Постановление от 13 июня 2019 г. по делу № А56-51842/2017ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65 http://13aas.arbitr.ru Дело №А56-51842/2017 13 июня 2019 года г. Санкт-Петербург Резолютивная часть постановления объявлена 11 июня 2019 года Постановление изготовлено в полном объеме 13 июня 2019 года Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего И.В. Сотова судей В.Б. Слобожаниной, В.В. Черемошкиной при ведении протокола судебного заседания секретарем И.С. Хариной при участии: от истца: представитель А.В. Васильев по доверенности от 01.01.2019 г. от ответчика: представители М.Г. Волынский и М.Л. Березин по доверенностям от 21.08.2017 и 17.02.2018 г. соответственно рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы (регистрационный номер 13АП-6556/2019, 13АП-7380/2019) АО «УМ-3» и Н.П.Кравчука на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.02.2019 г. по делу № А56-51842/2017 (судья А.В.Радченко), принятое по иску АО «УМ-3» к Н.П. Кравчуку о взыскании убытков Акционерное общество «Управление механизации-3» (далее – истец, Общество, АО «УМ-3») обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее – арбитражный суд) с иском к Кравчуку Никодиму Петровичу (далее – ответчик, Н.П. Кравчук) о взыскании с ответчика убытков в сумме – с учетом заявленного истцом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ и принятого судом уточнения исковых требований, а также с учетом выделения по ходатайству ответчика в отдельное производство требований в части взыскания затрат на оплату командировки в размере 89 767 руб. 33 коп. и излишней выплаты компенсации за неиспользованный отпуск в размере 62 369 руб. 04 коп. (определением от 07.09.2018 г.) – 1 220 549 148 руб. 06 коп., включая: – убытков в результате приобретения имущества по завышенной стоимости в сумме 997 275 170 руб. 75 коп.; - убытков (дополнительного ущерба) от применения лизинговых схем в сумме 215 936 458 руб. 47 коп.; – убытков в виде затрат на оплату туристических поездок в сумме 2 483 777 руб. 91 коп.; - убытков в виде налога на доход физических лиц, уплаченного в связи с затратами на туристические поездки в сумме 322 881 руб. 08 коп.; – убытков в виде прощения долга работников в сумме 3 530 859 руб. 85 коп. Решением арбитражного суда от 15.02.2019 г. иск удовлетворен частично, а именно - с ответчика в пользу истца взысканы убытки в размере 1 244 000 руб. и расходы по уплате государственной пошлины в размере 25 440 руб. с отказом в остальной части иска, а также с перечислением с депозитного счета арбитражного суда в пользу ООО «Бюро технической экспертизы» денежных средств за проведение экспертизы и явку эксперта в судебное заседание в размере 285 000 руб. Данное решение обжаловано сторонами в апелляционном порядке; истец в своей жалобе просит решение отменить (изменить) в части отказа в удовлетворении исковых требований, удовлетворив иск в полном объеме, мотивируя жалобу тем, что суд не дал оценки его доводам (проигнорировал их), и в частности – применительно к приобретению имущества (оборудования) по завышенной цене (по сделкам с участием аффилированных лиц) при отсутствии, по мнению Общества, доказательственного значения заключения проведенной по делу судебной экспертизы (недостоверности использованных при ее проведении данных, отказе эксперта от использования сведений таможенных органов о стоимости имущества и иных нарушениях) и необоснованном отказе в связи с этим в удовлетворении ходатайств истца о проведении по делу повторной экспертизы и истребовании доказательств; незаконной (как не предусмотренной трудовым договором с директором и при отсутствии решения какого-либо коллегиального органа об этом) оплате зарубежных поездок ответчику, а также его супруге, вообще, не являющейся работником Общества, а кроме того – в отношении необоснованного прощения долга работникам (без надлежащего обоснования таких действий со стороны ответчика). В свою очередь, ответчик в жалобе просит решение отменить в части удовлетворенных исковых требований, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска в полном объеме, приводя в жалобе доводы, заявленные им в качестве возражений на иск в соответствующей части, а именно – ссылаясь на то, что оказание материальной помощи работникам Общества предусмотрено коллективным трудовым договором, а кроме того – имело место в одобренных общим собранием акционеров пределах, в связи с чем действия директора в этой части носили законный характер, а сумма материальной помощи работникам не может быть квалифицирована в качестве убытков. В настоящем заседании апелляционного суда представители сторон поддержали доводы своих жалоб, возражая против удовлетворения жалобы своего оппонента; при этом истец поддержал также заявленное ранее ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы (повторной) по вопросу определения экономически наиболее выгодной цены приобретения Обществом в лице Н.