылкой на выводы выполненного экспертом – техником ФИО3 экспертного заключения № 0041/24-НЭ от 20.06.2024 размер причиненного ущерба оценен предпринимателем в 230 500 рублей. Также в соответствии с пунктом 5.4 договора истцом рассчитан ущерб за период простоя автомобиля - со дня его возврата, то есть с 20.03.2024, по день оценки причиненного ущерба - 20.06.2024, но не более 10 рабочих дней, составивший, исходя из стоимости суточного проката автомобиля, 28 000 рублей. Полагая, что вследствие ненадлежащего исполнения обществом обязанности по обеспечению сохранности автомобиля предпринимателю причинены убытки в указанном размере, ИП ФИО1 обратилась в арбитражный суд с рассматриваемым иском. Разрешая исковые требования, суд первой инстанции правомерно исходил из положений пункта 1 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), согласно которому лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. В соответствии с пунктом 2 статьи 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). В пункте 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума № 25) разъяснено, что по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ). Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (пункт 2 статьи 401 ГК РФ). По общему правилу лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине (пункт 2 статьи 1064 ГК РФ). Бремя доказывания своей невиновности лежит на лице, нарушившем обязательство или причинившем вред. Вина в нарушении обязательства или в причинении вреда предполагается, пока не доказано обратное. В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ обязанность по доказыванию совокупности перечисленных обстоятельств возлагается на лицо, требующее взыскания убытков. Отсутствие доказательств наличия хотя бы одного из перечисленных обстоятельств влечет недоказанность всего состава гражданско-правового института убытков и отказ в удовлетворении исковых требований. Таким образом, при обращении с иском о взыскании убытков истец обязан доказать сам факт причинения ему убытков и наличие причинной связи между действиями (бездействием) причинителя вреда и наступившими последствиями, в то время как обязанность по доказыванию отсутствия вины в причинении убытков лежит на привлекаемом к гражданско-правовой ответственности лице. В обоснование исковых требований предприниматель ссылается на ненадлежащую эксплуатацию ответчиком арендованного автомобиля, повлекшую причинение истцу убытков в размере расходов на восстановительный ремонт, определенных на основании экспертного заключения № 0041/24-НЭ от 20.06.2024, а также расходов. Понесенных из-за простоя автомобиля, предоставляемого в прокат. Оценив указанную позицию истца, суд приходит к следующему. В соответствии со статьей 644 ГК РФ арендатор в течение всего срока договора аренды транспортного средства без экипажа обязан поддерживать надлежащее состояние арендованного транспортного средства, включая осуществление текущего и капитального ремонта. При прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором (статья 622 ГК РФ). В силу статьи 639 ГК РФ в случае гибели или повреждения арендованного транспортного средства арендатор обязан возместить арендодателю причиненные убытки, если последний докажет, что гибель или повреждение транспортного средства произошли по обстоятельствам, за которые арендатор отвечает в соответствии с законом или договором аренды. Невозвращение арендованного имущества или его возвращение в состоянии, не удовлетворяющем требованиям статей 622, 639 ГК РФ, влекут последствия, обязывающие должника в силу норм статьи 393 данного Кодекса, возместить кредитору убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Исследовав и оценив в порядке статьи 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции признал подтвержденным факт возврата ответчиком истцу арендованного автомобиля с повреждениями, зафиксированными в двустороннем акте обратного приема автомобиля от 19.03.2024, в связи с чем, при неоспоренности ответчиком указанного акта, пришел к обоснованному выводу о доказанности причинения истцу убытков вследствие ненадлежащего исполнения ответчиком договорных обязательств. Оспаривая данное суждение суда первой инстанции, заявитель жалобы указал, что автомобиль получил наружные повреждения вследствие передачи его в аренду с ненадлежащим уровнем масла в ДВС, повлекшим его дальнейший выход из строя во время движения и попадание в ДТП. При этом апеллянт, ссылаясь на направленное ему письмо № БФ/2 от 13.06.2024, в котором предприниматель отозвал претензию № БФ/1 от 08.04.2024 с указанием на то, что не считает выход из строя ДВС ответственностью общества, полагал, что и наступившие последствия не могут быть отнесены на общество. Между тем, ссылки ответчика на участие автомобиля в ДТП, причиной которого стало отсутствие масла в двигателе, документально не подтверждены и, в отсутствие каких-либо доказательств, не позволяют сделать вывод о возникновении наружных повреждений транспортного средства по причинам, отличным от неисполнения арендатором обязанности по его надлежащей эксплуатации. Отзыв предпринимателем своей претензии в части, касающейся выхода из строя ДВС, не опровергают возникновения иных повреждений автомобиля по вине ответчика, наличие которой презюмируется (статья 401 ГК РФ) и документально не опровергнуто. Из материалов дела усматривается, что в заявленный к взысканию размер ущерба не включена стоимость работ по устранению неисправности двигателя, ввиду чего у суда не имеется оснований полагать процессуальное поведение истца противоречивым и непоследовательным. Заявляя о взыскании ущерба в размере 230 500 рублей, истец руководствовался выводами экспертного заключения № 0041/24-НЭ от 20.06.2024, которое было оценено судом первой инстанции в качестве доказательства по делу применительно к статьям 64, 71 АПК РФ. Проанализировав заключение эксперта с точки зрения соответствия процессуальным критериям, суд первой инстанции обоснованно признал его достоверным и допустимым доказательством, так как экспертиза проведена в соответствии