П. Кравчука спорного (кранового) оборудования, а также поданное к настоящему заседанию ходатайство о повторном истребовании доказательств (у ООО «НТЦ ГРПМ» и ООО «Кран Бюро»), а ответчик дополнительно представил письменные пояснения по делу с пакетом приложенных к ним документов (в опровержение доводов истца), возражая, при этом, против удовлетворения указанных выше ходатайств. Проверив законность и обоснованность обжалуемого решения в оставшейся части в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 и 269 Арбитражного процессуального кодекса РФ, апелляционный суд пришел к следующим выводам: Как установлено судом первой инстанции, подтверждается материалами (ссылается истец) дела и не оспаривается сторонами, ответчик с 11.01.1999 по 18.07.2016 г.г. являлся генеральным директором Общества, а, по мнению истца, ответчик при исполнении обязанностей единоличного исполнительного органа действовал не разумно и не добросовестно, что привело к убыткам на стороне истца, а именно: убытки возникли в результате действий по заключению сделок по приобретению оборудования по завышенной цене, использования средств истца на оплату личных туристических поездок ответчика и его супруги и прощения долга работникам истца. В этой связи истец сослался (судом установлено), что в период с 2006 по 2015 г. Обществом приобретена строительная техника в количестве 143 единиц по договорам купли-продажи, договорам лизинга, а в обоснование размера убытков в этой части им представлен отчет об оценке от 12.07.2017 г. выполненный ООО «Вэб-Синтез»; при этом, размер убытков определен в виде разницы между рыночной стоимостью строительной техники и стоимостью, указанной в договорах; кроме того в связи с приобретением строительной техники по завышенной цене, по мнению истца, увеличилась сумма лизинговых платежей за предоставление лизингового финансирования. Ответчик же, возражая против заявленных требований в этой части (приобретения строительной техники по завышенной цене), представил в дело отчет об оценке рыночной стоимости движимого имущества от 20.10.2017 г., выполненный ООО «Адвус-Нева», и заключение от 23.11.2017 г. на отчет об оценке от 12.07.2017 г., согласно которому последний - представленный истцом - отчет об оценке не соответствует требованиям законодательства об оценочной деятельности, с чем, в свою очередь не согласился истец, а судом при таких обстоятельствах – при наличии двух отчетов об оценке с противоречивыми выводами касательно размера рыночной стоимости строительной техники - по ходатайству ответчика назначена комиссионная экспертиза, согласно заключению которой (выполненной экспертами ООО «Бюро технической экспертизы») фактическая цена по приобретению строительной техники в количестве 128 шт., указанная в договорах купли-продажи, не превышает рыночной стоимости строительной техники, а по 15 единицам строительной техники рыночная стоимость не определена ввиду отсутствия в деле договоров купли-продажи; кроме того, проводивший экспертизу эксперт ответил на вопросы суда и представителей сторон, указав также в объяснениях, что отсутствие договоров купли-продажи на приобретение строительной техники в количестве 15 шт. не повлияло на выводы, изложенные в экспертном заключении, в т.ч. в силу того, что в дело представлены договоры купли-продажи о приобретении аналогичной строительной техники по определенной цене, в связи с чем фактическая стоимость строительной техники не превышает ее рыночную стоимость. В этой связи и руководствуясь статьей 86 (часть 3) Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что заключение эксперта содержит обоснованные выводы, не доверять которым у суда оснований не имеется, в связи с чем оно подлежит принятию в качестве доказательства по делу, а равно как, оценивая с учетом этого требования Общества, сослался суд на статью 53 Гражданского кодекса РФ (в соответствии с которой лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно) и статью 53.1 данного Кодекса, согласно которой лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени (пункт 3 статьи 53), обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу. В данном случае судом установлены обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии недобросовестных и неразумных действий со стороны ответчика при приобретении строительной техники, поскольку фактическая стоимость приобретенной строительной техники не превышает ее рыночную стоимость, при том, что закупка строительной техники у определенных третьих лиц не может свидетельствовать о злоупотреблении правами на стороне ответчика, поскольку фактическая цена не превысила рыночной стоимости такой техники, а истцом в нарушении статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ, не представлено доказательств, свидетельствующих о возможности купить строительную технику по цене ниже, чем указано в договорах купли-продажи. В этой связи, по мнению суда, не могут быть положены в основание удовлетворения иска доводы представителя истца о возможности для Общества самостоятельно (напрямую) пробрести строительную технику у производителя, поскольку соответствующих доказательств, подтверждающих доводы истца, им не представлено, как не представлено и сведений, указывающих на безусловную возможность приобретения строительной техники Обществом у производителя по цене меньшей, чем цена приобретения указанная в договорах купли-продажи, а ответчик, как лицо наделенное определенными полномочиями, в свою очередь, совершал необходимые и достаточные действия для приобретения строительной техники в рамках коммерческой деятельности организации и разумного предпринимательского риска, при том, что из объяснений представителя истца установлено, что приобретенная строительная техника использовалась для сдачи ее в аренду и приносила Обществу прибыль, и, при таких обстоятельствах, требования истца в части взыскания с ответчика убытков в результате приобретения имущества по завышенной стоимости признаны судом не подлежащими удовлетворению, а равно как - поскольку судом не установлено обстоятельств приобретения строительной техники по завышенной цене, не подлежат удовлетворению и требования о взыскании убытков по лизинговым платежам, как производные от требования от взыскании убытков, возникших при приобретении строительной техники. Кроме того, судом установлено и не оспаривалось сторонами, что ответчик при осуществлении трудовых отношений в качестве генерального директора Общества перечислял средства последнего на оплату туристических путевок себе и своей супруге; из представленного расчета следует, что размер средств, направленных в период с 19.02.2014 по 04.04.2016 г. на эти цели, составил 2483777 руб. 91 коп., и с данной суммы уплачен НДФЛ в размере 322 881 руб. 08 коп. В этой связи, суд пришел к выводу, что заявляя требования о взыскании убытков, истец должен доказать, помимо прочего, размер убытков, которые определяются по правилам статьи 15 Гражданского кодекса РФ, в силу пункта 2 которой под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), и в данном случае, возражая против данных требований, ответчик указал на наличие права на получение ежеквартального и ежегодного вознаграждения, которое в период с 2009 по 2016 г. ему фактически не выплачивалось, при том, что сумма направленных на оплату туристических путевок средств не превысила размер вознаграждения, на которое ответчик имеет право, а данные действия согласовывались с председателем Совета директоров Общества. Также, как установил в суд, в дело представлен трудовой договор от 16.04.2009 г., которым предусмотрено право ответчика один раз в год получать вознаграждение в размере двух средних заработков (пункт 5.1.4), и аналогичные условия установлены в контракте от 25.03.2014 г.; согласно бухгалтерской справке от 31.01.2019 г., представленной истцом, размер вознаграждения в соответствии с п. 5.1.4 за период с 2009 по 2013 год составил 3 331 329 руб. 52 коп. (л.д. 195-196 том 12); однако, доказательств, свидетельствующих о выплате ответчику вознаграждения за 2009 – 2013 г.г., не представлено; в то же время, за период с 2014 по 2016 г.г. вознаграждение ответчику выплачивалось (л.