с требованиями статей 82, 83, 86 АПК РФ, заключение содержит все сведения, предусмотренные статьей 86 АПК РФ. При этом доказательств, опровергающих выводы эксперта, участвующими в деле лицами не представлено, о фальсификации экспертного заключения, равно как и ходатайств о назначении судебной экспертизы, не заявлено. В этой связи суд первой инстанции правомерно удовлетворил исковые требования о взыскании убытков в виде стоимости восстановительного ремонта в полном объеме на сумму 230 500 рублей. Несогласие ответчика с размером указанной суммы, при непредставлении обществом в нарушение статьи 65 АПК РФ иного документально обоснованного расчета стоимости ремонта, не свидетельствует о неверном определении размера ущерба, причиненного транспортному средству. Довод апеллянта о необоснованности взыскания ущерба, составляющем стоимость восстановительного ремонта без учетом износа деталей, несостоятелен применительно к разъяснениям, изложенным в абзаце втором пункта 13 Постановления Пленума № 25, согласно которым если для устранения повреждений имущества истца использовались или будут использованы новые материалы, то за исключением случаев, установленных законом или договором, расходы на такое устранение включаются в состав реального ущерба истца полностью, несмотря на то, что стоимость имущества увеличилась или может увеличиться по сравнению с его стоимостью до повреждения. Размер подлежащего выплате возмещения может быть уменьшен, если ответчиком будет доказано или из обстоятельств дела следует с очевидностью, что существует иной более разумный и распространенный в обороте способ исправления таких повреждений подобного имущества. Между тем указанных доказательств, в том числе представленных ответчиком, в материалах настоящего дела не имеется. Проверяя обоснованность удовлетворения судом первой инстанции исковых требований в части взыскании 28 000 рублей убытков, понесенных в результате простоя автомобиля, коллегия учитывает, что под убытками понимаются, в том числе, неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - Постановление Пленума № 7), при определении размера упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления (пункт 4 статьи 393 ГК РФ). В то же время в обоснование размера упущенной выгоды кредитор вправе представлять не только доказательства принятия мер и приготовлений для ее получения, но и любые другие доказательства возможности ее извлечения. Должник, опровергающий доводы кредитора относительно причинной связи между своим поведением и убытками кредитора, не лишен возможности представить доказательства существования иной причины возникновения этих убытков (абзацы второй и третий пункта 5 Постановления Пленума № 7). Обосновывая размер убытков, истец ссылался на условие пункта 5.4 договора аренды, согласно которому в случае выявленных дефектов при возврате ТС исполнителю, заказчик оплачивает полную стоимость суток простоя ТС в ремонте, но не более 10 (десяти) рабочих дней, если обоснована вина заказчика. Период простоя исчислен с 20.03.2024 по 20.06.2024, но не более 10 рабочих дней; размер заявленной упущенной выгоды составил 28 000 рублей, исходя из стоимости суточной аренды транспортного средства. Принимая во внимание вышеустановленные обстоятельства виновности ответчика в причинении повреждений транспортному средству, учитывая, что основным видом деятельности ИП ФИО1 согласно выписке ЕГРИП является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что допущенное ответчиком нарушение повлекло невозможность использование автомобиля в экономической деятельности истца и явилось единственным препятствием, не позволившим ему получить доход от использования принадлежащего ему имущества, который он бы получил при обычных условиях гражданского оборота, если бы его права и законные экономические интересы не были нарушены. Поскольку доказательств, опровергающих указанный вывод суда, ответчиком в материалы дела не представлено, суд правомерно удовлетворил исковые требования в данной части. При установлении обоснованности исковых требований в полном объеме, заявленное предпринимателем требование о взыскании судебных расходов на оплату экспертизы в размере 12 000 рублей, подтвержденных документально и связанных с рассмотрением спора при признании заключения № 0041/24-НЭ от 20.06.2024 допустимым и достоверным доказательством, правомерно удовлетворено судом первой инстанции. Таким образом, доводы апелляционной жалобы не нашли своего подтверждения и не опровергают выводы суда первой инстанции, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта. Обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, исследованным судом первой инстанции, дана надлежащая правовая оценка по правилам, установленным статьей 71 АПК РФ, выводы суда первой инстанции соответствуют материалам дела и действующему законодательству. Нарушений норм материального и процессуального права, в том числе являющихся в силу статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены принятого судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено. В соответствии со статьей 110 АПК РФ понесенные при подаче апелляционной жалобы судебные расходы относятся на ее заявителя. Руководствуясь статьями 258, 266-271, 272.1 АПК РФ, Пятый арбитражный апелляционный суд решение Арбитражного суда Приморского края от 17.10.2024 по делу №А51-15575/2024 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Дальневосточного округа через Арбитражный суд Приморского края в течение двух месяцев. Судья Е.А. Грызыхина Суд:5 ААС (Пятый арбитражный апелляционный суд) (подробнее)Истцы:ИП Антонюк Виктория Александровна (подробнее)Ответчики:ООО "БИЭФ" (подробнее)Судьи дела:Грызыхина Е.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:Упущенная выгодаСудебная практика по применению норм ст. 15, 393 ГК РФ Ответственность за причинение вреда, залив квартиры Судебная практика по применению нормы ст. 1064 ГК РФ Взыскание убытков Судебная практика по применению нормы ст. 393 ГК РФ
Возмещение убытков Судебная практика по применению нормы ст. 15 ГК РФ |