д. 188-193 том 12). При таких обстоятельствах суд посчитал, что действия по перечислению денежных средств со счета истца на оплату туристических путевок ответчику и его супруге в период с 19.02.2014 по 04.04.2016 г. в размере 2 483 777 руб. 91 коп., хотя и не отвечают принципу разумности, не привели к возникновению на стороне истца убытков в понимании статьи 15 Гражданского кодекса РФ, как учел суд в этой связи и то, что произведенные со счета истца выплаты за туристические путевки привели к снижению размера вознаграждения ответчика за период с 2009 по 2013 г.г. на 2 483 777 руб. 91 коп., при том, что возражения истца о наличии у Общества права, а не обязанности по выплате ответчику вознаграждения не приняты судом во внимание, с учетом того, что в условиях контракта от 16.04.2009 г. установлено наличие двух пунктов с нумерацией 5.1.4., первый из которых устанавливает право истца, в лице Совета директоров, на выплату ответчику вознаграждения по итогам работы за год, а второй - устанавливает право ответчика на получение вознаграждения, и данные пункты не являются тождественными и направлены на установления различных обязательств сторон контракта, с учетом статей 431 Гражданского кодекса РФ и статей 57 Трудового кодекса РФ. В части возникновения у истца убытков ввиду прощения долга работникам Общества, суд установил, что из объяснений сторон и материалов дела следует, что в период с 2013 по 2016 г.г. работникам прощены долги по беспроцентным займам на различные суммы, полностью либо в части, а ответчик ссылался на предоставление работникам материальной помощи путем прошения долга. В этой связи суд со ссылкой на статью 135 Трудового кодекса РФ указал, что пунктами 8.11, 8.16 и 8.17 коллективного договора на период с 2015 по 2018 г.г. было предусмотрено оказание материальной помощи работникам и бывшим работникам Общества, при том, что оказание материальной помощи является правом, а не обязанностью работодателя, а полномочным лицом по принятию решения о выплате материальной помощи является генеральный директор; как не оспаривали стороны и то, что право на оказание материальной помощи устанавливалась и коллективным договором на период с 2012 по 2015 г.г., а согласно подпункту 1.11.8 Положения об оплате труда работников Общества материальная помощь отнесена к выплатам социального характера; также на ежегодных общих собраниях акционеров истца по распределению прибыли в 2012-2014 г. принимались решения о направлении нераспределенной прибыли, в том числе, на оказание материальной помощи, а согласно смете использования чистой прибыли Общества за 2014 г., размер материальной помощи определен в сумме 1 800 000 руб.; таким образом, локальными актами и решениями собраний акционеров Общества предусмотрена возможность выплаты материальной помощи работникам, а также определялся ее размер (при том, что оформление предоставления материальной помощи в виде соглашения о прощении долга с учетом положений частей 1 и 2 статьи 5 Трудового кодекса РФ и регулирования отношений между Обществом и работниками на основании коллективного договора, Положения об оплате труда работников и Положения о порядке предоставления ссуд (из которых усматривается, что безвозмездная материальная помощь оказывается лишь работникам (бывшим работникам) истца, и которые в силу части 2 статьи 5 Трудового кодекса РФ являются локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права) не может свидетельствовать о регулировании сторонами такого соглашения гражданских, а не трудовых отношений (оказание безвозмездной материальной помощи работодателем работнику относится к сфере трудовых правоотношений, в связи с чем они регулируются нормами трудового законодательства - Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 21.12.2011 Г. № 15-ПВ11)). В то же время, как установил суд, из заявленных требований следует, что прощение долга за период с 2013-2015 г.г. имело место в отношении 19 работников на сумму 4 530 859 руб. 85 коп., а исходя из сложившейся обычной практики предоставления материальной помощи, такая помощь предоставлялась однократно, один раз в год, о чем свидетельствует представленный расчет истца; при этом, в отношении работников И.В. Корытько такая помощь в 2013 г. предоставлялась дважды - по 500 000 руб., в отношении этого же работника в 2014 г. помощь также предоставлялась дважды – в суммах 200 000 руб. и 500 000 руб., кроме того, дважды в 2014 г. предоставлялась помощь С.Н. Тульчий – в размере 200 000 руб. и 244 000 руб. При таких обстоятельствах, по мнению суда, совершение действий по предоставлению материальной помощи более одного раза в течение одного года, при отсутствии сведений, свидетельствующих о необходимости предоставлении такой помощи повторно в течение одного года, может свидетельствовать о недобросовестности и неразумности действий ответчика; в этой связи суд отклонил доводы ответчика об одобрении общим собранием акционеров действий по оказанию работникам материальной помощи, в связи с чем ответчик вправе самостоятельно определять как ее размер так и жизненные обстоятельства работников на которые выделяется материальная помощь, поскольку само по себе одобрение действий не снимает с ответчика обязанности действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно (пункт 7 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.07.2013 г. № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица», далее - постановление Пленума № 62); таким образом, суд посчитал возможным признать предоставленную материальную помощь в размере 1 244 000 руб. убытками истца, в связи с чем данная сумма взыскана с ответчика. Апелляционный суд не находит оснований для переоценки изложенных выше выводов, отклоняя доводы апелляционных жалобы сторон, как не влияющие на правомерность этих выводов, исходя, в частности из того, что, оспаривая отказ в иске в части приобретения Обществом строительного оборудования (техники), по, якобы, завышенной цене, истец надлежащим образом не опроверг выводы проведенной по делу экспертизы, которые к тому же соответствуют выводам, изложенным в заключении специалиста, представленного ответчиком (с одновременным предоставлением им негативного заключения (рецензии) на аналогичный отчет истца), и в заключении экспертизы, проведенной в рамках уголовного дела № 537014 в отношении Н.П. Кравчука. В этой связи суд также отмечает, что истец фактически не оспаривает изложенный в этих экспертизах (заключениях) вывод о том, что техника приобреталась по цене, не превышающей ее рыночную стоимость, полагая, в то же время, что истец мог приобрести ее по более низкой (по сравнению с фактической стоимостью покупки) цене; однако, указанное обстоятельство, по мнению апелляционного суда, во-первых, истцом надлежаще не доказано (с учетом, в частности, как правильно полагает ответчик, отсутствия значения для определения реальной (рыночной, возможной) цены приобретения таможенной стоимости техники (которая не учитывает торговую наценку (прибыль продавца/дилера), его производственные (сопутствующие) расходы и т.д.), а также подтвержденной самим производителем техники (что истец документально не опроверг) возможности ее реализации исключительно через дилеров (л.д. 195-199 т. 6), чем, помимо прочего, было обусловлено и использование экспертом при проведении судебной экспертизы по делу данных (сведений), полученных исключительно от этих дилеров), а во-вторых – не имеет значение с учетом разъяснений, содержащихся в пункте (абзац 2) постановления Пленума № 62, в силу которых арбитражным судам следует принимать во внимание, что негативные последствия, наступившие для юридического лица в период времени, когда в состав органов юридического лица входил директор, сами по себе не свидетельствуют о недобросовестности и (или) неразумности его действий (бездействия), так как возможность возникновения таких последствий сопутствует рисковому характеру предпринимательской деятельности, и поскольку судебный контроль призван обеспечивать защиту прав юридических лиц и их учредителей (участников), а не проверять экономическую целесообразность решений, принимаемых директорами, директор не может быть привлечен к ответственности за причиненные юридическому лицу убытки в случаях, когда его действия (бездействие), повлекшие убытки, не выходили за пределы обычного делового (предпринимательского) риска. В данном случае доводы истца о том, что приобретение техники осуществлялось ответчиком исключительно с целью его обогащения (через фирмы, связанные с его сыном) и – таким образом – с причинением вреда Обществу, с учетом указанного выше (возможности приобретения исключительно через дилера), а также длительности (продолжительности) такого характера деятельности Общества (при получении им при этом постоянной прибыли, а также при отсутствии соответствующих возражений со стороны коллегиальных органов управления Обществом (их членов/акционеров)) носят характер предположения и сами по себе не могут свидетельствовать ни о недобросовестности ответчика, ни о причинении ущерба Общества в результате такой деятельности, при том, что и сам истец, ссылаясь на причинение ущерба Общества в этой части фактически ссылается на недополученную им выгоду (прибыль), что с учетом изложенных обстоятельств и разъяснений (отсутствия у суда полномочий по оценке целесообразности принятия директором тех или иных экономических решений, рискового характера предпринимательской деятельности и т.д.) само по себе не позволяет квалифицировать заявленные истцом суммы (в соответствующей части) в качестве убытков (в противном случае любая хозяйственная операция субъекта предпринимательской деятельности с учетом свободы договора (в т.ч. в определении его цены), непостоянства рынка, вариативности в действиях каждого его участника и т.д.) может быть поставлена в вину непосредственно заключающих (или одобряющих) эту сделку лиц, входящих в органы управления соответствующих субъектов/контрагентов), что (по совокупности изложенного), помимо прочего, исключает необходимость назначения по делу повторной экспертизы и истребования дополнительных доказательств по делу (соответствующие, заявленные при рассмотрении жалобы, ходатайства истца отклонены апелляционным судом определением, изложенным в протоколе судебного заседания). Также апелляционный суд не может не отметить, что ответчик, будучи и одним из акционеров Общества, занимал свою должность длительное время (с 1999 г.); одновременно работником Общества являлся и его основной акционер – С.И. Коляда, который совершенно очевидно знал (как минимум должен был знать, в т.ч. как и член Совета директоров) о характере деятельности Обществе (схеме бизнеса, его конкретных– спорных - сделках и т.д.), однако не выражал каких-либо возражений по этим сделкам; впоследствие же в Обществе возник корпоративный конфликт (что подтверждается многочисленными судебными спорами с участием, помимо прочего, Общества, Н.П. Кравчука и С.И. Коляды); таким образом, предъявление настоящего иска обусловлено, в первую очередь, не целью возмещения реального ущерба Общества, а причинения вреда ответчику. Указанное же касается и требований истца (доводов его жалобы) применительно к убыткам, связанным с расходами Общества на оплату зарубежных поездок ответчика, наличие (объем/стоимость которых) последний не отрицает, а равно как согласен апелляционный суд с выводом суда первой инстанции о том, что основанием для отказа во взыскании убытков в этой части является не само отсутствие указанных расходов, а то, что их стоимость меньше расходов, которые могло бы понести Общество при надлежащем исполнении своих обязательств по выплате причитающегося ответчику, как генеральному директору, вознаграждения (премий). В этой связи, как полагает суд, ссылаясь на получение ответчиком вознаграждения, истец надлежащими (допустимыми и достаточными) доказательствами не подтвердил характер соответствующих выплат и их общий размер, в т.ч. превышающий предусмотренный трудовым договором с директором размер полагающегося ему вознаграждения, даже с включением в его составов сумм расходов на спорные поездки истца (с учетом, при этом, того, что приложенные к апелляционной жалобе (дополнении к ней) истца расчетные листки не были предметом оценки (рассмотрения) суда первой инстанции), а при таких обстоятельствах само по себе нарушение ответчиком порядка осуществления соответствующих расходов (оплаты расходов на его поездки, в т.ч. отсутствие одобрения таких выплат в указанной форме решениями какого-либо коллегиального органа Общества, а равно как и отсутствие в трудовом договоре с директором и иных локальных (внутренних) документах возможности осуществления вознаграждения директору именно в таком виде) не может влечь вывод о недобросовестности ответчика (хотя его действия в этой части и не отвечают в полной мере принципам разумности и надлежащей осмотрительности). Таким образом, апелляционный суд рассматривает соответствующие расходы Общества (включая расходы и на супругу ответчика) как равноценную (не превышающую предусмотренного для директора) замену полагающегося ему вознаграждения, что при отсутствии, как указано выше, доказательств выплат ему этого вознаграждения в денежной форме в полном размере влечет вывод об отсутствии у Общества убытков ввиду понесения расходов на предоставление вознаграждение в натуральной форме (оплату зарубежных поездок ответчика). И наконец, не может суд (опять же с учетом того, что соответствующие действия ответчика поставлены ему в вину – как основание для взыскания убытков – только после его увольнения, связанного, очевидно, с возникшим в Обществе корпоративным конфликтом) признать обоснованными доводы истца в части наличия оснований для полного взыскания с ответчика сумм, связанных с выплатой материальной помощи работникам Общества (прощением им долга/задолженности по ссудам), поскольку, как правильно установил суд первой инстанции (правомерно сослался ответчик), оказание помощи работникам в таком виде не противоречит законодательству и внутренним документам Общества, более того, решение об этом (о выделении средств) на эти цели было одобрено общим собранием акционеров Общества (что истец не оспаривает/документально не опроверг). В то же – применительно к доводам жалобы ответчика – апелляционный суд полагает, что он не доказал необходимость соответствующих – именно повторных одним и тем же работникам - выплат (которые признаны в обжалуемом решении убытками для Общества) в течение непродолжительного периода времени (а равно как и не обосновал их размер), т.е. осуществление им этих действий с проявлением достаточной степени осмотрительности и разумности, при том, что наличие у него (директора) такого права (на принятие решений о выплатах конкретным работникам) и совершение им этих действий в пределах, установленных как его полномочиями, так и решениями общего собрания акционеров (в пределах утвержденных им смет расходов на соответствующие цели), само по себе не исключает необходимость осуществления этих расходов с учетом интересов Общества, т.е. только в действительно необходимых случаях (в интересах отдельных работников, а не просто при принятии директором решения о выделении помощи конкретному работнику), что – наличие такой необходимости - ответчиком надлежаще в нарушение положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ не доказано. При таких обстоятельствах апелляционный суд признает обжалуемое решение соответствующим нормам материального и процессуального права и фактическим обстоятельствам дела (при отсутствии помимо прочего и оснований, предусмотренных частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса РФ), а апелляционные жалобы – не подлежащими удовлетворению. На основании изложенного и руководствуясь статьями 266, 268, 269 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.02.2019 г. по делу № А56-51842/2017 оставить без изменения, а апелляционные жалобы АО «УМ-3» и Н.П. Кравчука - без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия. Председательствующий И.В. Сотов Судьи В.Б. Слобожанина В.В. Черемошкина Суд:13 ААС (Тринадцатый арбитражный апелляционный суд) (подробнее)Истцы:АО "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ-3" (ИНН: 7810288975) (подробнее)Иные лица:Ассоциация по сертификации "Русский Регистр" (подробнее)ИП Макаров Александр Викторович (подробнее) НП "Деловой сюз судебных экспертов" (подробнее) ООО "Бюро техническо экспертизы" (подробнее) ООО "Вэб-синтез (подробнее) ООО "Городская Служба Оценки" (подробнее) ООО "Кран Бюро" (подробнее) ООО "Многоотраслевой центр экспертизы и оценки "АргументЪ" (подробнее) ООО "НТЦ ГРПМ" (подробнее) ООО "ПетроЭксперт" (подробнее) ООО "Региональный центр судебной экспертизы" (подробнее) ООО "СЗ проектно-экспертное бюро + " (подробнее) ООО "Сова" (подробнее) ООО "Центр судебной экспертизы" (подробнее) ООО "Центр экономического развития (подробнее) Санкт-Петербургская таможня (подробнее) Таможенный пост гатчинский (подробнее) Федеральное бюджетное учреждение Министерства юстиции РФ "СЗ региональный центр судебной экспертизы" (подробнее) Судьи дела:Черемошкина В.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:Трудовой договорСудебная практика по применению норм ст. 56, 57, 58, 59 ТК РФ Судебная практика по заработной плате Судебная практика по применению норм ст. 135, 136, 137 ТК РФ
Упущенная выгода Судебная практика по применению норм ст. 15, 393 ГК РФ Возмещение убытков Судебная практика по применению нормы ст. 15 ГК РФ |